HERNAN CASCO PAGANO Doctor en Ciencias Jurídicas Profesor Titular de Derecho Procesal Civil en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción Presidente de la Comisión Nacional de Codificación CODIGO PROCESAL CIVIL COMENTADO Y CONCORDADO SEXTA EDICION TOMO I LIBROS I y II ARTICULOS 1 AL 438 LA LEY PARAGUAYA S.A. Asunción Paraguay 2004 - Para mis alumnos, afectuosamente: “Leer, estudiar, comprender las fórmulas en que se definen los conceptos indispensables, para conocer teóricamente el proceso, no es un placer. El placer vendrá más tarde, en la época de la cosecha; pero es necesario saber merecerlo” (Carnelutti). “El puro teórico en el procedimiento es algo que carece de sentido; pero el puro práctico es una desdicha” (Chiovenda). Prólogo (*) En un ambiente proclive a honrar y enaltecer a las personas más por lo que tienen que por lo que son, la labor intelectual constituye una actividad que debe ser particularmente meritada, por las dificultades que conlleva, los sacrificios que su pone, y la soledad en que se desenvuelve. El Profesar Hernán Casco Pagano, restándole muchas horas a un merecido descanso, dedicó tiempo y sacrificio para realizar este trabajo que hoy estamos prologando. Comentar un Código no es como alguna vez se ha pensado, una tarea simple. Por el contrario, debe establecerse un armónico relacionamiento entre lo uno y lo múltiple. Los criterios lógicos, racionales o doctrinarios que sustenten la explicación de un artículo tienen que guardar coherencia con el comentario de todos los otros que sean similares o análogos o concordantes. Couture comentaba que cuando finalizó la redacción de su anteproyecto de Código, tuvo la sensación de que había concluido una obra de precisión, un reloj, y que le embargó el temor de que por algún error en que pudiese haber incurrido, el reloj se parase en cualquier momento. Esa misma aprehensión puede atenazar el espíritu de quien comenta un Código Procesal. Un Código de Procedimientos Civiles es —o debería ser— un mecanismo jurídico donde cada pieza en particular ocupe un lugar exactamente predeterminado y realice una función precisa en concordancia con la función del todo. Si así no ocurre, o el Código está mal, o se lo está utilizando mal. De ahí que el comentarista tiene la grave misión de buscar una explicación inteligible y coherente, que facilite su recta y sencilla interpretación y aplicación. (*) El Prólogo corresponde a la primera edición de esta obra. El Profesor Casco Pagano ha encontrado ese hilo conductor que constituye la estructura sustancial subyacente, que anuda en lo esencial las distintas partes del Código. Si nos pidieran que sinteticemos en tres palabras lo sustancial de ese cuerpo jurídico, es posible que pensemos en los operadores jurídicos, las formas y el tiempo. Abstracción hecha de los terceros, los operadores son el juez y los respectivos abogados que como apoderados o patrocinantes, son los que en realidad “hacen” el proceso, aun cuando teóricamente sus actos, sus fines y los medios de que se valen, se atribuyan a los respectivos clientes. Si los jueces no cumplen con los “deberes” que les impone el Código (ej. Art. 15) y la Corte Suprema no ejercita —a ese respecto— adecuada y eficientemente su facultad-deber de superintendencia (ej. Arts. 422 último párrafo; 232 “d” COJ), el Código Procesal se convierte en un instrumento perverso donde naufragan los mejores derechos y se otorga carta de ciudadanía procesal a la desidia grave, cuando no a la corrupción. Los abogados tienen la responsabilidad de actuar en juicio con “buena fe” y no ejercer abusivamente los derechos. (Ej. Art. 55 en concordancia con 52 y 52). Si ellos violan los deberes que les impone la ley, y no son corregidos por los jueces, el proceso lejos de ser un medio para la justa solución de la litis, se convierte en una trampa donde el derecho —que se ha puesto en la punta de la espada— termina pisoteado por quienes demuestren mayor aptitud para las malas artes procedimentales, el engaño y la vileza. El Dr. Hernán Casco Pagano ha captado el fondo de este problema, como se desprende de la lectura de sus comentarios a los Arts. 75 al 18 del CPC, circunstancia que nos complace sobremanera, pues la meditación de tales comentarios puede servir a jueces y abogados, para mejorar el servicio de justicia, y a la justicia. Las “formas” procesales son también otro factor importante que posibilita el cumplimiento de los fines del proceso, a saber, el cumplimiento de la voluntad de la ley y la satisfacción de los legítimos intereses de las partes. Sin “formas” suficientes y eficientes, el proceso sería sim- plemente un pantano donde se hundirían aquellos legítimos intereses, y la voluntad de la ley quedaría incumplida. Esto también lo observó el Profesor Casco Pagano, al comentar el Art. 104. Finalmente, en cuanto al tiempo, el comentarista nos dice, con referencia a los plazos para dictar sentencia, y comentando el Art. 162, que: “Sanción en caso de incumplimiento. Los jueces tienen el deber de dictar las resoluciones que correspondan dentro de los plazos legales...” “Para que lo mencionado en el numeral anterior pueda efectivamente cumplirse, y no quede en “letra muerta”, tiene que funcionario dispuesto en el Art. 197 del CO], que establece la obligación de los jueces y tribunales de elevar trimestralmente a la Corte Suprema de Justicia un informe en que consignarán el número de los juicios y procesos iniciados y finiquitados y de las sentencias y resoluciones dictadas, con el agregado de si lo fueron en el plazo legal o —en su defecto— la razón o motivo del incumplimiento”. Jueces, abogados, forma y tiempo, son realidades procesales que se integran y armonizan configurando un todo que tiene por finalidad hacer operativos los derechos y garantías constitucionales. Toda Constitución termina, acaba, donde se incumple la ley procesal. Este mensaje inserto en el comentario al Código Procesal, obra del apreciado y joven maestro del Derecho, Prof. Dr. Hernán Casco Pagano, constituye por sí sólo suficiente carta de presentación de esta obra cuyo prólogo se nos ha encomendado, encomienda que nos llena de satisfacción y nos honra sobremanera. Prof. Dr. Hugo Allen Palabras del Prof. Dr. Antonio Tellechea Solís pronunciadas en el acto de presentación de la primera edición de este libro * El acto del cual estamos participando, corresponde no sólo a la presentación de una obra jurídica; considero, que su trascendencia va mucho más allá, en cuanto significa un verdadero homenaje al Derecho Paraguayo, sobre todo y especialmente, a la Ciencia Jurídica Procesal, homenaje proveniente de uno de sus pocos calificados cultores, el PROFESOR DR. HERNAN CASCO PAGANO. Es que esta obra, “CÓDIGO PROCESAL CIVIL COMENTADO Y CONCORDADO”, en dos Tomos, que lleva el sello de la Editora LA LEY, constituye un aporte muy importante y valioso al Derecho Procesal Paraguayo, el cual tiene un protagonismo muy activo y relevante en el funcionamiento del Orden Jurídico de la República. Nuestro Derecho Procesal, en efecto, estaba necesitado de un aporte como éste, donde se dan y reúnen expresiones de in no sólo con responsable dedicación, sino también con un reconocido nivel de excelencia. Y el Código Procesal Civil necesitaba del trabajo de un experto que realizara un minucioso y amplio análisis de sus disposiciones, sometiéndole a la lupa proporcionada no solamente por la más seria doctrina y la más reconocida jurisprudencia, sino también por una práctica forense elaborada por realidades aleccionadoras provenientes de la casuística. * El Prof. Dr. Antonio Tellechea Solís. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica y actual Rector, tuvo a su cargo la presentación de la primera edici6n de esta obra en el acto llevado a cabo el 7 de Julio de 2995 en el salón Centenario del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Qué nos trae y qué nos ofrece este CODIGO PROCESAL CIVIL COMENTADO Y CONCORDADO DE HERNAN CASCO PAGANO? Les invito a abrir este valioso libro y a introducirnos imaginariamente en él, para recorrer sus páginas y poder apreciar de esa forma, todo su rico contenido y la magnitud del trabajo tan felizmente realizado por el Profesor Casco Pagano. Apenas iniciado nuestro cometido, podemos observar que cada artículo del Código Procesal Civil, trae al pié del mismo, sus antecedentes, sus concordancias y luego, el comentario y las notas del autor de la obra, con muchas valiosas citas doctrinarias. Los ANTECEDENTES NACIONALES se refieren al Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de 1883, el Anteproyecto del Código Procesal Civil del Profesor Juan Carlos Mendonça de 1973 y el Proyecto de Código Procesal Civil de la Comisión Nacional de Codificación, en el que el profesor Hugo Allen, tuvo una muy importante y destacada participación. Las CONCORDANCIAS, hacen referencia a las disposiciones de la Constitución de la República, a varios Tratados Internacionales, especialmente los de Montevideo, a la Convención Interamericana de Panamá de 1975, al Pacto de San José de Costa Rica. Así-mismo, al Código de Organización Judicial, al Código Civil, a la Ley de Procedimientos para la Justicia de Paz y su modificación, al Código del Menor, a la Ley de Quiebras, a la Ley de Honorarios de Abogados y Procuradores, al Código Procesal Penal, al Código Procesal del Trabajo, a la Ley N° 45/91 de Divorcio Vincular, al Código Electoral, a la Ley N° 1/92 de Reforma del Código Civil, a la Ley N° 284/71 de Tasas Judiciales, a la Ley N° 434/94 sobre Obligaciones en Moneda Extranjera, a la Ley N° 131/91 de Enjuiciamiento de Magistrados Judiciales, a la Ley N° 204/93. También se dan referencias respecto de numerosas Acordadas de la Corte Suprema de Justicia, así como desde luego, a los propios artículos del Código Procesal Civil. Como ANEXO, la obra trae los textos de la Constitución de la República, del Código de Organización Judicial, de la ley de Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores y de la ley que Regula el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La Bibliografía citada al final de la obra, asegura el respaldo de la doctrina procesal de más alto rango al minucioso y paciente trabajo del autor El Prólogo de la obra, ha sido escrito por un eminente procesalista paraguayo, el Profesor Dr. Hugo Allen, Titular de la Cátedra en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional y considero que vale la pena citar un párrafo del mismo, que dice: “Jueces, Abogados, Forma y Tiempo, son realidades procesales que se integran y armonizan configurando un todo que tiene por finalidad hacer operativos los derechos y garantías constitucionales. Toda Constitución termina, acaba, donde se incumple la ley procesal”. Y ya informados de los presupuestos generales de la obra, vamos llegando a su parte substancial, en la que, el art. 1, merece un amplio comentario, referido éste, sobre todo, al PROCESO, SUS CAUSAS, SUS CLASES Y SU FINALIDAD. El art. 2, sobre la COMPETENCIA DE LOS JUECES, da lugar a un amplio y exhaustivo comentario, que abarca las RELACIONES ENTRE LA JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA, las relaciones y diferencias entre ACTOS JURISDICCIONALES, ACTOS LEGISLATI VOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS. Desarrolla igualmente el comentario al art. 2, los ternas de los ELEMENTOS DE LA JURISDICCIÓN, EL DERECHO A LA JURISDICCIÓN Y LA UNIDAD DE LA JURISDICCIÓN. Determina los conceptos de COMPETENCIA RELATIVA Y ABSOLUTA Y FORMULA LAS REGLAS GENERALES DE LA COMPETENCIA. Los comentarios que formula el autor al art. 3, están referidos al PRINCIPIO DE LA IMPRORROGABILIDAD DE LA COMPETENCIA, a la PRORROGABILIDAD DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL, a la PROHIBICIÓN DE LA PRORROGABILIDAD DE ELLA A FAVOR DE JUECES EXTRANJEROS, a las DISPOSICIONES DEL TRATADO DE MONTEVIDEO DE 1940, sobre el tema. En verdad, nos hubiera gustado que el autor fijara su posición expresa sobre la prorrogabilidad de la competencia territorial a favor de jueces extranjeros, en cuestiones de índole patrimonial no afectadas por el Orden Público, sobre todo, porque ella tiene que ver fundamental- mente con las cuestiones relativas a los contratos internacionales, los cuales acusan ya una práctica que da cifras importantes, la que con motivo del funcionamiento del Mercosur, así como con la posibilidad de la incorporación de nuestro país a otros procesos de integración, habrá de aumentar considerablemente. Ante esas situaciones, la norma específica del art. 3 queda desfasada. Es claro, que implícitamente, por lo que manifiesta bajo el rubro de Tratado de Montevideo, Casco Pagano parece adherir al criterio de que la prorroga mencionada, es admisible en las acciones personales de índole patrimonial, que dicho sea de paso, es el criterio que particularmente sustentarnos y que reconoce como fundamento el orden de prelación de las leyes constitucionalmente establecido. A esta altura de mi exposición y en homenaje a la tranquilidad y sosiego de todos Uds., les cuento, que no pienso hacer un examen de la obra, recorriendo la misma, artículo por artículo, como parecería que estuviera dispuesto a hacerlo, por el carácter de mi análisis hasta el momento, pues, como son casi 840 artículos, piensen Uds. cuánto tiempo tendrían que soportarme y si tendrían capacidad de paciencia y fuerzas. Queremos referirnos ahora, al comentario del art. 15, que corresponde a LOS DEBERES DE LOS JUECES. Aquí el autor formula opinión sobre el EQUILIBRIO ENTRE LAS ATRIBUCIONES DEL JUEZ Y LAS FACULTADES DE LAS PARTES EN EL PROCESO CIVIL; sobre el CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS LEGALES PARA DICTAR RESOLUCIONES; sobre el DEBER DE FUNDAR LAS RESOLUCIONES; sobre la necesidad de RESOLVER CONFORME A LA LEY y sobre los PRINCIPIOS PROCESALES FUNDAMENTALES, como los de CONGRUENCIA, INMEDIACION, IGUALDAD, ECONOMIA PROCESAL. También se refiere el autor al protagonismo que otorga el Código Procesal Civil al juez, otorgándole la Dirección del Proceso, para que este, de su mano firme, alcance su fin. Al comentar el art. 16, referido a la RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS JUECES, el autor trae a colación la RESPONSABILIDAD PENAL y la RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA de los Jueces. Además, determina cuales son los ACTOS EXENTOS DE TALES RESPONSABILIDADES. Interesantes consideraciones formula el autor al comentar el art. 105, que se refiere al IDIOMA que debe ser utilizado en los actos procesales. Luego de criticar la expresión “idioma español”, sosteniendo que debería ser “idioma castellano”, el autor cita las concordancias que deben ser tenidas en cuenta, como las provenientes del Código Civil y del Código de Organización Judicial y desde luego, teniendo en cuenta la disposición contenida en el art. 140, que establece como idiomas oficiales el castellano y el guaraní. El artículo mencionado prevé la designación de un Traductor Público matriculado, sólo si la persona que no conoce el idioma castellano no puede expresarse en guaraní. Sin embargo, si un absolvente, tuviera que ser preguntado y debiera responder en guaraní, porque sí conoce ese idioma, como en este caso la norma no habla de la intervención del Traductor Público, suele ocurrir que ni los Abogados ni el Juez ni el Secretario hablan o conocen el guaraní. La cuestión, todavía merece estudios y ajustes. El comentario que sigue al art. 159 del Código, referido a la SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA, trae acotaciones valiosas sobre Principios básicos que hacen a la misma, como los de Congruencia y la aplicación lura Novit Curiae. Hace el autor, la clasificación de las Sentencias en sentido general, en declarativas, de condena y constitutivas, además de otra de carácter especial, en Determinativas y Cautelares. Comenta igualmente, la llamada ABSOLUCION DE LA INSTANCIA, la que no es admitida en nuestro derecho. Al referirse a los PLAZOS PARA DICTAR RESOLUCIONES, previstos en el art. 162, Casco Pagano señala acertadamente, que debe funcionar lo dispuesto en el art. 197 del Código de Organización Judicial, que establece la obligatoriedad para los Jueces y Tribunales, de elevar trimestralmente a la Corte Suprema de Justicia, un informe con la mención de las resoluciones dictadas y si ellas lo fueron dentro o fuera de los plazos legales establecidos en el Código. Importantes son las consideraciones formuladas por el autor respecto de la PERTINENCIA Y ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA, conceptos que a menudo suelen ser confundidos en el diario trajín forense. Una amplia exposición sobre casos concretos de inadmisi- Bilidad de las Pruebas, hace el autor, citando normas del Código Civil, Código Procesal Civil y Ley Nº 45/91, de Divorcio Vincular. El art. 301 del Código, que trata de la ABSOLUCION DE POSICIONES POR OFICIO, es objeto de un muy interesante comentario, en cuanto a la interpretación de este artículo que funciona en forma concordante con el art. 341. Casco Pagano sostiene que la interpretación que debe darse a la norma es de carácter estricto. Los Procesos de Ejecución son objeto de certero análisis en el Tomo II, al comenzar los comentarios al Libro III del Código, en cuanto a sus GENERALIDADES. CONCEPTO Y SISTEMA. Resalta la autonomía de los Procesos de Ejecución, de acuerdo con su contenido específico. Dentro de esta clase de procesos, hace una pormenorizada referencia al JUICIO EJECUTIVO, a sus caracteres y estructura, a sus requisitos generales y a las OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA, a partir de la vigencia de la Ley NE 434/94. Dedica igualmente, un espacio importante a los TITULOS EJECUTIVOS QUE NECESITAN SER COMPLETADOS. Merecen destacarse los conceptos vertidos sobre la HIPOTECA CAMBIARIA Y LOS PAGARES HIPOTECARIOS, figura jurídica, esta última, que a veces, resulta controvertida. Otro tema, muchas veces confuso y conflictivo, el del TERCERO POSEEDOR, es desarrollado con mucha claridad. El timbrazo que Uds. mentalmente me están haciendo escuchar, me indica que el tiempo prudente de esta exposición esta llegando a su término, por lo que quiero pasar a referirme al autor de esta magnífica obra jurídica, no sin antes, expresar que resultan muy oportunos y orientadores, los conceptos vertidos en la obra, sobre la EJECUCION Y EFICACIA DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR TRIBUNALES EXTRANJEROS, SOBRE LA IMPUGNACION DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SOBRE LAS LLAMADAS SENTENCIAS ARBITRARIAS. No menos interesantes, resultan las notas sobre los temas de INTERVENCION JUDICIAL Y ADMINISTRACION JUDICIAL, dentro de las MEDIDAS CAUTELARES, sobre todo, en cuanto a la forma en que deben ser realizadas las mismas y las condiciones personales que deben ser exigidas a los Administradores e Inter ventores Judiciales. Este es, el Libro que hoy presentamos, en una nada pretenciosa descripción somera y si, muy modesta, para permitir apreciar las cualidades de una obra, que, teniendo el carácter de una calificada expresión de la Ciencia Jurídica, tiene la virtud de su accesibilidad, hasta para el estudiante de Derecho, porque en buena medida, a el esta dirigida ella, aunque tiene la alcurnia conceptual proveniente del pensamiento y de la pluma de un gran jurista. Ese gran jurista, es el Prof. Dr. Hernán Casco Pagano. Hombre joven, talentoso, con loable espíritu de investigación, abogado profesional de nota, de aquellos que supieron ganar renombre, no con actuaciones ni casos estridentes ni espectaculares, sino con una tenaz e inclaudicable contracción al trabajo serio, diligente, responsable y capacitado. Un abogado que procura practicar aquellos Mandamientos geniales de Couture. Su personalidad se ve enriquecida por la práctica de la docencia, primero secundaria, luego universitaria, desde hace ya muchos años y si todavía algo podría faltarle, es poseedor de una enorme e inagotable capacidad de trabajo. Esta obra, es sólo una prueba más de ello, porque hemos tenido la oportunidad de trabajar con él y cerca de él, cuando La Ley Paraguaya editó el Código Civil con Leyes Complementarías, Índice Analítico, Fuentes y Concordancias con los arts del Código de Vélez. Pero nosotros conocemos a Hernán Casco Pagano, desde hace muchos más años, cuando era apenas un “mitaí” que vivía en nuestra vecindad y cuyo padre, un gran señor, era amigo de nuestra familia. Pasaron los años, que pronto pasan y cuando desempeñábamos la función de Presidente del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala, un joven abogado, un poco tímido (quien no, en esas circunstancias) pidió in voce, un muy respetuoso urgimiento en una cuestión donde se enfrentaba a dos famosos y prestigiosos abogados de gran experiencia. El examen de la cuestión de-terminó las razones jurídicas muy bien expuestas por aquel flamante Abogado, quien ya mostraba pasta y notable criterio jurídico entonces, Hernán Casco Pagano. Como Profesor, su palabra clara y fácil, son las de los que saben mucho, su excelente comunicación con sus alumnos, no excluye la exigencia insoslayable que debe darse en la cátedra, y para felici- -dad de sus alumnos, es un profesor investigador, sagaz, inquieto, de aquellos que dedican a su labor docente, más horas fuera de la clase que en la clase misma. CODIGO PROCESAL CIVIL COMENTADO Y CONCORDADO, es, simplemente, una obra no útil, UTILISIMA Y ABSOLUTAMENTE NECESARIA, elaborada con la seriedad científica e intelectual de un verdadero jurista. PROFESOR DOCTOR HERNAN CASCO PAGANO, un autor de gran mérito, una verdadera reserva jurídica y moral para la República. Su jerarquía en todos los órdenes da lustre a la cátedra universitaria. He sido honrado por este joven y querido amigo, talentoso jurista, al concederme el privilegio de presentar esta estupenda obra jurídica. Lo he hecho con un inmenso placer, aunque no podría asegurar que lo hice con la debida solvencia y con el brillo que merece este trabajo extraordinario. Termino exaltando la circunstancia tan auspiciosa y tan feliz de trabajos como este, elaborados con fe, con amor al Derecho, con desinterés, con enorme vocación de servicio, Porque, digámoslo de una vez, esta clase de trabajos no reporta grandes beneficios materiales. Esta clase de trabajos sólo produce capitalización, en beneficio de toda la Nación y sólo se anota en el acervo moral de su autor. No puedo dejar de comentar un vital factor coadyuvante en la ímproba y formidable tarea jurídica del autor, el que proviene de su hermoso entorno familiar integrado por una esposa y compañera estupenda y unos hijos que, con la enorme alegría que le dan, sirven para romper ese esquema serio y formalista en el que a veces nos vemos envueltos los que estamos permanentemente en el quehacer jurídico. Públicamente expreso mis felicitaciones al Dr. Casco Pagano y mi gratitud, como hombre de Derecho, por habernos regalado esta gran obra jurídica. Principales abreviaturas Antec. Conc. Antecedentes nacionales. : Concordancias internas y externas. CN Constitución Nacional de 1992. CN/67 Constitución Nacional de 1967. CNC : PM Proyecto del Código Procesal Civil de la Comisión Nacional de Codificación. Anteproyecto del Código Procesal Civil del Prof. Juan Carlos Mendonça. CPCC Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de 1883. CPC : COJ CC Código Procesal Civil. Código de Organización Judicial. : Código Civil. CT Código del Trabajo. CPT Código Procesal del Trabajo. CP Código Penal. CPP : Código Procesal Penal. CODIGO PROCESAL CIVIL COMENTADO Y CONCORDADO LIBRO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES TITULO I DE LOS ORGANOS JUDICIALES CAPITULO 1 DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA SECCION 1 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES ART. 1. APLICACION DE ESTE CODIGO. Las disposiciones de este Código se aplicarán a los procesos que deban sustanciarse ante los jueces y tribunales de la jurisdicción civil y comercial. Antec.: CNC 1.- PM 1.Conc.: CPC 207; 820; 836.El Código Procesal Civil de la República del Paraguay (Ley 1337/88) fue sancionado por el Congreso el 30 de Octubre de 1988 y promulgado por el Poder Ejecutivo el 4 de Noviembre de 1988. Esta edici6n es conforme al texto oficial publicado por el Ministerio de Justicia y Trabajo en el año 1989. 1. JURISDICCION CIVIL Y COMERCIAL: La materia sobre la que recae el fuero civil y comercial abarca el Código Civil y sus leyes complementarias y afines. En caso de duda sobre la naturaleza del acto debe estarse por la competencia civil en razón de tratarse del fuero común. 2. PROCESO: El vocablo proceso deriva del latín "processus" que significa avance progreso, recorrido a seguir hacia un fin propuesto o determinado. La doctrina dominante concibe al proceso como una relación jurídica. Para COUTURE, el proceso es el conjunto de relaciones jurídicas entre las partes, los agentes de la jurisdicción y los auxiliares de ésta, regulado por la ley y dirigido a la solución de un conflicto susceptible de ser dirimido por una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada. ALLEN por su parte expresa: Sabemos que definir es limitar o delimitar el objeto pensado y a este efecto discernir sus elementos inteligibles. La definición busca explicar la naturaleza de una cosa o la significación de un término. Los seres pueden ser explicados y definidos a partir de sus cuatro causas, vale decir la causa material y la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Estimamos que la causa material del proceso es la pretensión. La materia sobre la cual se “trabaja” en el proceso es la pretensión (del Actor y del Demandado o sólo la del Actor). Al promover una demanda se deduce una pretensión, al contestarse la demanda se contesta una pretensión. La prueba versa sobre los hechos que fundamentan la pretensión. La sentencia resuelve sobre la pretensión. La causa formal del proceso o sea la estructura jurídica que adopta la pretensión desde que se la deduce hasta que la Sentencia resuelva sobre ella, es la particular forma de debate adoptada por la respectiva Ley procesal. La causa eficiente o sea quién «hace’» el proceso, es doble. Por un lado las partes, y por otro el Juez. Las partes son su causa eficiente dispositiva, o sea aquella que da a la materia procesal una cierta disposición que le otorga la debida aptitud para que finalmente el Juez resuelva. En cambio el órgano jurisdiccional (Juez o Tribunal) es la causa eficiente perfectiva, vale decir aquella que proporciona a la materia procesal (pretensión) su última perfección (pretensión juzgada). El Juez requiere de la actividad de las partes, y las partes requieren de la actividad del Juez. Pero ambos tipos de actividad no están en el mismo plano. La actividad jurisdiccional debe ser estimada en una escala jerárquica superior. Es indudable que las partes son causa eficiente del proceso, ya que sin un Actor que promueva una demanda, el Juez no puede realizar acto jurisdiccional alguno. Tampoco puede juzgar sin haber dado previamente la oportunidad al demandado para que se defienda. Si la cuestión es de hecho, no puede por sí y ante sí allegar las pruebas al proceso. Pero por otro lado, una demanda promovida, una demanda contestada y una demanda probada, requieren ese toque final que solo el Juez le puede dar, es decir la Sentencia. Sin ella el proceso no concluye, será un proceso en “hacerse”, pero no un proceso terminado. El juez perfecciona el edificio procesal cuando resuelve en definitiva sobre la pretensión. La causa final es aquel objetivo en vista al cual se mueve la causa eficiente. Pero como en el proceso tenemos dos causas eficientes, necesariamente debe haber una doble finalidad. Lo que mueve a las partes a actuar es su interés particular. Lo que mueve al Juez, es la actuación de la voluntad de la Ley, (preservación, mantenimiento o restablecimiento del orden jurídico). En conclusión, puede intentarse una definición real del proceso diciendo que es: una pretensión jurídicamente conformada según la ley procesal, por la actuación dispositiva de las partes, y perfectiva del órgano jurisdiccional, con el fin de satisfacer los legítimos intereses de las partes y la actuación de la voluntad de la Ley, finaliza el autor. SATTA sostiene que el proceso no puede ser definido sino por sí mismo porque, a la par de la acción, constituye un “unicum” en el mundo del Derecho y como también sólo por sí mismo puede ser definida la norma que lo regula. Por mi parte, entiendo que el proceso es un método de deba te, regulado por la ley, para resolver un conflicto de intereses. El precepto procesal utiliza la palabra proceso en sentido multívoco, haciendo extensiva la aplicación de las normas dei Código Procesal Civil a todos aquellos procesos, juicios, causas, litigios y pleitos que por efecto de la sanción y promulgación del Código Civil, vigente desde el 1 de enero de 1.987 (que unifica los contratos y las obligaciones civiles y comerciales), deben ser substanciados ante los jueces y tribunales de una única jurisdicción civil y comercial. 3. FINALIDAD: El proceso tiene un doble fin que consiste en hacer efectiva la voluntad de la Ley (función pública) y satisface los legítimos intereses de las partes (función privada). Se suele decir que las normas procesales son instrumentales en el sentido que se hallan destinadas a hacer efectivos los derechos consagrados en la Constitución y en las leyes materiales. Dice DE LA COLINA que al aplicarse las leyes del Código Procesal, es necesario guardarse de considerarlas como objeto principal, cuando no son sino un medio de esclarecer y facilitar la marcha de la justicia Las formalidades del juicio no son trampas armadas a la buena fe, sino instrumentos con que se busca la seguridad de los intereses en conflicto, con lo que queda dicho que los jueces no deben ampararse en vanas sutilezas para negar su apoyo a legítimos derechos. En caso de duda, la solución que se impone es la que favorece esos derechos, facilita el descubrimiento de la verdad, tiende a la pronta terminación del pleito, hace económica y sencilla la práctica de una diligencia, etc… Lo mismo si se trata de llenar una laguna o suplir una deficiencia de la ley, concluye. En verdad, y de acuerdo con CARNELUTTI, el proceso no tendría razón de ser sin el derecho material ni este tendría fuerza para existir sin el proceso. El derecho procesal es, como el derecho material, autónomo desprendido como rama del tronco común del derecho que es uno sólo. Su finalidad -expresada líneas antes— como dice ALLEN, no se halla subordinada jurídicamente a ninguna otra finalidad, sal- vo la común finalidad de todo el derecho de ser instrumento de valores jurídicos. O, corno expresa la Constitución, al señalar que la misma se sanciona “con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia” (Preámbulo CN). 4. DERECHO PROCESAL: 4.1. Concepto: Es la rama autónoma de la ciencia jurídica que trata la función jurisdiccional así como la naturaleza, los límites, la forma y la extensión de la actividad del órgano jurisdiccional, de las partes y de los terceros en el proceso. 4.2. Contenido: El contenido del derecho procesal comprende el estudio de la jurisdicción, de la acción y del proceso, que constituyen la trilogía estructural de la ciencia procesal. 5. NORMA PROCESAL; Es la regla jurídica que contiene facultades, poderes, deberes y cargas procesales relativos al juez ya las partes y que los vinculan entre sí. Dice SATTA: la norma procesal es la norma reguladora del proceso, lo cual es una tautología pero sublime. 5.1. Eficacia de la norma procesal en el espacio: La ley procesal rige en el territorio del país que la dictó, con independencia del lugar donde se constituyó la relación material o la naciona1i~ dad de las partes. En consecuencia, se rigen por la “lex fori” la organización y la competencia de los órganos judiciales y los diversos actos del proceso. 6. PRINCIPIOS PROCESALES; Toda norma tiene su fundamento en un principio jurídico del cual deriva y constituye su consagración práctica. COUTURE dice “Toda ley procesal, todo texto particular que regula un trámite del proceso es, en primer término, el desenvolvimiento de un principio procesal” y CARNELUTTI expresa “Los principios son las leyes de las leves”. Son proposiciones fundada-mentales que, por tener dicho carácter, dominan sobre otras disposiciones. Los principios procesales son las “ideas fuerza” del proceso, por ello en el comentario específico de la norma inserté —en numerosos casos— el principio procesal al cual la misma responde. Sólo a modo ejemplificativo pueden verse los siguientes (los números que figuran en primer lugar corresponden a los Artículos del CPC y lo que sigue a los numerales en los que se comentar dichos Artículos): Doble instancia 2 n. 6.4. Continencia de la causa 2 n. 6.6. Improrrogabilidad de la competencia 3 n. 1. Perpetuatio iurisdiccionis 4 n. 4; 5 n. 1; 36 n. 2.2.; 230 n. 2. Imparcialidad del juez 15 n. 1. Congruencia 15 n. 5; 159 n. 3. Inmediación 15 n. 6; 153 n. 2; 252 n. 1; 264 n. 1; 265 n. 3. Concentración 15 n. 7.1; 153 ~. 3; 252 n. 1; 319 n. 3. Economía procesal (Celeridad) 15 n. 7.2; 89 n. 3; 187 n. 1; 188 n. 1, 190 n. 1; 228 n. 2; 319 n. 3; 392 n. 1; 406 n. 1; 420 n. 2. Igualdad (Bilateralidad, Contradicción) 15 n. 1; 185 n. 1; 220 n. 2. 221 n. 2; 222 n. 1; 301 n. 1; 442 n. 1; 572 n. 1; 586 n. 7; 693 n. 4. Autoridad 17 n. 1. Perpetuatio legitimationis 50 n. 1. 2. Libertad de representación 57 n. 1. Moralidad (Buena fe, Lealtad, Veracidad) 51 n. 1; 56 n. 1; 62 n. 1 120 inc. b)n. 2.2.; 190 n. 1; 219 n. 3; 228 n. 1; 304 n. 2; 305 n. 1; 446 n 1; 702 n. 1. Dispositivo 98 n. 4; 219 n. 6. Iniciativa 98 n. 4.1. Preclusión 16. 2o. p. n. 1; 103 n. 1 al 4; 145 n. 1; 460 n. 5. 6. Legalidad (Especificidad) 111 n. 5. Finalidad 111 n. 6; 114 n. 1; 144 n. 2. Trascendencia 111 n. 7. Protección 112 n. 1. Defensa en juicio 113 n. 2; 222 n. 1; 235 n. 1; 461 n. 2; 526 n. 3.4. Convalidación o Subsanación 113 n. 4; 114 n. 2; 144 it 2. Iura novit curiae 159 n. 4; 243 n. 4.2; 460 n. 5.4. Adquisición procesal 243 n. 9. Eventualidad 190 n. 1; 223 n. 3.1; 227 it 2; 394 n. 2; 460 n. 5.4. Amplitud de la prueba 246 n. 2; 251 n. 1; 303 n. 1. Razonabilidad 227 n. 4; 283 n. 1; 420 n. 2.3.3; 507 n. 1; 585 n. 2; 613 n.3. Humanización del proceso 454 n. 1; 455 n. 1.1; 482 n. 1; 484 n. 2; 507 n. 1; 592 n. 3; 692 n. 1; 698 n. 1 al 3; 716 n. 1 al 4. Supremacía de la Constitución Libro IV Título I n. 2; 546.n. 1; 547 n. 1; 563 n. 1. Transitoriedad 564 n. 1. 7. CLASES DE PROCESOS. REMISION: Véase Comentario al Art. 207 del CPC, numeral 1. 8. APLICACION SUPLETORIA: Las disposiciones del Código Procesal Civil de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 836 del CPC, serán aplicables supletoriamente en los procesos sustanciados en otros fueros, v.g.: penal, laboral, contencioso-administrativo, del menor, electoral, etc. También, en virtud del Art. 820 del CPC, sus disposiciones son aplicables supletoriamente al proceso arbitral. . ART. 2.- COMPETENCIA DE LOS JUECES. La competencia del juez o tribunal en lo civil y comercial se determinará con arreglo a lo dispuesto por esta ley, por el Código de Organización judicial y leyes especia1es. Antec.: CNC 2.- PM 2.Conc.: CN 15; 16, 2a. p.; 17, inc. 3) irt fine; 132 al 136; 247; 248; 259; 260; 265; 273.- CPC 3 al 14; 28; 100, inc. b); 121, inc. b); 210; 216, 238, inc. a), 271, 503, 508, 521, 533, 550, 566, 603, 613, 620, 685, 703; 733; 758; 812; 817.- COJ 5 al 36; 38 al 40; 42 al 45; 47 al 49; 53 al 60.- CC 61; 62; 2347; 2449, la. p.- CPP 31 al 45.- CPT 35; 37.- Ley 1680/01 Código de la Niñez y la Adolescencia 158 al 161; 169.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 1; 3; 4; 11 al 18; 20 al 25; 27.- Ley 154/69 de Quiebras 26; 176; 177.Ley 635/95 que reglamenta la Justicia Electoral 1 al 3; 6; 14 al 18; 83.- Ley 45/91 de Divorcio Vincular 2, 17.- Acordada N° 10/95 que reglamenta el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. 1. JURISDICCION Y COMPETENCIA: Dice ALSINA que el Estado no se limita a establecer el derecho, sino que garantiza su cumplimiento, este es el contenido de la función jurisdiccional. El Art. 5 del COJ define la jurisdicción cuando expresa: “La jurisdicción consiste en la potestad de conocer y decidir en juicio y de hacer ejecutar lo juzgado”. La jurisdicción judicial es la facultad conferida a los jueces para administrar justicia en las controversias con relevancia jurídica. La jurisdicción es un atributo de la soberanía, de allí que todos los jueces integrantes del Poder Judicial tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia para conocer y decidir en un determinado asunto. La competencia consiste en el límite de la jurisdicción. El Art. 7 del COJ expresa: “Los jueces y tribunales ejercerán jurisdicción dentro de los límites de su competencia”. LASCANO define la competencia como la capacidad reconocida a ciertos Jueces para ejercer jurisdicción en determinados casos. La competencia es el ámbito de atribuciones del órgano. La .regla es que la competencia sólo puede ser ejercida por sus propios agentes, en consecuencia no corresponde la representación o el mandato, salvo que la ley expresamente así lo autorice. Dentro de la competencia es un deber del agente ejercer sus atribuciones, en tanto que los derechos y las obligaciones pueden no ejercerse o no cumplirse. Todos los jueces que integran el Poder Judicial están dotados de jurisdicción. Pero no todos los jueces tienen competencia La potestad de juzgar (jurisdicción) esta limitada por la Constitución y por la ley atendiendo a la materia (civil, laboral, penal, contencioso-administrativo. del menor, electoral, etc.)…al territorio: al valor o cuantía; al grado; al turno y a la conexidad. 1.1. El acto jurisdiccional, el administrativo y el legislativo: Por las distintas consecuencias que de su correcta distinción se derivan tiene una importante significación práctica diferenciar el acto jurisdiccional, el acto legislativo y el acto administrativo. L1.1. El acto jurisdiccional: Juzga la conducta frente a la norma abstracta. Tiene carácter de cosa juzgada y es por tanto irrevisible. La sentencia se refiere a un caso concreto y no obliga sino a quienes intervinieron como partes en el juicio. 1.1.2. El acto legislativo: Establece una norma abstracta destinada a regir la conducta; presenta los caracteres de ser general, abstracta, obligatoria y coercitiva. 