analisis de los convenios para evitar la doble imposicion en

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XXX CONFERENCIA INTERAMERICANA DE
CONTABILIDAD
TRABAJO INTERAMERICANO
ANALISIS DE LOS CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION EN
LATINOAMÉRICA COMO CONSECUENCIA DE LA GLOBALIZACIÓN COMERCIAL
ÁREA TÉCNICA 7
TRIBUTACIÓN Y FISCALIDAD
7.1 Análisis de la tributación de las empresas y grupos transnacionales en América
como consecuencia de la globalización comercial.
Comisión Técnica de tributación y fiscalidad
Autores
Daniel Gadea y Pablo Segalerba
Presidente
Javier Forte Rodino
WALTER DANIEL GADEA RICCIUTO
ESTUDIOS
CONTADOR PÚBLICO EN UDELAR
Cursos de capacitación en Precios de Transferencia en TPA Global, Ámsterdam, Holanda
ACTIVIDAD ACADÉMICA
Integro la Cátedra de Tributación Internacional de la UDE, (Fiscalidad Internacional).
Integro el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios.
Miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Tributación y Fiscalidad de la
AIC (Asociación Interamericana de Contabilidad).
Designado como expositor nacional por Uruguay en IFA 2012 en tema de precios
de transferencia: Valuación de Intangibles.
Ha dictado charlas y cursos en CCEA, Jacksonville, Unión de Exportadores, entre
otros.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Socio Director de DGR Consultores
Representante para Uruguay de TPA Global (Holanda)
Transfer Pricing Firm of the year Uruguay – Acquisition International M&A Awards
Disertante por Latinoamérica en Ámsterdam, Holanda – Las auditorias tributarias en
Latinoamérica
CR. PABLO SEGALERBA MUNIAGURRIA
ESTUDIOS
CONTADOR PÚBLICO
POSTGRADO DE IMPUESTOS
Contador Interamericano Certificado en NIIF para PYMES (hasta enero 2015).
Cursos especializados en materia profesional
ACTIVIDAD ACADÉMICA
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Asociación Interamericana de Contabilidad – Integrante de la Comisión Técnica de
Tributación y Fiscalidad para el período 2011-2013.
Autor de numerosas publicaciones en su especialidad (Ultimas Noticias, Ambito
Financiero, Radio Sarandí y expositor en numerosas conferencias técnicas a nivel
nacional e internacional.
Docente corrector y tutor en trabajos monográficos de la carrera Contador en la
Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT.
Docente en el Master de Contabilidad e Impuestos de la Universidad ORT.
Docente de Impuestos 2 e Impuestos 3 en la carrera de Contador Público en la
Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT.
Docente de Impuestos en la carrera de Licenciatura en Administración en la Facultad
de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT.
Docente de Contabilidad 1 y Contabilidad 2 del Instituto Universitario Crandon
hasta el año 2006
Colegio de Contadores, Integrante de la Comisión Tributaria del CCEAU.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Director en Segalerba & Asociados
Consultor Especialista tributario para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) – 2013
Consultor del Programa C-EMPRENDEDOR del Ministerio de Industria, Energía y
Minería (actual)
Controller NEBELAR S.A. empresa de investigación e innovaciones en biotecnología
(2010 hasta la actualidad)
Asesor de Dirección de varias empresas de mediano porte nacional.
Gerente del Sector Asesoramiento, fiscal y contable en RUEDA, ABADI & PEREIRA –
Consultores Jurídicos, Tributarios y Contables - octubre 2007 a noviembre 2009
Coordinador Académico Adjunto a la Cátedra de Impuestos Universidad ORT Uruguay –
febrero 2007 a julio 2009
Gerente de Administración y Finanzas en TECSYS – agosto 2006 a octubre 2007
Consultor jefe del equipo de Información de Gestión Comercial en proyecto de
consultoría en OSE – mayo 2003 a febrero 2004.
Jefe de Equipo en Gerencia de Gestión Comercial de UTE – mayo 2001 a setiembre
2006
Tabla de contenido
RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................................... 1
Grupos transnacionales ............................................................................................................... 1
Fiscalidad internacional ............................................................................................................... 1
InverOCDE/ONU........................................................................................................................... 1
CDI Latinoamérica ........................................................................................................................ 1
i) INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 2
GENESIS DE LOS CDI Y SU FINALIDAD .................................................................................................. 2
ii) ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES MODELOS (OCDE Y ONU) Y TIPOS DE
IMPOSICIÓN QUE ABARCAN................................................................................................................ 6
CAPITULO I - Ámbito de aplicación: residencia ............................................................................... 6
CAPITULO I - Ámbito de aplicación: impuestos ............................................................................... 7
CAPITULO II – Definiciones generales ............................................................................................. 7
CAPITULO III – Imposición a la renta ............................................................................................... 7
CAPITULO IV – Imposición al capital................................................................................................ 8
CAPITULO V – Métodos para eliminar la doble tributación ............................................................ 8
CAPITULO VI – Disposiciones especiales ......................................................................................... 8
CAPITULO VII – Cláusulas finales ..................................................................................................... 8
iii)
LA APLICACIÓN DE LOS CDI EN AMÉRICA LATINA ....................................................................... 9
iii.1) CONTEXTO REGIONAL Y BUSQUEDA DE INVERSIONES ............................................................... 9
iii.2) RED DE TRATADOS A NIVEL LATINOAMERICANO...................................................................... 10
iii.2.1) ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES COMUNES EN LOS TRATADOS INTRAZONA..... 12
iii.2.2) ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES COMUNES EN LOS TRATADOS CON PAÍSES
EXTRA ZONA .................................................................................................................................. 14
iii.3) CONSECUENCIAS DE LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS . 17
iv) ................................................................................................................................. CONCLUSIONES
21
v) GUÍA DE DISCUSIÓN ...................................................................................................................... 23
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 24
RESUMEN EJECUTIVO
En América Latina se ha acelerado a un ritmo vertiginoso en estas últimas décadas la firma
de Convenios para evitar la Doble Imposición. El principal motivo de ello es naturalmente la
avidez que tienen estos países de captar inversiones provenientes de los países más
desarrollados, para lo cual los gobiernos latinoamericanos consideran necesario contar con
estos instrumentos.
Según la mayor parte de la doctrina especializada el rol de los Convenios para evitar la
Doble Imposición se fundamenta en evitar una sobrecarga tributaria que puede ocurrir con
motivo de los flujos de inversiones, al pretender dos Estados atribuirse la potestad tributaria
sobre un mismo hecho concreto. Ese objeto primario sin embargo sencillo en apariencia
tiene un fin más ambicioso según también los autores y que es el de fomentar las
inversiones y de ese modo el desarrollo económico mundial.
En el presente trabajo los autores abordamos el análisis del contexto latinoamericano como
región captadora de inversiones principalmente de países desarrollados y del fenómeno de
la competencia interna que se ha establecido a nivel de nuestra región en la oferta de
incentivos tributarios de modo de ser más atractivos para los potenciales inversores.
Esa competencia implica tanto desde el punto de vista de la oferta de los incentivos como
también por la firma de los acuerdos para evitar la doble imposición, una renuncia a la
potestad tributaria y a causa de la misma una renuncia de recaudación impositiva por parte
de los países menos desarrollados. Se pretende entonces adentrar en el contexto actual de
la región en la cual además de una importante batería de incentivos fiscales a nivel de cada
país, encontramos países con diferentes criterios de definición de renta: por un lado unos
con renta mundial (o criterio de residencia) y por otro, países que mantienen el criterio de la
fuente generadora de la renta, con las consecuencias naturales de generación de doble
imposición que ello genera en la interacción comercial entre países.
Enmarcados en la temática se analiza la aplicación de los Convenios en la región tanto
internamente como con países extra zona, más desarrollados, para detectar si hay
diferencias en las cláusulas de atribución de la potestad tributaria y en todo caso qué efecto
tienen los incentivos fiscales fijados unilateralmente combinados con la firma del acuerdo.