1.1.3. El acto administrativo: Es por esencia siempre revisible, por el órgano judicial. 2. ELEMENTOS DE LA JURISDICCION: Los elementos de la jurisdicción, uniformemente reconocidos, son: 2.1. Notio: Es el derecho de conocer una cuestión determinada. 2.2. Vocatio: Es la facultad de obligar a las partes a comparecer a juicio dentro del plazo legal. 2.3. Coertio: Es la posibilidad de recurrir a la fuerza para lograr el cumplimiento de las medidas ordenadas dentro del proceso, al efecto de hacer posible su desenvolvimiento. Pueden ser sobre las personas o sobre las cosas. 2.4. Iudicium: Consiste en la facultad de dictar sentencia poniendo término a la litis con carácter definitivo, es decir, con efecto de cosa juzgada. 2.5. Executio: Es el poder para ejecutar las resoluciones judiciales, mediante el auxilio de la fuerza pública. También se denomina “imperium”. Los elementos de la jurisdicción están fijados en la ley con prescindencia de todo caso concreto. La competencia, en cambio, debe determinarse en relación a cada caso concreto. Siendo así, ante un caso litigioso deberá empezarse por examinar la competencia por razón del territorio, y dentro de ella la competencia por razón de la materia teniendo en cuenta el monto del litigio, para saber si es de mayor o menor cuantía y la fecha de la promoción de la demanda, para considerar el turno judicial 3. DERECHO A LA JURISDICCION: Es la facultad que tiene toda persona de poder ocurrir ante el órgano judicial en procura de justicia como consecuencia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia (auto tutela). Dispone la Constitución: «Nadie podrá hacer justicia por sí mismo ni reclamar sus derechos con violencia, pero se garantiza la legítima defensa» (Art. 15 CN). El juez debe ser el “juez natural”, es decir, los tribunales preexistentes establecidos por la ley, en forma objetiva y con carácter permanente. En este sentido el Art. 16, 2a. p., de la Constitución, establece: “Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales”. 4. UNIDAD DE JURISDICCION: El concepto unitario de jurisdicción en el sentido de que ésta constituye la función pública de dirimir conflictos de intereses, significa que el Estado a través del Poder Judicial debe tutelar el derecho subjetivo, realizando a la vez el derecho objetivo, decidiendo la controversia e imponiendo el cumplimiento de su decisión. Ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo cuando resuelven cuestiones o juzgan (juicio político) emiten sentencias en el sentido y con los efectos que éstas tienen en el ordenamiento jurídico. La Constitución es clara al respecto, dice el Art. 248, ler. p.: «Queda garantizada la independencia del Poder Judicial. Sólo él puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso». El juez como órgano del Estado, imparcial e independiente, es el único capaz de decidir los conflictos en que es requerido a instancia de parte. Para el justiciable, titular del interés en conflicto, la jurisdicción constituye el único medio permitido para obtener el reconocimiento de su derecho, corno consecuencia de la prohibición de la auto tutela. 5. COMPETENCIA RELATIVA Y ABSOLUTA: La competencia territorial es relativa y por ende renunciable por las partes, en razón de que básicamente se halla determinada por el domicilio de la persona (forum rei) ola situación de la cosa (forum rei sitae). En cambio la competencia por razón de la materia, el valor, el grado y el turno es absoluta porque esta fundada en una división de funciones que por afectar al orden público no puede ser modificada por las partes ni por el juez. 6. CLASES DE COMPETENCIA: El legislador teniendo en consideración variados elementos y criterios distribuye la función jurisdiccional entre los diversos órganos encargados de ejercerla. 6.1. Competencia por razón del territorio: La competencia territorial tiene en cuenta el territorio del Estado, el cual es dividido en áreas, de allí nacen las diversas circunscripciones judiciales dentro de las cuales los jueces que la componen ejercen la plenitud de su competencia. El Art. 26 del COJ preceptúa que la Corte Suprema de justicia ejercerá “jurisdicción” en toda la República. Cabe puntualizar que el Artículo utiliza el término jurisdicción con el sentido y alcance de competencia. La competencia territorial está determinada por los límites de cada circunscripción judicial, establece el Art. 13 del COJ La competencia en razón del territorio esta basada en la división del trabajo y por ella las personas se encuentran sometidas a la de su domicilio y las cosas a la del lugar de su situación. Para determinar cual es el juez competente por razón del lugar se debe fijar en la clase de «acción» que se intenta promover. El término acción no se halla aquí expresado en su sentido técnico-procesal, es decir, como el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión, según COUTURE, como la facultad que se otorga a la persona para exigir del Estado su intervención a los efectos de obtener la solución de una cuestión litigiosa, como dice la Corte Suprema de Justicia en la S.D. No. 42 del 11 de Abril de 1988, sino como equivalente de los derechos personales o reales invocados por las partes como fundamento de sus pretensiones. La pretensión, materia de la acción que se intenta, puede referirse a un derecho personal o a un derecho real. Los derechos personales son los que autorizan a una persona a exigir a otra el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer. Los derechos reales son los que permiten usar, gozar o disponer de cosa propia o ajena. De acuerdo con el Art. 17 del COJ: En las acciones (pretensiones) personales será competente el juez del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación (forum solutionis), y a falta de este, a elección del demandante, el del domicilio del demandado (forum rei), o el del lugar del contrato (forum contractus) con tal que el demandado se halle en el aunque sea accidentalmente. A su vez, el Art. 16 del COJ establece: En las acciones reales sobre inmuebles será competente el juez del lugar de situación (forum rei sitae). Si el bien raíz estuviera ubicado en más de una circunscripción judicial, la competencia pertenecerá al juez de aquella donde se hallare su mayor parte. Si los inmuebles fueren varios y situados en distintas circunscripciones, será competente el juez del lugar de situación del inmueble de mayor valor. Cuando se ejerzan acciones reales sobre muebles, será competente el juez del lugar donde se hallen (forum rei sitae), o el del domicilio del demandado (forum rei), a elección del demandante. 6.2. Competencia por razón de la materia. La competencia _por razón de la materia: civil y comercial, penal, laboral contencioso-administrativo, de la niñez la adolescencia, electoral, etc. esta fundada en la naturaleza del derecho que se aplica a la cuestión sometida a los jueces. 6.3. Competencia por razón del valor. La competencia por razón del valor o cuantía tiene su razón en que los pequeños litigios no deberían sustanciarse con las formalidades y los plazos con que se sustancian intereses de mayor importancia. De allí el límite de la competencia por el monto o cuantía de la causa que origina la división entre jueces de paz, jueces letrados y jueces de primera instancia. La cuantía del juicio fija el límite de la competencia entre la justicia de paz (hasta el equivalente a 60 jornales mínimos), la de menor cuantía, (entre la cantidad de 60 y 300 jornales mínimos), y la de primera instancia (desde 300 jornales mínimo). Las dos primeras tienen limitada su competencia por razón de un monto máximo y la última por un monto mínimo. Esto es sin perjuicio de señalar que los jueces de paz y de la justicia letrada también tienen restringida su competencia por otras cuestiones, relacionadas con la materia del juicio. La Corte Suprema de Justicia podrá modificar por Acordada la cuantía atendiendo a los indicadores económicos, preceptúa el Art. 685, in fine, del CPC. Las regias de competencia por razón de la cuantía están dadas en el Art. 15 del COJ. 6.4. Competencia por razón del grado: La competencia por razón del grado o funcional se da en los sistemas judiciales que, como el nuestro, cuentan con una doble o triple instancia. Supone la existencia de tribunales superiores e inferiores, donde aquéllos - cuando se interponen los recursos pertinentes tienen la función de revisar las resoluciones dictadas por éstos. “La competencia en razón del grado esta determinada por las instancias judiciales, en la forma y medida en que están establecidos los recursos en las leyes procesales” (Art. 26 COJ). En nuestra estructura jurisdiccional rige el Principio de la doble instancia, según el cual toda cuestión litigiosa puede ser examinada sucesivamente por dos órganos jurisdiccionales distintos y, eventualmente, tres. Sólo de manera excepcional una resolución judicial no es susceptible de doble examen. La organización del Poder Judicial de la República reconoce tres grados; a) Jueces de Paz. Jueces Letrados y Jueces de Primera Instancia; b) Tribunales de Apelación y; c) Corte Suprema de Justicia. Si la cuestión radicase originalmente ante un Juzgado de Paz, el juez de Primera Instancia en los casos pertinentes - actúa como órgano jurisdiccional de segundo grado. 6.4.1. Competencia de los Tribunales de Apelación en lo Civil y Comercial (Segundo grado): La competencia de los Tribunales de Apelación está delimitada en el Art. 32 del COJ. Los Tribunales de Apelación conocerán, en sus respectivos fueros: a) de los recursos concedidos contra las Sentencias Definitivas y Resoluciones recurribles de los Jueces de Primera Instancia, de los Jueces Letrados y de los Jueces de Instrucción. Las decisiones en los recursos contra las Resoluciones de los Jueces Letrados y de los Jueces de Instrucción causarán ejecutoria; también la sentencia que se dicte en el Amparo (Art. 581, in fine CPC). b) de los incidentes que se promuevan durante la substanciación de los juicios, causando su resolución ejecutoria; c) de los recursos por retardo o denegación de justicia de los Jueces de Primera Instancia, de los Jueces Letrados y de los Jueces de Instrucción; d) de las recusaciones e inhibiciones de los mismos jueces; e) de las cuestiones de competencia relativas a los Jueces de Primera Instancia, a los Jueces Letrados y a los Jueces de Instrucción; f) de los recursos de reposición contra las providencias dictadas por el Presidente y de aclaratoria de las Sentencias y Autos interlocutorios dictados por el Tribunal; y, g) los Tribunales de Apelación de las circunscripciones judiciales del interior del país tendrán en sus respectivos fueros la superintendencia y potestad disciplinaria sobre los juzgados y oficinas del Poder Judicial. h) por vía de recurso, de las resoluciones denegatorias de inscripciones y anotaciones en la Dirección de los Registros Públicos y por vía de consulta de la que le formulare la Dirección (Art. 34 COJ); así como la apelación de las resoluciones del Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial referentes a las quejas sobre las actuaciones de los Escribanos (Art. 149 COJ). i) la inspección de las oficinas de los Notarios Públicos (Art. 33 COJ). Las resoluciones del Tribunal de Apelación del Trabajo causan ejecutoria en los supuestos contemplados en los incs. a), b) y c) del Art. 35 del Código Procesal del Trabajo. 6.4.2. Competencia de la Corte Suprema de Justicia (Tercer grado): El Art. 28 del COJ atribuye competencia en única instancia a la Corte Suprema de Justicia, respecto de los siguientes casos: a) de las acciones y excepciones para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a la Constitución Nacional; b) del recurso de Habeas Corpus; el Art. 133, ler p. de la Constitución, por su parte establece: Esta garantía podrá ser interpuesta por el afectado, por sí o por interpósita persona sin necesidad de poder por cualquier medio fehaciente, y ante cualquier Juez de Primera Instancia de la circunscripción judicial respectiva. c) de la nacionalidad y su pérdida; d) de los pedidos de exoneración del Servicio Militar Obligatorio; e) de las contiendas de competencia entre los Tribunales y Juzgados inferiores o entre éstos y los Tribunales Militares o los funcionarios del Poder Ejecutivo; O del enjuiciamiento y remoción de los Jueces y Magistrados Judiciales, Miembros del Ministerio Público y de la Defensa Pública, Auxiliares de la Justicia de Menores y del Síndico General de Quiebras, conforme a las disposiciones de este Código. Compete también a la Corte Suprema de Justicia enjuiciar por el mismo procedimiento a los Abogados y Procuradores para la cancelación de la Matrícula, y a los Escribanos Públicos para la suspensión y destitución. La cancelación de la Matrícula de los Rematadores, Oficiales de Justicia, Traductores y demás peritos será reglamentada por la Corte Suprema de Justicia. El procedimiento será sumario, con audiencia del interesado. El Art. 253 de la Constitución dispone: “Los magistrados judiciales sólo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión de delitos, o mal desempeño de sus fun- ciones definido en la ley, por decisión de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Este estará integrado por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos senadores y dos diputados; estos cuatro últimos deberán ser abogados. La ley regulará el funcionamiento del Jurado de enjuiciamiento de magistrados”. g) de la recusación, de la inhibición e impugnación de inhibición de los Miembros de la misma Corte Suprema de Justicia, del Tribunal de Cuentas y de los Tribunales de Apelación; h) de los recursos de reposición y aclaratoria, y de los pedidos de ampliatoria interpuestos contra sus decisiones; i) de las quejas por denegación de recurso o por retardo de justicia interpuestas contra el Tribunal de Cuentas y los Tribunales de Apelación. La Corte Suprema de Justicia entenderá por vía de apelación y nulidad: a) de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de Cuentas y de los Tribunales de Apelación que modifiquen o revoquen las de primera instancia, conforme a las disposiciones de los Códigos Procesales y a las leyes respectivas; b) de las resoluciones originarias de los Tribunales de Apelación en lo Civil, Comercial, Criminal, de Cuentas y del Trabajo; c) de las sentencias de los Tribunales de Apelación que impongan pena de muerte o penitenciaría desde 15 a 30 años, las que no causarán ejecutoria sin el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Contra estas sentencias se entenderán siempre deducidos los recursos de apelación y nulidad aunque las partes las consientan. La Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia, dispone: Art. 3: Deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, en pleno: a) Interpretar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, el reglamento interno, las acordadas y resoluciones; y velar por el cumplimiento de los deberes establecidos para los jueces; b) Dictar su propio reglamento interno, las acordadas, y todos los actos que fueren necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia; c) Designar de las ternas respectivas, a los miembros de los tribunales, jueces y agentes fiscales; d) Suspender preventivamente, por sí o a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mayoría absoluta de votos de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones, a magistrados judiciales enjuiciados, hasta tanto se dicte resolución definitiva en el caso, sin perjuicio de las medidas que puedan ser adoptadas con motivo del ejercicio de facultades disciplinarias; e) Recibir en sesión plenaria o por intermedio de su Presidente o de cualquiera de los vicepresidentes, el juramento o promesa de magistrados judiciales, agentes fiscales y de otros funcionarios previstos en la Constitución o las leyes; f) Designar a los Miembros de la Corte Suprema de Justicia que integrarán el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; g) Conocer y decidir en la recusación con causa, excusación e impugnación de excusación de sus ministros, cuando éstos actúen en pleno. Toda excusación deberá ser fundada. En ningún caso se admitirá la recusación sin expresión de causa; h) Conocer y decidir de conformidad con la ley, en única instancia, en los conflictos de jurisdicción; en las contiendas de competencia entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales, entre éstos entre sí; entre los Gobiernos Departamentales y las Municipalidad, y las suscitadas entre éstas. Igualmente decidirá las contiendas de competencia entre los fueros civil y militar; i) Conocer y decidir en procedimiento sumarísimo en los recursos y acciones que se interpongan o promuevan contra las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral, de acuerdo con el artículo 275 de la Constitución y en los casos previstos en la legislación electoral; j) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial; k). Presentar en el mes de febrero una memoria de las gestiones realizadas durante el año anterior, sobre el estado y las necesidades del Poder judicial, a los Poderes Ejecutivo y Legislativo; 1) Iniciar y presentar proyectos de ley que tengan relación con la organización y funcionamiento de la administración de justicia y de los auxiliares de la justicia; m) Conocer en las cuestiones que deriven del derecho de asilo y en los casos de adquisición y readquisición de nacionalidad, así como sobre la suspensión de la ciudadanía; n) Designar a los funcionarios y empleados del Poder Judicial; ñ) Nombrar, a propuesta del Consejo de Superintendencia de Justicia, al Superintendente General de Justicia; o) Remover al Superintendente General de Justicia; p) Los demás deberes y atribuciones que establezcan la Constitución o la ley, y no correspondan a los de alguna de sus salas. Art. 11: Competencia. Son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional los siguientes: a) Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a la Constitución en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso; y, b) Decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a la Constitución. Art. 13: Excepción de inconstitucionalidad. La Sala Constitucional tendrá competencia para conocer y decidir en las excepciones de inconstitucionalidad que se interpongan en cualquier instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo precedente y en las leyes procesales. Art. 14.: Competencia. Son deberes y atribuciones de la Sala Civil y Comercial los siguientes: a) Conocer y decidir de las cuestiones de naturaleza civil y comercial que sean recurribles ante la tercer instancia, conforme con las disposiciones de las leyes procesales; y, b) Revisar las resoluciones dictadas por los Tribunales de Apelación en lo Laboral en los términos del artículo 37 del Código Procesal del Trabajo. Art. 15: Competencia. Son deberes y atribuciones de la Sala Penal los siguientes: a) Conocer y decidir las cuestiones de naturaleza penal, correccional y tutelar del menor que sean recurribles por ante la tercera instancia, conforme con las disposiciones de las leyes procesales; b) Revisar las resoluciones dictadas por las salas del Tribunal de Cuentas; c) Supervisar los institutos de detención y reclusión, sin perjuicio de la competencia de la Corte en pleno; d) Conocer y decidir sobre los pedidos de extradición, por vía de revisión en los casos previstos en la legislación penal; e) Elevar dictamen al pleno de la Corte para que ésta informe al Poder Ejecutivo sobre los casos previstos en el artículo 238, inciso 10) de la Constitución; f) Conocer y decidir de las sentencias de los Tribunales de Apelación que impongan penas de penitenciaría de quince o más años, las que no causarán ejecutoria sin el pronunciamiento de esta sala; y, g) Conocer y resolver, en instancia original, los habeas corpus, sin perjuicio de la competencia de otros jueces. Art. 18: Recurso de Casación. La Corte Suprema de Justicia entenderá en los recursos de casación que se planteen en los juicios, a tenor de las leyes de procedimiento que rijan la materia. Art. 27: Cuestiones no previstas. Las cuestiones no previstas en la presente ley serán resueltas por la Corte Suprema de Justicia en pleno, en su reglamento interno o mediante acordadas. El Código Procesal del Trabajo, preceptúa: Art. 37: La Corte Suprema de Justicia conocerá: a. Los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones originarias de los tribunales de apelación del Trabajo; b. Las contiendas de competencia entre los tribunales y jueces del Trabajo y los de la justicia ordinaria; c. Las quejas por denegación o retardo de justicia contra los tribunales de apelación del fuero laboral; y d. Las recusaciones e inhibiciones de los miembros de dicho organismo y las de sus propios miembros. Por su parte el Art. 259 de la Constitución, establece: “Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 1) ejercer la superintendencia de todos los organismos del Poder Judicial y decidir, en instancia única, los conflictos de jurisdicción y de competencia, conforme con la ley; 2) dictar su propio reglamento interno. Presentar anualmente, una memoria sobre las gestiones realizadas, el estado, y las necesidades de la justicia nacional a los Poderes Ejecutivo y Legislativo; 3) conocer y resolver en los recursos ordinarios que la ley determine; 4) conocer y resolver, en instancia original, los hábeas corpus, sin perjuicio de la competencia de otros jueces o tribunales; 5) conocer y resolver sobre inconstitucionalidad; 6) conocer y resolver en el recurso de casación, en la forma y medida que establezca la ley; 7) suspender preventivamente por sí o a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mayoría absoluta de votos de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones, a magistrados judiciales enjuiciados, hasta tanto se dicte resolución definitiva en el caso; 8) supervisar los institutos de detención y reclusión; 9) entender en las contiendas de competencia entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales y entre éstos y los municipios; y 10) los demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución y las leyes” Con relación a la inconstitucionalidad los Arts. 259, inc. 5) y 260 de la Constitución, estatuyen: «De los deberes y de las atribu- ciones, Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 5) conocer y resolver sobre inconstitucionalidad;...”. “De los deberes y de las atribuciones de la Sala Constitucional. Son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional: 1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de Otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso, y 2) decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución. El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de la excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte». La Acordada N° 10/95 que reglamenta el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, preceptúa: Art. 17. La Corte en pleno conocerá de: a) Las contiendas de competencia entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales, entre éstos entre sí; entre los Gobiernos Departamentales y las Municipalidades, y las suscitadas entre éstas; b) La determinación del fuero, en caso de contienda de competencia entre el fuero civil o militar; c) La recusación o excusación de sus Ministros. En la hipótesis de que el inhibido o recusado fuere el Presidente de la Corte, lo sustituirá el Vicepresidente lo.; d) Los asuntos sometidos a la Corte en pleno a petición de cualquier Ministro; e) Todas aquellas cuestiones que por la Constitución o las leyes no tuvieren específica asignación de competencia a alguna de sus salas. Art. 18. La Sala Constitucional de la Corte conocerá de: a) Aquellas cuestiones sometidas expresamente a su competencia por la Constitución Nacional (art. 260) ola Ley (arts. 11 y 13 de la Ley 609); b) Los casos de objeción de conciencia o de exoneración del Servicio Militar Obligatorio; c) Los recursos deducidos en los juicios de amparo constitucional. d) Los recursos interpuestos contra fallos de los Tribunales Militares (art. 174 CN). Art. 19. Serán tramitados ante la Sala Constitucional: a) La adquisición de nacionalidad paraguaya; b) Readquisición y pérdida de nacionalidad; c) Suspensión de la ciudadanía; d) Los recursos que establezca la ley y las acciones de inconstitucionalidad deducidos contra decisiones del Tribunal Superior de Justicia Electoral. e) Cuestiones que deriven de la concesión del derecho de asilo. Art. 20. Las cuestiones mencionadas en el artículo anterior serán tramitadas ante la Sala Constitucional, y el Presidente de ésta, antes del llamamiento de autos o del dictamiento de la sentencia o decisión, comunicará los asuntos en trámite en la primera sesión ordinaria de la Corte, para su tratamiento y decisión. Art. 21. La Sala Civil y Comercial de la Corte conocerá de: a) Las cuestiones mencionadas en el artículo 14 de la Ley 609; b) Las cuestiones derivadas del arbitraje comercial nacional o internacional, así como las de ejecución de sentencias extranjeras. Art. 22. La Sala Penal conocerá de: a) Las cuestiones indicadas en el artículo 15 de la Ley 609; b) El otorgamiento de la libertad condicional. 65. Competencia por raz6n del turno: La competencia por razón del turno tiene su fundamento en la división del trabajo y en el interés práctico, ya que la posibilidad de la actuación conjun- ta y a un mismo tiempo de todos los jueces derivaría, cuando menos, en un desorden administrativo. Es potestad de la Corte Suprema de Justicia, en virtud a lo dispuesto en los Arts. 21 y 29, inc. h) del COJ, establecer el turno de los Juzgados y Tribunales. 6.6. Conexidad: La conexidad, es una excepción a las reglas de competencia, no obstante se halla incluida como tal en el Art. 11 del COJ. De acuerdo con COLOMBO existe conexidad cuando causas sustancialmente diversas tienen en común el título, el objeto o ambos; o cuando el objeto o el título de una de ellas tiene con el título o el objeto de la otra una relación tal que las decisiones que hubiesen de recaer en las distintas causas deban tener el mismo fundamento, y éste no pudiera ser admitido o negado en unas v viceversa, sin que exista contradicción y, eventualmente, imposibilidad de ejecución. En razón de esta vinculación estas cuestiones deben corresponder a la competencia del juez que entiende en una de ellas, considerada la cuestión principal, aún cuando la otra por su naturaleza o monto sea de la competencia de otro juez. El principio que fundamenta este desplazamiento de la competencia por conexidad es el denominado Principio de continencia de la causa, según el cual las pretensiones conexas entre sí deben debatirse en un mismo juicio y ser decididas, en tanto sea posible, en una misma sentencia., v.g.: es competente para entender en la tercería el juez de la ejecución, aunque aquélla por su cuantía corresponda a Otro juez; el juicio ordinario posterior al ejecutivo previsto en el Art. 471 CPC, debe promoverse ante el mismo juez que intervino en la ejecución; la demanda reconvencional debe deducirse ante el juez de la demanda original, según el Art. 238, inc. a) del CPC. 6.7. Fuero de Atracción: El fuero de atracción es una particular cualidad de los procesos universales, es decir, de aquellos en que se tratan cuestiones que afectan la universalidad de un patrimonio, a los efectos de su transmisión o liquidación, para que todos los procesos que se vinculan con ése patrimonio se tramiten y decidan ante el juez competente para conocer en el proceso universal. El fuero de atracción sólo procede en las demandas de contenido patrimonial y tiene por finalidad facilitar la ordenada liquidación del patrimonio en beneficio de todos los interesados y una correcta administración de justicia. Los procesos universales que, de acuerdo con nuestra legislación, ejercen fuero de atracción son: Sucesión, Disolución de la comunidad conyugal y Quiebra. 6.7.1. Sucesión. Remisión: En las sucesiones es competente el juez del lugar del último domicilio del causante (Art. 2449, la. p. CC). Véanse comentarios al Art. 733 del CPC a los que me remito. 6.7.2. Disolución de la comunidad conyugal. Remisión: En este tipo de juicio es competente el juez del último domicilio conyugal. Se considera último domicilio conyugal el lugar en que por acuerdo de los cónyuges estos hacen vida en común (Art. 14, ler. p. Ley 1/92). Véanse comentarios al Art. 620 del CPC a los que me remito. 6.7.3. Quiebra: Es competente para conocer de la quiebra el juez de primera instancia de la justicia común del lugar donde el deudor tuviese su negocio, su sede social o su domicilio. Si tuviese varios establecimientos, lo será el juez del lugar donde el deudor tenga la administración o negocio principal. En el caso de que no tuviese ningún establecimiento o no pudiese determinarse el lugar del asiento principal de sus negocios será competente el juez de su domicilio real o el del legal, en su caso» (Art. 176 Ley 154/69). Son de competencia del juez que entiende en la quiebra: 1) Las demandas contra el deudor respecto de sus bienes o contra la masa, aún las ya iniciadas. 2) Las acciones de revocación. 3) Las acciones emergentes del concordato homologado. 4) Las acciones de restitución. «Los juicios promovidos por o contra el fallido que tengan contenido patrimonial s2rán continuados por el síndico o contra él. Se exceptúan los juicios relativos a bienes o derechos cuya administración y disposición conserve el fallido» (Art. 84 Ley 154/ 69). La quiebra no ejercerá fuero de atracción sobre el juicio ejecutivo prendario (Art. 2347 CC). Las ejecuciones hipotecarias promovidas por las Sociedades de Ahorro y Préstamo para la vivienda no son atraídas por el fuero de atracción de la quiebra, de acuerdo con el Art. 115 de la Ley 325/71. 7. JUSTICIA LETRADA: En lo que atañe a la justicia letrada, creada por la Ley 879/81 (Código de Organización Judicial), el Art. 43, de conformidad en el Art. 685, 3er. p. del CPC, previene: «Los Juzgados Letrados conocerán, siempre que la cuantía de la demanda no exceda del equivalente a trescientos jornales mínimo legal para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República, en los siguientes juicios: a) los asuntos civiles y comerciales y las demandas reconvencionales; b) los juicios sucesorios; (derogado por el Art. 685, 20 p., in fine del CPC); y c) las demandas por desalojo, rescisión, cumplimiento, cobro de alquileres y demás cuestiones vinculadas al contrato de locación. Entenderán en todos los casos de informaciones sumarias de testigos» (modificado por el Art. 685, 2° p. del CPC). El Art. 685, 2o. p. del CPC al establecer la competencia por razón de la materia de los jueces letrados, dispone: «Por razón de la materia, los jueces serán competentes para conocer y decir en todos los asuntos civiles y comerciales y en todos los casos de informaciones sumarias de testigos, a excepción de aquellas que deban plantearse con motivo de juicios que no fueren de su competencia. Son incompetentes para entender en los juicios de convocación de acreedores y quiebras, los relativos a la posesión y propiedad del inmueble, salvo aquellos que se planteen con motivo de una tercería de dominio, los juicios laborales, de amparo, las cuestiones vinculadas al derecho de familia y los juicios sucesorios”. 8. JUSTICIA DE PAZ: El Código de Organización Judicial (Ley 879/81) modificó y derogó parcialmente la Ley de procedimientos para la Justicia de Paz de 1.898, estableciendo las siguientes reglas de competencia: “Los Juzgados de Paz en lo Civil, Comercial y Laboral conocerán: a) de los asuntos civiles, comerciales o laborales en los cuales el valor del litigio no exceda del equivalente de sesenta jornales mínimo legal para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República, con exclusión de los que se refieran al estado civil de las personas, al derecho de familia, convocación y quiebras, y acciones reales y posesorias sobre inmuebles, y sucesiones; b) de las demandas por desalojo, por rescisión de contratos de locación que sólo se funden en la falta de pago de alquileres y de las reconvencionales, siempre que en todos estos casos no se exceda de la cuantía atribuida a su competencia; y c) de las reconvenciones que se encuadren dentro de los límites de su competencia” (Art. 57 COJ). “Competerá además a los Juzgados de Paz en lo Civil, Comercial y Laboral: a) practicar las diligencias que les fueren encomendadas por los Juzgados y Tribunales. b) realizar el inventario de los bienes de las personas fallecidas sin parientes conocidos o con herederos ausentes o menores de edad que no tengan representantes legales, y disponer la guarda de los mismos. c) certificar la existencia de personas y sus domicilios; d) comunicar a los Juzgados Tutelares los casos de abandono material o moral, malos tratos y orfandad de menores; e) autenticar firmas; y, f) ejercer funciones notariales dentro de su jurisdicción, siempre que no existan en ellas Escribanos Públicos con Registro” (Art. 58 COJ). Este inciso se halla modificado por el Art. 1 de la Ley 903/96. (Ver Art. 107 del COJ). Los Jueces de Paz en lo Civil, Comercial y Laboral conocerán de las faltas e instruirán sumarios en los casos de comisión de delitos cuando en su jurisdicción no hubiere Juez de Paz en lo Criminal o Juez de Instrucción (Art. 59 COJ). El juez de paz del lugar en que se encuentren los bienes hereditarios realizará el inventario y avalúo de los mismos, cuando el juez competente le otorgue comisión al efecto (Art. 758 CPC). 9. CODIGO DE ORGANIZACION JUDICIAL: Las principales reglas de competencia se hallan establecidas en el Código de Organización Judicial (Ley 879/81 y su modificación por la Ley 963), cuyo texto se encuentra transcripto en el Anexo al Tomo II de esta obra. ART. 3.- CARÁCTER DE LA COMPETENCIA. La competencia atribuida a los jueces y tribunales es improrrogable. Exceptúase la competencia territorial, que podrá ser prorrogada por conformidad de partes, pero no a favor de jueces extranjeros, salvo lo establecido en leyes especiales. Antec.: CNC 3.- PM 3.- CPCC 2.Conc.: CPC 2; 4 al 8; 224, inc. a); 703.- COJ 6; 14; 16; 19.-CC 61; 62; 884, inc. c); 1560; 2346; 2347; 2449.- Ley 154/69 de Quiebras 176; 177.Tratado de Montevideo (1940) 56.- Ley 489/95 Orgánica del Banco Central del Paraguay 2, 3er. p.-Ley 597/95 que aprueba el Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual.- 1. PRINCIPIO DE LA IMPRORROGABILIDAD DE LA COMPETENCIA: El precepto consagra el Principio de la improrrogabilidad de la competencia. Siendo la jurisdicción un atributo de la soberanía, no pueden quedar sometidas a la voluntad de las partes las cuestiones referentes a la competencia de los jueces y tribunales. 1.2. Carácter: La competencia debe ejercerse por sus propios agentes y no por representación o por mandato, salvo que exista expresa autorización de la Ley. Dentro de la competencia es un deber del agente ejercer sus atribuciones, a diferencia de los derechos y obligaciones que pueden dejar de ejercerse. La competencia, por regla general, es una cuestión de orden público y tiene carácter absoluto, salvo la territorial, que es relativa. Véase comentario al Art. 2 del CPC, numeral 5. 2. PRORROGABILIDAD DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL: La prórroga de la competencia territorial es procedente tratándose de pretensiones fundadas en derechos personales o reales. Conforme a la moderna doctrina procesal también alcanza a la generalidad de los juicios, salvo aquellas cuestiones en que la ley específicamente lo impida como sería el caso del Art. 2449 del C. Civil para las sucesiones, por aplicación del fuero de atracción; la de los Arts. 2346 y 2347 deI C. Civil para la Prenda con Registro y la de los Arts. 176 y 177 de la Ley 154 de Quiebras. 3. PROHIBICION LEGAL: La imposibilidad de la prórroga de la competencia territorial a favor de jueces extranjeros se basa en el hecho de que la soberanía nacional no podría permitirlo. A los particulares les está vedado crear a su arbitrio jurisdicciones territoriales o delegar las establecidas con arreglo a los principios de derecho internacional ya que de admitirse, como sostiene PODETTI, implicaría Sustraer por ese medio de la competencia de los jueces nacionales asuntos que conforme a las reglas de derecho nacional e internacional les corresponde. 4. TRATADO DE MONTEVIDEO: El Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 en el Art. 56 admite la prórroga sólo en las acciones personales de índole patrimonial. 5. TRATADO DE ASUNCION: Por Ley N° 597/95 el Paraguay aprobó el Protocolo de Buenos Aires de fecha 5 de agosto de 1994 sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual. Dicho Protocolo forma parte integrante del Tratado de Asunción por cuya virtud fue creado el Mercosur. En la mencionada Ley se establece cuanto sigue: “El presente Protocolo se aplicará a la jurisdicción contenciosa internacional relativa a los contratos internacionales de naturaleza civil o comercial celebrados entre particulares personas físicas o jurídicas: a) Con domicilio o sede social en diferentes Estados Partes del Tratado de Asunción; b) Cuando por lo menos una de las partes del contrato tenga su domicilio o sede social en un Estado Parte del Tratado de Asunción y además se haya hecho un acuerdo de elección de foro a favor de un juez de un Estado Parte y exista una conexión razonable según las normas de jurisdicción de este Protocolo” (Art. 1, Ley 597/95). “El ámbito de aplicación del presente Protocolo excluye: 1. Los negocios jurídicos entre los fallidos y sus acreedores y demás procedimientos análogos, especialmente los concordatos; 2. Los acuerdos en el ámbito del derecho de familia y sucesorio; 3. Los contratos de seguridad social; 4. Los contratos administrativos; 5. Los contratos laborales; 6. Los contratos de venta al consumidor; 7. Los contratos de transporte; 8. Los contratos de seguros; 9. Los derechos reales - (Art. 2, Ley 597/95). “En los conflictos que surjan en los contratos internacionales en materia civil o comercial serán competentes los tribunales del Estado Parte a cuya jurisdicción los Contratantes hayan acordado someterse por escrito, siempre que tal acuerdo no haya sido obtenido en forma abusiva» (Art. 4, Ley 597/95). «En ausencia de acuerdo tienen jurisdicción a elección del actor: a) Los jueces del lugar de cumplimiento del contrato; b) Los jueces del domicilio del demandado; c) Los jueces de su domicilio o sede social cuando demostrare que cumplió con su prestación» (4rt. 7, Ley 597/95). «Las personas jurídicas con sede en un Estado Parte, que celebren contratos en otro Estado Parte, pueden ser demandadas ante los jueces de este último” (Art. 11, Ley 597/95). 6. LEY 489/95 ORGANICA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY: En virtud de esta Ley en los contratos internacionales de carácter económico o financiero en los cuales sea parte, el Banco Central del Paraguay podrá someterse al derecho o a tribunales judiciales o arbitrales extranjeros. 7. VIAS PARA DENUNCIAR LA INCOMPETENCIA: La parte que considera que la demanda ha sido promovida ante juez incompetente puede deducir la excepción de incompetencia prevista en el Art. 224, inc. a) del CPC por cualquiera de las dos vías establecidas en el Art. 8 del CPC: la declinatoria o la inhibitoria. 8. DOMICILIO ESPECIAL: De acuerdo con el Art. 62 del C. Civil la constitución de un domicilio especial en un acto jurídico implica la prórroga de la competencia territorial. Es de advertir que el C. Civil utiliza en dicho Artículo la expresión “jurisdicción”, como sinónimo de competencia. ART. 4.- PRÓRROGA EXPRESA O TÁCITA DE LA COMETENCIA TERRITORIAL. La prórroga puede ser expresa o tácita. Será tácita respecto del actor, por el hecho de haber entablado la demanda; respecto del demandado, por haberla contestado o dejado de hacerlo, u opuesto excepciones previas, sin articular la declinatoria. Una vez prorrogada la competencia, queda definitivamente fijada para todas las instancias del proceso. Antec.: CNC 4.- PM 4.Conc.: CPC 2; 3; 5 al 7; 230.- CC 62; 884, inc. c). 1. MODALIDADES: La primera parte de la norma establece las modalidades que puede adoptar la prórroga de la competencia territorial expresa o tácita. La prórroga expresa esta fundada en la conveniencia e interés de las partes y en el supuesto de que todos los jueces de la República ofrecen idénticas garantías para los justiciables, además de que con ello no se vulnera el orden público. La prórroga de la competencia territorial es comunmente utilizada en ciertos tipos de contratos, como los llamados de adhesión o por la constitución de un domicilio especial a tales efectos (Art. 62 CC). La prórroga de la competencia territorial pueda concertarse incluso una vez promovida la demanda, durante la sustanciación del proceso 2. FORMA DEL ACUERDO: El convenio en el que se pacta la prórroga de la competencia debe ser escrito y expreso, con la determinación precisa del juez o tribunal a quien se someten las partes. El acuerdo debe ser claro de suerte que no pueda dar lugar a dudas o vacilaciones en su interpretación y aplicación. 3. FUNDAMENTO DE LA PRORROGA TACITA: La prórroga tácita se funda en la presunción de que el actor por el hecho de promover la demanda ante un cierto juez, que no es el competente, acepta la competencia del mismo. En el caso del demandado, en que acepta la competencia del juez si contesta la demanda o deja de hacerlo u opone excepciones previas sin articular la declinatoria, 4. PRINCIPIO “PERPETUATIO IURISDICTIONIS”: La parte final del Artículo sub examine consagra el Principio de la “perpetuatio iurisdictionis”, en virtud del cual la competencia debe mantenerse firme y es inatacable una vez que queda consentida o establecida. El Art. 230 del CPC establece al respecto: ‘Una vez firme la resolución que desestime la excepción de incompetencia, las partes no podrán argüir la incompetencia en lo sucesivo, ni podrá ser ella declarada de oficio». No obstante la vigencia del mencionado principio procesal, la incompetencia absoluta puede articularse en cualquier etapa del proceso, v.g.: cuestiones de exclusiva competencia de la Corte Suprema de Justicia. Véase comentario al Art. 5 del CPC numeral 1. ART. 5.- COMPETENCIA NACIONAL. La competencia del juez paraguayo subsistirá hasta el fin de las causas iniciadas ante él, aunque cambien durante el proceso las circunstancias que determinaron inicialmente su competencia. Antec.: CNC 5.- PM 5.Conc.: CPC 2; 4, in fine; 7; 230.- COJ 19; 20, 2° p. 1. PRINCIPIO «PERPETUATIO IURISDICTIONIS»: Este artículo tiene su fundamento en el Principio de la «perpetuatio iurisdictionis» (Ver comentario al Art. 4 del CPC numeral 4), en cuya virtud todo proceso debe ser terminado donde ha comenzado. La situación de hecho existente y la legislación vigente en el momento de la promoción de la demanda determinan la competencia del juez o tribunal, no teniendo consecuencias a su respecto los sucesivos cambios que podrían producirse en aquéllas. Siendo así, la competencia del juez o tribunal es inatacable y debe permanecer firme aunque varíen las circunstancias que la hayan fundado, V.g.: variación del objeto litigioso o del domicilio del demandado. Fiel al mencionado Principio el Art. 20, 2° p. del COJ, dispone: “El cambio de domicilio o residencia del tutor o curador, o del menor o incapaz, no altera la competencia”. ART. 6.- COMPETENCIA DE JUECES COMISIONADOS. Los jueces comisionados para la práctica de diligencias determinadas, podrán resolver los incidentes y peticiones que se plantearen con motivo de su realización. Los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por ellos se concederán sin efecto suspensivo. Antec.: CNC 6.- PM 7.- CPCC 3.Conc.: CN 247, 2º p.- CPC 2; 128 al 130; 265; 400, 2a. p.; 758.-COJ 6, 2° p.- Tratado de Montevideo (1940) 3; 4; 11.- Convenciones Interamericanas de Panamá (1975).1. CARACTER DE LA COMPETENCIA: El carácter indelegable que posee la competencia es de su misma esencia y naturaleza en razón de que emana de la soberanía. Debe ser ejercida por quien se halla investido de esa facultad y deber por la Constitución (Art. 247, 2° p. CN). La competencia debe ser ejercida por sus propios agentes y no por representación o por mandato, salvo que exista expresa autorización de la Ley. En materia de competencia es un deber del agente ejercer sus atribuciones, a diferencia de los derechos y obligaciones que pueden dejar de ejercerse. Véase el comentario al Art. 3 del CPC numeral 1. 2. ACTOS QUE PUEDEN REALIZAR LOS JUECES COMISIONADOS: Es sabido que muchas veces el juez o tribunal competente no puede realizar por sí mismo actos procesales de distinta índole que han de tener lugar fuera de su circunscripción, tales como: notificaciones, diligenciamiento de pruebas, etc. En estos casos debe valerse de otros jueces. Dichos jueces, denominados jueces comisionados o exhortados, sólo pueden realizar el acto o diligencia que precisamente se les encomienda y sin que ello suponga delegación de competencia sino simple cooperación o auxilio judicial. El juez comisionado debe limitarse a cumplirla solicitud (oficio o carta rogatoria) dentro de los límites fijados por ella y no tiene más facultades que las que el juez comisionante le delega o las que sean implícitas para la útil ejecución de las medidas requeridas. La facultad conferida por el Artículo sub examine a favor del juez comisionado para conocer y decidir en los incidentes y peticiones que se dedujeren, no obstante hallarse basada en el Principio de economía procesal, no debe ser violatoria de las reglas mencionadas precedentemente. 3. EFECTO DEL RECURSO: La última parte de la norma al prever el efecto no suspensivo del recurso, establece una excepción a la regla de que la concesión de los recursos es con efecto suspensivo. 4. TRATADO DE MONTEVIDEO: De acuerdo con los Arts. 3 y 4 del Tratado de Montevideo de 1940 los exhortos y cartas rogatorias deben estar debidamente legalizados. Pero si se cursan por vía diplomática o por conducto de los cónsules, no necesitarán legalización de firmas, de conformidad al Art. 11 del citado Trata do. 5. CONVENCIONES INTERAMERICANAS DE PANAMA: La República del Paraguay tiene suscriptas y ratificadas las Convenciones Interamericanas de Panamá acordadas durante la Primera Conferencia Interamericana Especializada en Derecho Internacional Privado (CIDIP-l), convocada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) llevada a cabo en la Ciudad de Panamá del 14 al 30 de Enero de 1975, entre las que se encuentran las referidas a los Exhortos o Cartas Rogatorias. Recepción de Pruebas en el extranjero y Régimen legal de los Poderes a ser utilizados en el extranjero. ART. 7.- DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. Toda demanda debe interponerse ante juez competente, y siempre que de la exposición del actor resulte no ser de la competencia del juez ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de oficio, sin más actuaciones, mandando que el interesado ocurra ante quien corresponda, salvo lo establecido por los artículos 3º y 4°. Antec.: CNC 7.- PM 8.- CPCC 4.Conc.: CPC 2 al 5; 8; 34; 216; 224, inc. a); 230; 232.1. PRESUPUESTO PROCESAL: La competencia del juez o tribunal es un presupuesto procesal, de allí que si no la tuviere en el caso concreto sometido a su conocimiento debe inhibirse de of ido, de lo Contrario no habría proceso válido y las actuaciones serían nulas. La competencia debe resultar claramente del escrito de manda, no siendo así el juez mandará que el actor exprese lo necesario a este respecto, de acuerdo con el Art. 216, 2° p. del CPC. 2. OPORTUNIDADES PARA PRONUNCIARLA: El Articulo comentado se refiere a la competencia por razón de la materia valor o grado. En cuanto a la competencia territorial ésta sólo podrá pronunciarse cuando el demandado intervenga, quien, como dije al comentar el Art. 4 del CPC, puede prorrogarla tácitamente al no denunciar la incompetencia. Esta es la primera oportunidad que tiene el juez para declarar su competencia. La segunda oportunidad tiene el juez al resolver la excepción de incompetencia que puede oponer el demandado (Art. 224, inc. a) CPC). De allí en más las partes no podrán discutir cuestiones de competencia como tampoco podrá ser declarada de oficio de acuerdo con el Art. 230 del CPC. 3. EFECTOS DE LA DECLARACION DE INCOMPETEN CIA: La parte final de la disposición en concordancia con el Art. 232, ler. p. del CPC, establece que declarada la incompetencia el interesado está facultado, silo quisiere, para promover de nuevo su demanda ante el juez tenido por él como competente y sin perjuicio de que de resultar éste incompetente vuelva a producirse de nuevo el fenómeno analizado. 4. DUDA SOBRE LA COMPETENCIA. REMISION: Véase el comentario al Art. 216 del CPC numeral 2 al que me remito. SECCION II DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA ART. 8.- VÍAS PARA PROMOVERLAS. Las cuestiones de competencia podrán promoverse por vía de declinatoria o de inhibitoria, indistintamente. En uno y otro caso, la cuestión sólo podrá promoverse antes de haberse consentido la competencia de que se reclama. Elegida una vía, no podrá usarse la otra. Antec.: CNC 8.- PM 7.- CPCC 346, ler. p.; 348, 2o y 3er. p.; 350.Conc.: CPC 2 al 7; 9 al 14; 216; 223; 224, inc. a); 230 al 232; 464; 703.1.- CUESTIONES DE COMPETENCIA: La competencia de los jueces y tribunales es un presupuesto de la validez del proceso. De ello surge la necesidad de resolver las situaciones en que se niega la facultad de un cierto juez de conocer y decidir en un juicio determinado. Dicha circunstancia origina las denominadas cuestiones de competencia, que tratan de evitar el nacimiento de un proceso cuyas actuaciones puedan ser objeto de nulidad, produciéndose, consecuentemente, un dispendio de la actividad jurisdiccional. 2.- VIAS PROCESALES: El precepto establece las dos vías aptas para lograr el objetivo enunciado: 2.1. La declinatoria: Debe promoverse como excepción previa ante el mismo Juez que comenzó a conocer la causa, pidiéndole la parte que lo considera incompetente que así lo declare. 2.2. La inhibitoria: La parte debe presentarse ante el juez que crea competente pidiéndole que se dirija al que estima no serlo para que éste se declare incompetente. 3. DECLARACION DE OFICIO: El juez puede, también, de oficio declararse incompetente al promoverse la demanda (Arts. 7 y 216, 2o. p. del CPC). 4. PROHIBICION: La disposición comentada prohíbe expresamente la posibilidad del empleo simultáneo o sucesivo de la declinatoria e inhibitoria. Siendo así, escogida una de las vías procesales no puede posteriormente ser reemplazada por la otra, ni ser empleadas en forma sucesiva. 5. MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS POR JUEZ INCOMPETENTE: Las medidas cautelares decretadas por un juez incompetente serán válidas siempre que hayan sido dictadas con arreglo a las disposiciones de este Código, y sin que ello importe prórroga de su competencia para entender en el juicio que deba iniciarse en adelante, de acuerdo con el Art. 703 del CPC. En el juicio ejecutivo si se declara la incompetencia el embargo trabado se mantendrá con carácter preventivo durante quince días contados desde que la resolución quede firme, si dentro de dicho plazo no se reiniciare la ejecución se producirá la caducidad automática (Art. 464 CPC). ART. 9.- OPORTUNIDAD PARA PROPONER LA DECLINATORIA O LA INHIBITORIA. La declinatoria se sustanciará como las demás excepciones previas, ante el juez que haya comenzado a conocer y, declarada procedente, se estará a lo dispuesto por el artículo 7º La inhibitoria podrá plantearse hasta el momento de oponer excepciones o de contestar la demanda, ante el juez que la parte considere competente, cualquiera sea su fuero, debiendo presentarse copia de la demanda y de los documentos acompañados a la misma. Antec.: CNC 9.- PM 9.- CPCC 346, 2o. y 3er. ps.; 349.Conc.: CPC 7; 8; 10 al 14; 186 al 189; 222; 223; 224, inc. a); 229 al 232; 460, 3er. p.; 683, inc. f); 686, inc. b). 1. OPORTUNIDAD PARA DEDUCIR LA DECLINATORIA: La declinatoria se opone como excepción de previo y especial pronunciamiento, dentro del plazo de dieciocho días para contestar la demanda, o reconvención, en el proceso de conocimiento ordinario (Arts. 222; 223; 224, inc. a); 234 CPC) En el juicio ejecutivo la excepción se debe oponer dentro de los cinco días de notificada la citación para oponer excepciones (Art. 460, 3er. p. CPC), En el Proceso de conocimiento sumario las excepciones dilatorias se opondrán conjuntamente con la contestación de la demanda, pero serán resueltas con carácter previo (Art. 683, inc. f) CPC). En los Juicios de menor cuantía las excepciones dilatorias se opondrán con la contestación de la demanda y, previo traslado, serán resueltas en la sentencia definitiva, como primer punto de la misma (Art. 686, inc. b) CPC). Si la excepción de incompetencia es declarada procedente, el interesado podrá ocurrir ante el juez que corresponda y que él cree que será ahora competente (Arts. 7, in fine y 233, ler p. CPC). 2. OPORTUNIDAD PARA DEDUCIR LA INHIBITORIA: La garantía de la defensa en juicio supone la posibilidad que tiene toda persona de ocurrir ante el órgano jurisdiccional que él considera competente para que le imparta justicia. Por ello, la inhibitoria se plantea ante el juez que el demandado estima competente. Podrá hacerlo hasta el momento de oponer excepciones o de contestar la demanda. A diferencia de la declinatoria, en lugar de deducirse ante el juez que comenzó a conocer la causa, la inhibitoria se promueve ante el juez que es considerado competente por el demandado, pidiéndole que se dirija al que estime no serlo para que éste se declare incompetente. El demandado debe abstenerse de presentarse a tomar intervención en el juicio iniciado ante el juez considerado incompetente, pues con ello consentiría la competencia que esta negando al deducir la inhibitoria. ART. 10.- TRÁMITE Y DECISIÓN DE LA INHIB1TORIA. Entablada la inhibitoria, el juez la hará saber al magistrado cuya separación de la causa se reclama; correrá vista de ella al Agente Fiscal por tres días, y dentro del mismo plazo resolverá la cuestión. Si se declarare competente, librará oficio al otro juez, acompañando testimonio del escrito en que se hubiese planteado la cuestión, del dictamen fiscal, de la resolución dictada y de las demás actuaciones y documentos que estime necesarios. Solicitará, asimismo, a dicho juez que, separándose de la causa, le remita los autos o, en caso contrario, los eleve al tribunal competente, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. La resolución del juez ante quién se planteo la inhibitoria sólo será apelable si él se declarase incompetente. Antec: CNC 10.- PM 11.- CPCC 346, 3er. p.; 351; 352.Conc.: CN 259, inc. 9).- CPC 7; 8; 9, 20 p.; 11 al 14; 125, in fine; 5; 396.COJ 28, inc. 2).- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 3, inc. h). 1. FORMALIDADES: Al oponer la excepción de incompetencia utilizando la vía de la inhibitoria ante el juez que la parte crea competente, en el respectivo escrito deberá efectuar una relación de la causa, preferentemente acompañando la copia del escrito de demanda y cualquier otro antecedente de hecho o de derecho que sirva para fundamentar la competencia del juez ante quien se deduce la excepción. 2. INTERVENCION FISCAL: La intervención fiscal es obligatoria en la inhibitoria. 3. CONTIENDA DE COMPETENCIA: La contienda de competencia se puede producir en dos maneras: cuando ambos jueces se declaran competentes para entender en la causa, en este caso la contienda es positiva o cuando ambos jueces se declaran incompetentes, en cuyo caso la contienda de competencia se denomina negativa. 3.1. Contienda positiva: La contienda de competencia positiva se produce cuando en una cuestión de competencia planteada por vía inhibitoria, el juez requerido se niega a separarse del conocimiento de la causa. En el incidente de acumulación de procesos se plantea la contienda positiva cuando el juez requerido no acepta la competencia del juez requiriente (Art. 125 CPC). 3.2. Contienda negativa: La contienda de competencia es negativa cuando en una cuestión de competencia promovida por vía declinatoria ha prosperado la excepción o mediando declaración de oficio del juez declarándose incompetente para conocer la causa, el actor promueve nuevamente la demanda ante otro juez, considerado por él competente, y éste también se declara incompetente. 4. APELACION: La resolución del juez ante quien se planteó la inhibitoria será apelable si él se declara incompetente. 5. CONTIENDA DE JURISDICCION: A diferencia de la denominada contienda de competencia que supone una controver- sia exclusivamente entre órganos del Poder Judicial, la llamada contienda de jurisdicción se refiere a un conflicto entre un órgano jurisdiccional judicial y otro con jurisdicción no judicial en el que ambos se consideran competentes para conocer un determinado asunto. En los casos de contienda de jurisdicción debe entender en única instancia la Corte Suprema de Justicia, conforme al Art. 28, inc. e) del COJ, que en forma inapropiada y comprensivamente habla de contiendas de competencia refiriéndose, también, a las contiendas de jurisdicción. El Art. 259, inc. 9) de la Constitución atribuye a la Corte Suprema de Justicia competencia para “entender en las contiendas de competencia entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales y entre éstos y los municipios.” Por su parte, la Ley que Organiza la Corte Suprema de Justicia le otorga a la Corte atribución para: Conocer y decidir de conformidad con la ley, en única instancia, en los conflictos de jurisdicción; en las contiendas de competencia entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales, entre éstos entre sí; entre los Gobiernos Departamentales y las Municipalidades, y las suscitadas entre éstas. Igualmente decidirá las contiendas de competencia entre los fueros civil y militar (Art. 3, inc. h) Ley 609/95). ART. 11.- TRÁMITE DE LA INHIBITORIA ANTE EL JUEZ REQUERIDO. Recibido el oficio, el juez requerido correrá vista a la otra parte y al agente fiscal por el plazo de tres días, y se pronunciará, dentro de tercero día, aceptando o rechazando la inhibición. Sólo en el primer caso su resolución será apelable. Ejecutoriada ésta remitirá la causa al requiriente, emplazando a las partes para que comparezcan ante él a ejercer sus derechos. Si mantuviese su competencia, enviará en el día, sin otra sustanciación, las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, para dirimir la contienda y lo comunicará en el mismo plazo al requirente para que remita las suyas. Antec.: CNC 11.- PM 12.- CPCC 354; 355.Conc.: CPC 2; 7; 8; 9, 2o. p.; 10; 12 al 14; 396.- COJ 28, inc. e). 1. OPCIONES DEL JUEZ REQUERIDO. TRAMITE: El precepto confiere al juez requerido para que se inhiba de entender en el proceso dos posibilidades, entre las que debe optar luego de correr vista la otra parte y al agente fiscal por el plazo de tres días: 1.1. Aceptar el requerimiento: En esta hipótesis debe remitir los autos al juez tenido por competente y emplazar a las partes para que comparezcan ante él a ejercer sus derechos. La resolución que dicte en este supuesto será apelable en relación y con efecto suspensivo. 1.2. Rechazar el requerimiento: En este caso deberá en el día y sin otra sustanciación elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia comunicando lo actuado, también en el día, al juez que efectuó el requerimiento para que éste, a su vez, remita las actuaciones producidas ante su juzgado a la Corte Suprema de Justicia al efecto señalado en la ley. 2. FACULTAD DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: La Corte Suprema, en uso de las atribuciones que le otorga el Art. 28, inc. e) del COJ, dirime las contiendas de competencia que se susciten entre los jueces. ART. 12.- TRÁMITE DE LA INHIBITORIA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Recibidas las actuaciones, la Corte correrá vista al Fiscal General del Estado por tres días y resolverá la contienda dentro de los cinco días siguientes. Devolverá las actuaciones al juez que declare competente e informará al otro por oficio. Antec.: CNC 12.- PM 13.- CPCC 357.Conc.: CPC 2; 9, 2º p.; 10; 11; 13; 14; 134; 145.- CO) 63, inc. b). 1. INTERVENCION DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO: El precepto dispone que una vez recibidas las actuaciones, la Corte correrá vista al Fiscal General del Estado por el plazo de tres días perentorios e improrrogables (Art. 145 CPC). La intervención del Fiscal General del Estado, que también se halla requerida en virtud del Art. 63, inc. b) del COJ, se entiende necesaria porque se trata de una cuestión que afecta al orden público. 2. RESOLUCION: El pronunciamiento de la Corte Suprema resolverá la cuestión en definitiva, debiendo devolver las actuaciones al juez que haya declarado ser el competente, informando lo resuelto al otro juez mediante oficio. ART. 13.- SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Desde que se promueva la inhibitoria y hasta que se la decida, ambos jueces suspenderán el procedimiento sobre lo principal, y sólo podrán ordenar medidas precautorias y otras diligencias, de cuya omisión pudiera resultar perjuicio irreparable. Antec: CNC 13-. PM 14.- CPCC 356.Conc; CPC 9, 2° p.; 10 al 12; 181; 691 al 706.- 1. FUNDAMENTO: La suspensión del proceso, que impone la norma procesal, obedece a la circunstancia de que lo actuado ante el juez incompetente sería nulo. 2. MEDIDAS PRECAUTORIAS: Los jueces sólo en casos urgentes y graves, podrán otorgar medidas precautorias u ordenar diligencias a fin de prevenir algún perjuicio irreparable para las partes. ART. 14.- CONTIENDA NEGATIVA Y CONOCIMIENTO SIMULTÁNEO. En caso de contienda negativa o cuando dos o más jueces se encontraren conociendo de un mismo proceso, cualquiera de ellos, de oficio o a instancia de parte, podrá plantear la cuestión de acuerdo con el procedimiento establecido para la inhibitoria. Antec.: CNC 14.- PM 15.- CPCC 359; 360.Conc: CPC 9, 2o. p.; 10 al 13.1. CONTIENDA NEGATIVA Y POSITIVA. REMISION: La contienda negativa se produce cuando dos jueces se declaran incompetentes para conocer la causa. Cuando dos jueces se encuentran entendiendo un mismo proceso, la contienda se denomina positiva. (Ver comentario al Art. 10 del CPC, numeral 3., al que me remito). En ambos supuestos cualquiera de los jueces, de oficio o a instancia de parte, puede plantear la inhibitoria que se resolverá por el trámite previsto en los Arts. 10 al 13 del CPC. 2. FUNDAMENTO: La disposición procesal pretende evitar que se produzca una privación de justicia, en la primera hipótesis; y en la segunda, el despropósito que implica tramitar una misma cuestión ante dos jueces distintos por el peligro que supone el probable dictado de dos sentencias contradictorias. CAPITULO II DE LOS JUECES SECCION 1 DE SUS DEBERES Y FACULTADES ART. 15.- DEBERES. Son deberes de los jueces, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Organización Judicial: a) dictar las sentencias y demás resoluciones dentro de los plazos fijados por la ley, decidiendo las causas según el orden en que se hayan puesto en estado; b) fundar las resoluciones definitivas e interlocutorias, en la Constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia, bajo pena de nulidad; c) resolver siempre según la ley, sin que le sea permitido juzgar del valor intrínseco o la equidad de ella; d) pronunciarse necesaria y únicamente sobre lo que sea objeto de petición, salvo disposiciones especiales; e) asistir a las audiencias de prueba y realizar personalmente las diligencias que este Código u otras leyes ponen a su cargo, con excepción de aquellas en que la delegación estuviere autorizada; f) dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos por este Código: 1. concentrar, en lo posible, en un mismo acto o audiencia, todas las diligencias que sean menester realizar; 2. vigilar que en la tramitación de la causa se obtenga la mayor economía procesal; y 3. mantener la igualdad de las partes en el proceso; y g) procurar, en cuanto sea compatible con el ejercicio de sus atribuciones, especialmente en los juicios referentes a las relaciones de familia, que los litigantes pongan término a sus diferencias mediante avenimiento amigable. A este efecto podrán convocarlos a su presencia en cualquier estado del juicio. La infracción de los deberes enunciados en los incisos b), c), d) y e) de este artículo, causará la nulidad de las resoluciones y actuaciones. Antec.: CNC 15.- PM 16.- CPCC 50; 51; 60; ler. y 2o. ps.; 64; 65; 216; 266.Conc.: CN 16; 46; 47; 132 al 137; 248; 250 al 255; 256, 2o. p. CPC 7; 16 al 19; 23, in fine; 56,2° p. 2º p.; 111 al 117; 153, inc. a); 156; 159; 160 al 163; 170; 216; 289, in fine; 313; 333, in fine; 337; 350; 364; 367; 371; 423; 563; 582; 632, inc. b); 692.- COJ 196 al 199; 232, inc. b); 233; 234; 236 al 239; 241.- CC 6, 2o. p.- CP 300 al 305; 113.- CPP 123.- Ley 1680/01 Código de la Niñez y la Adolescencia 167.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 3, incs. a) in fine, c), e); 4; 20 al 25; 27.- Ley 834/96 Código Electoral 92; 93; 96, inc. a); 151; 2o. p.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 7; 10; 11; 19; 44; 46.- Ley 45/91 que establece el Divorcio Vincular del Matrimonio 5, 3er. p.- Acordada N° 10/95 que Reglamenta el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. 1. EQUILIBRIO ENTRE LAS ATRIBUCIONES DEL JUEZ Y LAS FACULTADES DE LAS PARTES EN EL PROCESO CIVIL; El Artículo consagra un conjunto de principios y normas que establecen los deberes y derechos del juez. Regula la actividad de éste en el proceso, con el objeto de preservar la inviolabilidad de la defensa en juicio de las personas y de sus derechos y garantizar el dictado de una sentencia justa. El Código Procesal Civil sigue la tendencia de la ampliación de los poderes del juez, con lo que se separa de la concepción anterior imperante durante la vigencia del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales de 1883, el cual, como se sabe, tuvo su antecedente en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855 que consagraba la llamada corriente “privatista” de la Escuela Clásica de filiación civilista que considera la litis como una cuestión de derecho privado y el proceso un instrumento para la protección del derecho subjetivo. La corriente “publicista” considera la litis como un fenómeno social cuya solución interesa a la sociedad como garantía de una pacífica convivencia. Siendo así, el proceso constituye un medio idóneo para la actuación del derecho objetivo y en él el juez tiene facultades para conocer la verdad real y no quedarse sólo con la verdad formal, para ello debe tener la posibilidad de dirigir el proceso a fin de evitar que la mala fe o la negligencia desemboquen en un pronunciamiento injusto. No obstante la ampliación de los poderes del juez en el proceso civil, no puede llegar a menoscabarse los derechos de las partes, soslayando el Principio de contradicción, esencial en el proceso civil, que se funda en los Principios de igualdad de las partes y de imparcialidad del juez. En virtud de este último Principio, el juez no puede asumir la posición de parte porque no sería imparcial al reunir en si las calidades de parte y juez al mismo tiempo. A su vez, debe ser imparcial, porque no debe tener ningún interés personal en la cuestión sometida a su decisión y, también, debe ser independiente, vale decir, no subordinar su actuar a la voluntad de las partes o de terceros. El proceso, dice CALAMANDREI, -se hace con hombres y para hombres-, habría que encontrar entonces el justo medio aristotélico entre el juez espectador y el juez dictador, es decir, el juez director del proceso. Se debe tratar de obtener un razonable equilibrio entre las atribuciones del juez y las facultades de las partes. 2. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS LEGALES PARA DICTAR RESOLUCIONES (inc. a)): El CPC establece en el Art. 162 los plazos para dictar resoluciones: providencias, interlocutorias y sentencias definitivas, en concordancia con el Art. 199 del COJ que impone a los jueces dictarlas dentro de los plazos fijados en la ley y si así no lo hicieren la Corte Suprema de Justicia los emplazarán a hacerlo dentro de un plazo perentorio, bajo apercibimiento de ser suspendidos por quince días sin goce de sueldo, siendo la reincidencia en el curso del mismo año causal de enjuiciamiento. Para que lo aquí expresado pueda funcionar debidamente habría que dar, también, cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 197 del COJ, que dice: «Los Jueces y Tribunales elevarán trimestralmente a la Corte Suprema de Justicia un informe en el cual consignarán el número de los juicios y procesos iniciados y finiquitados, y de las resoluciones y sentencias dictadas. Los jueces en lo criminal deberán expresar en dicha relación el estado de los procesos». Cuando se trata de dictar sentencia el juez debe respetar el orden en que los juicios se han puesto en estado. No obstante, cuando mediare una atendible razón de urgencia, como serían los casos de prestación de alimentos, honorarios, cuestiones de competencia, medidas precautorias, interdictos e incidentes, podrá excepcionalmente disponer la resolución preferente de estas cuestiones alterando el orden querido por la ley. La Corte Suprema de Justicia en ejercicio del poder de superintendencia tiene atribución para dictar disposiciones para la ordenada tramitación de los juicios y el pronunciamiento de los fallos en los términos de ley (Art. 232, inc b) COJ). 3. DEBER DE FUNDAR LAS RESOLUCIONES (inc. b)): Los jueces deben cumplir inexorablemente con éste imperativo que es de rango constitucional en nuestro derecho positivo. El Art. 256, 2o. p., la. p. de la Constitución, dispone «Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la Ley». Ello es consecuencia del sistema democrático de gobierno en el que la soberanía reside en el pueblo y los jueces administran justicia como depositarios de parte de esa soberanía. Los jueces no pueden ser irresponsables, se debe tener la posibilidad cierta de controlar sus actos, su honestidad y su capacidad y una de las formas de conseguirlo es imponiendo la motivación de las sentencias, por ello el principio se halla consagrado en las Constituciones de los Estados democráticos. La decisión no sólo debe ser justa sino que debe demostrar que lo es. Debe - como quiere CALAMANDREI - justificar la razonabilidad de la orden frente a los justiciables, en el sentido de que es derivación razonada del derecho vigente y no el mero producto de la voluntad discrecional del juez. El deber de fundar los fallos que tienen los jueces constituye una garantía Contra la arbitrariedad judicial, sancionada con la nulidad y pasible, en su caso, de revisión por inconstitucionalidad. 4. RESOLVER CONFORME A LA LEY (inc. c)): Tiene su fundamento en la máxima latina “dura lex sed lex”, según la cual la misión del juez es aplicar la ley, cualquiera sea su opinión particular que sobre ella pueda tener. El juez debe juzgar de acuerdo con la ley, pero no le es dado juzgar la ley. Ello no significa que deba siempre aplicar la ley literalmente, sino interpretarla de acuerdo con los principios de hermenéutica jurídica. Pero donde la ley es clara y precisa no caben interpretaciones que, en tales casos, sólo sirven para desvirtuar el propósito del legislador. El juez al aplicar la ley debe observar lo dispuesto en el Art. 137 de la Constitución, que dice: “De la Supremacía de la constitución. La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia, inte- gran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. Esta Constitución no perderá su validez si dejara de observarse por actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone. Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución. Esta norma concuerda con lo dispuesto en el Art. 6, 2o. p. del C. Civil, que expresa: “Si una cuestión no puede resolverse por las palabras ni el espíritu de los preceptos de este Código, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos o materias análogas, y en su defecto, se acudirá a los principios generales del derecho”. 5. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA (inc. d)): El juez debe observar el Principio de congruencia que consiste en la obligada conformidad de la sentencia con la demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa. El juez no puede apartarse de los términos en que ha quedado planteada la litis en la relación procesal. Como expresa el aforismo, el juez debe resolver “secundum allegata et probata”. La decisión debe, además, resolver todas las pretensiones fundamentales y conducentes a la solución del pleito; es decir, debe ser plena. El Principio de congruencia se vulnera, causando la nulidad de la sentencia, cuando el juzgador decide: 5.1. Ultra petita: otorgando al actor más de lo que pidió, excediéndose en los límites de la controversia. 5.2. Citra petita: omitiendo resolver pretensiones o cuestiones que deben ser objeto de fallo. 5.3. Extra petita: resolviendo sobre cuestiones no alegadas, o modificando o alterando en aspectos esenciales las pretensiones de las partes. 6. PRINCIPIO DE INMEDIACION (inc. e)): En virtud de la vigencia del Principio de inmediación se pretende que el juez tenga una permanente vinculación con los sujetos y elementos que intervienen en el proceso, a los efectos de conocer e interiorizarse personal y directamente de todo el material de la causa. En las audiencias se desarrolla una de las principales partes del proceso una vez trabada la litis: la prueba. LASCANO dice que la asistencia personal del juez a la audiencia tiene una importancia capital, y razón tiene pues si el juez no ve y oye directamente a las partes, a los testigos, a los peritos, etc, no puede adquirir la impresión directa y personal imprescindible para apreciar en su justo valor los elementos de convicción producidos. Pero bien se sabe que en la realidad la mayor de las veces se quebranta el Principio de inmediación produciéndose una delegación indebida de atribuciones, generalmente en el actuario o en otros funcionarios inferiores, quienes son los que efectivamente llevan a cabo las audiencias. De este modo, la asistencia del juez a las audiencias de prueba se convierte en excepción. No obstante, la falta es sancionada por la ley con la nulidad del acto. 7. DIRECCION DEL PROCESO (inc. f)): La norma otorga al juez, en términos generales, la facultad de dirigir el proceso que, como anota LASCANO, no sólo importa procurar que se observen los trámites legales, si no que se haga en forma ordenada y eficiente para que se cumpla el fin del proceso. 7.1. Principio de concentración: El apartado 1 del inc. f), se basa en el Principio de concentración, en virtud del cual la actividad procesal, sobre todo en la recepción de las pruebas, se debe efectuar en una o en sucesivas audiencias, a los efectos de que el juez adquiera una visión de conjunto que, al permitirle una mejor apreciación de los hechos, influirá en la correcta decisión de la causa. Concentración es lo opuesto a dispersión, en el que cada acto procesal tiene un momento particular y las audiencias de prueba se realizan separadas e inconexas entre sí. 7.2. Principio de economía procesal: El apartado 2., del inc. f), enuncia la vigencia del Principio de economía procesal. CHIO- VENDA considera este principio como uno de los dos en los que se resumen todos los demás principios. Conforme enseña GUASP el Principio de economía procesal gira en torno a tres aspectos fundamentales: economía de tiempo, economía de esfuerzos y economía de gastos. 7.3. Principio de igualdad: El apartado 3. del inc. f) se funda en el Principio de igualdad, que tiene rango constitucional al estar consagrado en los Arts. 46 y 47 de la Constitución que, respectivamente, establecen: “De la igualdad de las personas. Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios”. “De las garantías de la igualdad. El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura”. El derecho de igualdad se encuentra establecido como «desideratum» del pueblo paraguayo en el Preámbulo de la Constitución, la cual es sancionada con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia». Para que se cumpla el fin del proceso -dice LASCANO- es necesario empezar por colocar a las partes en un pie de perfecta igualdad. Los litigantes sin excepciones deben hallarse en el proceso en absoluta igualdad de condiciones. La tolerancia de cualquier desigualdad atenta contra los Principios de defensa en juicio y de moralidad. El proceso -expresa CARNELUTTI- debe estar funda- do e inspirado en el criterio de igualdad substancial y no solamente formal de las partes. La igualdad en el proceso importa la necesidad ineludible de escuchar a la otra parte de acuerdo con la máxima «auditur altera pars». Toda pretensión o petición formulada por una parte debe ser debidamente comunicada a la Contraria para que preste su consentimiento o manifieste su oposición. Escuchar a la otra parte es el principio que en el derecho angloamericano y alemán se denomina “bilateralidad de la audiencia” y que se resume en la frase de que “cada uno debe tener su día en el tribunal”. 