A partir del análisis de los tratados vigentes se analiza la incidencia del modelo de OCDE,
que sirve de base para todos los acuerdos firmados y se pretende concluir si es adecuada
su aplicación basados en una negociación en pie de igualdad entre dos países.
En base a los hallazgos de los análisis efectuados sobre los acuerdos y de la realidad
económica de la región los autores intentan reflexionar sobre la conveniencia de esta
competencia latinoamericana en beneficios fiscales, sobre la forma de actuar en forma
autónoma de cada país frente a los países más desarrollados para atraer inversiones y por
último acerca del real beneficio que implican para las economías locales la instalación de
empresas transnacionales a costo de ceder potestad tributaria.
PALABRAS CLAVE:
Doble imposición internacional
Grupos transnacionales
Fiscalidad internacional
InverOCDE/ONU
CDI Latinoamérica
1
i)
INTRODUCCIÓN
GENESIS DE LOS CDI Y SU FINALIDAD
La Revolución Industrial de fines del siglo XVIII y principios del XIX generó uno de los
mayores hitos a nivel de transformación económica y tecnológica de la historia y uno de sus
principales efectos causa-consecuencia fue la apertura de los mercados internacionales,
comenzando a gran escala las exportaciones de los productos manufacturados cuyo líder
fue Inglaterra. Sin embargo en este contexto en el cual la economía comenzaba a
internacionalizarse, lejos estaba la humanidad de la situación actual donde los inversores en
la búsqueda de la maximización de su rentabilidad trascienden las fronteras no sólo para
colocar sus productos o servicios, sino también movilizando sus bienes de capital o
tecnologías a los territorios que sean más convenientes para entre otros:
tener presencia en un mercado de consumidores determinado
lograr mejor acceso a los factores de producción (tecnologías, materias primas,
trabajadores, etc.)
mejorar la conectividad a los mercados destino (redes ferroviarias, aeropuertos, etc)
generar un ahorro tributario por la ubicación de los factores de producción o
comercialización en territorios con menor carga impositiva.
Este proceso de globalización económica y comercial de bienes y servicios como es llamado
normalmente provocó un gran incremento del movimiento de los factores de capital y trabajo
entre los diferentes países, e hizo más compleja la aplicación de normas impositivas a nivel
internacional justamente por el movimiento de las bases imponibles ya sea en lo que
respecta a imposición a la renta o al patrimonio.
En paralelo luego de la primera guerra mundial los países más desarrollados cambiaron su
sistema tributario dejando de lado el criterio de aplicación de la fuente para la determinación
de la renta para adoptar el sistema de renta mundial o criterio de la residencia. Esto
complicó aún más este contexto de tributación internacional ya que desde entonces y hasta
la fecha coexisten diferentes principios de tributación aplicados por cada país en lo que
refiere a la modalidad de determinación de la imposición:
adopción del criterio de renta mundial
permanencia en el principio de la fuente generadora de la renta
otros combinando ambos criterios (la mayoría actualmente).
En el caso de los países que sufren las emigraciones de capital (generalmente los países
más desarrollados) su normativa se centra principalmente en un apego al criterio de la
residencia y sin embargo en el caso de los países que son receptores de inversiones
tienden a una mayor aplicación del criterio de la fuente de modo de asegurar la recaudación
a través de los gravámenes por las empresas que se instalen en su territorio.
Como consecuencia de la globalización de la economía y la coexistencia de diferentes
principios de definición de renta a nivel internacional, se produce el fenómeno de la Doble
Imposición Internacional (DII). Se da la DII cuando administraciones tributarias de diferentes
países gravan una misma renta obtenida por un mismo contribuyente o los mismos bienes
de patrimonio de un contribuyente en un período de tiempo determinado.
2
Según Campagnale, Catinot y Larrondo1 los efectos más notorios de la DII son:
a) La sobrecarga fiscal del inversor extranjero ya que sus rentas pueden estar gravadas
en el país donde se ubica la fuente, pero también en su país de residencia.
b) Creación de paraísos tributarios donde no exista carga impositiva.
c) Desmotivación para inversiones en países cuya aplicación de norma doméstica
pueda implicar una doble imposición con la norma tributaria del país de residencia.
Dado que los mencionados efectos son negativos para el desarrollo de la economía global
puesto que pueden provocar un decrecimiento de las inversiones, algunos países han
incluido dentro de su legislación tributaria nacional cláusulas otorgando un tratamiento
específico a estas situaciones de modo de evitar la doble imposición. Esto es una medida
unilateral dentro de la propia normativa legal doméstica que suele ser llevada a cabo por
alguno de los siguientes métodos:
a) Método de la exención por el cual el estado de residencia considera exentas las
rentas que el residente obtenga fuera del territorio nacional en consideración que
esas rentas ya sufrieron una imposición en el estado de la fuente.
b) Método de crédito fiscal en el que el estado de residencia reconoce un crédito por la
carga tributaria del residente en el exterior.
c) Método de Tax-sparing por el cual el país de residencia permite deducir el impuesto
“no pagado” en el otro país firmante del acuerdo por aplicación de alguna
exoneración o incentivo fiscal.
d) Método de imputación del impuesto subyacente que implica que el país de residencia
permita deducir el impuesto pagado en el país de la fuente y además el impuesto
pagado por la filial en ocasión de la distribución de las utilidades.
Estas medidas unilaterales son positivas pero sin embargo no son suficientes para eliminar
la DII totalmente ya que se basan en normas internas de los países, las cuales suelen tener
criterios técnicos propios por ejemplo en la definición de residencia, o de beneficiario
efectivo, etc. y en la práctica al ser contrastadas con las leyes de otro país siguen
generando situaciones de doble imposición.
Como solución general se debieron implementar acuerdos de partes entre los diferentes
países desde principios del siglo XX de modo de lograr la eliminación de la doble imposición
entre al país de residencia y la fuente como menciona el autor Serrano Antón2.
De esa forma se originaron los Convenios para evitar la Doble Imposición (CDI) en los
cuales participan varios Estados para unificar criterios técnicos en diferentes conceptos
como residencia y establecimiento permanente entre otros y delimitar claramente la potestad
tributaria de cada país sobre determinadas rentas o patrimonios. Estos CDI se enmarcan
dentro de la categoría jurídica de Tratados Internacionales.
En una esquemática reseña histórica la evolución de los principales tratados ha sido la
siguiente:
En 1922 en la Conferencia Financiera de Bruselas, la Liga de las Naciones abordó el
tratamiento del tema de la doble tributación entre el país donde se origina la renta y
el país de residencia de quien la realiza.
En 1928 fue presentado un esquema que le dio preferencia a este último y el país
donde se ubicaba la fuente de la renta debía ceder potestad tributaria.
1
El impacto de la Tributación sobre las Operaciones Internacionales – La Ley Buenos Aires
Los principios básicos de la fiscalidad internacional y los convenios para evitar la doble imposición – Fernando
Serrano Antón – Citado por Dr. Guillermo Nieves en: Interpretación y aplicación de convenios de doble
imposición internacional – Revista del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios número 232 de febrero 2013.
2
3
En 1943 la misma Liga de las Naciones reunida en México, aprobó un esquema
donde la preferencia se volcaba hacia la fuente en detrimento de la residencia.
En 1946, en Londres se retomó el modelo del esquema de 1928, con mayor énfasis
incluso al principio de la residencia.
Con la gestación de la OCDE, es publicado en 1963 un modelo de tratado que
ratifica el modelo de 1946 y que será el modelo que adoptarán los países más
desarrollados.
En 1969 Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela firman el pacto andino,
defensor de la potestad tributaria de la fuente.
En 1979 la ONU confecciona a partir del de OCDE un modelo que contempla la
situación de los países en desarrollo como captadores de inversiones y da más
relevancia a la fuente generadora de la renta.