8. FACULTAD CONCILIATORIA DEL JUEZ (inc. g)): El juez posee la facultad, no el deber, de procurar un avenimiento amigable, es decir, obtener la conciliación de las partes. La conciliación puede ser total o parcial en tanto la controversia se elimine en todo o en parte. Al producirse la homologación de la conciliación por el juez adquiere autoridad de cosa juzgada, conforme al Art. 170 CPC. Como se sabe, el proceso sustituye la autotutela de los derechos. Mediante él el Estado resuelve un conflicto, sin olvidar que todo proceso conlleva una carga para la comunidad, y constituye para las partes una fuente de demoras, incertidumbre y gastos mantener en vigencia la controversia hasta la Sentencia. Siendo así, es del interés de todos que se trate de lograr el avenimiento de las partes en el litigio. El auto que ordena el comparendo de conciliación es inapelable por tratarse de una facultad privativa del juzgado y por no causar gravamen irreparable. 9. NULIDAD: El 2° párrafo del precepto sanciona con la nulidad la violación de los deberes establecidos en los incs. b), c) y d) del Artículo comentado, sea en las actuaciones o en las resoluciones. Véanse los Arts. 111 al 117 y 313 del CPC. ART. 16.- RESPONSABILIDAD CIVIL. El incumplimiento de los deberes o el ejercicio irregular de las facultades que las leyes imponen u otorgan a los jueces, los hará incurrir en responsabilidad civil. La cosa juzgada o la preclusión no obstan a la demanda de responsabilidad. Antec.: CNC 16.- CPCC 59.Conc.: CN 39; 106; 136; 225; 253 al 256.- CPC 15; 44; 103; 788.-COJ 14, 2o. p.; 199; 232 al 234; 241.- CC 1833 al 1835; 1840; 1841; 1845; 1855 al 1857.- Ley 1084/97 de Enjuiciamiento de Magistrados.- Ley 609 /95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 3, incs. a), in fine, d); 4; 20 al 25; 27; 10.1. CONCEPTO: Se entiende por responsabilidad a la situación jurídica derivada de una acción u omisión ilícitas, que consiste en el deber de reparar el daño causado. Los jueces no están excluidos del principio en virtud del cual todas las personas deben responder por sus actos. Los mismos no se hallan exentos de responsabilidad, antes bien son tanto o más responsables que el común de las personas en su carácter de funcionarios públicos. La responsabilidad de los jueces deriva del incumplimiento de sus deberes o del ejercicio irregular de sus facultades. En consecuencia, no son responsables cuando su conducta se ha ajustado a lo que disponen las leyes. El incumplimiento o el ejercicio irregular, el hecho o la omisión, cualquiera de ellos pueden producir la responsabilidad. No es indispensable que exista dolo, es decir, incumplimiento deliberado, basta la simple culpa o negligencia para que se produzca la responsabilidad del juez, conforme a los principios generales de la responsabilidad civil consagrados en nuestra legislación en los Arts. 1833, 1834, 1842 y 1845 y pcdtes del C. Civil. El segundo párrafo de la norma, con toda lógica, dispone que la cosa juzgada o la preclusión no obsten a la demanda de respon- sabilidad. Con esto el legislador pretendió que sobre el tema no quede ninguna duda. 2. DISTINCION: Corresponde distinguir la responsabilidad de los jueces por los actos ejecutados con motivo del ejercicio de su función pública y los que son ajenos a él. En la primera hipótesis, el juez responde como funcionario público; en la segunda, como simple particular. En aquélla, la responsabilidad personal del funcionario es sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, de acuerdo al Art. 106 de la Constitución, que dispone: “Responsabilidad del funcionario y del empleado público. Ningún funcionario o empleado público esta exento de responsabilidad. En los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometieren en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaría del Estado, con derecho de éste de repetir el pago de lo que llegase a abonar en tal concepto”. Esta disposición constitucional concuerda con lo dispuesto sobre el particular en el Art. 1845 del C. Civil, que preceptúa: “Las autoridades superiores, los funcionarios y empleados públicos del Estado, de las Municipalidades y de los entes del Derecho Público serán responsables en forma directa y personal, por los actos ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Los autores y copartícipes responderán solidariamente. El Estado, las Municipalidades y los entes de Derecho Público responderán subsidiariamente por ellos en caso de insolvencia de éstos”. De acuerdo con el precepto constitucional la responsabilidad del funcionario público funciona en primer término, y la del Estado en forma subsidiaria, vale decir, en segundo lugar para garantizarla y hacerla efectiva en el supuesto de que aquél no pueda resarcir el daño o sea insuficiente el resarcimiento. 3. ACTOS EXENTOS: La solución de los pleitos, la valoración de la prueba y la interpretación de la ley son materias opinables. Siendo así, no se podría hacer responsables a los jueces de una decisión razonablemente fundada en la Constitución y en la ley, de acuerdo a lo establecido en el Art. 256, 2o. p. de la Constitución, aunque la misma haya sido objeto de recursos y revocada por errónea por el superior. Las injusticias o los errores que un juez pueda cometer en un proceso deben ser corregidos del modo indicado en el Código Procesal: mediante los recursos. Estos son los medios para impugnar las decisiones judiciales y conseguir la reparación de los agravios y perjuicios ocasionados. En estos casos, el juez no incurre en responsabilidad haya hecho o no uso el agraviado de esos recursos. No obstante, puede acontecer que el recurso no sea el remedio apropiado en razón de que el mandato judicial ya se cumplió (v.g.: medidas cautelares) o es improcedente porque la decisión es irrecurrible (v.g.: resoluciones de 2a. Instancia que no admiten recursos o de la Corte Suprema de Justicia). En estos supuestos el juez incurrirá en responsabilidad civil por tratarse, en la primera hipótesis, de un hecho consumado; o, porque la autoridad de la cosa juzgada o la preclusión en su caso, en la segunda, impedirán la reparación del agravio en el mismo proceso y, en consecuencia, el juez y el tribunal, en su caso, estarán obligados a hacerlo. Si se causa un daño ilegítimo, ni la cosa juzgada, ni la preclusión será impedimento para que se reclame la reparación y el resarcimiento. 4. COMPETENCIA: Las demandas resarcitorias deben ser promovidas ante el fuero civil y comercial, que es el tenido por competente en estos casos. El Código de Organización Judicial por su parte, dispone: En las acciones contra funcionarios públicos, derivados del ejercicio de sus funciones, será competente el juez de su domicilio legal (Art. 14, 2o. p. COJ). 5. RESPONSABILIDAD PENAL: Los jueces también están sujetos a la responsabilidad penal derivada de la comisión de delitos calificados como tales en el Código Penal y que pueden ser: a) Delitos comunes. b) Delitos comunes, agravados por la calidad de funcionario público, v.g.: falsedad. c) Delitos peculiares a los funcionarios públicos, v.g.: producción de documentos públicos de contenido falso (Art. 250 CF), prevaricato (Art. 305 CF), cohecho (Arts, 300 y 301 CP), exacción (Art. 312 CF), etc... Las sanciones pertinentes se hallan prescriptas en el Código Penal, siendo competentes los juzgados ordinarios de la justicia criminal. 6. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O DISCIPLINARIA: Lo expresado precedentemente es sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a la que se hallan sometidos los jueces en virtud de los Arts. 259, inc. 1), ler. p. de la Constitución y 232 al 234 del COJ y que lo hacen pasibles de amonestaciones, apercibimientos, multas hasta 30 jornales mínimos y suspensión temporaria que no exceda de un mes. 7. ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS: La comisión de delito o el mal desempeño de las funciones, definidas en la Ley 1084/97 que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y re-moción de magistrados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, dará lugar al enjuiciamiento de los miembros de los tribunales de apelación y de cuentas, de los tribunales electorales, de los demás jueces y de quienes ejercen el Ministerio Público como agentes o procuradores fiscales. El texto de la Ley 1084/97 puede consultarse en el Anexo al Tomo II de esta obra. ART. 17.- FACULTADES DISCIPLINARIAS. Los jueces y tribunales deberán sancionar en resolución fundada las faltas o incorrecciones que los litigantes, sus abogados o procuradores u otras personas cometan en juicio, en el diligenciamiento de sus mandatos u órdenes, o con motivo del ejercicio de sus funciones, contra su autoridad o dignidad, contra el respeto debido a los funcionarios, a los otros litigantes, sus representantes o patrocinantes. Además de las sanciones previstas en el Código de Organización Judicial, los jueces y tribunales mandarán testar en los escritos presentados las palabras o frases ofensivas o indecorosas, y excluirán de las audiencias a quienes las perturben con su comportamiento incorrecto. Serán apelables el apercibimiento, la multa y el arresto, conforme a lo dispuesto por el artículo 400, segundo párrafo*. El arresto sólo podrá ser domiciliario o cumplido en e) local del juzgado tribunal. Antec.: CNC 17.- PM 17.- CPCC 53; 54; 56; 57.Conc.: CN 256,2° p. in fine.- CPC 15; 18; 23, in fine; 43; 53, inc. c); 67; 106; 119; 153; 395; 400, ler. p...- COJ 94, ler. p; 232, incs. a) y c); 236; 237.Ley 1084/97 de Enjuiciamiento de Magistrados 28.1. PRINCIPIO DE AUTORIDAD: Las facultades disciplinarias que la ley otorga al juez tienen su fundamento en el Principio de autoridad de que se halla investido por su posición de preeminencia en el desarrollo del proceso. 2. OBJETO: La potestad judicial se halla dirigida a sancionar la conducta indebida en que pueden incurrir las partes, los auxiliares de la justicia y demás personas en los procesos, que implique faltar al deber de respeto debido a la autoridad o dignidad de los magistrados, funcionarios, litigantes y abogados, como así también la alteración del buen orden y del decoro a los que debe subordinarse la actuación de las personas ante los estrados judiciales. Estas facultades del juez tienen en mira garantizar el buen funcionamiento de la administración de justicia. Las mismas no deben confundirse con la atribución, que también tienen los jue- * El Art. 17 se remite al Artículo 400. segundo párrafo debiendo ser al primer párrafo del Art. 400 del CPC. ces, para sancionar la mala fe y el ejercicio abusivo del derecho, que analizaré al referirme al Art. 54 del CPC. 3. ALCANCE: Las facultades disciplinarias deben ser ejercidas prudentemente por los jueces y sin que impliquen menoscabar el derecho de defensa. El derecho de criticar las resoluciones judiciales que se consideren injustas o erróneas tiene rango constitucional, en virtud de su consagración en el Art. 256, 2o. p., in fine de la Constitución, que dice: “La crítica de los fallos es libre.’, y tampoco puede ser coartado ni menguado. 4. PALABRAS OFENSIVAS: Las palabras o frases ofensivas son aquellas que persiguen una finalidad agraviante tanto respecto de los jueces cuanto de la parte contraria, funcionarios o auxiliares. Testar significar aquí tachar, borrar con el objeto de suprimir parte de lo que se ha escrito. El juez puede disponer, en forma autónoma o conjuntamente con otra medida disciplinaria, que se testen o borren las palabras o frases ofensivas o indecorosas de los escritos presentados. Los tribunales superiores tienen facultad para ordenar la medida con relación a escritos presentados ante jueces inferiores. Del mismo modo, el juez puede excluir de las audiencias a quienes las perturben con su comportamiento incorrecto. 5. SANCION. CARACTER: La determinación de la sanción o corrección disciplinaria que corresponde aplicar en cada caso constituye una situación de hecho que el juez debe apreciar según las Circunstancias. El juez no puede decretar otras sanciones disciplinarías distintas a las establecidas en la ley y las mismas no tienen el carácter de pena con el alcance establecido por el Código Penal. Las sanciones se aplican, mediante resolución fundada, a los litigantes, sus abogados o procuradores u otras personas que incurran en incorrecciones. 6. APELACION: La apelación de las resoluciones que aplican sanciones disciplinarias de apercibimiento, multa y arresto se otorga con efecto suspensivo. Las sanciones disciplinarias no pueden cumplirse mientras no queden firmes, no obstante lo señalado en la norma que erróneamente se remite al “artículo 400, segundo párrafo” cuando evidente y lógicamente debió serlo al primer párrafo del Art. 400 del CPC. 7. CODIGO DE ORGANIZACION JUDICIAL: El Art. 236 del COJ, concordante con el precepto, establece: -Los Tribunales y Juzgados podrán sancionar con apercibimiento, multas o arrestos, las faltas que los litigantes, sus abogados o procuradores u otras personas cometan contra su autoridad o decoro en las audiencias, en los escritos, en el diligenciamiento de sus mandatos u órdenes, o en cualquier otra circunstancia con motivo del ejercicio de sus funciones. Las multas no podrán exceder de treinta jornales mínimo legal para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República ni el arresto de veinte días. Este último podrá ser domiciliario. Los Jueces de Paz podrán aplicar apercibimiento y multas hasta quince jornales mínimo legal para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República. El importe de las multas será depositado en el Banco Central del Paraguay en una Cuenta especial abierta a la orden de la Corte Suprema de Justicia, y destinado a mejoras en la administración de justicia». Por su parte el Art. 232, incs. a) y c) del mismo Código, disponen: «La Corte Suprema de Justicia ejerce superintendencia y potestad disciplinaria sobre todos los Tribunales, Juzgados y demás oficinas del Poder Judicial. La superintendencia comprende las siguientes atribuciones: a) Dictar los Reglamentos internos de la Administración de Justicia, para asegurar el orden, disciplina y buen desempeño de los cargos judiciales; c) Cumplir y hacer cumplir dichos reglamentos y disposiciones; establecer y aplicar medidas disciplinarias en los casos de infracción;”. ART. 18.- FACULTADES ORDENATORIAS E INSTRUCTORIAS. Los jueces y tribunales podrán, aún sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 * de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales; b) decretar que se traiga a la vista testimonio de cualquier documento o el original, cuando lo crean conveniente, para esclarecer el derecho de los litigantes, sea que se halle en poder de las partes o de terceros; c) ordenar con el mismo objeto otras diligencias necesarias, respetando el derecho de defensa de las partes; d) exigir confesión judicial a cualquiera de los litigantes sobre hechos que estimen de influencia en la causa y no resulten probados, o cualesquiera explicaciones que juzguen pertinentes; e) disponer en cualquier momento la comparecencia de los peritos o testigos para interrogarlos acerca de sus dictámenes o declaraciones; y * El artículo 200 mencionado en la norma corresponde al Art 260 de la Constitución de 1992. f) ordenar cualquier pericia, informe, reconocimiento, avalúo u otras diligencias que estimen necesarias. Antec.: CNC 18.- PM 18.- CPCC 58; 178; 193.Conc.: CN 137; 247; 259, inc. 5); 260, inc. 1).- CPC 16; 289; 333; 337; 343; 350; 364; 367; 369; 371; 383; 432, in fine; 538; 550.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 3, inc. a); 11; 27.1. FACULTADES ORDENATORIAS: Las facultades de orden se encuentran en el inc. a) de la norma, que exige al juez remitir el expediente a la Corte Suprema de justicia siempre que entienda que una ley; decreto u otra disposición normativa es inconstitucional, a los efectos de que esta se pronuncie al respecto, de conformidad al Art. 259, inc. 5) y al Art. 260, inc. 1), de la Constitución. Este último dispone: “De los Deberes y Atribuciones de la Sala Constitucional: 1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso.”. Cuando se habla de la “Supremacía de la Constitución” se quiere hacer notar su carácter de norma primera y fundamental del ordenamiento jurídico, tal como lo declara el Art. 137, 1ª p., de la Constitución, que dice: “De la Supremacía de la Constitución. La ley suprema de la República es la Constitución» y, en el 4o. p.: «Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución». El juez antes de aplicar una norma para resolver un litigio debe hacer un control de su adecuación a las normas constitucionales, si aquélla no se adecua o en la duda debe remitir el expediente a la Corte Suprema. Siendo así, y como consecuencia del Principio de supremacía, los jueces, cualquiera sea su fuero o jerarquía, y con motivo de los casos Concretos sometidos a su decisión deben preservar el orden jerárquico de las leyes, subordinándolas a la Constitución, de conformidad al Art. 241, ler. p. de la misma, que dice: «De la función y composición. El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir>. El control de constitucionalidad, función del Poder Judicial, se halla encomendado en nuestro ordenamiento jurídico exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional prevista en el Art. 260 de la Constitución y en los Arts. 11 al 13 de la Ley que Organiza la Corte Suprema de Justicia (Ley 609/95). Se consideran otras facultades ordenatorias de los jueces, v.g.: habilitación de días y horas inhábiles, disponer la notificación por cédula de ciertas resoluciones, convocar a los litigantes en los juicios de familia para procurar que pongan término a sus diferencias, etc... 2. FACULTADES INSTRUCTORIAS: La facultad instructoria del oficio se refiere a la potestad que tiene el juez de producir prueba en el proceso con independencia de la voluntad de las partes. Los incs. b), c), d), e) y f) se refieren a las denominadas “diligencias para mejor proveer”. En primer lugar, conviene resaltar, a los efectos de su correcta interpretación y aplicación, que no queda derogado el Principio dispositivo que rige nuestro proceso civil y que asigna a las partes y no a los órganos jurisdiccionales la actividad necesaria para iniciar, impulsar, renunciar y terminar el proceso. Siendo así, debe tenerse presente la vigencia de dos principios que limitan el ejercicio de estas facultades atribuidas a los jueces: el Principio del derecho de defensa y el Principio de igualdad de las partes en el proceso. La facultad de dirección del procedimiento que tiene el juez no importa sustituirse en los derechos y cargas de las partes, consecuentemente no puede suplir la omisión o negligencia de las partes reemplazando a éstas. El juez o tribunal debe tratar de esclarecer el derecho de los litigantes, pues como lo establecía la Ley 2 del Título IV de la Partida III “la verdad es cosa que los juzgadores deben catar por sobretodas las otras cosas del mundo, e por ende, cuando las partes contienden sobre algún pleyto de juyzio, deben los juzgadores ser acuciosos en pensar de saber la verdad del, por quantas maneras pudiesen”. Pero ello no significa modificación del régimen de aportación de los hechos ni de ofrecimiento y producción de la prueba en general, que constituyen cargas de las partes; ni que el juez pueda probar hechos no invocados por las partes, o introducir un nuevo punto en el debate. La norma habla de “esclarecer el derecho de los litigantes” lo cual supone la existencia de una duda, resultante de la insuficiencia del material probatorio aportado por las partes, es decir, debe existir lo que se llama un principio de prueba. La facultad del juez para producir pruebas sólo se diferencia con la de las partes por el origen, pero no en su producción, valoración y eventual revocación cuando con ella se intenta suplir pruebas no ofrecidas o no producidas por las partes. Las mismas pueden ordenarse en cualquier estado de la causa y las veces que el juez estime necesario. Al juez civil le esta vedado realizar una labor de investigación - propia del juez penal - de allí que las facultades instructorias no pueden tener por objeto suplir el error, la omisión ni la inactividad de las partes. Una antigua jurisprudencia de nuestros tribunales dice: Es facultad privativa de los jueces y tribunales disponer medidas para mejor proveer, pero no deben estas ser decretadas para suplir la negligencia de las partes (Rep. Laconich, p. 36). SECCION II DE LAS INHIBICIONES Y RECUSACIONES ART. 19.- DEBER DE EXCUSACIÓN. Los jueces deberán excusarse cuando se hallaren comprendidos en alguna de las causas previstas por este Código. Antec.: CNC 19.- PM 19.- CPCC 326.Conc.: CN 16, 2a. p...- CPC 20 al 22; 586, 2o. p.; 783.- COJ 200 al 206.- CPT 16.- Ley 1084/97 de Enjuiciamiento de Magistrados 7; 9.Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 3, inc. g); 10.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 6, inc. e); 8; 12; 20; 42.- Ley 1879/02 de Arbitraje y Mediación 14; 15.1. GARANTIA CONSTITUCIONAL: El régimen legal previsto en esta Sección del Código se funda en la garantía constitucional consagrada en el Art. 16 de la Constitución, de que toda persona tiene el derecho de ser juzgada por jueces independientes, e imparciales. La previsión legal está dirigida a evitar cualquier: sospecha sobre la objetividad de la actuación judicial. 2. EXCUSACION. CONCEPTO: Excusarse significa apartar-. se el juez espontáneamente del conocimiento de un proceso de su competencia, en razón de existir una causa de impedimento legal. La excusación constituye un deber pero también un derecho de todo juez. 3. RECUSACION. CONCEPTO: La recusación es la facultad acordada a las partes para, mediante su separación, impedir que un juez (o ciertos auxiliares de la jurisdicción) intervengan en un proceso. 4. EFECTO: Tanto la recusación como la excusación provocan una alteración en el régimen de la competencia de los jueces por razón del turno, produciéndose un desplazamiento de la competencia. 5. ALCANCE El precepto impone al juez el deber de apartarse espontáneamente del conocimiento del proceso cuando se hallare comprendido en alguna de las causas establecidas en el Art. 20 del CPC. Del mismo modo, el Art. 21 del CPC le acuerda el derecho de hacerlo «cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza». ART. 20.- CAUSAS DE EXCUSACIÓN. Es causa de excusación la circunstancia de hallarse comprendido el juez, o su cónyuge, con cualquiera de las partes, sus mandatarios o letrados, en alguna de las siguientes relaciones: a) parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado, o del segundo por afinidad; b) interés, incluidos los parientes en el mismo grado, en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad, salvo que la sociedad fuera anónima; c) pleito pendiente, comprendidos dichos parientes; d) ser acreedor, deudor o fiador; e) ser, o haber sido, denunciante o acusador, o denunciado o acusado ante los tribunales; o haber sido defensor, o haber emitido opinión o dictamen, o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado; g) haber recibido el juez, su cónyuge, sus padres o sus hijos, beneficio de importancia de alguna de las partes, antes o después de empezado el pleito, presentes, dádivas o favores, aunque sean de poco valor; h) ser o haber sido tutor o curador, o haber estado bajo la tutela o curatela; i) amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato; y j) enemistad, odio o resentimiento que resulte de hechos conocidos. Antec.: CNC 20.- PM 20, ler. p..- CPCC 310.Conc.: CPC 19; 21; 22; 38; 39; 42; 352, 2o. p.,- CPP 50.- Ley 1084/ 97 de Enjuiciamiento de Magistrados 7.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 3, inc. g); 10.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 42.1. CARACTER DE LA ENUMERACION: La norma procesal establece en 10 incisos los muy variados motivos que pueden dar lugar a la recusación o excusación. La enumeración no es taxativa ya que el Art. 21 del CPC admite la posibilidad de otros motivos de excusación y, por extensión, de recusación. COUTURE distingue las causas que provocan una incapacidad absoluta del juez (.”Iudex inhabilis”) para intervenir en los asuntos de su competencia de las que sólo provocan una sospecha o temor de imparcialidad (“iudex suspectus”). 2. ALCANCE: Las causales, según el precepto, se extienden también al cónyuge del juez, mientras no se halle divorciado y comprende a las partes, sus mandatarios o letrados. 3. PARENTEZCO (inc. a)): El parentesco se determina por las normas del Código Civil establecidas en los Arts. 249 y siguientes. Debe incluirse también aquí como causal válido el parentesco por adopción. 4. INTERES. SOCIEDAD (inc. b)): El interés en el pleito o en otro semejante puede ser directo o indirecto y existe siempre que el juez o los parientes comprendidos con él, puedan beneficiarse o perjudicarse con el resultado del mismo. El precepto excluye a las sociedades anónimas (asociaciones de capital) de la causal de excusación porque las mismas se constituyen “intuitu rei” y no “intuitu personae”. 5. PLEITO PENDIENTE. (inc. c)): Cualquiera sea la situación procesal del juez, o la de sus parientes, como actor o demandado y la naturaleza del proceso. 6. ACREEDOR, DEUDOR O FIADOR (inc. d)): Las circunstancias señaladas son personales, consecuentemente no incluye a los parientes. 7. DENUNCIA O ACUSACION (inc. e)): La denuncia o acusación debe versar sobre la autoría, complicidad o encubrimiento en la comisión de un delito, cualquiera sea su naturaleza. 8. PREJUZGAMIENTO (inc. f)): Las circunstancias descriptas en este inciso configuran la causal denominada “prejuzgamiento” 9. BENEFICIO (inc. g)): Se refiere no sólo a beneficios de o den material sino cualesquiera otros que objetivamente apreciados puedan comprometer la gratitud del juez. 10. TUTELA. CURATELA. ADOPCION (inc. h)): A los su-puestos mencionados expresamente en el inciso debe agregarse el haber sido adoptante o adoptado. 11. AMISTAD INTIMA (inc. i)): No basta la simple amistad consecuencia de una relación de conocimiento. 12. ENEMISTAD MANIFIESTA (inc. j)): Deben resultar de actos directos y manifiestos. ART. 21.- OTROS MOTIVOS DE EXCUSACIÓN. El juez también podrá excusarse cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza. Nunca será motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de su deber. Antcc.: CNC 21.- PM 21.- CPCC 326.Conc.: CPC 19; 20; 22.- Ley 1084/97 de Enjuiciamiento de Magistrados 7.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 3, inc. g); 10.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electora] 42.- Ley 1752/01 que modifica la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados 14, inc. u).1. CARÁCTER: Las razones que puedan dar lugar a estos otros motivos de excusación no son limitadas. Pueden adquirir los más variados matices en razón de que finalmente, serán la consecuencia de la mayor o menor sensibilidad y estimación del juez en relación con las personas y el “thema decidendum”. Cuando la causal alegada haya sido la de decoro y delicadeza debe fundarse en hechos y situaciones concretas y estar expresados en la resolución respectiva, dispone el Art. 14, inc. u) de la Ley 1752/01. 2. OBJETO: El fin perseguido por la norma es asegurar a las partes el máximo de imparcialidad. ART. 22.- OBLIGACIÓN DE MANIFESTAR LA CAUSA DE LA EXCUSACIÓN. El juez deberá manifestar siempre circunstanciadamente la causa de su excusación. Si no lo hiciere, o si no fuere legal la invocada, el juez o conjuez reemplazante deberá impugnarla, pasando directamente el incidente al superior, quién lo resolverá sin sustanciación en el plazo de cinco días. Antcc.: CNC 22.- PM 23.- CPCC 326, ler. p.. Conc.: CPC 15, inc. b); 19 al 21; 24.- Ley 1084/97 de Enjuiciamiento de Magistrados 7.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 3, inc. g); 10.- Acordadas de fecha 7 de Junio de 1913 y 6 febrero de 1952.1. EXPRESION DE LA CAUSA DE EXCUSACION: La norma quiere que el juez invoque concretamente la causa que traduce su separación del proceso, consecuentemente debe detallar los hechos de los que resultará configurada alguna de las causales previstas en la ley. 2. IMPUGNACION: La segunda parte del Artículo establece el trámite en el supuesto de que la excusación fuere impugnada por el juez o conjuez reemplazante en los supuestos de que la resolución carezca de fundamentos o se reputase ilegal la causa invocada. 3. COMPETENCIA: El juez o tribunal superior jerárquico es el competente para entender en el incidente. ART. 23.- PROHIBICIÓN DE DESIGNAR PROFESIONALES COMPRENDIDOS EN CAUSAL DE EXCUSACIÓN. Fuera de las oportunidades previstas en el artículo 27, las partes no podrán nombrar durante la tramitación de la causa apoderados o patrocinantes que se hallaren respecto del magistrado en una relación notoria para obligarle a inhibirse por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 20. Los jueces y tribunales cancelarán todo nombramiento o patrocinio que se haga, infringiendo esta prohibición. Antec.: CNC 2.- PM 24.- Ley del 22 de Noviembre de 1890,4o. Conc: CPC 17; 20; 27.- COJ 236.1. FUNDAMENTO: La disposición trata de evitar que por este medio los litigantes de mala fe, en forma maliciosa designen apoderados o letrados comprendidos con el juez competente en alguna causal de excusación para, de este modo, obligarlos a separarse de la atención de la causa. Mediante este método los litigantes inescrupulosos tratan de producir una “cadena de inhibiciones” para llegar a algún magistrado que consideran más dócil a sus pretensiones, apartando del caso a aquellos que sean reconocidos y consagrados como dignos. 2. SANCIONES: La medida que adopte el juez, consistente en la cancelación del nombramiento o patrocinio, puede ir acompañada de otra sanción, prevista en los Arts. 236 del COJ y 17 del CPC que estatuyen la posibilidad de aplicar apercibimientos, multas y arrestos a las faltas que cometieren los litigantes, sus abogados y procuradores en cualquier circunstancia con motivo del ejercicio de sus funciones. ART. 24.- RECUSACIÓN SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. El actor o demandado podrá recusar sin expresión de causa una sola vez en cada juicio a un juez de primera instancia, de los tribunales de apelación y de la Corte Suprema de Justicia. Cuando sean varios los actores o los demandados, cualquiera de ellos podrá usar de esta facultad. Su ejercicio no obstará a la recusación con causa. Antec.: CNC 24.- CPCC 308.Conc.: CPC 20; 27; 586, 2o. p.; 783.- Ley 1084/97 de Enjuiciamiento de Magistrados 7.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 3, inc. g); 10.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 42, 2o. p.; 54.1. FUNDAMENTO: La recusación sin expresión de causa constituye una garantía de imparcialidad respecto de situaciones de difícil previsión en el texto de la ley. Tiene la loable finalidad de sustraer a los litigantes de la potestad de los malos jueces. 2. LEGITIMACION. PROCESOS EN QUE PROCEDE; La recusación es una facultad inherente a la calidad de parte por lo que corresponde su ejercicio a todo el que este investido de dicha calidad en el proceso principal o en los incidentes y no 5610 al actor o demandado, como en forma restrictiva pareciera indicar el Artículo sub examine. La recusación (sin o con expresión de causa) puede ser ejercida por los representantes legales o apoderados de las partes, sin que sea necesario poder especial o cláusula específica inserta en el poder general. Procede, al igual que la recusación con causa, en toda clase de procesos sean ellos contenciosos, voluntarios, ordinarios, ejecutivos, singulares o universales. 3. LIMITACION: El ejercicio del derecho de recusar sin expresión de causa tiene los siguientes límites: 3.1. En relación a los jueces: En primera instancia y en los tribunales de apelación: sólo un juez. 3.1.1. Inadmisibilidad: La Ley 1084/97 de Enjuiciamiento de Magistrados, la Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Jus ticia, la Ley 1680/01 Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley 635/95 que reglamenta la Justicia Electoral prohíben expresamente la recusación sin expresión de causa de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, de los ministros de la Corte Suprema, de los jueces y miembros de los tribunales de la niñez y la adolescencia y de los magistrados del fuero electoral, respectivamente. Los secretarios únicamente podrán ser recusados por las causas previstas en el artículo 20 del CPC (Art. 39 CPC). 3.2. En relación a los juicios: Una sola vez en cada juicio. En el juicio de Amparo no procede la recusación, sin perjuicio del deber de excusación que tienen los jueces (Art. 586, 2o. p. CPC). 3.3. En relación a la oportunidad procesal: 3.3.1. El actor, al entablar la demanda o en su primera presentación. 3.3.2. El demandado, en su primera presentación antes o al tiempo de contestar la demanda, o de oponer excepciones en el juicio ejecutivo, o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto procesal. 4. CARACTER: La recusación sin expresión de causa es independiente de la recusación con causa. De ello resulta que se pueda deducir cualesquiera una de ellas, habiéndose hecho uso o no de la otra, mientras la intervención del juzgado no esté consentida, salvo el caso de causal sobreviniente que siempre da opción a deducir la recusación con expresión de causa. ART. 25.- TRÁMITE Y OPORTUNIDAD DE LA RECUSACIÓN SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. Si el recusado fuese un juez de primera instancia, inhibiéndose, pasará las actuaciones, sin más trámite, a más tardar dentro del día siguiente, al juez que le sigue en orden de turno. El secretario de la causa podrá pedir al juez recusado que lo separe también de ella, debiendo sustituirlo uno de los Secretarios del juez subrogante. Si se tratare de un miembro del tribunal de apelación o de la Corte Suprema de Justicia, se separará en la misma forma, y los autos pasarán a) Presidente del tribunal, o al Vicepresidente, en su caso, a los efectos correspondientes. Tanto en un supuesto como en otro, no se suspenderán el trámite, los plazos ni el cumplimiento de las diligencias ordenadas. Esta facultad deberá ser ejercida en las oportunidades previstas en los dos primeros párrafos del artículo 27. Antec.: CNC 25.Conc.: CPC 24; 27; 38.- COJ 200 al 206.- Ley 1084/97 de Enjuiciamiento de Magistrados 7; 9.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 3, inc. g); 10. 1. TRAMITES: Si el recusado fuere un juez de primera instancia, el precepto previene que se pasen las actuaciones (el expediente) sin más trámite “a más tardar dentro del día siguientes”, vale decir, el juez recusado debe apartarse de seguir entendiendo en la causa donde se produjo la recusación en forma inmediata; absteniéndose de seguir entendiendo en la misma. El secretario del juez recusado tiene, a su vez, la facultad de solicitar a éste que lo separe también de la causa. En este caso el mismo será reemplazado por un secretario del juzgado del juez subrogante, con lo cual la tramitación del proceso, sin duda, tendrá mayor celeridad. Cuando la recusación se produce en la Corte o en un tribunal los autos se deben pasar de inmediato al Presidente del órgano respectivo para que se pueda cumplir con el trámite necesario para la pronta integración con el respectivo sustituto. 2. EFECTO: El hecho de haberse producido la recusación no implica que se suspenda el proceso. Por ello la norma previene que no se suspende el trámite de la causa, los plazos ni el cumplimiento de las diligencias ordenadas por el Juez recusado. 3. OPORTUNIDAD: El cuarto párrafo del Artículo sub examine indica que la recusación sin expresión de causa debe deducirse en las oportunidades que señala el Art. 27 del CPC, en consecuencia: 3.1. El actor: Debe ejercer el derecho de recusar sin expresión de causa al entablar la demanda o en su primera presentación. 3.2. El demandado: En su primera presentación, antes o al contestar la demanda, o al oponer excepciones en el juicio ejecutivo, o con motivo de comparecer a la audiencia señalada como primer acto procesal. ART. 26.- CAUSAS DE RECUSACIÓN. Son causas de recusación las previstas en el artículo 20. En ningún caso serán causas de recusación los ataques u ofensas inferidos al juez después que hubiese comenzado a conocer del asunto. Antec.: CNC 26.- PM 26.- CPCC 3IO. Conc.: CPC 19 al 23; 24, in fine; 27 al 36; 586, 2a. p...- Ley 1084/ 97 de Enjuiciamiento de Magistrados 7.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 3, inc. g); 10.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 42. 1. REMISION: La disposición en su primer párrafo hace remisión expresa a las causales de excusación previstas en el Art. 20 por lo que vale aquí lo expresado en oportunidad del comentario al mencionado Artículo. 2. ALCANCE: El precepto, sin duda, hace alusión a la recusación con expresión de causa, la cual, a diferencia de la recusación sin expresión de causa, puede ser ejercida las veces que las mismas sobrevengan o lleguen a conocimiento de las partes en el curso del proceso. Tampoco se halla limitada en cuanto al número de veces en cada juicio o en cuanto a uno sólo de los integrantes de los órganos colegiados. El derecho de recusar con expresión de causa puede ser ejercido las veces que existan las causales de recusación previstas en la ley. El derecho de recusar con expresión de causa no es excluyen-te del derecho de recusar sin expresión de causa, como tampoco la recusación sin expresión de causa excluye la recusación con expresión de causa (Art. 24, in fine CFC). 3. REQUISITOS: La causal de recusación debe ser invocada concretamente, ser real, seria y no creada artificiosamente. Los vicios procesales y los errores de hecho y de derecho de las resoluciones, en que puede incurrir el juez, no constituyen causas de recusación, pudiendo dar lugar a los recursos correspondientes. 4. ATAQUES U OFENSAS INFERIDOS AL JUEZ: La segunda parte de la norma, previene el supuesto de que por este deleznable medio de atacar u ofender al juez natural de la causa se pretenda maliciosamente apartarlo de su conocimiento, con el objeto de obstaculizar el proceso o encontrar otro juez más condescendiente. La norma tiene similar sentido que la del Art. 23 del CPC ya comentado, por lo que sirven también las apreciaciones vertidas en oportunidad del tratamiento del mismo. ART. 27.- OPORTUNIDAD. El actor deberá ejercer la facultad de recusar al entablar la demanda o en su primera presentación; y el demandado, en su primera presentación, antes o al tiempo de contestarla, o de oponer excepciones en el juicio ejecutivo, o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto procesal. Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales de apelación, únicamente podrán ser recusados dentro de tercero día desde la notificación de la primera providencia que se dicte. Si la causal fuere sobreviniente, sólo podrá hacerse valer dentro de los tres días de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de quedar el expediente en estado de sentencia. Dentro del mismo plazo podrá recusarse al juez o miembro de un tribunal que intervenga en el proceso en substitución de un magistrado recusado, cuya designación se hará-saber por cédula. Antec.: CNC 27.- PM 27.- CPCC 308; 311.Conc.: CPC 20; 26; 28 al 36; 133, inc. 1).- Ley 1084/97 de Enjuiciamiento de Magistrados 7; 9.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 3, inc. g); 10.1. CARACTER: La norma hace referencia a la oportunidad procesal en que debe ser deducida la recusación y el carácter preclusivo esta determinado en el Art. 30 del CPC que, en su parte pertinente, dispone .si el mismo fuere presentado fuera de las oportunidades previstas en el articulo 27, la recusación será rechazada sin darle curso, por el tribunal competente para conocer de ella». 2. OPORTUNIDAD: El ejercicio de la recusación con expresión de causa no se encuentra limitado a la primera presentación. La finalidad del instituto autoriza a que una misma parte pueda deducirla las veces que se produzcan alguna de las situaciones previstas en el Art. 20 (Véase comentario al Art. 26 del CPC, numeral 2.). 3. LEGITIMACION: Debe recordarse que la recusación es una facultad inherente a la calidad de parte, de allí que corresponde su ejercicio a todo aquel que con dicha calidad intervenga en el proceso. Puede ser ejercida también por los apoderados o representantes legales, sin necesidad de facultad o poder especial, por cuanto el poder conferido para un juicio autoriza para ejercer todos los actos del proceso, salvo que en virtud de lo establecido en el Art. 884 del C. Civil se requiera poder especial. 4. NOTIFICACION: La última parte del Artículo establece que la notificación de la resolución que designa el juez reemplazante que entenderá en el juicio en sustitución del recusado o inhibido deberá practicarse por cédula, en la forma prescripta en este Código. Consecuentemente, no corresponde la notificación automática ni por ningún otro medio por tratarse de un mandato expreso de la ley de conformidad al Art. 133, inc. 1) del CPC. ART. 28.- TRIBUNAL COMPETENTE PARA CONOCER DE LA RECUSACIÓN. La competencia para resolver la recusación de los Jueces y miembros de los tribunales, se regirá por lo dispuesto en el Código de Organización Judicial. Antec.: CNC 28.- PM 28.- CPCC 312; 313.Conc.: COJ 28, inc. g); 32, incs. c) y d).- Ley de Procedimientos para la Justicia de Paz del 14 de Noviembre de 1.898.- Ley 1084/ 97 de Enjuiciamiento de Magistrados 7; 9.- Ley 609/95 que Orga- niza la Corte Suprema de Justicia 3, inc g); 10.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 6, inc. e).1. COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA: La disposición remite la cuestión a lo dispuesto en el Código de Organización Judicial, el cual dispone en el Art. 28, inc. g) que la Corte Suprema de Justicia conocerá, en única instancia: <de la recusación, de la inhibición e impugnación de inhibición de los miembros de la misma Corte Suprema de Justicia, del tribunal de cuentas y de los tribunales de apelación». 2. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE APELACION: Del mismo modo el Art. 32 del citado Código expresa que los tribunales de apelación conocerán, en sus respectivos fueros: “d) de las recusaciones e inhibiciones de los mismos jueces”, siendo los mismos los que el inc. c) establece: “Los jueces de Primera Instancia, los jueces Letrados y los jueces de Instrucción”. 3. RECUSACION DE LOS JUECES DE PAZ: El juez de Primera Instancia del respectivo fuero del juez de Paz recusado ejerce competencia para entender en las recusaciones deducidas contra éste. De acuerdo con el Art. 59 de la Ley s/n del 14 de noviembre de 1898 de Procedimientos para la Justicia de Paz es competente para entender en los casos de recusación de los jueces de Paz de la Capital el juez de Primera Instancia de turno respectivo, a quien el juez recusado elevará los antecedentes, con el acta de recusación y el informe que creyere debe dar al efecto. ART. 29.- FORMA DE DEDUCIRLA. La recusación se deducirá ante la Corte Suprema de Justicia o tribunal de apelación, cuando se tratare de uno de sus miembros, o ante el juez recusado. En el escrito se expresará la causa de la recusación y se propondrá y acompañará, en su caso, toda la prueba de que el recusante intentare valerse. No se admitirá la prueba confesoria. Antec.: CNC 29.- PM 29.- CPCC 315; 3I6. Conc.: CPC 20; 26 al 28; 30 al 36; 187, 2o. p.; 219; 277.- Ley 1084/97 de Enjuiciamiento de Magistrados 7; 9.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 3, inc. g); 10.1. ANTE QUIEN SE DEDUCE: El primer párrafo de la norma establece ante que órganos judiciales se deduce la recusación distinguiendo si se trata de los ministros de la Corte Suprema. de los miembros de los tribunales de apelación o de los jueces. Si se trata de la recusación de los miembros del tribunal de apelación podrá producirse cuando los autos pasen a la cámara respectiva para la resolución de algún recurso, sea que se trate de sentencia definitiva, auto interlocutorio o providencia. Ante la Corte Suprema de Justicia se deducirá la recusación dependiendo de que se trate de una cuestión en que deba entender la misma en única instancia, en cuyo caso debe ser en la primera presentación -salvo causal sobreviniente- o con motivo de la interposición de algún recurso cuya resolución compete a este órgano judicial. 2. FORMA: El segundo párrafo del precepto se refiere a la forma de la presentación propiamente dicha, cuando ella se realiza con expresión de causa. El recusante debe señalar el motivo de la recusación, a fin de que el juez recusado se encuentre en condiciones de ejercer su defensa, y ofrecer, con el primer escrito, toda la prueba de que intente valerse; la razón se encuentra en el hecho de que el juez recusado, de acuerdo con el Art. 34 CPC, debe informar sobre los hechos alegados. 3. PRUEBA: El recusante debe ofrecer y, en su caso, acompañar toda la prueba de que intente valerse. Los testigos no podrán ser más de cuatro por cada uno, recusante y recusado, conforme a lo estatuido en los Arts. 32 y 187 del CPC. En cuanto a la prueba documental, si el recusante no la tuviere a su disposición la deberá individualizar indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre, de acuerdo con el Art. 219 deI CPC. El in fine de la norma declara inadmisible en rigor la prueba de absolución de posiciones; en razón de que la confesión del recusado podrá producirse, o resultar, (y será válida) en el informe que presente. ART. 30.- RECHAZO SIN SUSTANCIACION. Si en el escrito correspondiente no se cumplieren los requisitos del artículo anterior, o si el mismo fuere presentado fuera de las oportunidades previstas en el artículo 27, la recusación será rechazada, sin darle curso, por el tribunal competente para conocer de ella. Antec.: CNC 30.- PM 30.- CPCC 316, ler. p. Conc.: CPC 27 al 29.- Ley 1084/97 de Enjuiciamiento de Magistrados 7; 9.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 3, inc. g); 10.1. RECHAZO «IN LIMINE»: El tribunal competente para entender en la recusación debe rechazar “in limine” el pedido en los siguientes supuestos: 1.1. Cuando el escrito en que se deduce la recusación no contenga la expresión de la causa de la recusación y tampoco se acompañe la prueba de que el recusante intente valerse (Art. 29, 2o. p. CPC). 1.2. Cuando la presentación sea extemporánea, vale decir fuera de las oportunidades previstas en el Art. 27 del CPC. 2. TRIBUNAL COMPETENTE: La norma se refiere en el in fine al tribunal competente, debiendo entenderse por tal al órgano judicial unipersonal o colegiado que de acuerdo con la ley ejerza competencia para conocer y decidir la cuestión. ART. 31.- RECUSACION DE UN MIEMBRO DE LA CORTE SUPREMA O DE UN TRIBUNAL DE APELACION. Deducida la recusación en tiempo y forma, si el recusado fuere un juez de la Corte Suprema, se le comunicará aquella, para que dentro de tercero día informe sobre los hechos alegados, y se integrará la Corte en la forma prescripta para la sustitución de magistrados, a fin de resolver el incidente, sin perjuicio de que prosiga la instancia hasta llegar al estado de sentencia. Si el recusado fuere un miembro del tribunal de apelación, se remitirá a la Corte, dentro de los tres días, el escrito de recusación, acompañado de un informe sobre los hechos alegados. En este caso, si fuere necesario, se integrará el tribunal en la forma prescripta por la ley, a objeto de que continúe la sustanciación de la instancia, hasta llegar al estado de sentencia. Si el recusado reconociere los hechos, la Corte lo tendrá por separado de la causa, quedando integrado el tribunal con el miembro subrogante. Si los negare, con lo que exponga se formará incidente que tramitará por expediente separado. Antec.: CNC 31.- CPCC 317; 318.Conc.: CPC 20; 26 al 30; 32 al 36.- Ley 1084/97 de Enjuiciamiento de Magistrados 7; 9.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 3, inc. g); 10.- Acordadas N° 4 de fecha 31 de enero de 1919 y N° 9 de fecha 9 de junio de 1964.- 1. CONDICION DE ADMISIBILIDAD: El primer análisis que corresponde realizar es que el escrito de recusación haya cumplido las condiciones de oportunidad y forma, pudiendo ser rechazado “in limine”, de acuerdo con el Art. 30 del CPC. 2. INFORME: La presentación debe ser comunicada al juez o jueces recusados a fin de que presenten su informe escrito sobre las causas alegadas en los plazos previstos, los que no son perentorios e improrrogables para los jueces, de acuerdo con el Art. 145 del CPC, lo cual constituye, en este caso, una imprevisión legal. 3. SUBSTANCIACION DEL PRINCIPAL: Tanto ante la Corte Suprema de Justicia como ante los tribunales de apelación la recusación de sus miembros no implica que la causa principal se paralice. La misma debe continuar su trámite con los restantes jueces hábiles, si existe mayoría absoluta. Por ello dispone el Artículo: <si fuere necesario se integrará el tribunal». El órgano judicial debe estar plenamente integrado en oportunidad de pronunciarse en el incidente de recusación o en la cuestión principal. 4. SUBSTITUCION: Para conocer el modo en que se debe realizar la substitución de los ministros de la Corte Suprema y de los miembros de los tribunales de apelación y de cuentas, consúltese las Acordadas No. 4 del 31 de enero de 1919 y No. 9 del 9 de junio de 1964. ART. 32.- APERTURA A PRUEBA. La Corte Suprema recibirá el incidente a prueba por diez días. Recusante y recusado no podrán ofrecer más de cuatro testigos cada uno. Antec.: CNC 32.- PM 33.- CPCC 319.- Conc.: CPC 20; 26; 28; 29; 33; 186; 187, 2o. p.; 314.- Ley 1084/ 97 de Enjuiciamiento de Magistrados 7; 9.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 10. 1. CARACTER: De los términos de la norma se colige que el incidente de recusación debe ser abierto a prueba. Consecuentemente no queda librada al criterio judicial la apertura o no a prueba del incidente en los casos en que se haya impugnado a alguno de sus ministros o a algún miembro del tribunal de apelación. 2. PLAZO: El plazo de prueba será de diez días perentorios, salvo la correspondiente ampliación del mismo por razón de la distancia para las diligencias que deban practicarse fuera del asiento del tribunal, de acuerdo con el Art. 149 del CPC. 3. NÚMERO DE TESTIGOS: No podrán ser ofrecidos más de cuatro testigos por cada uno recusante y recusado. ART. 33.- RESOLUCIÓN. Vencido el plazo de prueba y agregadas las producidas, se dará vista al recusante y recusado por tres días, en el orden indicado, y se resolverá el incidente dentro de cinco días. La resolución que recayere será irrecurrible. Si la recusación fuese desestimada, la Corte lo hará saber al Tribunal para que el recusado continúe entendiendo. Si se hiciese lugar a la recusación, también lo hará saber para que siga entendiendo el miembro subrogante, en su caso. Si no se hubiese integrado el Tribunal, se lo integrará en la forma prescripta por la ley. Antec.: CNC 33.- PM 34.- CPCC 321 al 325.- Conc.: CPC 20; 26 al 29; 31; 32; 35; 387.- Ley 1084/97 de Enjuiciamiento de Magistrados 7; 9.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de justicia 10. 1. VISTA: La vista que previene la norma se corre por su orden al recusante y al recusado a fin de que puedan formular las consideraciones que merezca la prueba producida por ambos. 2. CARACTER: La resolución de la Corte Suprema que decide el incidente de recusación-es irrecurrible, sea cual fuere el sentido de la misma. No obstante es admisible contra ella el recurso de aclaratoria por motivos obvios, y dada la finalidad de dicho remedio procesal. 3. EFECTOS: Los efectos de la resolución obviamente varían de acuerdo con el sentido de la misma: 3.1. Si la Corte desestima la recusación, el recusado continúa entendiendo en la causa. 3.2. Si la Corte Suprema hace lugar a la recusación, el tribunal queda integrada se lo integra, en su caso, con otro miembro denominado subrogante. En ambos casos la Corte hará saber su decisión al tribunal para procederse conforme a los términos de su decisión. ART. 34.- RECUSACIÓN DE JUECES DE PRIMERA INSTANCIA. Cuando el recusado fuere un juez, remitirá al tribunal de apelación, dentro de los tres días, el escrito de recusación, acompañado de un informe sobre los hechos alegados, y pasará el expediente, sin más trámite, al juez que le sigue en orden de turno, para que continúe su sustanciación. Igual procedimiento se observará en caso de nuevas recusaciones. Antec.: CNC 34.- PM 35.- CPCC 322.Conc.: CPC 20; 26 al 30; 35; 36; 219.- COJ 200; 201; 205.- Acordada No. 14 de fecha 20 de Agosto de 1964.- Acordada N° 30 de fecha 7 de marzo de 1990.1. REQUISITOS: Como condición de admisibilidad el recusante debe presentar la recusación por escrito ante el juez recusado. En dicho escrito debe expresar la causa de la recusación, debiendo proponer y acompañar, en su caso, toda la prueba de que intente valerse. 2. INFORME: El juez impugnado dentro del plazo de tres días de deducido el incidente de recusación debe elevar los autos al tribunal de apelación competente con un informe detallado y categórico sobre las causas que hayan sido alegadas, acompañando el escrito de recusación presentado. La elevación del incidente al superior corresponde aún en el supuesto de que el juez admita como ciertas las causales invocadas porque el órgano competente para entender y resolver la cuestión es el tribunal de apelación. 3. REMISION DEL EXPEDIENTE: El juez recusado deberá, a su vez, de inmediato y sin más trámite, remitir el expediente al juez que le sigue en orden de turno, a fin de que este continúe con la tramitación de la causa principal porque desde que se produjo la recusación queda impedido de intervenir en dicha causa. Véase el comentario al Art. 39 deI CPC numeral 4 en relación al Actuario que debe continuar en la causa. 4. RECURSOS: En el supuesto de que el juez recusado se niegue a elevar al superior el incidente o a remitir el expediente principal al juez que le sigue en orden de turno, procederá la interposición del recurso de apelación, y en el caso de ser denegado, el recurso de queja por recurso denegado. 5. SUBSTITUCION: Consúltese la Acordada No. 14 del 20 de Agosto de 1964, sobre sustitución de jueces de la. Instancia. Véanse los Arts. 200, 201 y 205 del COJ en el Anexo al Tomo II. ART. 35.- TRÁMITE DE LA RECUSACIÓN. Elevados los antecedentes, el tribunal de apelación, siempre que del informe del juez resultare la veracidad de los hechos, que configure causal de recusación lo tendrá por separado de la causa. Si los negare, el Tribunal podrá recibir el incidente a prueba, y se observará el procedimiento establecido en los artículos 32 y 33. Antec.: CNC 35.- PM 36.- CPCC 323.Conc.: CPC 29; 30; 32; 33.1. ADMISIBILIDAD: Elevados los antecedentes el primer estudio que debe hacer el tribunal de apelación será constatar si se cumplieron los requisitos de oportunidad y forma de la presentación, en caso contrario deberá rechazar sin substanciación el pedido formulado, de acuerdo con lo prevenido en el Art. 30 del CPC. 2. SEPARACION INMEDIATA: Si del informe del juez recusado resultare la veracidad de los hechos alegados por el recurrente como causal de recusación, el tribunal deberá separarlo de la causa, quedando el expediente radicado ante el juez subrogante. 3. APERTURA A PRUEBA. TRAMITE: En el caso que el juez recusado negare las causales de recusación el incidente podrá ser abierto a prueba por el término perentorio e improrrogable de diez días, con su correspondiente ampliación en razón de la distancia en el supuesto previsto en el Art. 149 del CPC. No podrán ofrecerse más de cuatro testigos por cada uno, recusante y recusado (Art. 32 CPC). No es admisible la prueba de absolución de posiciones (Art. 29, in fine CPC). EJ procedimiento a ser observado en el caso de que el incidente se abra a prueba, será el establecido en los Arts. 32 y 33 del CPC, a cuyos comentarios me remito. ART. 36.- EFECTOS. Si la recusación fuere desestimada, se hará saber al juez subrogante, a fin de que devuelva los autos al juez recusado. Si fuere admitida, el expediente quedará radicado ante le juez subrogante con noticia al juez recusado, aunque con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron. Antec: CNC 36.- PM 37, ler. y 2o. PS.- CPCC 324.Conc.: CPC 32 al 35.- COJ 200 al 203; 205.- Acordada N° 30 de fecha 7 de marzo de 1990. 1. RECUSACION DESESTIMADA: Si la recusación fuere desestimada, los autos serán devueltos al juez recusado para que éste continúe con la tramitación del proceso, en razón de haber cesado la suspensión de su competencia, producida con motivo de la recusación planteada. 2. ADMISION: Si fuere admitida la recusación el juicio quedará definitivamente radicado ante el juez subrogante, aunque posteriormente desaparecieren las causas que motivaron la separación, esto en razón del Principio <perpetuatio jurisdictionis> por cuya virtud la competencia una vez que se encuentra consentida o establecida se mantiene firme e inalterable, siendo inatacable. De lo resuelto deberá notificarse al juez recusado. 3. SECRETARIA: En los casos de recusación admitida o inhibición de los jueces, los actuarios deberán remitir los expedientes al juez subrogante, quien determinará la secretaría de su juzgado en que radicará la causa (Acordada 30/90). CAPITULO III DE LOS SECRETARIOS ART. 37.- DEBERES. Sin perjuicio de los deberes y obligaciones establecidos por este Código y otras normas legales, los secretarios deberán: a) remitir los expedientes a los representantes del Ministerio Público, cuando legalmente proceda; b) dejar constancia de los escritos cuando éstos fueren presentados fuera de plazo o sin copias, si éstas son exigidas por la ley; y c) suscribir certificados y testimonios ordenados por el juez. Antec.: CNC 37.- PM 40.Conc.: CPC 16; 38; 39; 107; 118; 120, inc. c); 128; 129; 133, 2o. p.; 150; 153, inc. f); 155; 156, in fine; 175; 263; 290; 311; 368, 2o. p.; 379; 397, 2o. p.; 402, ler. p.; 424; 451; 632, inc. b); 758; 789 al 791.- COJ 186; 187; 238; 239; 241.- CP 300 al 303; 313.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 3, inc. h); 4; 20 al 25; 27.- Acordadas No. 6 de fecha 15 de Marzo de 1937 y No. 1 de fecha 5 de Febrero de 1951.1. CONCEPTO: El secretario o actuario es el funcionario judicial que tiene como principal cometido oficiar de auxiliar del juez, refrendando y autenticando las actuaciones y ejerciendo la jefatura de la oficina judicial o secretaría. Etimológicamente el vocablo secretario deriva del latín “secretum” (secreto) de allí que se lo conozca como confidente, depositario de secretos. Los secretarios son los principales auxiliares de los jueces y tribunales, constituyéndose en los colaboradores más importantes y directos de los mismos. 2. FUNCIONES: Las funciones de los secretarios están especificadas en la ley, si bien es cierto que la mayor de las veces desempeñan indebidamente funciones que exceden el marco de las mismas para de hecho participar de Otras v.g.: tomando declaraciones en audiencias llevadas a cabo en las secretarias por ante sí, las cuales están heridas de nulidad. Los principales actos que le están encomendados son los de documentación, colaborando de este modo en la organización del proceso: recepción de escritos poniendo los cargos, notificaciones, redacción de oficios, custodia de los sellos, documentos y expedientes, foliar estos últimos, etc... Les corresponde, a su vez, refrendar con sus firmas las actuaciones y resoluciones del órgano judicial. Tienen en el ejercicio de sus funciones responsabilidad propia y los actos en los que participa con su firma constituyen instrumentos públicos de acuerdo con el Art. 375, incs. b) y d) del C. Civil. La norma comentada - como ella misma indica - debe ser completada con las disposiciones de los Arts. 186 y 187 del COJ, que establecen: Art. 186: <Los Secretarios son los jefes de sus respectivas oficinas y tienen las siguientes obligaciones: a) asistir diariamente a su oficina, mantenerla abierta para el servicio público y permanecer en ella las horas indicadas en el horario respectivo; b) recibir los escritos y documentos que presenten los interesados y poner los cargos con designación de fecha, hora y si llevan firma de Abogado en su caso, y otorgar los recibos respectivos siempre que fuesen solicitados; c) presentar sin demora a los Jueces los escritos, documentos, oficios y demás despachos referentes a la tramitación de los asuntos; d) organizar y foliar los expedientes a medida que se forman; e) asistir a las audiencias, acuerdos o informaciones orales, consignando, en su caso, el tiempo de su duración y redactando las actas, declaraciones, informes, notas y oficios; f) dar cuenta a los jueces del vencimiento de los plazos que determinan la prosecución de oficio de los asuntos o causas; g) refrendar las actuaciones, providencias, resoluciones y sentencias expedidas por los Jueces y Tribunales; h) hacer saber las providencias, resoluciones y sentencias a las partes que acudiesen a la oficina a tomar conocimiento de ellas, anotando en el expediente las notificaciones que hicieren; i) guardar la debida reserva de las actuaciones cuando lo requiera la naturaleza de las mismas, o sea ordenada por los Jueces y Tribunales; j) dar conocimiento de los expedientes o procesos archivados en sus oficinas a las personas que, teniendo interés legítimo, lo solicitaren; k) custodiar el sello de los Juzgados o Tribunales, así como los documentos y expedientes que tuvieren a su cargo, siendo responsables de su pérdida, uso indebido, mutilación o deterioro; l) tener a su cargo la urna para sorteos y llevar en buen orden los libros que prevengan los reglamentos; ll) intervenir en el diligenciamiento de las órdenes judiciales referentes a la extracción de dinero u otros valores de los Bancos; ñ) dar debido cumplimiento a las demás órdenes expedidas por los Jueces o Tribunales; y, n) desempeñar las funciones indicadas en las leyes y acordadas». Art. 187: “Los Secretarios tienen la obligación de presentar a la Oficina de Estadística los documentos que deben anotarse en la misma. Los expedientes o escritos se presentarán en la fecha expresada en los cargos, y las sentencias definitivas o interlocutorias, se presentarán inmediatamente después de firmadas y numeradas”. 3. CADUCIDAD DE LA INSTANCIA: Es obligación del secretario en cuya oficina radiquen los autos, dar cuenta al juez o tribunal respectivo que ha transcurrido el plazo señalado en el Art. 172 del CPC, dispone el Art, 175, 2a. p. del CPC. Véanse las Acordadas No. 6 del 15 de Marzo de 1.937 que reglamenta los nombramientos y permisos y No. 1 del 5 de febrero de 1.951 sobre la redacción a máquina de los mismos. 4. INTERPRETACIÓN: El inc. b) de la norma procesal preceptúa que los secretarios deberán “dejar constancia de los escritos cuando estos fueren presentados fuera de plazo”. Esta disposición debe concordarse con la del Art. 150 in fine, que establece que “no serán admitidos” los escritos que se presentaren fuera del plazo, en el sentido de que esta última norma es la que debe prevalecer y los secretarios deberán devolver los escritos extemporáneos dejándose constancia de esta circunstancia en el expediente. ART. 38.- EXCUSACIÓN. Los secretarios, si tuvieren algún motivo legítimo de excusación, deberán manifestarlo al juez o tribunal, y éstos los separarán de la causa, dando intervención a quien deba sustituirlo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25. Antec.: CNC 38.- PM 41.- CPCC 32. Conc.: CPC 19 y sgtes; 37; 39.- COJ 204.- CPP 51.- Acordada N° 4 de fecha 31 de Enero de 1919.1. REMISION: Los secretarios, al igual que los jueces, deben separarse por propia iniciativa de todos aquellos asuntos en que existan motivos de excusación. La norma pretende que los litigantes tengan absoluta garantía y tranquilidad en la tramitación de los procesos. Se aplican aquí en lo pertinente las disposiciones del Código Procesal Civil referidas a la excusación de los jueces. Consúltese, además, la Acordada No. 4 de fecha 31 de Enero de 1.919 sobre substitución de magistrados y funcionarios. ART. 39.- RECUSACIÓN. Los secretarios únicamente podrán ser recusados por las causas previstas en el artículo 20. Deducida la recusación, el juez se informará sumariamente sobre el hecho en que se funda, y sin más trámite dictará resolución, que será irrecurrible. En caso de que se haga lugar a la recusación, el juez o tribunal dispondrá la intervención de quién deba Sustituirlo. Antec.: CNC 39.- PM 42- CPCC 327.Conc.: CPC 20; 34; 37; 38.- COJ 204.- CPP 51.- Acordada N° 30 de fecha 7 de marzo de 1990. 1. RECUSACION CON EXPRESION DE CAUSA: La recusación permitida por la norma es sólo la que lleva la expresión de la causa que la motiva. Siendo así, no se admite la recusación sin causa de los secretarios. 2. TRÁMITE: Deducida la recusación del secretario quedará de inmediato separado del expediente, por la aplicación analógica del Art. 34 del CPC, referida a los jueces. La recusación del secretario no impide la tramitación de la causa, la cual debe continuar su curso con el secretario reemplazante. 3. RESOLUCION: La resolución que se dicte será irrecurrible, pero es admisible el recurso de aclaratoria dado el fin práctico que persigue dicho remedio procesal. 4. ACORDADA Nº 30/90: La Acordada de la Corte Suprema de Justicia N° 30 de fecha 7 de marzo de 1990, dispone que “Los Señores Actuarios, en los casos de recusación admitida o inhibición de jueces, deberán remitir los expedientes al juez subrogante, quien determinará la Secretaría de su juzgado en que radicará la causa”. TITULO II DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA ART. 40.- INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. El Ministerio Público ejerce la acción civil conforme con lo dispuesto por la Constitución y las leyes. El juez que entiende en una causa en que deba ser parte un representante de dicho Ministerio, dispondrá que se le notifique en la forma establecida por este Código. La falta de intervención del Ministerio Fiscal en los procesos en que es parte, acarreará, a su pedido, la nulidad de las actuaciones. Ant cc.: CNC 40.- PM 43 al 45.Conc.: CN 136, in fine; 266 al 272; 274.- CPC 41 al 45; 111; 113, in fine; 118, 1cr. p.; 134; 152.- COJ 61 al 69; 70 al 82; 238; 241.- CC 359.- CPP 52 al 57.- Ley 1680/01 Código de la Niñez y la Adolescencia 162 al 164.- CM 235, incs. a) y b); 236 y sgtes.; 318 y sgtes. Ley 154/69 de Quiebras 178; 218.- Ley 45/91 Divorcio vincular 15.-Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 3, incs. c), e).- Ley 834/96 Código Electoral 96, inc. a).- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 21 al 24.- Ley 860 que modifica y amplía la Ley 879 Código de Organización Judicial.- Acordada N° 53 del 26 de noviembre de 1.9851. CARÁCTER. FUNCION: Nuestra Carta fundamental incorpora el Ministerio Público al Poder Judicial con las características de una magistratura particular, con autonomía funcional y administrativa. En el proceso civil cumple una función de cooperación con la función judicial coadyuvando para su mejor desenvolvimiento. En la legislación y en la doctrina moderna la tendencia propende a la eliminación de su actuación dentro del proceso civil, porque su función estaría sobrepuesta a la judicial en razón de que los jueces tienen sus mismas facultades, salvo el Ministerio Pupilar y el de Defensa Pública, pero no así en el proceso penal en el cual se considera valiosa. Los funcionarios que integran al Ministerio Público no tienen dentro del proceso civil facultades de decisión, ya que ellas corresponden de manera exclusiva al juez o tribunal. La Constitución en el Capítulo III Poder Judicial, Sección 1V, trata el Ministerio Público, estableciendo su función y composición en el Art. 266, que reza: <El Ministerio Público representa a la Sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, y gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Lo ejerce el Fiscal General del Estado y los agentes fiscales en la forma determinada por la ley. En el Art. 268 de la Constitución se establecen sus deberes y atribuciones del siguiente modo: i) velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales; 2) promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el medio ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas; 3) ejercer acción penal en los casos en que, para iniciarla o proseguirla, no fuese necesaria instancia de parte, sin perjuicio de que el juez o tribunal proceda de oficio, cuando lo determine la ley; 4) recabar información de los funcionarios públicos para el mejor cumplimiento de sus funciones, y 5) los demás deberes y atribuciones que fije la ley. 2. DIVISION: El Ministerio Público comprende: el Ministerio Fiscal, el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio Pupilar. 2.1. El Ministerio Fiscal: Este ministerio tiene varias ramas: Civil y Comercial, Criminal, Laboral, del Menor, de Cuentas y Electoral. Esta división no responde a una concepción distinta de sus funciones, sino a consideraciones prácticas. El Ministerio Fiscal en lo Civil y Comercial debe velar por el respeto de las leyes que regulan la capacidad y el estado de las personas. También de las reglas que determinan la competencia de los jueces y otras que afectan el orden público y que, por ende, no pueden quedar al arbitrio de los particulares. Para las atribuciones del Fiscal General del Estado y de los agentes fiscales de cuentas, en lo civil y comercial, del trabajo, en lo criminal y de los procuradores fiscales, véanse los Arts. 63 al 69 del Código de Organización Judicial. El Art. 274 de la Constitución establece las fiscalías del fuero electoral lo que se halla regla mentado en los Arts. 21 al 24 de la Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral. El Art. 218 de la Ley 154/69 dispone que en caso de impedimento el Síndico General de Quiebras, sea sustituido por el Fiscal General del Estado. La Acordada N° 53 de fecha 26 de noviembre de 1985 establece que en las circunscripciones judiciales del interior de la República la sindicatura en las convocatorias de acreedores y quiebras es ejercida por los representantes del Ministerio Público de su respectiva jurisdicción. 2.2. El Ministerio Pupilar: Se refiere a la representación de los menores e incapaces en los procesos, el velar por sus personas, sus derechos y sus bienes. Se encuentra a cargo de los Auxiliares de la Justicia de Menores previstos en el Art. 235, incs. a) y b) del Código del Menor (Ley 903/81) y de la Dirección General de Protección de Menores, organismo administrativo dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo, con las funciones y atribuciones previstas en los Arts. 236 y sgtes. y 318 y sgtes., del Código del Menor (Ley 903/81). 2.3. El Ministerio de la Defensa Pública: Esta desempeñado por los Defensores y Procuradores de Pobres, Ausentes e Incapaces mayores de edad, los Abogados del Trabajo, los Defensores de Pobres en el fuero penal, y los Auxiliares de la Justicia de Menores, según el Art. 70 del COJ. La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia depende del Ministerio de la Defensa Pública (Arts. 16 al 163 Ley 1680/01). Véase los Arts. 70 al 82 del Código de Organización Judicial. 3. NULIDAD: La omisión de la intervención del Ministerio Público produce la nulidad de las actuaciones, que puede ser declarada en cualquier estado del juicio. No obstante, se trata de una nulidad relativa -como son todas las procesales- por lo que si el representante del ministerio no solicita su declaración o si ratifica tácita o expresamente lo actuado queda subsanada. 4. NOTIFICACION: Los representantes del Ministerio Público y funcionarios judiciales, dispone el Art. 134 de este Código, quedarán notificados el día siguiente de la recepción del expediente en su despacho, sin perjuicio de los Otros medios de notificación estatuidos en este Código y que, también, son de aplicación a los mismos (Art. 134 CPC). ART. 41.- LOS PLAZOS PARA EL MINISTERIO PÚBLICO. El Ministerio Público debe cumplir los actos procesales en los mismos plazos que las partes, salvo disposición de leyes especiales. Antec.: CNC 41.- PM 47. Conc.: CPC 40; 45; 134; 145; 147; 149 al 151.1. CARACTER: Los plazos son perentorios e improrrogables para las partes y, también, para el Ministerio Público y demás funcionarios judiciales, de acuerdo con el Art. 151 del CPC. Los jueces son los únicos que escapan a esta regla general establecida en el Art. 145 del CPC. 2. NOTIFICACION: Los representantes del Ministerio Público y demás funcionarios judiciales quedarán notificados el día siguiente de la recepción del expediente en su despacho (Art. 134 CPC), sin perjuicio de los demás medios de notificación legislados en el Código Procesal Civil y que se aplican también a los mismos. Véase el comentario al Art. 151 deI CPC. ART. 42.- EXCUSACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. Los representantes del Ministerio Público podrán ser recusados y deberán excusarse por las causas previstas en este Código para los jueces. El trámite será el previsto para la recusación de los jueces. Antec.: CNC 42.- PM 48.- CPCC 330.Conc. CPC 19 al 30; 32 al 36; 40; 45.1. REMISION: Por disposición expresa del presente Artículo se aplican a los casos de excusación y recusación, con causa o sin expresión de ella, de los integrantes del Ministerio Público las normas establecidas en este Código para los jueces, a cuyas disposiciones y comentarios me remito. 2. COMPETENCIA: Al no existir normas expresas dentro del ordenamiento jurídico vigente, atributivas de la competencia para entender y decidir en las cuestiones de recusación de los miembros del Ministerio Público, por interpretación sistemática y analógica de las normas de la Constitución, del Código de Organización Judicial y del Código Procesal Civil, considero que la Corte Suprema de Justicia es el tribunal competente para conocer la recusación del Fiscal General del Estado y que los tribunales de apelación de sus respectivos fueros son, a su vez, los competentes para entender en las recusaciones de los miembros del Ministerio Fiscal, Ministerio de la Defensa Pública y Ministerio Pupilar o de Menores. ART. 43.- EJECUCIÓN DE MULTAS. La ejecución de las multas impuestas por los jueces y tribunales, estará a cargo de los agentes fiscales, quienes deberán iniciarla dentro de los treinta días de notificada la resolución firme que las impuso. Antec.: CNC 43.- PM 49.Conc.: CPC 17; 519; 520, inc b); 521 y sgtes.-, COJ 233; 234; 236.1. LEGITIMACION PROCESAL: La norma encarga a los agentes fiscales que lleven adelante el respectivo proceso para el cobro de las multas procesales aplicadas por los jueces y tribunales, dentro de sus atribuciones legales, mediante su tramitación por el procedimiento establecido para la ejecución de sentencias de tribunales paraguayos, previsto en el Capítulo 1, Título V, Libro III de éste Código. El fiscal que debe tener a su cargo el ejercicio de la acción es el del respectivo fuero del juez que impuso la multa. 2. COMPETENCIA: El juez competente para entender en la ejecución será el juez de la causa. 3. PLAZO: El agente fiscal deberá promover la ejecución dentro del plazo de treinta días contados desde que se haya notificado al afectado al pago la resolución firme que impuso la multa. 