En función del texto del MODELO DE CONVENIO DE OCDE: “El principal objetivo de los
convenios de doble imposición es promover los intercambios de bienes y servicios y los
movimientos de capitales y personas mediante la eliminación de la doble imposición
internacional. Asimismo, dichos convenios tienen como fin evitar la elusión y la evasión
fiscales.”3
Por tanto la importancia de estos tratados según la mayoría de la doctrina, radica en eliminar
la DII que se puede generar por la ausencia de medidas unilaterales (varios países no las
incluyen) o también por las diferencias ya mencionadas en las normativas locales. Según el
Profesor Pasquale Pistone los convenios CDI nacen por la inexistencia de una corte
tributaria internacional. Para el Profesor Valdes Costa4 sin embargo los convenios tienen un
objeto mayor aún además de evitar la doble imposición internacional y es el de fomentar el
desarrollo económico de los países.
Estos tratados no crean ni eliminan impuestos incluidos en la normativa tributaria de los
países que los celebran, sino que atribuyen las potestades tributarias de las partes
intervinientes ante determinadas situaciones5 por ejemplo estableciendo exenciones,
créditos fiscales o tasas diferenciales a las de la norma local.
Los CDI conviven con las leyes impositivas internas las cuales se aplican en primer lugar
para determinar el nacimiento o no de la obligación tributaria ante un hecho determinado; en
una etapa posterior luego de haber verificado la aplicación de la norma interna se aplica el
convenio si en base a su contenido abarca el hecho en cuestión y en base a lo acordado
entre las partes el tratado podrá resignar o modificar alguna potestad tributaria.
En función de la investigación realizada para este trabajo por los autores nos sentimos con
la libertad de fijar nuestra posición con respecto a la finalidad de los CDI. Los objetivos por
los cuales los países establecen estos acuerdos son según nosotros:
a) Eliminar la doble imposición internacional para de este modo no penalizar a los
inversionistas y de ese modo fomentar el crecimiento económico.
b) Mediante la eliminación de la doble imposición e incentivos que puedan establecerse
en los propios acuerdos con la contraparte, se pretende incentivar el flujo de
inversiones entre los países firmantes.
c) Desde el punto de vista de los países captadores de inversiones principalmente
(caso latinoamericano), se firman con el principal objeto de brindar un marco de
seguridad jurídica y tributaria a los potenciales inversores.
3
MODELO DE CONVENIO DE OCDE – Comentario 7 del artículo 1º
Estudios de Derecho Tributario Latinoamericano – Prof. Ramón Valdés Costa
5
Pascuale Pistone y Helen Taveira- Las medidas contra la doble imposición internacional. La experiencia
europea y latinoamericana. Estudios de Derecho Tributario Constitucional e Internacional.
4
4
Como modelos más utilizados a la hora de confeccionar los CDI tenemos al Modelo de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (MOCDE) que es el de aplicación
generalizada a nivel mundial y el Modelo de la Organización de Naciones Unidas (MONU)
que ha contribuido a fijar determinadas bases a favor de los países menos desarrollados,
cuyo análisis general se llevará a cabo más adelante en este documento.
El modelo del pacto andino sólo ha sido utilizado dentro de dicha región y no ha prosperado
siquiera para que los países que lo integran lo utilicen al llevar a cabo acuerdos con otros
países de Latinoamérica.
5
ii)
ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES MODELOS (OCDE Y
ONU) Y TIPOS DE IMPOSICIÓN QUE ABARCAN
El MOCDE se origina en Europa occidental y es el adoptado por los países más
desarrollados en ocasión de sus firmas de tratados con otros países. Este modelo fue
concebido para ser utilizado entre los países de Europa Occidental inicialmente y como
causa de ello es que se basa en principio de gravabilidad por residencia en detrimento de la
fuente.
En documento de trabajo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)
se expresa: “..la mayoría de las disposiciones del modelo OCDE están orientadas a que sea
el país de la fuente, o sea el país donde se destina la inversión, el que soporte un mayor
sacrificio o renuncia a la imposición”6.
El MONU se redacta tomando como punto de partida el modelo OCDE por lo que tienen
ambos una estructura prácticamente idéntica en lo que refiere a sus capítulos y artículos, así
como marcadas similitudes en su redacción. Sin embargo el MONU fue elaborado para ser
utilizado en las negociaciones de tratados que se realicen entre países en vías de desarrollo
y los países más desarrollados, por lo que este modelo se inclina en lo que refiere al
gravamen impositivo, al Estado donde está radicada la fuente generadora de la renta.
Al analizar los convenios celebrados por los países latinoaméricanos con países más
desarrollados se evidencia que los mismos son una combinación de ambos modelos de
convenio, como consecuencia de los intereses antagónicos de cada estado parte, uno como
receptor de inversiones y otro como exportador de las mismas por parte de sus residentes.
CAPITULO I - Ámbito de aplicación: residencia
Ambos modelos de convenio explicitan que se aplicarán a las personas residentes de uno o
ambos Estados, no tomando la naturaleza de su nacionalidad sino de su país de residencia.
Mediante la aplicación de estos modelos se interpreta como residencia apelando a las leyes
internas de cada Estado. Esto implica que al remitirse a diferentes legislaciones nacionales
pueda existir una superposición de ámbito subjetivo y por ende una persona podría
configurar en principio una doble residencia en atención únicamente a la legislación de cada
país.
Cuando se configure esta doble residencia ambos modelos admiten que una persona sea
residente únicamente de uno de los países contratantes y por lo tanto establecen reglas
para descartar la doble residencia que son análogas en ambos:
Para el caso de personas físicas en primera instancia el Estado donde tenga su
vivienda permanente, en segundo lugar donde esté ubicado el centro de sus
intereses vitales, en tercer lugar la nacionalidad y por último si no puede descartarse
la doble nacionalidad por ninguno de estos elementos, los firmantes resolverán el
caso de común acuerdo.
Para el caso de las personas jurídicas se establece la residencia en el país donde
tiene ubicada su sede de dirección efectiva.
6
Documento de trabajo 1º/2012 – CIAT: La doble imposición y los convenios tributarios por Isabel Chiri
Gutiérrez.
6
CAPITULO I - Ámbito de aplicación: impuestos
En los dos modelos se establece el tratamiento en lo que respecta a la imposición a la renta
y al patrimonio de los sujetos comprendidos en una mención de amplio espectro y sugieren
en el numeral 3 que sean enumerados los impuestos de cada Estado que quedan
alcanzados por el tratado.
CAPITULO II – Definiciones generales
En este capítulo se incluyen definiciones de los términos que son relevantes para la
determinación de la potestad tributaria de cada país, de modo de evitar que por aplicación
de definiciones dadas en la legislación nacional de cada Estado surjan situaciones de doble
imposición.
En referencia al párrafo 1º de estos modelos en general incluyen los mismos conceptos
salvo que el modelo de OCDE presenta un nivel de detalle más exhaustivo en referencia al
término “empresa” y también incluye la definición de “actividad económica” o “negocio” que
no está recogida en el de la ONU.
Ambos modelos dan relevancia a la definición de “residente” sin mayores diferencias.
En relación al concepto de Establecimiento Permanente (EP) presenta diferencias en el EP
de obras o construcción en cuanto al plazo para la configuración del mismo siendo mayor el
de la OCDE (12 meses contra 6 de ONU); además otra gran diferencia entre ambos
modelos es que el MONU mantiene el EP de servicios y no así el MOCDE.
CAPITULO III – Imposición a la renta
Dentro de este capítulo los modelos analizados sugieren la forma de atribuir la potestad
tributaria a cada estado frente a diferentes tipos de rentas obtenidas. En esta distribución de
atribuciones uno de los países queda con la potestad de la imposición y el otro renuncia al
gravamen de dichas rentas en las situaciones descritas.
El MOCDE otorga en general el derecho de imposición al estado de residencia, mientras
que en el MONU prima el criterio de la fuente en los beneficios empresariales.
El modelo de ONU se diferencia en que incluye un criterio de atribución de rentas al estado
de la fuente con el criterio de fuero de atracción dependiendo de la naturaleza de las
actividades desarrolladas por el EP.