4. CODIGO DE ORGANIZACION JUDICIAL: Los Artículos del COJ, que hacen relación al tema, establecen: <Los Tribunales y Juzgados podrán sancionar con apercibimiento, multas o arrestos, las faltas que los litigantes, sus abogados o procuradores u otras personas cometan Contra su autoridad o decoro en las audiencias, en los escritos, en el diligenciamiento de sus mandatos u órdenes, o en cualquier otra circunstancia con motivo del ejercicio de sus funciones. Las multas no podrán exceder de treinta jornales mínimo legal para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República ni el arresto de veinte días. Este último podrá ser domiciliario. Los Jueces de Paz podrán aplicar apercibimientos y multas hasta quince jornales mínimo legal para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República. El importe de las multas será depositado en el Banco Central del Paraguay en una Cuenta especial abierta a la orden de la Corte Suprema de Justicia, y destinado a mejoras en la administraci6n de justicia». (Art. 236 COJ). Del mismo modo, el Art. 233 del COJ dispone: «La Corte Suprema de Justicia sancionará los actos ofensivos al decoro de la Administraci6n de Justicia, la desobediencias de sus mandatos y la negligencia en el cumplimiento de sus deberes de los Miembros de los Tribunales, Jueces, Defensores y empleados subalternos, imponiéndoles medidas disciplinarias, que podrán consistir en amonestaciones o apercibimiento, en multas hasta treinta jornales mínimo legal para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República y suspensión temporaria que no exceda de un mes». A su vez, el Art. 234 del citado COJ, prescribe: «Los Tribunales y Juzgados en su respectivo orden jerárquico, podrán sancionar disciplinariamente las mismas faltas. Los Jueces pueden ser pasibles de apercibimiento o multas que no excedan de quince jornales mínimo legal para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República y los empleados subalternos de las mismas sanciones o la de suspensión temporada aplicada por la Corte Suprema de Justicia». ART. 44.- RESPONSABILIDAD POR DOLO O FRAUDE. Los representantes del Ministerio Público serán civilmente responsables cuando, en el ejercicio de sus funciones, procedieren con dolo o fraude. Antee.: CNC 44.- PM 50.Conc.: CN 39; 106; 136; 255; 266.- CPC 16; 45.- COJ 235; 241.-CC 1834; 1845.- Ley 131/93 de Enjuiciamiento de Magistrados. 1. DOLO O FRAUDE: Los representantes del Ministerio Público son funcionarios públicos, precisamente judiciales, entendiéndose por estos a toda persona que desempeña una función pública cualquiera sea su jerarquía. El Art. 106 de la Constitución establece al respecto: «De la responsabilidad del funcionario y del empleado público. Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. En los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase a abonar en tal concepto Responden, en consecuencia, por el cumplimiento irregular de sus obligaciones legales. El incumplimiento, puede ser por acción u omisión. 2. CULPA O NEGLIGENCIA: Resulta lógico sostener que de acuerdo con los principios generales y las disposiciones legales existentes en la materia, la responsabilidad civil de los representantes del Ministerio Público se extiende además de los casos de dolo o fraude- a los daños producidos por culpa o negligencia. Así como los sujetos del proceso están sometidos a la responsabilidad aquiliana -que es la establecida en el Código Civil como regla general- los funcionarios del Ministerio Público también lo están. 3. CUMPLIMIENTO DE ORDENES: Debe señalarse que la circunstancia de que el funcionario público haya obrado en cumplimiento de órdenes superiores, no excusa, en principio, su responsabilidad, pues cuando las mismas han sido impartidas en violación de la ley no obligan al subordinado, y menos aún en el caso de estos funcionarios ya que de acuerdo con el Art. 266 de la Constitución, gozan de autonomía funcional y administrativa. 4. REMISION: Téngase, en lo pertinente, por repetido en esta parte lo comentado en oportunidad del tratamiento del Art. 16 de éste Código, acerca de la responsabilidad civil de los jueces, al que me remito. 5. ENJUICIAMIENTO: Los que ejercen el Ministerio Público como Agentes o Procuradores fiscales pueden ser enjuiciados por ante el Jurado de enjuiciamiento de magistrados por la comisión de delitos o el mal desempeño de las funciones definidas en la Ley 131/93 de Enjuiciamiento de Magistrados, cuyo texto se encuentra en el Anexo al Tomo II. ART. 45.- REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA. Las disposiciones antecedentes serán aplicables en lo pertinente a los representantes de la Defensa Pública. Antec.: CNC 45.Conc.: CPC 40 al 44.1. REMISION: El Ministerio de la Defensa Pública, conjuntamente con el Ministerio Pupilar o del Menor y el Ministerio Fiscal integran el Ministerio Público, siendo esta división fundada exclusivamente en razones de orden práctico y no en consideración a sus funciones, de allí que las prescripciones del presente Título, en lo pertinente, sean aplicables a sus representantes, por lo que la remisión a lo que tengo expuesto al comentar cada uno de sus Artículos se impone en este caso y así lo hago. TITULO III DE LAS PARTES, SUS REPRESENTANTES Y DE LOS TERCEROS CAPITULO 1 DE LAS PARTES 1. CONCEPTO: De acuerdo con la opinión doctrinaria más aceptada parte es toda persona física o jurídica que en nombre propio o en cuyo nombre, pretende la actuación de una norma legal y aquél respecto del cual se formula la pretensión. GUASP dice que se considera parte <el que reclama y frente a quien se reclama la satisfacción de una pretensión en un proceso determinado>. Consecuentemente, tiene calidad de parte quien como actor, demandado o tercero interviniente, comparece ante los órganos jurisdiccionales peticionando una sentencia favorable a su pretensión. Me permito transcribir, por su indudable valor, lo que CALAMANDREI expone sobre el particular: “Para entender el concepto de parte tal como, de conformidad con la tradición, está acogido en nuestro derecho positivo, hay que partir de esta premisa elemental: que la cualidad de parte se adquiere, con abstracción de toda referencia al derecho substancial, por el sólo hecho, de naturaleza exclusivamente procesal, de la proposición de una demanda ante el juez: la persona que propone la demanda, y la persona contra quien se la propone, adquieren sin más, por éste sólo hecho, la calidad de partes del proceso que con tal proposición se inicia; aunque la demanda sea infundada, improponible o inadmisible (circunstancias todas ellas que podrán tener efecto sobre el contenido de la providencia), basta ella para hacer que surja la relación procesal cuyos sujetos son precisamente las partes. Las partes son el sujeto activo y el sujeto pasivo de la demanda judicial”. Más adelante agrega: “Las partes como sujetos de la relación procesal no deben confundirse con los sujetos de la relación sustancial controvertida, ni con los sujetos de la acción: si frecuentemente estas tres cualidades coinciden, toda vez que el proceso se instituye precisamente entre los sujetos de la relación sustancial controvertida, legitimados para accionar y para contradecir sobre ella, puede ocurrir que la demanda sea propuesta por quien (o contra quien) en realidad no esté interesado en la relación sustancial controvertida o no esté legitimado para accionar o contradecir; y, sin embargo, aún en ese caso, quien ha propuesto (o contra quien se ha propuesto) la demanda sin derecho o sin legitimación, será igualmente parte en sentido procesal”. Posteriormente explica: “En efecto no hay que olvidar que, para proponer una demanda en juicio, no es necesario que el pro-ponente tenga realmente el derecho que alega o la legitimación para accionar que afirma: en el momento en que se inicia el proceso, el derecho y la legitimación son simples afirmaciones, no todavía hechos comprobados, y el proceso se instruye, precisamente, para llegar a comprobar si existe el derecho afirmado y si el sujeto activo del proceso está o no legitimado para hacerlo valer. La relación procesal se constituye y la calidad de parte se adquiere independientemente de la efectiva existencia del derecho y de la acción: aun quien propone una demanda sobre una relación sustancial inexistente o sobre una relación ajena frente a la cual está él desprovisto de legitimación activa, o contra una persona que no es legítimo contradictor en orden a aquella relación, da vida a una relación procesal en la cual independientemente de la que habrá de ser la decisión de mérito, adquiere sin más calidad de parte quien propone la demanda y la persona contra la cual se propone”. Tiene calidad de parte quien interviene o figura en el proceso como sujeto activo (actor) o pasivo (demandado) de una pretensión, independientemente de que tenga o no el carácter de sujeto legitimado para obrar o para contradecir en el concreto proceso de que se trate. ROSEMBERG dice: “Actor es quien afirma el derecho material; y demandado aquel contra quien se lo quiere hacer valer”. Lo que caracteriza a la parte es su sujeción a la relación procesal. Siendo así, no reviste calidad de parte en el proceso el representante legal o convencional porque no actúan en su interés sino en el de su representado. 2. CAPACIDAD PARA SER PARTE: La capacidad para ser parte consiste en la aptitud que tiene una persona para ser titular de derechos y deberes procesales. La capacidad para ser parte coincide con la capacidad de derecho. Tiene esta capacidad toda y cualquier persona, física o jurídica. La primera, desde su concepción hasta su muerte y la segunda, sea de derecho público o privado, desde que adquieren personalidad hasta su disolución. Cabe aclarar que algunos entes sin personalidad pueden actuar en Juicio, v.g.: simples asociaciones, masa de la quiebra, etc... 3. CAPACIDAD PROCESAL (Legitimatio ad processum): La capacidad procesal es la aptitud para realizar personalmente o por medio de un mandatario convencional actos procesales válidos. La capacidad procesal es coincidente con la capacidad de hecho. De lo expresado surge que la capacidad de la persona constituye un presupuesto de validez del proceso, por ello si falta esta capacidad puede oponerse la excepción previa de falta de personería (Art. 224, inc. b) CPC). 4. LEGITIMACION PROCESAL (Legitimatio ad causam): La capacidad para ser parte y la capacidad procesal constituyen aptitudes jurídicas genéricas que habilitan para intervenir en cualquier proceso. No deben confundirse con la legitimación procesal que es la condición jurídica específica referida a la concreta materia sobre la que versa el proceso. La falta de legitimación fundamenta la oposición de la excepción de falta de acción (Art. 224, inc. c) CPC). 5. TERCEROS: Se denominan terceros a todos los sujetos que de alguna forma intervienen en el proceso sin ostentar la calidad de parte. Pueden distinguirse dos clases de terceros: 5.1. Aquellos que son absolutamente extraños al proceso, v.g: testigos, peritos, rematadores, tasadores, etc... 5.2. Los que se encuentran expuestos a ser alcanzados por los efectos del proceso. Estos últimos pueden participar en el curso del mismo, espontáneamente o a raíz de una citación judicial, en cuyo caso se convierten en partes procesales. 6. IMPORTANCIA: La innegable importancia práctica del concepto «parte» queda patente cuando lo relacionamos con la recusación de los jueces y magistrados, la litispendencia, la cosa juzgada, las costas procesales, la prueba de confesión, etc... ART. 46,- COMPARECENCIA EN JUICIO. La comparecencia en juicio se regirá por lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Organización Judicial. Las personas jurídicas sólo podrán intervenir mediante mandatario profesional matriculado. Antec.: CNC 46.- PM 51.- CPCC 9; 10.Conc.: CPC 47; 57; 58; 73; 224, inc. b).- COJ 87; 88.- CC 28y sgtes.; 91 y sgtes.- Ley 1376/88 de Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores 6.Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 40; 41.1. CONCEPTO: Se entiende por comparecencia al hecho de presentarse ante los órganos de la jurisdicción con ocasión del proceso o de algún acto del mismo. 2. DERECHO DE COMPARECER: Toda persona tiene el derecho de comparecer ante el órgano jurisdiccional para defender sus derechos. 2.1. Si tiene capacidad de hecho, la cual, de acuerdo con el Art. 36 del C. Civil, «consiste en la aptitud legal de ejercer uno por sí mismo o por sí solo sus derechos. Este Código - continúa la norma - reputa plenamente capaz a todo ser humano que haya cumplido veinte años de edad y no haya sido declarado incapaz judicialmente, - podrá hacerlo: 2.1.1. Personalmente con patrocinio de abogado, conforme al Art. 87, la. p. del COJ., que expresa: «Toda persona física capaz puede gestionar personalmente en juicio, bajo patrocinio de abogado, sus propios derechos y los de sus hijos menores, cuya representación tenga»; o, 2.1.2. Delegando esa intervención en un tercero que actúa en su nombre y representación (Representación convencional). 2.2. Si se trata de un incapaz de hecho, que son aquellos que el Código Civil enumera en los Arts. 37: «Son absolutamente incapaces de hecho: a) las personas por nacer; b) los menores de catorce años de edad; c) los enfermos mentales; y d) los sordomudos que no saben darse a entender por escrito, o por otros medios», y 38: «Tienen incapacidad de hecho relativa, los menores que hayan cumplido catorce años de edad y las personas inhabilitadas judicialmente»-, la ley manda que intervenga en su nombre y representación su representante legal. Dicho representante de este modo viene a integrar la capacidad del incapaz de hecho (Representación legal o necesaria). 3. PERSONAS FISICAS: El Art. 87 del COJ, dispone: «Toda persona física capaz puede gestionar personalmente en juicio, bajo patrocinio de abogado, sus propios derechos y los de sus hijos menores, cuya representación tenga. Fuera de estos casos quien quiera comparecer ante los Juzgados y Tribunales de la República debe hacerse representar por procuradores o abogados matriculados». Del mismo modo el Art. 88 deI citado Código establece: «Los Jueces y Tribunales no darán curso a los escritos que se presentaren sin cumplir este requisito. Quedan exceptuadas las actuacio- nes ante la Justicia de Paz y las del recurso de Habeas Corpus, y de Amparo, y otros casos establecidos por leyes especiales”. Como podemos notar el mencionado Art. 87 del COJ se refiere a toda persona física, capaz, - entendiéndose por tal a la capacidad de derecho genéricamente considerada, - como apta jurídicamente para actuar como parte en un proceso (Véanse los Arts. 28 y sgtes. del Código Civil). 4. PERSONAS JURIDICAS: Las personas jurídicas - legisladas en los Arts. 91 y sgtes del C. Civil - deben ser necesaria y obligatoriamente representadas, cuando deban comparecer ante los jueces y tribunales, por procuradores o abogados matriculados a quienes sus respectivos órganos de gestión, instituidos en sus leyes o estatutos, deben otorgar el correspondiente mandato. ART. 47.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO. Toda persona que litigue por su propio derecho, deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de la ciudad o pueblo que sea asiento del juzgado o tribunal. Este requisito se cumplirá en la primera intervención o presentación. Antec.: CNC 47.- PM 52.- CPCC 11.Conc.: CPC 46; 48 al 50; 57; 118, ler. p.; 133; 215; 436; 460, 4o.p.; 490; 491; 792.- CC 52 al 62.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 40.1. DOMICILIO: 1.1. Domicilio real: El C. Civil en el Art. 52 define el domicilio real de las personas corno el lugar donde se tiene establecido el asiento principal de su residencia o de sus negocios. 1.2. Domicilio legal: El Art. 53, 1er. p. del C. Civil conceptúa el domicilio legal del siguiente modo: “es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones”. 1.3. Domicilio especial: El Art. 62 del C. Civil, se refiere al domicilio especial, diciendo: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se podrá elegir en los actos jurídicos un domicilio especial para determinados efectos, y ello importará prorrogar la jurisdicción”. Como ya advertí anteriormente con motivo de considerar éste Artículo del C. Civil el vocablo «jurisdicción» que emplea se halla utilizado como sinónimo de competencia que es el término correcto. Las tres clases de domicilios mencionados tienen importantes consecuencias procesales, v.g.: deben ser considerados a los efectos de establecer la competencia, en el domicilio real deben notificarse determinados actos procesales (absolución de posiciones), etc... 2. DOMICILIO PROCESAL: Diferente a los domicilios mencionados en el numeral anterior es el domicilio procesal o «ad litem», al que se refiere el Artículo sub examine, el que se constituye a los efectos del proceso, por y para éste, teniendo validez exclusivamente para las actuaciones producidas en dicho proceso. En el juicio ejecutivo la intimación de pago importará, asimismo, el requerimiento para que el deudor dentro del plazo de tres días constituya domicilio bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la secretaría del juzgado, de acuerdo con el Art. 460, 4o. p. del CPC. La carga de constituir domicilio en el Jugar asiento del juzgado se extiende también al comprador del bien subastado y al comprador en comisión de conformidad a los Arts. 490, ler. p. y 491, 2o. p. del CPC. La falta de cumplimiento de la carga de constituir domicilio procesal en la primera intervención o presentación trae aparejada la consecuencia prevista en el Art. 48 del CPC, al cual me remito. En el procedimiento ante la tercera instancia, si el tribunal cuya resolución es impugnada fuere de alguna de las circunscripciones judiciales del interior, el recurrente deberá Constituir domicilio en la capital en el acto de recurrir y la otra parte dentro del quinto día de concedido el recurso. Véase el comentario al Art. 436 del CPC. ART. 48.- FALTA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO. Si no se cumpliere con lo establecido en el artículo anterior, o no compareciere quién haya sido debidamente citado, quedará legalmente constituido su domicilio en la secretaría del juzgado o tribunal y automáticamente notificado de los actos procesales que correspondan, en la forma y oportunidad determinadas por el artículo 131. Antec.: CNC 48.- PM 53.Conc.: CPC 46; 47; 49; 50; 131; 436; 460, 4o.p.; 490; 792.1. CARGA PROCESAL. REMISION: La constitución de un domicilio procesal y la comparecencia en juicio constituyen cargas procesales cuyo incumplimiento trae como consecuencia la constitución automática del domicilio en los estrados judiciales. Véase el comentario al Art. 47 del CPC numeral 2. 2. CARÁCTER: No se requiere la intimación previa porque de acuerdo con la norma la constitución del domicilio en la secretaría del juzgado o tribunal se produce por ministerio de la ley, salvo lo dispuesto en el Art. 68 del CPC para la resolución que declara la rebeldía de la parte con domicilio conocido debidamente citada, que no respondiere al emplazamiento o abandonare el juicio después de haber comparecido, la cual debe ser previamente notificada por cédula en el domicilio. 3. EFECTO: En el domicilio que se tiene constituido en los estrados judiciales se practicarán las notificaciones de las resoluciones en forma automática de acuerdo con los términos del Art. 131 del CPC. Resulta contrario al sentido de la norma la práctica incorrecta de algunos juzgados de obligar a la contraparte de aquella que omitió la carga de constituir domicilio que notifique por cédula las resoluciones, haciendo pegar las mismas en las paredes o puertas de la secretaría. ART. 49.- SUBSISTENCIA DEL DOMICILIO. Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsistirán para todos los efectos legales, hasta la terminación del juicio, mientras no se constituya o denuncie otro. Todo cambio de domicilio deberá notificarse por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia no se hubiere cumplido, se tendrá por subsistente el anterior. Antec.: CNC 49- PM 54, ler. y 3er. p.- CPCC 13.Conc.: CPC 46 al 48; 50; 57; 133, inc. 1); 792.1. DOMICILIO PROCESAL Y REAL: El Artículo menciona 4os domicilios a que se refieren los artículos anteriores», en tanto los Arts. 47 y 48 sólo se refieren al domicilio procesal. Sin duda la norma alude también al domicilio real, el cual debe ser denunciado por quien interviene en juicio en nombre propio o en representación de otro, además de constituir el procesal. El domicilio real se denuncia, el domicilio procesal se constituye. 2. CAMBIO DE DOMICILIOS: El domicilio procesal subsiste mientras no se constituya uno nuevo y el real también mientras no se denuncie su cambio. Se mantienen inalterables hasta la terminación del juicio por sentencia o resolución o por los otros modos de terminación pre vistos en la ley, y siempre que no deban llevarse a cabo medidas de ejecución, en cuyo caso continúan vigentes hasta su completa culminación. 3. NOTIFICACION: La constitución o renuncia posterior de un domicilio procesal o real diferente, que debe ser notificado por cédula, obviamente deja sin efecto el anterior. Mientras no se produzca la notificación del cambio de domicilio queda subsistente el anterior. 4. EDIFICIOS INEXISTENTES O DESAPARECIDOS: El Proyecto Mendonça en el Art. 54, 20. p trataba la situación especial de los edificios inexistentes, deshabitados o desaparecidos, o cuya numeración se alterare o suprimiere y no se hubiese constituido un nuevo domicilio, en cuyo caso, indicaba que con el informe de notificador se debía observar lo dispuesto sobre la constitución del domicilio en la secretaria del juzgado o tribunal. Menciono lo anterior por la indudable importancia práctica que reviste la efectiva solución de estos supuestos en que entran tallar la negligencia o mala fe que no deben ser óbices para la marcha normal del proceso. ART. 50.- MUERTE O INCAPACIDAD. Comprobado el fallecimiento o la incapacidad de quien actuare personalmente en juicio, el juez suspenderá la tramitación de éste hasta que comparezcan a tomar intervención los herederos o representantes legales, a cuyo efecto el juez los citará en sus domicilios, si fueren conocidos, o por edictos, en caso contrario. Antec.: CNC 50.- PM 55.Conc.: CPC 46; 47; 49; 64, incs. c) y e); 65; 133, inc. 11); 140.- CC 63; 67; 73; 89; 90; 524 y sgts.; 1006; 2000; 2443; 2446. 1. MODIFICACION DE LAS PARTES DEL PROCESO: Se produce cuando se opera un cambio en la composición de las partes originarias del proceso como consecuencia de su reemplazo por otra persona distinta. A los efectos de una mayor comprensión corresponde formular el siguiente distingo. 1.1. Sucesión de parte: Durante la tramitación del proceso pueden producirse el fallecimiento (real o presunto) o la incapacidad de alguna de las partes, en cuyos supuestos se suspende la tramitación del mismo, sin que ello importe la interrupción del juicio. Ocurrida alguna de las circunstancias señaladas, el proceso queda suspendido, no pudiéndose ejecutar en el mismo, actos válidos -salvo los que tengan por objeto alguna medida precautoria hasta tanto se notifique al sucesor o representante para que dentro del plazo que el juez le fije comparezca a tomar intervención asumiendo la calidad de parte. Producida la muerte de alguna de las partes el heredero del causante ocupa su lugar en el proceso, continuándose con el la tramitación del proceso, de acuerdo con el Art. 2446 del C. Civil que dice: “Desde la muerte del causante, sus herederos le suceden en sus derechos efectivos y en los eventuales. Son poseedores de lo que su autor poseía aun antes de ejercer efectivamente el derecho sobre las cosas hereditarias. El heredero que sobrevive un sólo instante al causante transmite la herencia a sus propios herederos”. Silos herederos son varios y la herencia se encuentra en esta-I do de indivisión todos los herederos tienen el derecho de asumir la calidad de parte en lugar del causante, en este caso deben unificar su representación siempre que ello sea posible de conformidad al Art. 65 del CPC. La doctrina (CARNELUTTI) considera que la sucesión universal tiene incidencia procesal no sólo en el caso de fallecimiento, sino en general cuando se produce la extinción de la parte, v.g.: fusión de sociedades. Las personas jurídicas extinguidas continúan teniendo capacidad para ser partes porque la extinción o disolución de las mismas no produce la pérdida de su personalidad jurídica, la cual continúa subsistiendo al sólo efecto de concluir las operaciones pendientes y de liquidar el correspondiente patrimonio, de acuerdo con el Art. 1006 del C. Civil. Del mismo modo si la parte se torna incapaz le substituye su representante legal prosiguiéndose el juicio. El precepto procesal contempla sólo el caso de la parte (activa o pasiva) que actúa personalmente en el proceso, pues la muerte o incapacidad de la parte representada en juicio por apoderado constituye un supuesto distinto contemplado en el Art. 64, inc. e) del CPC. También es distinto el hecho de la muerte o inhabilidad del apoderado contemplado en el mencionado Art. 64, inc. f) del CPC. 1.2. Substitución de parte: Se produce en el caso de la substitución a título singular de la parte, que se origina como consecuencia de la enajenación o cesión de la cosa o derecho en litigio. Producida la enajenación del bien objeto del pleito el enajenante o cedente continúa actuando en el proceso en nombre propio y con un interés ajeno, el del adquirente. Este no puede intervenir como parte principal sin el consentimiento de la otra parte (Principio <perpetuatio legitimationis>), en razón de que la sentencia que se dicte debe referirse al momento en que se trabó la litis por demanda y contestación, no pudiendo los hechos posteriores modificarla o alterarla, salvo que exista conformidad de las partes originarias y se produzca la exclusión (extromisión) del sustituido por el sustituyente. En este sentido el Art. 90, 3a. p. del CPC, establece: “Mediando acuerdo de parte, podrá operarse la substitución procesal del citante por el citado, cuando aquél fuere el demandado”. Véase el comentario al Art. 95 del CPC numeral 1. En el supuesto de que la contraparte se oponga a la intervención del adquirente o cesionario como parte principal, el proceso debe continuar con el enajenante o cedente, quien asume la calidad de substituto procesal, dado que al producirse la transmisión del bien o derecho litigioso perdió su calidad de titular de la rela- ción jurídica substancial. Siendo así, carece de facultades para realizax- cualquier acto procesal que importe una disposición del derecho del sustituido v.g.: allanamiento, desistimiento, confesión. 2. EFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES ANTERIORES: Cualquiera fuere la forma de modificación de las partes del proceso (sucesión o substitución), el reemplazante se incorpora al proceso en el estado en que éste se encontraba en el momento de su intervención, siendo eficaces todos los actos cumplidos hasta ese momento. CAPITULO II DE LOS DEBERES DE LAS PARTES ART. 51.- BUENA FE Y EJERCICIO REGULAR DE LOS DERECHOS. Las partes deberán actuar en juicio con buena fe, y no ejercer abusivamente los derechos que les conceden las leyes procesales. Anfec.: CNC 51.- PM 56.- CPCC 53, in fine. Conc.: CPC 52 al 56; 62, inc. a); 300.-CC 299, inc. c); 372; 1994.-CPP 112.- Ley 635 que Reglamenta la Justicia Electoral 43, in fine.-Ley 1084/97 de Enjuiciamiento de Magistrados 17; 22; 34.1. PRINCIPIO DE MORALIDAD: La norma procesal se halla basada en el Principio de moralidad, comprensivo de los Principios de buena fe, lealtad, veracidad y probidad, que consiste en el conjunto de reglas de conducta presididas por el imperativo ético a que deben ajustar su actuación en el proceso todos los que en él intervengan: jueces, partes, terceros, abogados, procuradores, funcionarios judiciales, etc... 2. OBJETO: El presente Capítulo II tiene como propósito adecuar el proceso a la naturaleza de sus fines, evitando actuacione5 arbitrarias, maliciosas o temerarias. Constituye la innovación más trascendente y de mayor importancia que trae este Código Procesal cuyo mérito, además, consiste en haber ensamblado un sistema orgánico de Artículos que comprende este Capítulo II del Título III, y que también se consubstancia y engrana con el Principio de buena fe que campea a todo lo largo y ancho del nuevo Código Civil que lo consagra y lo enarbola como bandera y lo defiende como un escudo, en congruencia con aquél “equilibrio” del cual hablé al comentar el Art. 15 del CPC, todo lo cual busca armonizar la actuación de los jueces y de las partes en un contexto de eficiencia, responsabilidad y moralidad. Los litigantes y sus abogados tienen la obligación de actuar en juicio con buena fe y no ejercer abusivamente los derechos, por una parte, y por la otra, los jueces tienen, también, el deber de prevenir y sancionar todo acto contrario a la lealtad, probidad y buena fe. 3. MORALIZACION DEL PROCESO: El Código Procesa Civil no permaneció ajeno al movimiento doctrinario y legislativo encaminado a moralizar el proceso, mediante el combate a la inmoralidad, la deslealtad, la improbidad, en suma ala mala fe. Todo ello, finalmente, no viene a ser otra cosa que la ancestral lucha entre el bien y el mal, conforme podemos comprobar ya existente en textos jurídicos de antigua data como la Partida 3, Título XXII Ley 8, que decía: “Los que maliciosamente, sabiendo que no tienen derecho a una cosa, mueven pleitos a otros sobre ella causándoles gastos y molestias, es conveniente no quedan sin pena para escarmiento de los demás”. La vigencia de la regla moral en el proceso impide la utilización del mismo con fines fraudulentos. El Principio de la defensa en juicio, esgrimido por algunos, no debe hacernos olvidar que proceso es un debate dialéctico, en el cual el contendor tiene derecho a utilizar todos los medios legales posibles sin violar nunca imperativo ético. ART. 52.- MALA FE. Reputase litigante de mala fe, a quién: a) omita o altere manifiestamente la verdad de los hechos; b) provoque o consienta el diligenciamiento de medidas cautelares decretadas a su pedido, en forma evidentemente innecesaria o excesiva y no adopte en tiempo oportuno medidas eficaces para evitarlo; y c) use el proceso con el fin de conseguir un objeto o beneficio ilícito. La enumeración precedente es taxativa. Antec.: CNC 52.- CPCC 53. in fine. Conc.: CPC 51; 53 al 56; 140, ler. p. in fine; 202; 446; 698, la. p.; 792.CC 372.- CPP 114.1. CONCEPTO: La mala fe procesal consiste en la conducta legalmente sancionada del que actúa en juicio convencido de su sinrazón, en daño de la justicia. La mala fe procesal se sintetiza en la conciencia que tiene el <improbus litigator> de su propia sinrazón. 2. ENUMERACION: Nuestra ley procesal no ha recurrido aquí a un <standard jurídico> para precisar la figura sino que, por el contrario, en una enumeración que la califica expresamente de taxativa, expone en tres incisos los casos en que queda configurada la mala fe procesal. 2.1. Omisión o alteración de la verdad: La omisión o alteración de la verdad de los hechos puede producirse en cualesquiera de las distintas etapas del proceso: demanda, contestación, reconvención, oposición de excepciones, prueba, incidentes, etc., v.g. la atribución de un domicilio manifiestamente falso o que dice ignorar (Art. 140, 2o. p. CPC), la negativa de la autenticidad de la firma, que luego resulta auténtica (Art. 446 CPC), etc... 2.2. Medidas cautelares: Las medidas cautelares decretadas en los procesos deben razonablemente estar acordes con el fin que persiguen, sin que con ellas se tengan que producir innecesariamente daños que pudieron ser evitados. La justa medida es aquí la regla. No debe pecarse por exceso, porque ello producirá un daño que como tal debe ser reparado; ni tampoco por omisión, en cuyo caso la medida cautelar resultaría inocua. 2.3. Fraude procesal: Existe fraude procesal, en términos generales, cuando se utiliza el proceso con el propósito de obtener un provecho ilícito. El tercer inciso de la norma se relaciona y refiere al tema del fraude procesal, que trato al considerar el Art. 409 del CPC, al que me remito. ART. 53.- EJERCICIO ABUSIVO DE LOS DERECHOS. Ejerce abusivamente sus derechos, la parte que en el mismo proceso: a) haya promovido dos o más impugnaciones de inconstitucionalidad, rechazadas con costas; b) haya promovido y perdido tres incidentes con costas; c) fuere sancionada más de una vez con medidas disciplinarias; y d) formule pretensiones o alegue defensas que, juzgadas, resulten manifiestamente desprovista de fundamento o innecesarias para la declaración o defensa del derecho. Antec.: CNC 52.- PM 103.- CPCC 53, in fine.- Conc.: CFC 17; 51; 52; 54 al 56; 180; 192; 202; 215; 223; 235; 439; 460, 511, 519, 527, 538, 556, 565, 624, 636, 640, 642, 646, 653, 673, 683; 686.- CC 372.1. CONCEPTO: Existe abuso del derecho (en sentido procesal) cuando de manera excesiva y vejatoria so pretexto de ejercer un derecho procesal, se causa un perjuicio, sin que ello sea necesario para el ejercicio de la defensa. A los litigantes no le esta permitido la utilización arbitraria de los medios procesales que la ley les otorga, contraponiéndolos a los fines del proceso, obstaculizando su curso, dilatándolo sin fundamento o faltando a los deberes de lealtad, probidad y buena fe. El abuso puede darse por acción y por omisión. Lo comete aquél que se resiste indebidamente a una pretensión legítima, o deduce excepciones sin exteriorizar el menor propósito de probarlas, o incidentes que tengan por único fin la obstrucción sistemática del curso del proceso. 2. ENUMERACION: La norma en los incisos a), b) y c) hace referencia a concretas y taxativas condiciones que se deben cumplir para que la conducta del litigante pueda hallarse incursa en la causal de abuso del derecho. En el inc. d), sin embargo, se establece un <standard jurídico> (patrón axiológico), un elástico arbitrio librado a la interpretación judicial. La inconducta, en cualquiera de las formas previstas, debe darse en un mismo proceso. ART. 54.- OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR LA DECLARACIÓN. En cualquier etapa del proceso y en cualquier instancia, antes que se dicte resolución, podrá requerirse que en la decisión el magistrado se pronuncie sobre la mala fe o el ejercicio abusivo del derecho. Antec.: CNC 54.Conc.: CPC 51 al 53; 55; 56.1. OPORTUNIDAD: La norma establece un momento tope para que la parte que se sienta afectada por la mala fe o el ejercicio abusivo del derecho utilice la facultad conferida: antes de que se dicte resolución en el proceso. 2. DISTINCION: Deben diferenciarse dos supuestos de inconducta: la prevista y sancionada en el presente Capítulo y la que se halla regida por el Art. 17 del CPC. La causa o motivo que origina la sanción procesal o pena es distinta en ambos supuestos. 2.1. En el primer supuesto, corresponde que el juez analice la conducta procesal del litigante en su conjunto (uso del proceso con el fin de conseguir un objeto o beneficio ilícito, formulación de pretensiones o defensas que juzgadas resulten manifiestamente desprovistas de fundamento o innecesarias para la declaración o defensa del derecho, etc.) o que constate el cumplimiento de las condiciones precisamente determinadas en la ley (haber promovido dos o más impugnaciones de inconstitucionalidad rechazadas con costas, haber deducido y perdido tres incidentes con costas, etc.) La sanción de la mala fe o abuso del derecho funciona a pedido de parte y el juez debe considerarla con motivo de resolver el incidente o la cuestión principal. 2.2. En el segundo supuesto, la inconducta está referida a las medidas disciplinarias; es decir, a las faltas o incorrecciones cometidas por los litigantes, sus abogados o procuradores u otra; personas contra la dignidad o autoridad del magistrado, los otro litigantes, abogados o procuradores, o funcionarios, o a la alteración del buen orden y decoro que debe guardarse en las actuaciones judiciales. La sanción por las faltas o incorrecciones son aplicadas generalmente de oficio por el Juez, si bien es cierta que las mismas pueden ser denunciadas por el afectado. Por lo general son establecidas en una resolución expresa y fundada referida exclusivamente al tema, que puede dictarse en cualquier etapa del proceso en forma independiente de la cuestión principal o incidental. Por regla general, en caso de duda el juez debe abstenerse de: aplicar sanciones. La resolución debe ser fundada y tener apoyo en las constancias de autos. ART. 55.- RESPONSABILIDAD CONJUNTA. Los profesionales que hayan intervenido como apoderados o patrocinantes, serán responsables conjuntamente con sus representantes (*) patrocinados, por las consecuencias emergentes de la admisión de la mala fe o del ejercicio abusivo de derechos, salvo que de las constancias de los autos respectivos resulte que el motivo en el cual se fundó la imputación, no le sea atribuible y así se declare. Antec.: CNC 55.Conc.: CPC 51 al 54; 56; 196.- COJ 94.- CC 372; 495 y sgtes.; 510.Ley 1376/88 de Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores 31.1. OBJETO: La norma persigue el loable fin de moralizar el ejercicio de la profesión de abogado, imponiéndole a éste la responsabilidad conjunta con su representado o patrocinado por las consecuencias de la declaración de la mala fe o del ejercicio abusivo del derecho. Los abogados deben ser los primeros colaboradores del juez en el juzgamiento de los juicios para que el proceso pueda efectivamente servir a la tutela de los derechos con el dictado de una sentencia justa. Siendo así, no resultaría admisible la alegación del desconocimiento de la falsedad o inexistencia de los hechos decisivos para la resolución de la causa. Todo esto sin detrimento de la misión institucional del abogado que es la de defender. Para ello podrá utilizar ampliamente los atributos de su habilidad y talento, debiendo contar con amplias * En la redacción del Art. 55 del CPC donde dice; representantes; debe decir; representados. oportunidades para cumplir su función. Esta es la razón de que en caso de duda el juez debe optar por abstenerse de aplicar sanciones. 2. MORALIZACION DEL EJERCICIO DE LA ABOGADA: En esta misma línea de moralización del ejercicio profesional del derecho se inscribe la Ley 1376, Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores, cuando en el Art. 31 prescribe: “No procederá la regulación de honorarios en favor del profesional apoderado o patrocinante de la parte que hubiera incurrido en plus petitio manifiesta, declarada en la sentencia. Tampoco procederá la regulación cuando por resolución fundada, el juez o tribunal califique de negligente la conducta observada por el profesional, lo reputase litigante de mala fe o que hubiese ejercitado abusivamente los derechos. A los efectos de la regulación no serán considerados los escritos o trabajos notoriamente inoficiosos”. El abogado debe significar con su actuación que es una garantía para el debido ejercicio y cumplimiento de los derechos y no un mero instrumento para lesionar los legítimos derechos de las personas. 