Una importante divergencia entre ambos documentos radica en lo que refiere a rentas de
navegación marítima y aérea, donde el modelo de ONU incluye dos variantes: la primera es
similar a la de OCDE y la segunda variante admite que las rentas de las compañías de
navegación marítima internacionales (únicamente) tributen en un país donde la empresa
lleve a cabo actividades no meramente ocasionales. Esta variante del MONU refleja también
una inclinación al reconocimiento de la fuente más que de la residencia, la que estaría dada
en todo caso por la sede de dirección (donde se configure el EP).
Para las rentas por dividendos ambos textos son similares salvo porque el de ONU no
establece límites mínimos o máximos del monto del impuesto y los deja a criterio de las
partes negociadores.
El tratamiento de las rentas de trabajadores independientes fue suprimido del modelo de
convenio de OCDE pero se mantuvo en el modelo de ONU. Esto implica que para OCDE se
7
aplicaría el criterio general de residencia mientras que en aplicación del MONU se extiende
al país donde presta el servicio priorizando el principio de la fuente.
CAPITULO IV – Imposición al capital
En este capítulo los modelos consagran principalmente el principio de la residencia salvo
para las siguientes situaciones:
bienes que estén vinculados directamente a un EP, caso en el cual se aplica el
criterio de la fuente
bienes que estén vinculados directamente a actividades de transporte con buques o
aeronaves, caso en cual se aplica el criterio de la sede de dirección
El modelo de ONU incluye además en el caso de la excepción de bienes vinculados a un EP
de servicios, concepto que fue eliminado el modelo de OCDE.
CAPITULO V – Métodos para eliminar la doble tributación
No presentan diferencias en las soluciones para evitar la DII, determinando que si las rentas
o patrimonios son sometidos a imposición en el Estado de la fuente, el de residencia deberá
renunciar a su derecho de imposición recurriendo ambos al método de la exención y al del
crédito fiscal.
CAPITULO VI – Disposiciones especiales
Los modelos establecen principios de no discriminación por nacionalidad o residencia para
ninguna persona aunque no sea residente de ninguno de los dos estados contratantes. En
forma complementaria también se establece un principio de igualdad impositiva para los EP
de modo que recaigan sobre los mismos las mismas cargas tributarias y en las mismas
condiciones que recaen sobre las empresas residentes en ese Estado.
Ambos modelos establecen también un procedimiento amistoso para resolver los problemas
que planteen personas en relación a la aplicación del convenio de modo de encontrar una
solución conjunta con el otro estado contratante.
El intercambio de información también se recoge en los dos modelos de convenio para ser
llevado a cabo por las autoridades competentes de cada país firmante, así como la
condición de mantener en secreto de la misma forma que debe proteger cada Estado la
información obtenida bajo la legislación interna de ese país..
CAPITULO VII – Cláusulas finales
Dado que se enmarcan dentro de la norma tributaria a regir en cada país que contrata, los
convenios requieren un proceso de incorporación a las normas de derecho de cada país por
lo cual incluyen un artículo para la entrada en vigor donde establecen cómo se
instrumentará legalmente en cada Estado.
8
iii)
LA APLICACIÓN DE LOS CDI EN AMÉRICA LATINA
iii.1) CONTEXTO REGIONAL Y BUSQUEDA DE INVERSIONES
Los países latinos son naturalmente receptores de inversiones en general provenientes de
los países más desarrollados (Europa Occidental principalmente y Estados Unidos), quienes
comenzaron a instalarse en nuestro continente inicialmente en búsqueda de nuevos
mercados, luego también por razones de acceso a materias primas o por encontrar una
mano de obra calificada y a menor costo que en su país.
Para nuestras economías cobra gran relevancia la instalación de las grandes
multinacionales puesto que implican generación de puestos de empleo, en general
favorecen también a la balanza comercial (por las exportaciones), hacen crecer el Producto
Bruto Interno (PBI), en teoría aportan tecnología y tecnificación a las cuales nuestros países
no accedían y por último también generan ingresos a las arcas de los gobiernos por el pago
de tributos (ya sea impositivos o de seguridad social).
En lo que respecta al criterio utilizado para la determinación de la renta (fuente o residencia)
encontramos en la región que algunos países han adoptado el criterio de residencia (con
renta mundial), otros en cambio mantienen un fuerte apego por el criterio de la fuente y
también se encuentran países con una combinación de ambos criterios pero priorizando el
de la fuente.
Por los motivos ya mencionados los países latinoamericanos promovieron la instalación de
empresas mediante diferentes estímulos fiscales comenzando de ese modo a lo largo de los
años una competencia que se ha traducido en una renuncia al cobro de tributos para atraer
de ese modo las inversiones extranjeras en búsqueda de maximizar su rentabilidad además
ahora, con el ahorro tributario.
Ante la aparición de estos incentivos tuvo como consecuencia el fenómeno de la elusión a
través del movimiento de los factores que generan renta hacia jurisdicciones con menor
carga impositiva y obviamente también en los paraísos fiscales.
Esa inminente “migración” de las inversiones desde los países desarrollados a países
latinoamericanos, la detección de la figura de elusión ya mencionada y además la crisis
internacional del 2008 que golpeó duramente a Europa y Estados Unidos, tuvieron como
consecuencia que desde el G20 y la OCDE se ejercieran presiones para promover la
transparencia fiscal a nivel internacional y entre otras medidas se atacó el secreto bancario,
los paraísos fiscales y se promovieron los tratados de intercambio de información
penalizando con la inclusión en las listas “negra” o “gris” a los países no cooperantes. Sin
duda alguna como asevera la Dra. Addy Mazz: “gran parte de la doctrina latinoamericana,
entiende que en la actualidad el intercambio de información es la principal preocupación de
los países desarrollados que integran organismos como la OCDE..” 7.
El hecho de figurar en una lista de penalizaciones de la OCDE tendría como consecuencia
que la mayoría de los inversores perdieran el interés en radicar sus capitales en dichos
territorios además de ser una sanción de publicidad negativa a nivel mundial. Por ello cobra
interés por parte de los países latinoamericanos el hecho de colaborar en el intercambio de
información.
7
La interpretación de los Convenios para evitar la doble imposición – Revista Tributaria 233 de abril 2013
(Uruguay) – Dra. Addy Mazz
9
Sin embargo como contrapartida si sólo se efectúa el intercambio de información, la
consecuencia inmediata sería la doble imposición en la mayoría de las inversiones de
extranjeros en nuestros países. Es así que como parte de negociación en la mayoría de los
acuerdos de intercambio de información se incluyen también cláusulas para evitar la doble
imposición internacional.
De ese modo los CDI han cobrado gran relevancia ya que ante la obligación de firmar
acuerdos de intercambio de información para evitar quedar como países que se niegan a
colaborar, se busca negociar estas claúsulas para evitar la DII y de ese modo anular un
perjuicio para los potenciales inversores.
En síntesis podemos afirmar que aquellos países que tengan CDI firmados serán atractivos
para inversores extranjeros pero quienes no los tengan estarían cerrando a nuestro juicio la
posibilidad de captación de inversiones del exterior y seguramente tendrán como
consecuencia también la emigración de las empresas transnacionales ya instaladas, para
evitar así la doble imposición.
Por las causas ya mencionadas en este relato, la red de tratados a nivel latinoamericano se
ha incrementado en forma exponencial en los últimos 15 años. Entendemos que la
globalización puede ser un argumento natural, pero en el fondo la necesidad de inversión
extranjera directa y las presiones a través de la OCDE respecto de la obligatoriedad de
contar con convenios para considerar que es un país que “coopera”, son el verdadero
motivo de dicho crecimiento.
El primer motivo, respecto a la captación de inversión extranjera, es lógico, dado que
cualquier inversor necesita un escenario con certezas fiscales para poder determinar el
costo tributario de la misma.
Es notorio la OCDE cuenta con un modelo de CDI que puede ser justo y equitativo cuando
las partes son similares en cuanto a poder económico y desarrollo tecnológico (que haya un
flujo de capital equilibrado entre las partes), pero en los casos de desigualdades beneficia
por sus características al inversor y no al país de ubicación de los recursos naturales o
donde está siendo ubicada la inversión.
Recordemos que como ya ha sido mencionado los países de esta región buscan atraer
inversores para lo cual es normal encontrar en varios países un set de beneficios fiscales
como zonas francas, territorios libres de tributación, régimen de exenciones a las
inversiones y similares que en resumen son una renuncia a la recaudación impositiva por
parte de los gobiernos.
Con la aplicación de los CDI las consecuencias en varios de los casos analizados es que
esas exenciones o beneficios para los inversionistas son neutralizadas por la aplicación de
los tratados ya que no en todos se incluyen cláusulas de Tax Sparing o Mach Crédit y de
esa forma el estado de residencia grava a sus residentes por las rentas que no gravó el
estado donde se ubica la fuente. La consecuencia es una resignación de la potestad
tributaria del país latinoamericano en forma indirecta a favor ya no del inversor, sino a favor
del gobierno de su residencia.
iii.2) RED DE TRATADOS A NIVEL LATINOAMERICANO
Hasta mitad del año 2013 existían 190 tratados para evitar la doble imposición internacional
firmados por los países latinoamericanos, de los cuales 27 son intrazona y el resto han sido
celebrados con países extra-zona.
10
A continuación se presenta un cuadro resumen con la cantidad de tratados y el origen de la
contraparte firmante:
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Dominicana
Uruguay
Venezuela
Total
18
7
30
26
5
1
13
1
0
0
45
0
11
3
5
1
9
32
Intraregión
3
2
6
7
2
0
5
0
0
0
6
0
2
1
3
0
2
5
Extraregión
15
5
24
19
3
1
8
1
0
0
39
0
9
2
2
1
7
27
Elaboración propia, información CIAT
Al llevar a cabo el relevamiento nos ha surgido como un dato relevante a mencionar que en
la década de los 60’s existían un total de tres tratados entre todos los países latinos:
Argentina – Suecia: 1963
Argentina – Perú: 1969
Brasil – Japón: 1968
Analizando la situación a la fecha la región cuenta con 1908 CDI firmados, de los cuales 124
fueron firmados a partir del año 2000. Esto refleja las presiones de OCDE en el ámbito fiscal
internacional y más aún a partir del año 2008 por la crisis internacional.
Algunos países han tenido cierto crecimiento en el número de CDI en los últimos tiempos,
como Panamá y Uruguay, mientras que otros como Argentina han desacelerado los mismos.
8
Informe del CIAT, con datos de CIAT, IBFD y Autoridades Fiscales. Esta cifra incluye los 5 tratados celebrados
con Cuba, Barbados y Trinidad y Tobago dado que el CIAT no la toma dentro de su información de referencia y
por tanto no fue expuesta en el cuadro.
11
iii.2.1) ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES COMUNES EN LOS TRATADOS
INTRAZONA
El criterio a nivel latinoamericano de residencia y la diversidad económica y cultural que
rigen dentro del continente generan de por sí un elemento que hace más complejo el
análisis de los tratados y que aún analizando tratados de un país, los mismos sean incluyan
cláusulas con marcadas diferencias según quien sea la contraparte con quien se negocia.
Nuestra región comprende potencias como Brasil quien seguramente cumple más un rol de
establecer condiciones que de aceptar las que vienen dadas por los países que estén
interesados en firmar acuerdos con esa nación; en un paralelismo antagónico encontramos
países como Uruguay que si bien ha tenido un importante crecimiento económico estos
últimos años es una economía de muy pequeña escala y que necesita la apertura con el
exterior del mundo tanto para exportar sus productos (principalmente agropecuarios) pero
también para importar bienes de todo tipo que no son producidos en su mercado interno
(tanto bienes de consumo como de capital). Finalmente encontramos países que han tenido
un gran crecimiento económico y que además son miembros OCDE como Chile y México,
los cuales por su condición de miembro siempre pretenderán aplicar el MOCDE.
En otra realidad paralela encontramos a los países del Pacto Andino, salvo Chile que a partir
de su integración a OCDE debió salir, en cuyo acuerdo prevalece la imposición de la fuente
sobre la residencia. En nuestro análisis sin embargo hemos concluido que el pacto andino
sólo es aplicado para firmas entre sus integrantes pero no han logrado imponerlo en los CDI
con terceros países ya sean desarrollados o en vías de desarrollo, ni siquiera en convenios
con otros países latinoamericanos siendo un claro ejemplo es el convenio entre Ecuador y
Uruguay.
Los tratados firmados entre países latinoamericanos toman como base el MOCDE pero con
matices que priorizan el criterio de la fuente ante determinado tipo de rentas, por ejemplo en
los convenios firmados por Uruguay con México y Ecuador en los últimos años.
Esta diversidad de realidades implica que sea imposible determinar un patrón o
características únicas que se apliquen en todos los convenios de los países de la zona y en
general cada país adopta un modelo propio el cual plantea es punto de partida en las
negociaciones siendo contrastado con el del otro país con quien está negociando. Dado que
el texto de la OCDE es el de mayor aplicación y aceptación a nivel mundial y el que cuenta
con más análisis y ensayos realizados, la mayoría de los países lo toma como punto de
partida sobre el cual construyen sus propios modelos de negociación según sus intereses.
Argentina por ejemplo adopta la metodología de crédito fiscal para evitar la doble
imposición, pero especifica en el Art. XXIII el tratamiento puntual de determinados
gravámenes. En el convenio Argentina-Brasil, el numeral 1 de este artículo determina el
tratamiento de las rentas con un sistema de crédito fiscal; en el numeral 2 se otorga al
tratamiento de los dividendos una metodología de exención; y en el numeral 3 donde son
tratadas las rentas obtenidas por argentinos en Brasil, se otorga a las mismas un sistema de
exención.
Al observar el artículo XXII del convenio de Brasil-Chile en contraposición, el Art. XXII, se
aplica para todos los casos el Método de Crédito fiscal con un par de pequeños detalles de
diferencia, en caso de Brasil-Chile o Chile-Brasil.
En otro acuerdo, el firmado por México y Uruguay es posible observar en el artículo XXIII
que se acordó la aplicación del crédito fiscal pero con ciertas limitaciones.
12
Los países más poderosos son como ya hemos dicho quienes están en posición de
establecer condiciones o ser más firmes con su modelo interno. En América Latina quienes
revisten estas condiciones de economías fuertes son quienes a su vez encontramos con
mayor cantidad de convenios firmados con otros países del mismo continente y partir de los
mismos hemos concluido los siguientes patrones sobre el modelo interno de cada una de
estas potencias latinoamericanas:
Brasil negocia con una mezcla de MOCDE y MONU, aplicando la metodología de Crédito
fiscal para eliminar los casos de Doble imposición.
Chile, otros de los países con mayor cantidad de convenios con países latinoamericanos, ha
variado su modelo a lo largo del tiempo, desde el acuerdo firmado con Argentina en 1976
que ya no está vigente, pasando por el Modelo del Pacto Andino para los países de esa
zona, hasta llegar hoy día a apegarse al modelo de OCDE desde su ingreso al organismo.
México, el país latinoamericano con mayor cantidad de convenios, aplica generalmente el
MOCDE pero con la particularidad de aplicar sobre el mismo un número importante de
observaciones que conllevan variaciones sustanciales en algunos casos.
Por lo expuesto en los breves ejemplos se detecta que incluso un mismo país puede
negociar con diferentes cláusulas según quien sea la contraparte por lo que queda de
manifiesto que no existe un modelo o pautas únicas.
Como característica común se incluye la limitación de gravar determinados flujos de fondos
entre fuente y residencia, principalmente dividendos, intereses y regalías.
Entendemos que estas limitaciones serían correctas o por lo menos más equitativas si el
flujo de capitales entre partes fuera equilibrado, pero dada la heterogeneidad del continente
como ya hemos abordado, el flujo de capitales entre países no es biunívoco por lo que este
tipo de topes redundan en un beneficio para el país más fuerte, implicando una renuncia
tributaria en los países menos fuertes que en general son los captadores de inversión y
donde se ubica la fuente generadora de la renta.