3. OBLIGACION SOLIDARIA: La obligación que resulta de la admisión de la mala fe o del ejercicio abusivo del derecho es solidaria, de acuerdo con el Art. 1841 del C. Civil. En consecuencia, los profesionales que han intervenido en el juicio -como apoderados o patrocinantes- responden solidariamente con sus representados del pago de la totalidad de la misma. Para que los profesionales puedan quedar eximidos de la obligación son necesarias dos condiciones: a) que no le sea atribuible el motivo que sirvió de fundamento a la imputación, v.g.: el abogado actuó en base a datos o documentos suministrados por su cliente que no resultaron verdaderos o auténticos y b) que exista declaración judicial expresa que -en atención a lo anterior- así lo establezca. El que pagó la totalidad tendrá acción de repetición contra los otros responsables, siendo entre los mismos la obligación simplemente mancomunada (Arts. 495 y sgtes. del C. Civil). ART. 56.- SANCIONES EN CASO DE MALA FE O EJERCICIO ABUSIVO DE LOS DERECHOS. Sin perjuicio de otras sanciones que pueda prever la ley, la admisión de mala fe o del ejercicio abusivo de los derechos importará una presunción «juris tantum» contra la parte a la que se imputen, cuando haya duda sobre el derecho invocado, o insuficiencia de prueba. Aunque la parte culpable de mala fe o ejercicio abusivo de los derechos resulte vencedora en lo principal, serán a su cargo las costas del proceso. Los jueces y tribunales, al regular los honorarios de los letrados de la parte contraria, los aumentarán hasta el cincuenta por ciento, según la gravedad de los hechos. La parte perjudicada podrá, además, responsabilizar a la otra por los daños y perjuicios, conforme con lo dispuesto por el Código Civil. Antec.: CNC 56.- PM 103.Conc: CPC 51 al 55; 192; 193; 196; 300.- COJ 94.- CC 372; 1833 y sgtes.- CPP 114.- Ley 635 /95 que Reglamenta la Justicia Electoral 43, 2a, p. 1. PRINCIPIO DE MORALIDAD: La firme intención del legislador de moralizar el proceso se manifiesta en toda su amplitud en la norma que nos ocupa. 2. FUENTE DE CONVICCION JUDICIAL: El Artículo sub examine en su primer párrafo establece que la inconducta procesal será fuente de convicción judicial, mediante el establecimiento de una presunción iuris tantum que afecta a la parte declarada Litigante de mala fe o abusiva en el ejercicio del derecho. La inconducta procesal cuando reviste las características de gravedad y ejercicio sistemático, pasa a constituirse en un fuerte indicio de la sinrazón de la pretensión sostenida y origina el funcionamiento de la presunción. Siendo así, en caso de duda sobre el derecho invocado o insuficiencia de prueba el juez deberá resol- ver la materia del pleito en contra del litigante que actuó de mala fe o incurrió en el ejercicio abusivo del derecho. No obstante, cualquier actuación no puede ser considerada inconducta. Así, no será suficiente el mero vencimiento, ni la sola Circunstancia de que una pretensión no fuere acogida para que se configure la mala fe o el ejercicio abusivo del derecho, sino que es necesario el haber tenido una actuación procesal sin apoyo fáctico o jurídico, que se traduzca en pretensiones o defensas cuya injusticia o falta de fundamento no puedan soslayarse de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad. 3. COSTAS: La disposición procesal, en el segundo párrafo, primera parte, consagra otra consecuencia: las costas del juicio estarán a cargo del improbus litigator- aunque el mismo sea el vencedor del pleito. Además, sin requerimiento de parte, al regular los honorarios, el juez tiene el deber -de acuerdo a la importancia y gravedad de los hechos violatorios del Principio de moralidad- de imponer como agravante un aumento de hasta el cincuenta por ciento de los honorarios de los letrados de la parte contraria, cuya determinación se deja librada al arbitrio del juez o tribunal dentro del tope legal mencionado. 4. MONTO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS: El in fine de la norma deja abierta a la parte perjudicada la facultad de reclamar, mediante el proceso de conocimiento ordinario, la fijación del monto indemnizatorio. La pretensión se referirá exclusivamente al “quantum”, en razón de que el hecho generador del derecho quedó establecido e inmutable al ejecutoriarse la resolución condenatoria. 4.1. Competencia: En virtud de la conexidad existente, el juez competente debe ser el de la causa en la que se declaró la mala fe o el ejercicio abusivo del derecho. CAPITULO III DE LA REPRESENTACION PROCESAL ART. 57.- JUSTIFICACIÓN DE LA PERSONERIA Y CONSTITUCION Y DENUNCIA DE DOMICILIO. La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste, cumplir con lo dispuesto en el artículo 47 y denunciar el domicilio real de la persona representada. Antec.: CNC 57.- PM 59.- CPCC 14.Conc.: CN 15; 16; 17, inc. 5; 133.- CPC 46 al 49; 58 al 66; 118; ler. p.; 792.- COJ 87; 88.- CC 343 al 349; 700, inc. f) la. p.; 880 y sgtes.- Ley 1/92 de Reforma Parcial del C. Civil 38, la. p.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 40; 41.- Ley 1376/88 Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores 6.Ley 154/ 69 de Quiebras 33.1. PRINCIPIO DE LIBERTAD DE REPRESENTACION: La Constitución y los Códigos Procesal Civil y de Organización Judicial sustentan el Principio de la libertad en materia de representación. Siendo así, las personas capaces pueden hacerse o no representar en juicio. Cuando la persona física actúa por sí (en ejercicio de su propio derecho) el patrocinio de abogado es obligatorio para todo asunto judicial o administrativo y “ni los jueces o tribunales, ni las autoridades administrativas, darán curso a presentación alguna que. no se ajuste a lo dispuesto en este artículo”, expresa el Art. 65 de la Ley 1376 de Arancel de Abogados y Procuradores concordante con el Art. 88 del COJ, que exceptúa de dicho patrocinio obligatorio a “las actuaciones ante la Justicia de Paz y las del recurso de Habeas Corpus y de Amparo y otros casos establecidos por leyes especiales”. 2. REPRESENTACION CONVENCIONAL: La representación convencional queda configurada cuando la parte 0pta por hacerse representar por otra persona en el proceso, lo cual es jurídicamente posible en virtud de lo dispuesto en el Art. 343, la. p. de C. Civil, que expresa: “Podrán celebrarse por medio de representantes los actos jurídicos entre vivos”. La representación en juicio en forma exclusiva deberá ser ejercida por abogado o procurador matriculado, de acuerdo con los Arts. 6, de la Ley 1376/88 y 87, 2° p. del COJ. Este último preceptúa: “Fuera de estos casos (se refiere al supuesto de la persona física que bajo patrocinio de abogado realiza la gestión personal de sus derechos, o de sus hijos cuya representación tenga) quien quiera comparecer ante los Juzgados y Tribunales de la República deberá hacerse representar por procuradores o abogados matriculados”. La representación convencional se halla regulada por las disposiciones que atañen al mandato en los Arts. 880 y sgtes., del C. Civil. El poder debe ser formalizado en escritura pública, de conformidad al Art. 700, inc. f) la. p. del C. Civil, salvo que la ley autorice Otra forma de instrumentación para determinados asuntos, v.g.: juicios laborales, convocatorias de acreedores y quiebras, etc. Tampoco será necesario el otorgamiento de poder cuando se trate de deducir la garantía constitucional del 1-jabeas Corpus, de conformidad al Art. 133 de la Constitución. 3. REPRESENTACION LEGAL: La representación legal se produce cuando existen personas físicas procesalmente incapaces, por estar sometidas a una incapacidad de hecho. Las mismas deben actuar en juicio a través de los representantes necesarios que la ley les otorga: padres, tutores o curadores; estos pueden, a su vez, designar representantes convencionales. El Código de la Niñez y la Adolescencia dispone que la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia será parte esencial y legítima en los juicios de patria potestad, tutela y adopción. En los demás procesos judiciales en que hubiere que precautelar intereses del niño o adolescente, deberá intervenir cuando éste no tuviere defensor particular (Art. 162). (Ver Arts. 158 al 166 de la Ley 1680/01). 4. PERSONAS JURIDICAS: Las personas jurídicas u otras entidades colectivas, aunque tienen capacidad procesal, necesariamente deben ser representadas cuando deban actuar en juicio (Art. 87, 2a. p. del COJ) por procuradores o abogados matriculados, los que deben hallarse debidamente apoderados por los órganos de gestión instituidos en sus leyes o estatutos. En dicho mismo sentido el Art. 46, 2a. p. del CPC, dispone: “Las personas jurídicas sólo podrán intervenir mediante mandatario profesional matriculado”. 5. COMUNIDAD CONYUGAL: La representación legal de la comunidad conyugal corresponde a ambos cónyuges conjuntamente, de conformidad al Art. 38, la. p. de la Ley 1/92 de Reforma Parcial del Código Civil. 6. PERSONERIA: En materia procesal se denomina persone-ría (voz derivada de personero que significa representante) al derecho que tiene una persona de realizar en nombre propio o en nombre de un tercero actos procesales válidos en un proceso. Cuando una persona se presenta en un juicio por un derecho ajeno, sea que ejerza una representación legal o convencional, debe acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que invoca, a los efectos de intervenir en representación de la parte en el proceso. La presentación de los documentos puede ser suplida con la mención del lugar en el que se encuentren y el pedido de que se recaben copias autenticadas, que deberán ser adjuntadas al proceso. 7. CONSTITUCION Y DENUNCIA DE DOMICILIOS. REMISION: La parte final de la norma se refiere al cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 47 del CPC relativo a la constitución de un domicilio procesal, debiendo, también, denunciar el domicilio real de la persona representada, cuestiones estas a las que me he referido con motivo del tratamiento de los Arts. 47 al 49 del CPC, a lo que me remito. ART. 58.- PATROCINIO OBLIGATORIO. EXCEPCIONES. El patrocinio obligatorio se regirá por lo dispuesto en los artículos, 87 y 88 del Código de Organización Judicial. No será necesario el patrocinio letrado cuando se actuare para la recepción de órdenes de pago y para solicitar declaratoria de pobreza. Antec.: CNC 58.- PM 68.Conc.: CPC 46; 57; 59 al 66; 589; 604; 792.- COJ 87; 88.- Ley 1376/88 Arancel de Abogados y Procuradores, 6.1. REGLA GENERAL: De acuerdo al carácter público que ostenta el proceso, el Artículo consagra como regla la obligatoriedad de la defensa letrada, lo cual resulta necesario y conveniente para coadyuvar al normal y eficiente desarrollo de las actuaciones procesales. El Art. 6 de la Ley 1376/88 de Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores, dispone: “Es obligatorio el patrocinio de abogado en todo asunto propio judicial o administrativo, la representación por mandato será ejercida por abogado o procurador matriculado. Ni los jueces o tribunales, ni las autoridades administrativas, darán curso a presentación alguna que no se ajuste a lo dispuesto en este artículo”. Señala COUTURE que un buen abogado ahorra al juez la más enojosa de todas sus fatigas: la de desentrañar del fárrago de cues- tiones torpemente propuestas por el litigante, que no sabe cómo defenderse, aquellos puntos que son esenciales en la decisión. Por eso -continúa- el mejor abogado es, sin duda, aquel capaz de hacer de sus escritos lo que un autor llama «el proyecto de sentencia que su parte espera. La norma menciona los Arts. 87y 88 del COJ, a los cuales me referí al comentar el Art. 57 de este Código, al que me remito. 2. EXCEPCIONES: La segunda parte del Artículo, establece dos casos de excepción a la regla del patrocinio obligatorio: 2.1. Para la recepción de órdenes de pago, indebidamente denominados en nuestro medio «cheques judiciales». 2.2. Pan solicitar declaratoria de pobreza, lo que se justifica por motivos obvios. 2.3. De igual manera, de acuerdo con el Art. 88, 2a. p. del COJ, quedan exceptuadas de este deber «las actuaciones ante la Justicia de Paz y las del recurso de Rabeas Corpus y de Amparo y otros casos establecidos por leyes especiales». ART. 59.- FALTA DE FIRMA DE LETRADO. Se tendrá por no presentado y se devolverá al interesado, sin más trámite el recurso, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado no la tuviere. Antec.: CNC 59, 1er. p. la. p.- PM 69, 1er. p. 1a. p. Conc.: CPC 57; 58; 106.- COJ 87; 88; 792.- Ley 1376/88 Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores 6. 1. OBJETO: La obligatoriedad de la firma de letrado - que implica el asesoramiento técnico profesional -tiene por objeto asegurar el buen orden y la eficiente substanciación de los procesos. 2. SANCION: La norma procesal establece la sanción aplicable a la falta de cumplimiento del patrocinio obligatorio dispuesto por nuestras leyes procesales. Dispone que sin más trámite ni recurso se devuelva y se tenga por no presentado todo escrito que se presente en juicio sin firma de letrado. Su presentaci6n en la forma apuntada, consecuentemente, no producirá ningún efecto procesal. v.g.: suspensión o interrupción de los plazos. 3. ALCANCE: El precepto rige cuando la parte actúa personalmente, vale decir, sin apoderado y, con mayor razón, cuando lo hace mediante mandatario. ART 60.- REPRESENTACIÓN SIN MANDATO. En casos urgentes podrá admitirse la comparecencia en juicio sin los instrumentos que acrediten la personalidad, pero si no fueren presentados y no se ratificare la gestión dentro del plazo de treinta días, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagad las costas causadas, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños ocasionados. Para asegurar su responsabilidad, el gestor debe ofrecer caución suficiente y formalizará en el plazo que le fije el juez. Antec.: CN/67.- CNC 60.- PM 61.Conc.: CN 133; 134.- CPC 57; 61; 145; 704.- CC 347; 1808 al 1815. 1. CONCEPTO La disposición se refiere a la actuación de la persona, denominada gestor (“falsus procurator” o gestor oficioso), que sin tener mandato o siendo este Insuficiente, interviene en un juicio o realiza actos procesales en representación de otro. La institución tiene su antecedente en el Derecho Romano en donde era conocida con el nombre de «cautio de rato et grato» (de aprobación y agradecimiento) de donde pas6 a la antigua legislación española de las Partidas y ahora es admitida en nuestro derecho procesal, si bien antes la Constitución de 1.963 ya la había recepcionado en los Arts. 77 y 78 para los casos de Habeas Corpus y Amparo, lo cual se mantiene en la actual Constitución en los Arts. 133 y 134. 2. REQUISITOS: El Artículo sub examine exige el cumplimiento de dos extremos: 2.1. Urgencia: Sólo puede ser admitida la representación sin mandato en los casos urgentes. La urgencia del caso debe tener carácter objetivo, debiendo surgir manifiesta sin que sea necesario producir prueba al respecto. La interpretación, por tratarse de una norma de excepción, debe ser restrictiva. 2.2. Caución: Es requisito inexcusable el ofrecimiento de una garantía o cauci6n suficiente, la cual será calificada por el juez quien, a su vez, fijará el plazo dentro del cual deberá efectivizarse. Véase comentario al Art. 704 del CPC. 3. ALCANCE: Puede darse en cualquier clase de proceso y es aplicable a cualquier tipo de representación sea ella voluntaria o necesaria. Rige tanto para la iniciación del proceso como para cualquier otro acto procesal en un proceso en Marcha. 4. PLAZO; El plazo de treinta días señalado por la norma comentada para presentar los documentos que acrediten la personalidad y la ratificación de la gestión realizada, es un plazo procesal perentorio e improrrogable. 5. RATIFICACION: Mediante la ratificación la parte asume y hace propios los actos ejecutados por el gestor que actuó sin poder suficiente. La ratificación equivale a la representación, dispone el Art. 347, la. p. del C. Civil en concordancia con el Art. 1814, 1a. p. de dicho cuerpo legal, que preceptúa: “La ratificación del interesado produce los efectos del mandato conferido al tiempo de La iniciación de la gestión”. La consecuencia de la falta de ratificación será la nulidad de lo actuado que como toda nulidad procesal es relativa, siendo a cargo del gestor las costas causadas como resulta lógico suponer, y sin perjuicio de la responsabilidad por los daños causados. Si la gestión es ratificada, el gestor tiene derecho a hacer regular y cobrar honorarios. ARt 61.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DEL PODER Y ADMISIÓN DE LA PERSONERÍA. Presentado el poder y admitida su personería, el apoderado asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él personalmente los practicare. Antec.: CNC 61.- PM 62.- CPCC 16.Conc.: CPC 55; 56; 62; 63; 64, inc. 2); 244, inc. b); 792.- COJ 96.C.C. 880 y sgtes. 1. EFECTOS: En el proceso civil el mandato judicial produce efecto desde que el mandatario se presenta al juicio. Procesalmente la presentación del apoderado en el juicio significa la aceptación del mandato. Siendo así, la citación y el emplazamiento para contestar la demanda realizados al apoderado del demandado que aún no ha comparecido al juicio no produce efectos en su contra. El poder debe ser suficiente. Si no lo es la ulterior ratificación del poderdante suple la deficiencia, aunque no exime el pago de las costas, cuando ello dió motivo a la excepción previa de falta de personería (Art. 224, inc. b) CPC), no obstante ésta no haya prosperado como consecuencia de la ratificación. La presentación del mandato a los autos exterioriza la aceptación del mismo, por parte del apoderado, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 881 del C. Civil aplicable al caso, que expresa: "La aceptación del mandato puede resultar del cumplimiento de los actos encomendados al mandatario. Se la presumirá cuando aquél a quien se propone, reciba el instrumento de un poder para cumplirlo, o los objetos o valores que se refieren a él, sin declinar el ofrecimiento. Si el negocio encargado al mandatario fuere de los que por su oficio o su modo de vivir aceptare regularmente, deberá tomar, aun cuando se excusan, las providencias conservatorias urgentes que exige el negocio". 2. PERSONERIA: La admisión de la personería del apoderado en el proceso se produce con el dictado de la providencia que constituye al compareciente en calidad di apoderado o, en el caso de haberse controvertido su presentación, cuando queda firme la resolución desestimatoria de la excepción dilatoria de falta de personería, que hubo de haberse opuesto con carácter previo (Art. 224, Inc b) CPC). 3. CONSECUENCIAS: El apoderado, una vez cumplidas las condiciones requeridas por el Articulo: presentación del poder y admisión de la personería, asume las responsabilidades contenidas en el Art .62 del CPC y en el Art. 96 del COJ, que dispone: "Los abogados y procuradores responderán a sus mandantes de los perjuicios que les causaren por falta, descuido, negligencia o infidelidad en el desempeño de su mandato". A su vez, será conjuntamente responsable con su representado, cuando haya intervenido como apoderado o patrocinante, por las consecuencias emergentes de la admisión de la mala fe o del ejercicio abusivo de derechos, de acuerdo con las previsiones establecidas en los Arts. 55 y 56 del CPC, a los que me remito. ART. 62.- DEBERES DEL APODERADO. El apoderado tiene la obligación de: a) cumplir los deberes establecidos para las partes; y b) seguir el juicio mientras no haya cesado su personería. Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se le hagan, incluso las de sentencias definitivas, tendrán la misma fuerza que si se hicieren al poderdante, sin que le sea permitido pedir que se practiquen con éste. Exceptúanse los actos que por disposición de la ley deban ser notificados personalmente a la partes. Antec.: CNC 62.- PM 63.- CPCC 16, in fine; 17.Conc.: CPC 51 al 56; 61; 63; 64, inc. e); 133.- COJ 96.- CC 1833 y sgtes.- CP 306; 313.1. PRINCIPIO DE MORALIDAD: El Artículo contiene dos reglas de distinta naturaleza. La primera, contenida en el inc. a), se halla constituida por la exigencia de observar una determinada conducta, en virtud de la cual el apoderado debe actuar en juicio de buena fe y no abusar del derecho; vale decir,, tiene el deber de cumplir, en el ejercicio de su función, con el Principio de moralidad, el cual está compuesto por los de lealtad, probidad y veracidad. 2. CARGAS PROCESALES: La segunda regla, proviene del Inc. b) que le impone el deber de seguir la tramitación del proceso mientras subsista su personería y se refiere a las cargas procesales cuyo cumplimiento constituye un Imperativo de su propio interés, v.g.: interponer los recursos pertinentes contra las resoluciones que la sean desfavorables; presentar escritos con su firma; oponer excepciones, cuando correspondan y sus contestaciones; presentar alegatos; expresar agravios; redíctar los pliegos de posiciones e interrogatorios; y, en general, cumplir en los plazos y con los requisitos legales los actos procesales a su cargo. El incumplimiento de tas cargas procesales tiene el efecto de producir consecuencias desfavorables a su derecho. 3. DEBERES: El apoderado y el patrocinante tienen deberes con: 3.1. Su cliente, a quien debe orientar y asistir, de acuerdo con la técnica jurídica que aconseje la naturaleza de la cuestión. Debe poner toda su capacidad y diligencia en la defensa de los intereses de su representado. El abogado responderá a su mandante por el mal ejercicio de sus funciones profesionales, de acuerdo con los términos del Art. 96 del COJ, que dice: "Los abogados y procuradores responderán a sus mandantes de los perjuicios que les causaren, por falta, descuido, negligencia o infidelidad en el desempeño de su mandato". Véase los Arts. 306 y 313 del C. Penal. 3.1.1. Naturaleza de la responsabilidad: La responsabilidad de los abogados y procuradores respecto de sus clientes es contractual, sea su actuación judicial o extrajudicial. En relación a los daños que su actuación pueda producir a terceros su responsabilidad tiene carácter extracontractual. 3.1.2. Obligación de medio: El abogado que asume la dirección de un juicio no compromete una obligación de resultado. No garantiza el resultado del pleito. Su obligación es de medio, que consiste en poner toda su ciencia y diligencia en la defensa del derecho de su cliente. 3.2. El órgano jurisdiccional, observando una conducta coherente con el buen orden del proceso y la autoridad, la dignidad y decoro debidos al órgano judicial. 3.3. La parte contraria, debiendo actuar siempre con buena e, lealtad y probidad y evitar el ejercicio abusivo de los derechos. 4. CADUCIDAD DE INSTANCIA. REMISION: Véase comentario al Art. 172 del CPC numeral 8. 5. NOTIFICACIONES: Él in fine del Artículo, menciona la excepción a la regla de que las citaciones y notificaciones en el proceso se deben realizar con el apoderado. Se refiere a los su- puestos en los que por disposición de la ley las mismas deban ser efectuadas personalmente, consecuentemente si se las practica con el apoderado carecerán de validez. v.g. reconocimiento de documentos y firmas, absolución de posiciones, etc... ART. 63.- ALCANCE DEL PODER. EJ poder conferido para un proceso determinado, cualesquiera sean sus términos, comprende la facultad de interponer recursos legales y seguir todas las instancias. También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejecutar todo acto procesal, excepto aquellos para los cuales la ley requiera facultad especial, o se hubieran reservado expresamente en el poder. Antec.: CNC 63.- PM 64- CPCC 18.Conc.: CPC 61; 62; 224, inc. b); 792.- CC 343 al 349; 884; 904.1. ALCANCE: El Artículo se aplica a: 1.1. Los poderes generales: Otorgados para intervenir en todos los procesos iniciados o a iniciarse por o frente al mandante. 1.2. Los poderes especiales: Que se confieren para uno o más procesos determinados. 2. EXCEPCIONES: Los casos de excepción contemplados en la norma son: 2.1. Cuando la ley previene los supuestos en que es necesario poder especial o cláusula especial, v.g.: transigir; prorrogar competencia («jurisdicción» dice el texto legal); renunciar al derecho de apelar; renuncia gratuita; remisión; quita de deudas, a no ser en caso de concurso del deudor; recibir en pago lo adeudado al mandante, a menos que el cobro pueda considerarse como medio para ejecutar el mandato; etc. (Art. 884 CC). 2.2. Cuando el poderdante en e) poder se hubiera reservado expresamente el ejercicio de determinados actos procesales. 3. REMISION: Son aplicables a la representación judicial las disposiciones del derecho común sobre la materia, establecidas en los Arts. 343 al 349 y 880 y sgtes., del C. Civil. Consecuentemente, la ratificaci6n equivale a la representación (Art. 347, la. p. CC); el mandatario podrá sustituir en otra persona La ejecución del mandato, respondiendo de la persona que hubiese elegido cuando no se le acordó aquella facultad (Art. 904 CC). ARt 64.- CESACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN. La representación de los apoderados cesa: a) por revocación expresa del mandato en el proceso. En este caso, el poderdante deberá comparecer por sí o constituir nuevo apoderado sin necesidad de emplazamiento o citación, so pena de continuarse el juicio en rebeldía. La sola presentación del mandante sin pedir reconocimiento de personería, no revea el poder; b) por renuncia, en cuyo caso el apoderado deberá, bajo pena de daños y perjuicios, continuar con las gestiones hasta que hubieren vencido el plazo que el juez fijare al poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijaci6n del plazo se hará bajo apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía. La resolución que así lo disponga deberá notificarse por cédula en el domicilio real del mandante; c) por haber cesado la personalidad con que litigaba el poderdante; d) por haber concluido la causa pan la cual se otorgó el poder; e) por muerte o incapacidad sobrevintente del poderdante. En tales casos se suspenderá la tramitación del proceso. El apoderado seguirá en ejercicio por el plazo que le fije el juez, a su pedido. Cuando el fallecimiento o la incapacidad hubiera llegado a conocimiento del mandatario, éste deberá hacerlo presente al juez o tribunal dentro del pino de diez días, bajo pena de perder el derecho de cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma sanción Incurrirá el mandatario que omita denunciar el nombre y domicilio de los herederos o del representante legal, si los conociere; y por muerte o inhabilidad del apoderado. En tales casos, se suspenderá la tramitación del juicio y el juez fijará al mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía. Antec.: CNC 64.- PM 65.- CPCC 19 al 21.Conc.: CPC 50; 68; 133; 146; 792.- CC 61 al 63; 65; 66; 133; 909 y sgtes. 1. REVOCACION (inc. a)): La revocación se produce cuando por la voluntad unilateral del poderdante se priva de eficacia al mandato otorgado. La revocación debe ser expresa e inequívoca y debe darse en el proceso. No es aplicable a la revocación judicial la revocación tácita del mandato prevista en el Art. 914 del C. Civil. Producida la revocación el poderdante tiene el deber de comparecer personalmente o designar nuevo apoderado. Si así no lo hiciere el juicio proseguirá en rebeldía, aplicándose las disposiciones de los Arts. 68 y sgtes., del CPC. Cuando el poder es otorgado a varios apoderados en forma conjunta, separada, alternativa o indistinta la presentación de uno, no importa la revocación del poder del otro. 2. RENUNCIA (inc. b)): Renunciar significa abandonar o dejar voluntariamente una cosa o derecho que se tiene. No obstante la renuncia, la que debe notificarse por cédula en el domicilio real del mandante, el apoderado, bajo pena de daños y perjuicios, debe continuar los trámites del proceso hasta que hubiera vencido el plazo judicial fijado bajo apercibimiento pan que el mandante reemplace al mandatario o comparezca personalmente. Si así no lo hiciere el proceso continúa en rebeldía de acuerdo con el Art. 68 y sgtes., del CPC. 3. PERSONALIDAD (inc. c)): La personalidad procesal es la capacidad civil de la parte para estar en juicio. De la ley substancial resulta quiénes tienen y quiénes carecen de la cualidad necesaria para poder actuar en un proceso. La personalidad puede estar referida a las personas físicas o a las jurídicas. 4. JUICIO (inc. d)): La causa -sinónimo de proceso, juicio, pleito, litisconcluye normalmente con el dictado de la sentencia. También, puede terminar por otros modos distintos: allanamiento, desistimiento, caducidad de instancia, etc... La norma se refiere al poder otorgado para aduar en un determinado juicio. 5. MUERTE O INCAPACIDAD DEL PODERDANTE (inc. e): La muerte o incapacidad sobreviniente del poderdante produce la suspensión del proceso. La muerte o incapacidad del poderdante debe estar comprobada en autos. La norma establece el deber a cargo del mandatario de hacer saber al juez o tribunal de la causa el hecho producido dentro del plazo de diez días de haber tenido conocimiento del mismo. Del mismo modo, debe de- nunciar -si conoce- el nombre y el domicilio de los herederos o del representante legal del fallecido o incapacitado. La omisi6n de los deberes enunciados precedentemente hará perder el derecho de cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. 6. MUERTE O INHABILIDAD DEL APODERADO (inc. f)): La muerte o inhabilidad del apoderado es otro de los casos de suspensión del proceso. La cesación del mandato se produce «ipso facto» en razón de haber perdido capacidad procesal la persona con quien debe entenderse la substanciación de la causa. La suspensión de los plazos se produce desde el momento en que acaeció la muerte o inhabilidad, Son susceptibles de nulidad las actuaciones producidas antes del vencimiento del pino acordado al poderdante para comparecer por sí o por nuevo apoderado. Si así no lo hiciera se seguirá el juicio en rebeldía, de acuerdo con el Art. 68 y sgtes., del CPC. ART. 65.- UNIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN. Cuando actuaren en el proceso diversos litigantes con un interés común, el juez, de oficio o a petición de parte, y después de contestada la demanda, les instará a que unifiquen su representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o Iguales las defensas A este efecto fijará una audiencia dentro de los diez días. La inasistencia de los Interesados se tendrá como negativa a la unificación. No habiendo acuerdo unánime, la unificación podrá disponerse con respecto a las partes que estén conformes con ella. Producida la unificación, el representante común tendrá, respecto de sus mandantes, todas las facultades y obligaciones inherentes al mandato. Anta.: CNC 65.- PM 66. Conc.: CPC 2; 15, Inc. f); 61 al 64; 66; 604.1. CONCEPTO: La unificación de la representación se produce cuando varios actores o varios demandados (litisconsorcio activo o pasivo) vinculados por un interés común designan un apoderado único para que éste asuma la representación de todos los que se encuentren en igual posición procesal. 2. FUNDAMENTO: El fundamento del Instituto procesal radica en obtener celeridad, economía y unidad de dirección en el proceso a fin de evitar la profusi6n de trámites y el desorden y confusión procesal. 3. OPORTUNIDAD: En cualquier momento del juicio, después de contestada la demanda, el juez, de oficio o a petición de parte, Instará a la uniflcaci6n de la representación. 4. REQUISITOS: 4.1. Pluralidad de litigantes: Se requiere que en el proceso existan varios Litigantes. 4.2. Interés común: Es una condición esencial que debe existir para que sea admisible. Consiguientemente, no corresponde la unificación de la representación de los litigantes por el sólo hecho de encontrarse en una misma posición procesal (compartes), sino que hayan deducido pretensiones o defensas comunes (litisconsortes). 4.3. Compatibilidad: Debe haber compatibilidad entre quienes invocan el interés común, vale decir, armonía. En caso contrario, el juez debe tener el arbitrio de denegar la unificación. 4.4. Igualdad: Deben ser iguales el derecho invocado o el fundamento de la demanda o las defensas opuestas. 5. AUDIENCIA: A los efectos de la unificación de la representación el juez fijará una audiencia dentro de los diez días, a la que convocará a las partes. Si los interesados no concurrieren, la Inasistencia se tendrá como negativa a la unificación, continuándose la tramitación de la causa como se venia haciendo. Si en la audiencia no existe unanimidad, el juez podrá disponer la unificación sólo en relación a las partes que hayan manifestado su conformidad. 6. PODER: No es necesario el otorgamiento de nuevo poder por cuanto la representación emana directamente de un precepto legal. 7. FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE COMUN: Producida la unificación de la representación, el representan te común tendrá respecto de sus mandantes todas las facultades y obligaciones inherentes al mandato (Arts. 61 y 62 CPC). ART. 66.- REVOCACIÓN. Efectuado el nombramiento común, podrá revocárselo por acuerdo de las mismas partes o por el juez, a petición de alguna de ellas, siempre que en este último caso hubiere motivo que lo justificare. La revocación no producirá efectos, mientras no tome intervención el nuevo mandatario. La unificación se dejará sin efecto, cuando desaparecieren los requisitos en que ella se fundó. Antec: CNC 66.- PM 67.Conc.: CPC 65; 792.- 1. REVOCACION POR PEDIDO DE TODAS LAS PARTES: El nombramiento del apoderado común puede ser revocado por acuerdo de las mismas partes que concurrieron a su nombramiento, sin necesidad de que se exprese motivo alguno. Sólo se requiere un escrito en el que se designe otro representante o se exprese la revocación, pudiéndose, si se desea, solicitar al juez la fijación de una nueva audiencia para efectuar una nueva designación. 2. REVOCACION POR PEDIDO DE ALGUNA PARTE: Cuando la revocación sea solicitada por alguna de las partes, el motivo de revocación debe justificarse, debiendo el juez conferir traslado, a los demás litisconsortes. Admitida la revocación, se deberá observar el mismo procedimiento para la designación del nuevo representante. 3. CESACION DE LA UNIFICACION: El 2o. párrafo del Artículo se refiere al supuesto de que la unificación de la representación haya perdido su razón de ser, lo cual acontece cuando desaparece uno de los requisitos queridos por la ley para su procedencia. (Véase el comentario al Art. 65, numeral 4., al que me remito). En este supuesto, el juez, de oficio a petición de parte, dejará sin efecto la unificación de la representación. ART. 67.- DIGNIDAD DEL ABOGADO. Deberá guardarse a los abogados, en su actuación profesional, el mismo respeto y consideración debidos a los jueces. Anta.: CNC 67.- PM 70.Conc.: CN Preámbulo; 1, 2o. p. in fine; 4, 4a. p.; 33, 2o. p.; 46, 1a. p.CPC 17.- COJ 89; 90; 95; 233 al 235.- Pacto de San José de Costa Rica 11. 1. FUNCION DEL ABOGADO: De acuerdo con el precepto procesal el abogado en el ejercicio de su profesión debe exigir y se le debe guardar la misma consideración debida al órgano judicial. La disposición no debe entenderse con un alcance meramente protocolar. Conviene, no obstante, destacar que la dignidad y el respeto no provienen del ejercicio del cargo o funci6n. A ellos sólo se acceden por el estudio, el trabajo y la recta conducta. La funci6n del abogado es una de las más nobles que existe. A él se le encarga defender ante los tribunales la vida, la libertad, el honor y el patrimonio de las personas. La utilidad e importancia de su función en la sociedad esta fuera de toda duda, dada la naturaleza y complejidad de las cuestiones jurídicas y la versación especial que su atención requiere. No obstante, en la realidad, la norma, hasta hoy, ha tenido poca repercusión. La culpa también la tenemos los propios abogados, pues todo finalmente viene a ser una cuestión de educación, en los unos y en los otros, para que por este medio, se otorgue al abogado el trato, la consideración y el respeto que se merece en su actuación profesional. 2. MEDIDAS DISCIPLINARIAS: Las denuncias acerca de la violación de lo prevenido en esta norma por las partes, los funcionarios judiciales o los terceros involucrados en el proceso o actuación en que se produzca, deben ser dirigidas al juez o tribunal de la causa o a la Corte Suprema de Justicia, en su caso, para que el órgano judicial, en uso de su potestad disciplinaria, disponga las medidas o aplique las sanciones que pudieran corresponder. CAPITULO IV DE LA REBELDIA ART. 68.- DECLARACIÓN DE REBELDIA. La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no respondiere al emplazamiento, o la que abandonare el juicio después de haber comparecido, será declarada en rebeldía, a pedido de la otra. Esta resolución se notificará por cédula. Las sucesivas resoluciones quedarán notificadas por ministerio de la ley. Antec.: CNC 68.- PM 71.- CPCC 368. Conc.: CPC 46; 50; 64, inc. b); 69 al 75; 131; 133.1. CONCEPTO: La rebeldía se produce, en general, cuando la parte no comparece al proceso dentro del plazo de la citación o lo abandona después de haber comparecido. El instituto procesal de la rebeldía, legislado en el presente Capitulo del Código Procesal Civil, no debe confundirse con la omisión del litigante de realizar un concreto acto procesal dentro del plazo que la ley determina, v.g.: contestar un traslado, etc. en razón de que esa actitud sólo implica la pérdida de la facultad de ejecutar dicho acto en lo futuro, por la vigencia del Principio de preclusión. 2. REQUISITOS: Del contenido de la norma se infieren los requisitos que son necesarios para la declaraci6n de rebeldía o con-turnada, ellos son: 2.1. Notificación válida de la demanda por el modo que la ley establece (cédula, oficio o exhorto), a una persona cierta y con domicilio conocido. Si se trata de una persona incierta o cuyo domicilio se ignora corresponde la notificaci6n por edictos y su incomparecencia no acarrea la declaración de rebeldía sino la designaci6n del defensor oficial para que lo represente en juicio. 