Problemática por la contrastación del criterio de la fuente con el de residencia
De los 16 países que hemos relevado para este estudio, nueve aplican el criterio de
residencia o renta mundial, seis aplican fuente o territorial y uno aplica un concepto mixto.
Los países que aplican el concepto de residencia o mundial respecto a la base imponible
son:
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Honduras
México
Perú
Venezuela
Los países que pese a incluir algunas extensiones al principio de renta mundial
principalmente en las rentas de capital, aplican principalmente el concepto de fuente o
territorial respecto a la base imponible son:
13
Bolivia
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Panamá
Uruguay
Por último República Dominicana aplica el criterio de fuente para las rentas activas y
residencia para la pasiva.9
Como es evidente según lo expuesto, nuestro continente se ha dividido en dos corrientes
principalmente que por su diferencias de criterio de definición de la renta, generan con
frecuencia situaciones de doble imposición tanto sea por la localización de factores de un
residente en otro país, como también en el flujo de prestación de servicios.
Problemática de los países latinoamericanos miembros de la OCDE
Hasta la fecha, México y Chile son miembros plenos de la OCDE, mientras que Brasil,
Colombia y Costa Rica aspiran a ser miembros plenos a la brevedad.
Como es obvio los países miembros deben firmar sus CDII con el MOCDE sin mayor
flexibilidad, por lo tanto aplicarán el criterio de renta mundial lo cual hará más difícil obtener
concesiones a la fuente cuando se negocie con cualquiera de ellos como ya es el caso en
los convenios que los países de la zona celebran actualmente con México.
En general en la medida que los países continúen su crecimiento económico buscarán ser
parte de la elite de los miembros OCDE (caso México y Chile) y quienes no accedan a dicha
elite tendrán que sacrificar potestad tributaria o enfrentarse a duros procesos de negociación
en los cuales quizás con algo de suerte puedan obtener algunas concesiones favorables al
principio de la fuente cuando firmen acuerdos con los miembros OCDE.
iii.2.2) ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES COMUNES EN LOS TRATADOS CON
PAÍSES EXTRA ZONA
Latinoamérica tiene gran interacción con el resto del mundo, ya sea como país captador de
inversiones como ya se ha mencionado, pero también como zona de exportación de
productos naturales (cereales, granos en general, carne, oleaginosos, minerales, petróleo,
etc.) desde hace cientos de años, incluyendo o también productos más industrializados
actualmente (vehículos, textiles, alimentos, etc.). Como consecuencia existe un gran número
de acuerdos firmados con países extra zona ya sea a iniciativa propia, o a pedido de los
países más desarrollados, o como ya hemos mencionado en este relato, como
consecuencia de las presiones internacionales que han obligado a firmar acuerdos para el
intercambio de información y como contrapartida, los países latinos hemos negociado incluir
cláusulas para evitar la doble imposición.
El total de acuerdos Sin embargo existen 163 tratados con países extra zona.
9
Estudio Exploratorio sobre el Impacto de los Convenios para evitar la Doble Imposición para atraer la
Inversión Extranjera Directa: El Caso de América Latina, Luis A. Peragón Lorenzo.
14
A continuación se expone un cuadro resumen de la cantidad de CDI firmados por países de
la región con países que no pertenecen a la misma.
LATAM
OTROS
OCDE
OTROS
Argentina
3
15
15
3
Bolivia
2
5
5
2
Brasil
6
24
23
7
Chile
7
19
16
10
Colombia
2
3
4
1
Costa Rica
0
1
1
0
Ecuador
5
8
9
4
El Salvador
0
1
1
0
Guatemala
0
0
0
0
Honduras
0
0
0
0
México
6
39
30
15
Nicaragua
0
0
0
0
Panamá
2
9
8
3
Paraguay
1
2
1
2
Perú
3
2
3
2
Dominicana
0
1
1
0
Uruguay
2
7
6
3
Venezuela
5
27
17
15
Elaboración propia, Información CIAT
Como respaldo de nuestra fuerte aseveración respecto de tomar como la principal causa de
la firma de estos convenios a las presiones de OCDE para firmar acuerdos de intercambio
de información, presentamos el siguiente gráfico que permite visualizar la evolución de la
cantidad de tratados que los países latinos tienen firmados con países OCDE:
15
Cantidad de CDI Latam con países OCDE
123
55
12
19
3
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2013
Los CDI con países OCDE difícilmente puedan ser firmados sin el MOCDE como ya hemos
comentado en el análisis intra-latam, por lo que generalmente los países receptores de la
inversión ceden potestad tributaria ante quienes aportan la inversión.
Fue estudiado por los autores un trabajo estadístico realizado por Luis A. Peragón, en el
cual resume los distintos porcentajes que los acuerdos admiten gravar la en la fuente
respecto a Dividendos, Intereses y Regalías y en la mayoría de los casos analizados hemos
detectado que hay mayor base imponible con criterio de residencia que para el de fuente. En
algunos casos, cláusulas de “matching credit” o “tax sparing” pueden mejorar alguna
situación sobre todo en los convenios firmados por Argentina, Brasil y México, pero en
general hay una renuncia tributaria notoria por parte de los países receptores de
inversiones.
La gran mayoría de los tratados incluyen concesiones otorgando el 0% de retención en la
fuente sobre dividendos, entre un 5 y 10% en intereses y un 10% en regalías. El único país
que mantiene soberanía al respecto de este punto es Chile que fija un 35 % para la
retención en el caso de dividendos.
A continuación expondremos las características más relevantes en lo que refiere a la
contraposición del criterio de la fuente con el criterio de renta mundial en tratados analizados
entre países latinoamericanos con países más desarrollados:
Ejemplo: País Latam – País Extra zona ambos miembros OCDE
En estos casos los convenios deben firmarse con el MOCDE como ya hemos mencionado y
no debería haber problemas de doble imposición dado que serían ambos países con criterio
de renta mundial.
En el caso del convenio de Chile y Suiza por ejemplo tenemos las siguientes características:
Gravan con ciertos límites los Dividendos (15%), Intereses (5% o 15%) y regalías
(5% o 10%)
Respecto al Art. 22, en el caso de Chile utiliza la exención total o parcial en algunos
casos y crédito fiscal con límite del 15% en el caso de dividendos.
16
Ejemplo: País Latam NO OCDE - País Extra zona OCDE
En estos casos el convenio tendrá grandes diferencias en lo que refiere a la atribución de la
potestad tributaria en función del criterio de renta que recoja el país latinoamericano en su
legislación. En el caso que fuera el criterio de la fuente sería donde se generan más
situaciones de doble imposición que deberían ser solucionadas vía el acuerdo.
Tomemos para este ejemplo el caso del acuerdo entre Uruguay y España cuyas principales
características a analizar son:
Gravan al 5% los dividendos, 10% los intereses y 5 o 10% las regalías. Siempre con
excepciones en cualquiera de los tres casos.
Aplican método de crédito fiscal con ciertas limitaciones.
Ejemplo: País Latam NO OCDE – País y Extrazona NO OCDE
En estos casos también cobrará gran relevancia las normas legales internas en lo que
refiere al criterio de la renta en ambos países. Si son coincidentes por apegarse ambos a la
fuente o ambos a la residencia no debería haber mayores conflictos, pero en los casos que
los criterios fueran distintos se generarían situaciones de doble imposición a solucionarse
vía un CDI.
Por ejemplo en el caso de Ecuador-Rumania las principales características son:
Gravan al 10% los intereses, 10% las comisiones y 10% las regalías
Se utiliza el método de Crédito Fiscal.
Estos ejemplos evidencian que al igual que en los acuerdos entre países de América Latina,
no existe en estos casos un modelo único que se aplique por parte de los países en cada
una de sus negociaciones, sino que cada convenio es una negociación entre partes, con sus
particularidades según con quien sea celebrado.
iii.3) CONSECUENCIAS DE LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN LOS PAÍSES
LATINOAMERICANOS
Hemos visto que para captar inversiones los países recurren en lo que refiere a aspectos
tributarios a ofrecer incentivos impositivos y a promover la celebración de CDI para asegurar
a los inversores que no sufrirán doble imposición por la localización de sus actividades en el
país receptor de la inversión.
En teoría las inversiones externas son positivas porque implican un crecimiento
generalizado, fomentan la tecnificación, etc. Sin embargo en el estudio realizado por Luis
Peragón10 en estudio realizado para el CIAT en el 2013 el autor recoge lo siguiente:
El 80% de la inversión se concentró en los países más fuertes: Brasil,
México, Argentina, Chile y Venezuela
La inversión extranjera no generó un efecto dominó en tecnología ni I+D,
sino por el contrario tuvo un efecto no deseado y es que por su mayor
productividad y poder económico desplazó a firmas locales
10
Globalización, Inversión Extranjera y Desarrollo Sostenible: Lecciones desde las Américas
17
La mayoría de las localizaciones que implicaban grandes inversiones
basaron sus decisiones en determinantes tradicionales (tamaño de
mercado, acceso a factores productivos, etc.) y no por el hecho de
beneficios fiscales.
Como punto positivo la reinversión de utilidades creció en los últimos
cinco años.
A lo largo de este trabajo hemos analizado los CDI y es evidente que para los países
receptores de inversiones implican una renuncia a la potestad tributaria al menos parcial.
Resulta más notorio el efecto en el caso de países que promuevan incentivos fiscales con
exoneraciones para atraer inversionistas, ya que la mayor parte de los acuerdos analizados
no incluyen artículos con cláusulas de Tax Sparing y el resultado final es que la renuncia en
la recaudación que efectúa el país donde se ubica la fuente generadora de la renta queda
neutralizada por el convenio y por ende el país de la residencia es quien toma la potestad
tributaria en esos casos.
Encontramos sin embargo que gobiernos de países latinoamericanos afirman que los
tratados son una herramienta de desarrollo para el país, seguramente basados en su
experiencia positiva. En la página web de Pro México, el organismo público que promueve la
internacionalización de empresas mexicanas y la radicación de compañías extranjeras en su
territorio, se dice que “los acuerdos buscan evitar la doble tributación, evitar la evasión de
impuestos, reducir las cargas fiscales por consolidación de ingresos y reducir los impuestos
por dividendos”. El Ministerio de Economía de Perú afirma en su página web que estos
acuerdos “generan un ambiente favorable a la inversión y son instrumentos que pueden usar
las administraciones tributarias para enfrentar la evasión fiscal internacional, ya que prevén
acuerdos de intercambio de información y, en algunos casos, de asistencia en la
recaudación”. Perú admite que “todo convenio para evitar la doble tributación, al definir la
exclusividad de uno de los Estados para gravar determinadas rentas o compartir la
tributación respecto de otras rentas, conlleva necesariamente un menor ingreso fiscal por la
renuncia parcial a gravar en su totalidad determinado tipo de rentas, tales como dividendos,
intereses o regalías”, pero aduce que “el sacrificio fiscal depende de la realidad tributaria de
los países contratantes y la experiencia ha establecido que su incidencia como desventaja
siempre es menor respecto de los beneficios que implica la suscripción de estos
convenios”.11
Existen trabajos que han analizado la incidencia que tiene la modificación de los impuestos
a las ganancias en las decisiones de inversión de los extranjeros y algunos muestran
efectos positivos (Helms 1985; Swenson 1994), así como también otros consideran efectos
negativos (Papke 1991; Hines 1996; Swenson 2001; Agostini 2007).12
Dentro de la batería de incentivos fiscales utilizados para atraer inversiones (si es que
tuvieran un efecto positivo) encontramos que la mayoría de los países latinoamericanos
propone alguno de los siguientes beneficios:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
11
12
instalación de zonas francas
beneficio total tributario en zonas complejas (Perú, Nicaragua, Chile y Argentina)
exenciones o tasas reducidas en actividades que desean promover (forestación,
energías renovables, turismo, minería, etc.)
exenciones en la importación de bienes
regímenes de amortización acelerada para inversiones en bienes de capital
establecen exenciones discrecionales dirigidas únicamente a un contribuyente,
en general una transnacional de gran porte que decide instalarse en su país
Extraído de diario El País de Madrid, España
Incentivos tributarios a la inversión en America Latina, Michel Jorratt
18
La gran interrogante que nos hemos planteado es si Latinoamérica habría recibido de todos
modos el flujo de inversiones mayoritario en caso de no existir los regímenes especiales.
Según el informe de CEPAL13 a pesar de los esfuerzos principalmente tributarios, la
inversión en Latinoamérica no ha sido suficiente para asegurar un crecimiento sostenible y
el crecimiento de la inversión en Latinoamérica es el más bajo junto con África
subsahariana.
Pese a ello nuestros países continúan en forma independiente esgrimiendo los artilugios
más atractivos para los inversores que puedan redundar en un ahorro tributario para estos
mayor que en otros países de la propia región, lo cual se traduce como una renuncia en la
recaudación.
En el siguiente cuadro se exponen los incentivos fiscales a nivel mundial según se trate de
países en desarrollo (como los nuestros) o países OCDE
INCENTIVOS A LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN PAÍSES EN
DESARROLLO Y EN MIEMBROS DE LA OCDE
Países
Países en
miembros
desarrollo
Incentivos a la IED
de la OCDE
(Porcentaje)
(Porcentaje)
Derechos de importación de bienes de capital exentos
5
56
Exenciones tributarias
20
55
Permisos para invertir/reinvertir utilidades
30
49
Tasas del impuesto más bajas
5
45
Exención del IVA para bienes de capital
0
34
Depreciación acelerada
30
30
Derechos de importación de materias primas exentos
5
30
Exención del IVA para materias primas
5
24
Devolución de derechos de importación
5
24
Trato preferencial para ingresos por exportación
0
20
Arrastre de pérdidas en el impuesto a la renta
0
18
Reducción en impuestos y tasas locales y municipales
30
18
Exención del IVA para insumos exportados
10
18
Préstamos subsidiados
45
18
Cuadro extraído de CEPAL, Inversión, incentivos fiscales y gastos en Latam
Es posible evidenciar en el mismo que los países OCDE prefieren otorgar incentivos
basados en la inversión (depreciación acelerada) y sobretodo en subsidios para
financiamientos, mientras que los países en desarrollo hacen una fuerte apuesta a
exenciones en la importación de bienes (maquinarias, equipamiento, etc.) así como a
exenciones tributarias con casi el doble de porcentaje que los países más desarrollados. Es
notorio también a partir de la lectura del cuadro que los países menos desarrollados llevan a
cabo una política más agresiva para atraer inversiones con menores tasas de impuesto.
En América Latina ha habido un gran crecimiento de la oferta de Zonas Francas, utilizadas
de diversas formas por inversores:
13
Serie Macroeconomía del desarrollo No. 77
19
i)
ii)
iii)
iv)
Realización de actividades industriales instalando fábricas con procesos
completos para la producción de todo tipo de productos (textiles, electrónica y
con gran auge en los últimos años la industria farmacéutica).
Desarrollo de actividades comerciales comportándose en este caso más como un
polo de almacenamiento y distribución hacia países limítrofes o para venta a
retails con tratamiento específicos como los free shops.
Desarrollo de actividades de servicios (call centers, soportes informáticos,
tercerización de back office) de oficinas en todas partes del mundo.
Utilización como oficinas administrativas desde donde se realizan actividades de
triangulación. Específicamente esta actividad está bajo estricto control y
seguimiento a nivel internacional puesto que se ha utilizado para llevar a cabo
grandes maniobras elusivas, por ejemplo en el caso de las cerealeras.
A continuación se presenta una tabla con la cantidad de zonas francas
habilitadas por país en Latinoamérica:
Argentina
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
11
1
12
1
2
9
19
7
4
5
9
1
24
1
2
4
1
49
9
1
Cuadro extraído de CEPAL, Inversión, incentivos fiscales y gastos en Latam14
A partir de la información expuesta vemos que algunos países no utilizan prácticamente esta
figura pese a ser grandes economías como México o Perú, mientras que otros sin embargo
tienen decenas de zonas francas.
Dado que literalmente podemos hablar de una competencia como si estuviera regulada por
las leyes de “competencia perfecta” del mercado el resultado es que a largo plazo los países
de la región generan en ese afán de ser más atractivos, regímenes que implican menor
14
Fuente: Guía de Zonas Francas de América Latina y el Caribe, BID-INTAL
20
recaudación local a través de alguno de los incentivos vistos y que a manos de los CDI se
traducen en mayor recaudación a nivel del país de residencia.
iv)
CONCLUSIONES
1) La celebración de los acuerdos entre países, con diferentes criterios de definición
sobre la renta, contraponiendo por un lado el de la fuente generadora y por otro el
del país de residencia del inversor, son un instrumento necesario para articular las
normativas de cada país. De esta manera, en caso de ser aplicadas en forma aislada
frente a una misma situación, pueden promover el fenómeno de doble imposición.
Los autores estamos a favor entonces de la celebración de estos tratados
internacionales.
2) Actualmente prima el modelo de OCDE a la hora de llevar a cabo un acuerdo con los
países desarrollados por ser el de mayor aplicación histórica. Entendemos que a
nivel de países OCDE este modelo funciona de forma equitativa desde el punto de
vista de la base imponible de las administraciones tributarias, pero pierde equidad
cuando el flujo de capitales no es igual desde las dos partes.
3) Si bien, generalmente prima el MOCDE, en las negociaciones celebradas por los
países latinoamericanos tanto intra zona como con países extra zona, cada acuerdo
firmado tiene sus particularidades, como consecuencia de la negociación en la cual
cada país intenta obtener lo más beneficioso para sus intereses. Si bien como se
expresó en la Conclusión 1ª estamos a favor de la necesidad de celebrar acuerdos
internacionales para evitar la doble imposición, entendemos que el modelo OCDE no
es el adecuado para ser utilizado en nuestra realidad jurídica tributaria y económica.
Creemos conveniente manejar un modelo único que contemple las necesidades de
los países de la región para los convenios que se celebren con los más
desarrollados.
La postura argentina de denunciar los CDI con España, Chile, Suiza y Austria, es
una muestra que independientemente del deseo de aumentar su recaudación
tributaria algo no está funcionando del todo bien con el modelo utilizado ni siquiera a
nivel intra zona. Esto refuerza nuestra posición que no se está utilizando un modelo
raíz adecuado así como la de la Dra. Addy Mazz que citamos: “La solución por vía de
convenios a pesar de ser las recomendadas por la OCDE han demostrado no ser tan
eficaces”15.
4) Desde nuestro continente se ha promovido la firma de CDI principalmente con objeto
de dar un marco de certeza jurídica a los inversores y por otra parte para evitar que
estos estén sujetos a una doble imposición, ofreciendo de esta forma a los
potenciales inversores otro elemento más, junto con el set de incentivos fiscales. Así
los gobiernos latinoamericanos han cedido soberanía tributaria en pos de ser
mercados seductores para la inversión externa, incluso compitiendo entre ellos,
ofreciendo mayores beneficios tributarios para las transnacionales. Entendemos que
dicho escenario en un mediano plazo deja de ser beneficioso para los países
receptores de inversión dado que la relación beneficio de la inversión-costo tributario
15
ADDY MAZZ: la interpretación de los convenios para evitar la doble imposición – RT 233
abril 2013-10-11
21
tiene un punto de inflexión donde comenzará a ser desfavorable para los países
donde se ubica la fuente generadora de la renta.
5) Cuando se promueven incentivos de exención en la fuente y se combina con CDI
hemos detectado que la mayoría no incluyen cláusulas de tax sparing. Estas
permitirían que el beneficio se traslade al inversor y redunde en un ahorro tributario,
sino que queda neutralizado y el sacrificio de renuncia en la recaudación del
gobierno latinoamericano tiene como resultado un incremento en la recaudación del
gobierno del país más desarrollado.
6) No está demostrado en forma científica si estas medidas aplicadas para atraer la
inversión han generado resultados positivos para la economía de los países
receptores de las inversiones y sin embargo es un hecho que la recaudación fiscal
de los países disminuye a causa de ellas.
7) Según Peragón y otros autores la mayoría de las inversiones relevantes de
transnacionales no tuvieron en cuenta como factor determinante para su concreción
en la región los beneficios impositivos, sino que se llevaron a cabo considerando las
variables tradicionales como tamaño de mercado, acceso a materias primas,
tecnologías disponibles en el país, conectividad, etc. Entonces entendemos que los
beneficios fiscales son solamente una variable más pero no son definitorias en el
proceso de selección del lugar de localización por parte de un inversor. Seguramente
en caso de pequeños inversores que no tendrán incidencia en la economía del país
sean una variable importante pero no para las inversiones de mayor envergadura.
Los países latinoamericanos deberían ocuparse más entonces de proporcionar un
marco de certeza y estabilidad jurídica en lugar de renunciar a su potestad tributaria
que es una política a nuestro juicio con visión de más corto plazo pero no tan efectiva
en el largo plazo.
8) Según nuestra opinión la región debería lograr una real integración en este aspecto y
actuar en bloque tomando una postura común que implicaría:
Establecer un modelo base de CDI único, que debe ser estructuralmente
similar al MOCDE por un tema de costumbre y entendimiento.
Defender los intereses de las administraciones fiscales latinoamericanas
frente a ciertos requerimientos impuestos por los modelos tradicionalmente
utilizados.
Defender el criterio de la fuente pero no como un dogma estricto en una
pulseada fuente-residencia, sino en defensa de los recursos naturales de
nuestra región o de las ventajas competitivas que los inversores hayan
encontrado.
Definición de incentivos impositivos uniformes en todos los países y defensa
de cláusulas tipo Tax Sparing para asegurar que los incentivos uniformes no
terminen en las arcas de los países más desarrollados.
22
v)
GUÍA DE DISCUSIÓN
1) ¿Qué beneficios genera la inversión extranjera a costo de la pérdida de potestad
tributaria?
2) ¿Tiene sentido competir internamente entre países más débiles económicamente
para que los países con mayor desarrollo se beneficien a partir con las renuncias
impositivas que se ofrecen para atraer inversiones en forma independiente y
competitiva?
Somos defensores de la posición que nuestra región tiene grandes riquezas en
recursos naturales, buenas condiciones climáticas para desarrollar determinadas
actividades (agricultura, forestación, minería, etc.) y cada vez más un buen entorno
de negocios que debe afianzarse aún más en lo que refiere a la seguridad
institucional jurídica, pero que sin dudas es una opción muy atractiva para instalar
inversiones y que lo será cada vez más en el largo plazo, por lo tanto es necesario
hacer valer esas ventajas actuando en bloque y no compitiendo.
3) ¿No es posible desarrollar un modelo común de convenio que tenga cláusulas
convenientes para nuestra región y hacerlo valer en bloque sin firmar ningún otro tipo
de tratado?
Tal vez el modelo ILADT o el de
criterio de la defensa de la fuente
sea cual fuera la raíz, debe ser
variaciones necesarias en cada
comentarios.
ONU puedan ser un punto de partida aunque el
es cada vez más débil a nivel internacional, pero
un modelo dinámico que permita introducir las
caso, ya sea a nivel de artículos como de
4) ¿Tiene sentido atraer las inversiones principalmente a través de exenciones o
reducciones en tasas impositivas? ¿No sería mejor actuando en bloque dar una
seguridad institucional y jurídica para los inversores asegurando las condiciones a
largo plazo en cualquier parte de toda la región?
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BIBLIOGRAFÍA
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desarrollados y países en desarrollo.
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