2.2. Incomparecencia dentro del emplazamiento o abandono del proceso después de haber comparecido, sea el actor o el demandado. Si el demandado comparece pero no contesta la demanda no se lo puede declarar rebelde, ello sin perjuicio de la pérdida de la facultad de contestar que no ha ejercido. El abandono del proceso posterior a la comparecencia puede darse cuando se produce el fallecimiento o incapacidad de la parte que actúa personalmente (Art. 50 CPC) y citados los herederos o representantes a estar a derecho no comparezcan en el plazo que el juez les fije. Si no se conociere el domicilio de éstos, se les citará por edictos, vencido el cual, si no comparecen, se designará el defensor oficial. Se opera también en los casos en que cualquiera de las partes actúe por medio de representante y se extinga la representación por revocación del mandato (Art. 64, inc. a) CPC);o, por renuncia (Art. 64, Inc. b) CPC) o, por muerte o incapacidad o inhabilidad del poderdante o apoderado (Art. 64, incs. e) y f) CPC). 2.3. Pedido de la otra parte. Para que proceda la declaración de rebeldía, de acuerdo con el Artículo sub examine debe mediar el correspondiente pedido de la parte adversa, consiguiente no puede ser declarada de oficio. 3. FALTA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO: La rebeldía no queda configurada si el demandado comparece y no constituye domicilio, porque en este caso el Incumplimiento de la carga produce el efecto de que su domicilio queda constituido en la secretaria del juzgado, de acuerdo con el Art. 48 del CPC. 4. LITISCONSORCIO: En el supuesto de litisconsorcio la rebeldía se opera en forma independiente con relación a cada uno de los litisconsortes, salvo el caso de litisconsorcio necesario. 5. NOTIFICACION: La resolución que declare la contumacia debe notificarse por cédula en el domicilio real o procesal, según sea el caso. Las demás resoluciones que se dicten en el juicio quedan notificadas los días martes o jueves, o el siguiente día hábil si alguno de ellos fuere feriado, en forma automática, de acuerdo con el Art. 131 del CPC. ART. 69.- EFECTOS. La rebeldía no alterará el curso regular de) proceso. La sentencia será pronunciada según el mérito de la causa, pero en caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quién obtuvo la declaración. Serán a cargo del rebelde las costas causadas por su rebeldía. Ant cc.: CNC 69.- PM 72.- CPCC 369.Conc.: CPC 15, inc. b), c), f); 68; 70 al 75; 192.1. CURSO DEL PROCESO: De acuerdo con el precepto procesal la rebeldía no altera el curso regular del proceso, porque la rebeldía no importa un castigo al contumaz, ni el pronunciamiento ha de ser necesariamente desfavorable al rebelde. 2. PRESUNCIÓN: La condena al rebelde no resulta ineludible ni es de aplicación automática. No obstante, quien no comparece, en principio, es porque no quiere hacerlo; consecuentemente, dicha actitud debe constituir un indicio de falta de derecho o de razón respecto de la causa, de allí que en caso de duda la rebeldía produce la presunción de legitimidad del derecho de la contraparte, que prescribe la ley y que el juez debe tener en cuenta al sentenciar. La norma, no obstante, condiciona la eficacia de la presunci6n a la licitud de los hechos, lo cual significa que las pretensiones deben ser lícitas, en el sentido de que tengan respaldo y fundamentaci6n jurídicos. Véase el numeral 1 del Art. 70 del CPC. 3. PRUEBA: La unilateralidad del trámite en rebeldía no constituye óbice para que el acto; en su caso, cumpla con la carga de la prueba y para que el juez certifique la regularidad sustancial de la pretensión. 4. SENTENCIA: la ausencia de controversia en el proceso seguido en rebeldía no exime al juez del deber de dictar una sentencia justa. La condena del contumaz no puede ni debe resultar de su sola ausencia sino de la necesaria concordancia de esos hechos y el derecho aplicable. 5. COSTAS: El segundo párrafo del Artículo se refiere a la imposición de las costas causadas por la rebeldía en concreto, es decir, los gastos devengados exclusivamente a la otra parte por la incomparecencia o el abandono. Las mismas tienen carácter diferente a las costas de todo el proceso, que deben imponerse de acuerdo con las reglas establecidas en los Arts. 192 y sgtes., del CPC. ART. 70.- APERTURA A PRUEBA Y PRACTICAMIENTO DE DILIGENCIAS. A petición de parte o si el juez lo creyere necesario, recibirá la causa a prueba, o mandará practicar las medidas autorizadas por este Código, tendientes al establecimiento de la verdad de los hechos. Antec.: CNC 70.- PM 73.- CPCC 370.Conc: CPC 18; 68; 69; 73; 75. 1. APERTURA A PRUEBA: La declaraci6n de la rebeldía no constituye una causal que determine la configuración de una presunción «iuris tantum» acerca de la verdad de los hechos expuestos por la otra parte. Siendo así, la presunción desfavorable, que genera la declaración de rebeldía debe ser corroborada a través de la prueba sobre los hechos en que se halla fundada la pretensión u oposición en su caso. De allí que la rebeldía no altere substancialmente las reglas relativas a la distribuci6n y producción de la prueba. A diferencia del sistema legal aplicable a los casos normales en los que la existencia de hechos controvertidos exige la apertura de la causa a prueba, de conformidad al Art. 243 del CPC, en el proceso en rebeldía la causa se abre a prueba, a petición de parte o de oficio, si el juez lo creyere necesario. El juez, de conformidad con la norma del Art. 18 del CPC, puede ordenar la producción de los medios probatorios tendientes al esclarecimiento de la verdad de los hechos, dada la ausencia de contradicción, que es característica de este tipo de proceso. Si la parte ha acompañado con sus escritos respectivos de demanda o contestación la prueba documental que acredite suficientemente su derecho, el juez, evidentemente, se halla facultado para obviar la etapa probatoria. 2. COMPARECENCIA DEL REBELDE: En la hipótesis de que producida la apertura a prueba comparezca el contumaz, éste se encuentra facultado a producir la prueba necesaria a su derecho, siempre que se encuentre en la oportunidad procesal pertinente. ART. 71.- NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA. La sentencia se hará saber por cédula al rebelde. Antec.: CNC 71.- PM 74.- CPCC 371. Conc.: CPC 68, 2o. p.; 133. 1. NOTIFICACION POR CEDULA: En el proceso en rebeldía sólo la resoluci6n que la declara y la sentencia se notifican por cédula (Art. 133 CPC). 2. NOTIFICACION AUTOMATICA: Con excepción de las resoluciones mencionadas en el numeral precedente, todas las demás que se dicten en el proceso en rebeldía se notificarán en forma automática de los días señalados en la ley (Art. 131 CPC). ART. 72.- MEDIDA PRECAUTORIA. Declarada la rebeldía de un litigante, podrá decretarse, si procediere y la otra parte lo pidiere, la medida precautoria apropiada para asegurar el objeto del juicio o el pago de las costas. Antec.: CNC 72.- PM 75.- CPCC 372. Conc.: CPC 68; 74; 691 y sgtes.; 693, inc. c); 709, inc. a) y 2o. 1. FACULTAD DE LA PARTE: Como consecuencia de que la rebeldía crea, en principio, una presunción de verosimilitud del derecho de la parte contraria, la norma permite que a pedido de parte se dicte la medida precautoria que sea eficaz para preservar el derecho que se trate. 2. PROCEDENCIA: La medida precautoria solicitada sólo será decretada por el juez cuando la misma resulte procedente, teniendo, en consecuencia, la facultad de denegarla. Si La petición de la medida proviene del actor su fin será preservar el objeto del juicio, siendo preciso atender la clase de pretensión deducida. Si la solicitud proviniere del demandado la misma tendrá como objetivo asegurar el pago de las costas del juicio debiendo para ello calcularse los gastos y honorarios en relación al valor debatido en el proceso. 3. CONTRACAUTELA: No obstante la presunción de la verosimilitud del derecho, el otorgamiento de la medida cautelar se halla supeditado al cumplimiento del requisito de la prestación de contracautela por parte del peticionante de acuerdo con el Art. 693, Inc c) del CPC, salvo que se trate de embargo preventivo, en cuyo caso el juez no debe exigir contracautela (Art. 709 2o. p. CPC). ARt 73.- COMPARECENCIA DEL REBELDE. Si el rebelde compareciere, cualquiera fuese el atado del juicio, cesará el procedimiento en rebeldía, será admitido como parte y se entenderá con él la sustanciación del proceso. Antec: CNC 73.- PM 76.- CPCC 373. Conc.: CPC 46; 68 al 70; 74; 75.- COJ 87.1. FECTOS DE LA COMPARECENCIA: La declaración de la rebeldía no impide ni supone que el contumaz no pueda comparecer al juicio en el que así fue declarado. Su comparecencia hace que cesen los efectos de la rebeldía declarada. Siendo así, debe ser tenido como parte y substanciarse con él el proceso. Desde dicho momento el régimen normal de notificaciones comienza a regir. 2. ACTOS ANTERIORES: Los efectos de la declaración de rebeldía producidos en el proceso quedan firmes. Consecuentemente, el rebelde deberá continuar el proceso en el estado y en la etapa procesal en que se encuentre "in statu et terminis”, no pudiendo retrogradar el proceso. ART 74.- SUBSISTENCIA DE LA MEDIDA PRECAUTORIA. La medida precautoria decretada de conformidad con el artículo 72 continuará hasta la terminación del juicio, a menos que el interesado justificare haber incurrido en rebeldía por causa que no estuvo a su alcance vencer. Serán aplicables las normas sobre ampliación, substitución o reducción de las medidas precautorias. Las peticiones sobre procedencia o alcance la medid precautoria se tramitarán por incidente, sin detener el curso de proceso principal. Antec.: CNC 74.- PM 77.- CPCC 374; 375. Conc.: CPC 72; 73; 180 y sgtes.; 691 y sgtes. 1. FUERZA MAYOR: La disposición contempla, en su primer párrafo, el supuesto de aplicación, - excepcional por cierto -, de razonable criterio de que por causa de fuerza mayor, se incurrió en rebeldía, la cual debidamente acreditada por el interesado hace procedente el levantamiento de la medida precautoria decretada. 2. VICISITUDES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES: el segundo párrafo de la norma, siguiendo con la razonabilidad, declara aplicables las previsiones del Código Procesal Civil referidas los supuestos de ampliación, substitución o reducción de las medidas cautelares contempladas en los Arts. 696 y 698 del CPC, que se hallan fundadas en el carácter provisional de las mismas, en cuya virtud tienen justificación mientras duren las circunstancias que Las determinaron, quedando librada la cuestión al prudente arbitrio judicial. 3. INCIDENTE. El último párrafo del Artículo indica el trámite Incidental a los efectos de la substanciación de las cuestiones referidas a la procedencia o alcance de las medidas cautelares. La tramitación se hará por pieza separada y sin que ello obste el curso del principal, conformé al Art. 182 del CPC. ART. 75.- PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA. Si el rebelde hubiere comparecido después de vencido el plazo para el ofrecimiento de prueba y recurriere de la sentencia, a su pedido se recibirá la casa a prueba en segunda instancia, siempre que concurran las condiciones establecidas pan ello. Antec.: CNC 75.- PM 78.- CPCC 376.Conc.: CPC 73; 430.1. REQUISITOS: El Artículo resulta aplicable cuando se cumplen los requisitos señalados en el mismo. 1.1. Comparecencia del rebelde después de vencido el plazo de ofrecimiento de prueba. 1.2. Haber recurrido de la sentencia. 1.3. Pedido del interesado. Los extremos señalados precedentemente deben ser cumplidos para la procedencia de la apertura a prueba en segunda instancia. 2. CONDICIONES DEL ARt 430 DEL CPC: El in fine de la norma dispone, a su vez, que dicha apertura a prueba se producirá siempre que concurran las condiciones establecidas para ello, lo cual remite la cuestión a lo dispuesto en el Art. 430 del CPC que establece los casos en que resulta posible la apertura a prueba de la causa en segunda instancia, que dispone: “ a) si se alegare algún hecho nuevo conducente al pleito, que hubiese ocurrido o hubiese llegado a conocimiento de las partes después de la oportunidad prevista en el artículo 250; y b) si por motivos no imputables al solicitante, no se hubiese practicado en primera Instancia la prueba por él ofrecida”. CAPITULO V DE LA INTERVENCION DE TERCEROS Y DE LAS TERCERIAS SECCION I DE LA INTERVENCION DE TERCEROS EN LA RELACION PROCESAL 1. GENERALIDADES: Nuestro proceso, de acuerdo con su origen romano, es singular, en el sentido de que de ordinario se tramita entre dos partes: el actor y el demandado, y sólo a ellos se refiere y afecta la sentencia. No obstante, la complejidad de las relaciones jurídicas hace que la litis pueda afectar también a los terceros, en cuyo caso estos pueden tener un interés legítimo en el modo como dicha litis será decidida. Según CARNELUTTI debe entenderse por litis un conflicto actual de intereses. Entre proceso y litis existe la misma relación que se da entre continente y contenido. De allí que un proceso puede contener una o más litis. Se denomina tercero, en sentido general, a quien no es parte en el proceso y, en consecuencia, no puede resultar afectado por sus efectos. También se denomina tercero a aquél que sin ser actor o demandado adquiere la calidad de parte en un proceso ya iniciado pretendiendo una sentencia favorable a su interés. La pretensión que deduce el tercero en el proceso puede ser coincidente con la de uno de los litigantes (coadyuvante) o contraria a las pretensiones de las partes originarias (excluyente). La intervención de terceros puede darse en toda clase de procesos y no esta limitada al proceso de conocimiento ordinario. El tercero cuando su intervención es procedente, pasa a actuar directamente en el proceso que siguen el actor y el demandado, sin promover otro proceso nuevo o distinto y la sentencia que se vaya a dictar en ese único proceso decidirá también la suerte de las pretensiones del tercero. 2. PRESUPUESTOS DE LA INTERVENCION: El tercero podrá intervenir en un proceso siempre que se cumplan determinados presupuestos. Ellos son: 2.1. Que exista un proceso pendiente sustanciándose ante el órgano jurisdiccional. 2.2. Que el interviniente sea efectivamente un tercero en la relación procesal, es decir que no sea parte originaria en el proceso. 2.3. Que el tercero demuestre tener un interés jurídico en la cuestión debatida en el proceso. 2.4. Que la pretensión del tercero sea conexa con el objeto, la causa, o ambos elementos, o exista afinidad, para que pueda ser sustanciada y resuelta conjuntamente con las pretensiones de las partes originales. 3. CLASES DE INTERVENCION: De acuerdo con la forma en que se produce, la intervención del tercero puede ser: 3.1. Voluntaria, que se divide en: 3.1.1. Coadyuvante; y ésta en: 3.1.1.1. Adherente simple o Accesoria. 3.1.1.2. Adherente autónomo o Litisconsorcial. 3.1.2. Excluyente. 3.2. Forzosa u obligatoria. 3.3. Necesaria (Véase Art. 101, 2° p. CPC). 4. INTERVENCION FORZOSA: La institución procesal de la intervención forzosa u obligada tiene lugar cuando el juez, a pedido de parte o de oficio, ordena la citación de un tercero, a fin de que la sentencia que vaya a dictarse produzca sobre éste el efecto de la cosa juzgada. Son casos de intervención forzosa: 4.1. La «litis denuntiatio»: cuando la parte en caso de ser vencida podría tener una acción contra el tercero, v.g.: evicción (Art. 1759 CC). 4.2. La «laudatio auctoris»: cuando el poseedor demandado denuncia el nombre de aquel por quien posee (Art. 2419 CC). 4.3. El llamamiento del tercero pretendiente: cuando el demandado por la entrega de una cosa o el pago de una deuda llama al tercero que también pretende ser propietario o acreedor (Art. 584, inc. d) CC). 4.4. La llamada en garantía: cuando el llamante se encuentra en el juicio por una obligación del llamado, como el fiador respecto del deudor (Art. 1456 CC). ARt 76.- INTERVENCIÓN VOLUNTARIA. Los que sin ser parte en un proceso tuvieren en él un interés legítimo, podrán intervenir en el mismo cualquiera fuere el estado y la instancia en que se encontrare. Antec.: CNC 76.- PM 79.Conc.: CPC 77 al 79; 90.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 41, inc. b) in fine.1. CONCEPTO. CLASES: La intervención voluntaria es la que queda configurada por la libre y espontánea decisión del tercero. Puede ser de dos clases, según lo establece la Sección I del presente Capítulo del Código: coadyuvante o excluyente. 2. INTERVENCION COADYUVANTE; La intervención es coadyuvante cuando consiste en apoyar la pretensión de una de las partes originarias (actor o demandado). La intervención coadyuvante - de acuerdo con la doctrina y la legislación comparada - puede asumir dos modalidades: 2.1. Intervención adherente simple o accesoria: En la cual el tercero hace valer un derecho conexo con el debatido entre el actor y el demandado, apoyando a uno de ellos pero sin autonomía de actuación, vale decir, su actuación procesal se halla subordinada a la parte principal a la cual coadyuva. 2.2. Intervención adherente autónoma o litisconsorcial: En la que el tercero invoca un derecho propio frente a alguna de las partes originarias. El tercero actúa como litisconsorte de la parte a quien adhiere, con la consiguiente autonomía de gestión procesal. 2.3. Remisión: Véase comentario al Art. 78 del CPC, al que me remito. 3. INTERVENCION EXCLUYENTE. REMISION: La intervención del tercero es excluyente cuando su actuación pretende un derecho incompatible con el de las partes originarias. Véase el comentario al Art. 79 del CPC. 4. CARACTER DE LA INTERVENCION: La determinación del carácter procesal de la intervención del tercero en el proces- resultará de la ley substancial. En algunos casos su participación en el proceso será la de mero coadyuvante sin autonomía (Art. 78 CPC); en otros, tendrá calidad de parte autónoma y su carácter será el de litisconsorte con las mismas facultades procesales de la parte principal (Art. 76 CPC); o, su intervención será autónoma excluyente (Art. 79 CPC). De lo expuesto se puede colegir la diferencia que existe entre esta figura jurídica y la tercería. Véase el comentario al Art. 80 del CPC, numeral 8. ART. 77.- PROCEDIMIENTO PREVIO A LA INTERVENCION. El pedido de Intervención se hará con los requisitos de la demanda, en lo pertinente, y se presentarán los documentos y ofrecerán las demás pruebas de los hechos articulados. Será sustanciado en forma preliminar con un traslado a las partes, para que en el plazo de cinco días expresen si aceptan o se oponen a la intervención. La resolución del juez que deniegue la Intervención será apelable en relación y sin efecto suspensivo. Antec.: CNC 77.- PM 80.Conc.: CPC 76; 78; 79; 215; 219; 400, inc. b); 402; 432 al 434.1. REQUISITOS: El Artículo refiere las condiciones que debe cumplir quien pretende tomar intervención en un proceso en calidad de tercero, el cual debe extremar la fundamentación de su actuación, en razón de que la participación de un tercero distinto a las partes originarias del proceso tiene carácter excepcional. Le corresponde acreditar “prima facie” la seriedad de su pretensión. El tercero, en lo pertinente, deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Art. 215 del CPC para la presentación de la demanda. Debe acompañar toda la prueba documental que obre en su poder o, si no tuviera a su disposición, individualizarla, indicando su contenido, lugar, archivo, u oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre, de acuerdo con el Art. 219 del CPC. Por motivos de economía procesal deberá, a su vez, ofrecer todas las demás pruebas de que intente valerse. 2. TRASLADO: De la presentación y de los dçcumentos acompañados por el tercero, el juez deberá correr traslado a las partes originarias para que manifiesten si aceptan o se oponen a la intervención del tercero. 3. RESOLUCION: La resolución que el juez dicte admitiendo o denegando la intervención del tercero será recurrible. Si la admite, porque su participación, obviamente, puede traer aparejada un perjuicio para las partes originarias si ella es infundada o improcedente. Si la deniega, porque el tercero podría verse afectado en el ejercicio de la legítima defensa o la sentencia carecería de efectos a su respecto. El recurso se dará sin efecto suspensivo, lo que significa que el trámite continuará ante el juez de la causa, debiéndose elevar las compulsas pertinentes del expediente al superior, de acuerdo con el Art. 400, inc. b) del CPC. ARt 78.- INTERVENCIÓN COADYUVANTE. El tercero coadyuvante se reputa una misma parte con aquel a quién ayuda, debiendo tomar el proceso en el estado en que se hallare. No puede hacer retroceder ni suspender su curso, ni alegar, ni probar lo que estuviere prohibido al principal. Antec.: CNC 78.- PM 81.Conc.: CPC 76; 77; 94, in fine; 95; 172, 2o. p.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 41, inc. b) in fine. 1. CLASES: La intervención coadyuvante tal como lo exprese al comentar el Art. 76, numeral 1., puede ser de dos modos: 1.1. Adherente simple o accesorio: En la que el tercero pretende hacer valer un derecho conexo al derecho de una de las partes principales. Puede intervenir en esta calidad el tercero para quien constituye condición favorable a su derecho la sentencia que se dicte en favor de la parte a la que coadyuva, v.g.: el fiador, que interviene en la demanda que se le promueve al deudor por él afianzado; el acreedor, que interviene en la demanda que promueve su deudor (Art. 94, in fine CPC). 1.2. Adherente autónoma o litisconsorcial: En la cual el tercero invoca un derecho propio frente a una de las partes originarias: actor o demandado. El tercero que interviene de este modo pudo haber sido parte principal en el proceso en que actúa como tercero y la sentencia que se vaya a dictar en dicho proceso, haya tomado o no intervención como tercero, le afectará directamente, v.g.: demanda de nulidad de una asamblea de accionistas promovida por un accionista; citación de evicción (Art. 90 CPC). 2. INTERVENCION ADHERENTE SIMPLE O ACCESORIA: El Artículo sub examine se refiere a la primera de las intervenciones mencionadas en el numeral 1 precedente, porque de sus términos se colige que el tercero tiene una condición accesoria y subordinada a la actuación de la parte principal a la que coadyuva, al no poder alegar ni probar lo que a ella le estuviere prohibido. Puede, sin embargo, ejercitar todos los actos procesales que se traduzcan en asistir a la parte que él coadyuva, siempre que ésta no se oponga a ello. ARt 79.- INTERVENCION EXCLUYENTE. Cuando la intervención fuere excluyente y el proceso se estuviere sustanciando en primera instancia, se suspenderá su curso, y tramitada aquélla en la forma que corresponda, hasta quedar en el mismo estado, continuarán ambos por el mismo trámite para resolverse en una sola sentencia. Si el proceso se hallare en segunda instancia, se tramitará en pieza separada con ambos litigantes, sin suspenderse el curso de aquél; pero se suspenderá la sentencia hasta que queden en el mismo estado y se resolverán juntos. Antec.: CNC 79.- PM. 82. Conc.: CPC 76; 77.1. CONCEPTO: La intervención voluntaria se denomina excluyente o agresiva cuando el tercero pretende un derecho frente a las partes originarias. Su pretensión se contrapone a la de los litigantes originarios: actor y demandado, v.g.: las partes principales discuten acerca de la propiedad de un bien y el tercero interviene en el proceso alegando ser el propietario de dicho bien. 2. CARACTER: La calidad con que el tercero interviene en el proceso es distinta a la de los otros contendientes. Es una tercera parte. La intervenci6n excluyente tiene carácter exclusivo e independiente y está dada por la incompatibilidad del derecho del tercero con el que se ventila en el proceso. CHIOVENDA dice que es una simple facultad del tercero concedida con el fin de prevenir el daño que, de hecho, podría recibir por la victoria de una de las partes del pleito principal, y también con el fin de evitar una duplicidad inútil de juicios y la contradicción de las sentencias. 3. FORMA: La demanda que promueve el tercero excluyente se dirige contra las otras partes del proceso en trámite, pretendiendo en todo o en parte el bien que constituye el objeto de la litis. El tercero excluyente o agresivo promueve una demanda independiente contra el actor y el demandado, pasando las partes originarias a ser litisconsortes. 4. EFECTOS: El Articulo sub examine distingue la instancia en la que se encuentra substanciándose el proceso. 4.1. Si se halla en primera instancia: Se suspenderá su curso, hasta que la nueva litis y la original queden en el mismo estado, para continuarse conjuntamente a fin de dictarse una sola sentencia. 4.2. Si el proceso se encuentra en segunda instancia: La nueva litis se tramitará en pieza separada con ambos litigantes, sin suspenderse el curso de la litis principal, pero se suspenderá el dictado de la sentencia para poder resolverse juntas. SECCION II DE LAS TERCERIAS ART. 80.- FUNDAMENTO DE LA TERCERÍA. La tercería debe fundarse en el dominio de los bienes embargados, o en el derecho que el tercero tenga de ser pagado con preferencia al embargante. Podrá deducir también tercería de dominio el que tenga un derecho sobre un bien incorporal o el titular del derecho real desmembrado. Una y otra deben sustanciarse en piezas separadas, con el embargante y el embargado, por el procedimiento establecido para los incidentes, salvo que, por la complejidad del asunto y excepcionalmente, el juez disponga que se sustancie por el trámite del procesó ordinario. Ambas tercerías no se excluyen y pueden ser ejercidas conjuntamente en forma subsidiaria. Antec.: CNC 88.- PM 85.- CPCC 463; 466.- Conc: CPC 81 al 86; l80 y sgtes.; 207.- CC 434; 435; 436.- Ley 1376/88 de Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores 38. 1. CLASES: La norma establece las clases de tercería que pueden darse de acuerdo con el fundamento de la pretensión: La tercería de dominio y la tercería de mejor derecho. 1.1. Tercería de dominio: Es aquella en la cual el tercero pretende que se declare su dominio sobre el bien que es objeto del proceso principal, pidiendo se deje sin efecto el embargo trabado sobre el mismo, cualquiera sea éste: inmueble, mueble, derechos intelectuales o industriales, etc... La promoción de la tercería de dominio no tiene carácter obligatorio para el titular del dominio. Este, por el hecho de haberse transferido el bien en el juicio principal, no pierde la facultad legal que posee de reivindicarlo frente al tercer adquirente, si se cumplen las condiciones legales para el efecto. 1.2. Tercería de mejor derecho: Es aquella en la cual el tercero no pretende el dominio del bien en litigio, sino un derecho preferente de pago frente al que aducen los litigantes. Su pretensión esta dirigida a que con el producido de la venta del bien subastado se le pague antes que al embargante. 2. JUICIOS EN QUE PROCEDE: Las tercerías, conforme al Artículo, pueden deducirse en toda clase de juicios en los que el tercero se vea afectado en sus derechos, siempre que se produzcan las condiciones requeridas por la ley v.g.: juicio ejecutivo, juicio de quiebra donde se ordenó la venta del bien de un tercero, etc. 3. ADMISIBILIDAD: Para que pueda promoverse la tercería debe existir un embargo efectivamente trabado, no es suficiente que se lo haya decretado. Además, debe cumplirse con el requisito de admisibilidad previsto en el Art. 82 del CPC. Son asimilables al embargo las medidas judiciales que sean equivalentes al mismo en sus efectos, v.g.: secuestro de bienes. No corresponde deducir tercería contra la inhibición de bienes o la anotación de la litis. En la inhibición debe demostrarse que el inhibido no es el deudor, lo que requiere un trámite más simple. En la anotación de litis, el objeto es distinto, ya que en esta se pretende que el adquirente del bien afectado por la anotación de la litis no pueda ampararse en su buena fe, para tratar de evitar los efectos de la sentencia. 4. SUBSTANCIACION: El Artículo sub examine establece que la tercería debe substanciarse por el trámite establecido para los incidentes, regulado en los Arts. 180 y sgtes., del CPC, en pieza separada con el embargante y el embargado. Por motivos excepcionales que requieran un mayor debate y prueba el juez puede disponer que se substancie la tercería por el trámite del proceso de conocimiento ordinario. 5. PARTES: En la tercería el actor es el tercerista y los demandados son todas las partes del juicio principal (actor y demandado) que pasan a tener el carácter de litisconsortes. 6. NOTIFICACIÓN: Los demandados por el tercerista pueden oponer excepciones, salvo la incompetencia y el arraigo, y reconvenir. La promoción de la tercería debe notificarse por cédula en virtud de lo dispuesto en el Art. 185, 2o. p. del CPC, en el domicilio constituido por las partes en el proceso. 7. RECUSACION: EJ tercerista podrá recusar con causa o sin expresión de causa, de acuerdo con las reglas establecidas en los Arts. 20 y sgtes., del CPC. 8. PROMOCION SUBSIDIARIA: El tercer párrafo de la norma, establece algo que resulta razonable: las dos tercerías pueden ser ejercidas conjuntamente en forma subsidiaria, en razón de que las mismas no se excluyen. 9. TERCERIA E INTERVENCION DE TERCEROS: Finalmente, cabe volver sobre el distingo necesario que debe hacerse entre tos institutos procesales de la tercería y la intervención de terceros. El tercerista promueve un juicio contra el demandante y el demandado que son partes en un proceso substanciado entre ellos y la sentencia que se dicte en el mismo no le va a afectar. Permanece indiferente al resultado de la litis. En cambio, en la intervención de terceros, el tercero asume la calidad de parte en el proceso y queda vinculado a la sentencia, que vaya a dictarse. ART 81.- OPORTUNIDAD EN QUE DEBEN DEDUCIRSE. Pueden deducirse hasta tanto no se haya efectuado la subasta de los bienes, o no se haya hecho pago al acreedor, según sea de dominio o de mejor derecho. Antec. : CNC 81.- PM 86.Conc.: CPC 80; 82; 83.1. OPORTUNIDAD: El precepto procesal establece el límite final de tiempo en que pueden deducirse las tercerías. 1.1. Tercería de dominio: Debe promoverse hasta tanto no se haya efectuado la subasta o remate del bien. A este efecto debe entenderse que se realizó la subasta cuando haya finalizado el acto material del remate, siendo indiferente que el rematador haya presentado su Informe o el juez haya aprobado el remate. 1.2. Tercería de mejor derecho: Podrá promoverse mientras no se haya hecho pago al acreedor. El pago se tiene por hecho cuando la suma de dinero producto de la subasta se encuentra efectivamente depositada a la orden del juez, independientemente de que el acreedor haya o no retirado la misma. ART. 82.- ADMISIBILIDAD. No se dará curso a la tercería, si no se probare con Instrumentos fehacientes la verosimilitud del derecho que se invoca, o se prestare garantía suficiente para responder a los perjuicios que pudiere causar la suspensión del proceso principal. Antec.: CNC 82.- PM 82, 2o. p.. Conc.: CPC 80; 81; 83; 86; 219.1. REQUISITO DE ADMISIBILIDAD La promoción de la tercería esta condicionada a un requisito de admisibilidad de la pretensión consistente en que el tercerista debe probar “prima facie” con instrumentos fehacientes la verosimilitud del derecho que invoca o prestar garantía suficiente para responder por los perjuicios que causare a las panes la suspensión del proceso principal. El tercerista deberá acompañar la prueba instrumental o individualizarla, indicando el lugar donde se encuentre, conforme al Art. 219 del CPC. La garantía podrá ser real o personal, quedando librada al prudente arbitrio judicial. 2. OBJETO: La disposición procesal tiene como propósito evitar que la promoción de tercerías se convierta en un medio indebido de paralizar la causa principal y concuerda con la norma del Art. 86 del CPC encontrando ambas su fundamento en el Principio de moralidad, que debe regir el proceso evitándose la inconducta procesal. ARt 83.- SUSPENSIÓN DEL PROCESO PRINCIPAL. La tercería de dominio suspende, hasta que sea resuelta, la ejecución de la sentencia del proceso en que se deduce. Si la tercería fuere de mejor derecho, seguirá el proceso hasta la realización de los bienes embargados, suspendiéndose el pago hasta que aquélla se decida, salvo que se diere caución suficiente a las resultas de la tercería. SI el tercerista no prosiguiese los trámites de la tercería, el juez deberá, a pedido de parte, emplazarlo por cinco días, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de la acción. Este emplazamiento será notificado por cédula. Antec.: CNC 83.- PM 87.- CPCC 464; 465.Conc.: CPC 80 al 82; 86; 133.1. TERCERÍA DE DOMINIO: Si la tercería es de dominio, se suspende la substanciaci6n hasta que sea resuelta, en razón de que si el tercerista prueba que el dominio del bien en litigio le corresponde, se estaría transfiriendo un bien ajeno respecto del juicio principal. 2. TERCERIA DE MEJOR DERECHO: Si es de mejor derecho, el proceso continúa. Sólo se suspende el pago de la suma de dinero producto de la subasta, hasta que se decida el Incidente, salvo que se diere caución suficiente a las resultas de la tercería promovida. El precio de la subasta queda en indisponibilidad, pendiente del resultado de la tercena. El Artículo faculta a que el tercero, a fin de evitar perjuicios innecesarios, pueda solicitar y obtener el levantamiento de la medida cautelar, que de ordinario será el embargo, dando garantía suficiente a criterio del juez. La garantía deberá comprender el capital, los intereses estimados de acuerdo con la duración del juicio y las costas para el caso de que resulte vencido. 3. EMPLAZAMIENTO: El tercer párrafo de la norma, establece la posibilidad de que el tercerista negligente, a pedido de parte, sea emplazado por cinco días para continuar el trámite, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de la acción. La previsión tiene por finalidad evitar la falta de actividad del tercerista, por las consecuencias negativas que produce y que conspiran contra los Principios de economía, moralidad y celeridad procesales. ART 84.- LEVANTAMIENTO DE EMBARGO SIN TERCERÍA. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, toda persona está autorizada a pedir en calidad de tercero perjudicado por el embargo, el levantamiento liso y llano del mismo, acreditando fehacientemente su posesión actual, en conformidad con el título de propiedad que exhibiese, según la naturaleza de los bienes. Antec.: CNC 84.- PM 88.Conc.: CPC 80 al 83; 717. 1. VÍA EXCEPCIONAL: La disposición confiere al tercero perjudicado por el embargo la vía excepcional, instituida por razones de celeridad y economía procesal, de solicitar el levantamiento «liso y llano» del mismo, cuando acredite «prima facie» con los documentos que acompañe la propiedad del bien objeto de embargo. 2. PROCEDENCIA: La procedencia del pedido del tercero resultará de que acredite en forma efectiva y fehaciente su derecho, de acuerdo con el título de propiedad que debe acompañar con su presentación. La prueba, en consecuencia, debe surgir inequívocamente de los elementos de juicio exhibidos por el peticionante y ser definitiva pan resolverse sin más trámite. 3. TERCERIA: Si la solicitud no fuere admitida por el juez, el tercero podrá promover el correspondiente Incidente de tercería. ART. 85.- AMPLIACIÓN DEL EMBARGO. La deducción de cualquier tenerla seré bastante fundamento para que se amplíe y mejore el embargo, si el actor lo solicitare. Antec.: CNC 85.- PM 89.- CPCC 467.Conc.: CPC 80; 696.1. AMPLIACION O MEJORA DEL EMBARGO: La ampliación o mejora del embargo podrá ser solicitada por el actor por el sólo hecho de la deducción de la tercería, subsistiendo dicha posibilidad hasta tanto no se decida la cuestión. El pedido puede consistir en solicitar: que se amplíe la cuantía del embargo o su mejora, extendiéndolo a otros bienes del deudor. 2. RESOLUCION: El pedido debe ser resuelto por el juez sin substanciaci6n; es decir, no corresponde conferir traslado del mismo. ART. 86.- COLUSIÓN ENTRE TERCERISTA Y EMBARCADO. SI hubiere indicios o presunciones de colusión entre tercerista y el embargado, el juez, en resolución fundada, ordenará la remisión de los antecedentes a la justicia penal. Antec.: CNC 86.- CPCC 468.- DL 5679/38,35. Conc.: CPC 17; 51 y sgtes; 80; 82.- COJ 236.1. CONCEPTO: Se entiende por colusión procesal la connivencia maliciosa de un litigante con otro o con terceros con el propósito de perjudicar a su adversario o a un tercero en el proceso 2. EXISTENCIA DE INDICIOS O PRESUNCIONES: La norma no requiere que se haya probado el entendimiento malicioso, basta que hayan surgido indicios o presunciones para que el juez, en resolución fundada, en cualquier etapa del proceso, ordene la remisión de los antecedentes a la justicia penal. La medida que adopte el juez de acuerdo con el Artículo sub examine es sin perjuicio de las demás que correspondan en virtud del Principio de moralidad conforme a los Arts. 51 y sgtes., del CPC y de acuerdo con las facultades disciplinarias de que se hallan investidos los jueces según el Art. 17 del CPC. SECCION III DE LA CITACION DE EVICCION ART. 87.- OPORTUNIDAD. Tanto el actor como el demandado, podrá pedir la citación de evicción. El primero, al deducir la demanda; el segundo, dentro del plazo fijado para la contestación de la demanda, según el proceso de que se trate. La resolución que la ordenare se dictará sin sustanciación previa, y sólo la denegatoria será recurrible sin efecto suspensivo. Antec.: CNC 87.- PM 90.Conc.: CPC 88 al 92; 215; 234; 400, 2º. p.- CC 584, inc. d); 1456 y sgtes.; 1759 y sgtes; 2419.1. CONCEPTO: La evicción es un caso de intervención forzosa que se produce por el llamamiento (litis denuntiatio) que hace el demandado al enajenante del bien objeto de la litis a los efectos de ser defendido en el proceso y, subsidiariamente, dejar expedita la acción regresiva de conformidad al Art. 1770, Inc. a) del C. Civil. 2. OBJETO: El Código Civil define la evicción en el Art. 1759, diciendo: «Habrá evicción cuando quién adquirió bienes a título oneroso o los dividió con otro, fuere en virtud de fallo judicial y por causa ignorada, anterior o contemporánea a la transferencia o divisi6n, privado total o parcialmente del derecho adquirido. Responderán tanto quién transmitió o dividió los bienes, como los antecesores en el título traslativo del dominio. Si la sentencia fuere arbitral, sólo producirá efecto en el caso de que el enajenante hubiese firmado el compromiso». El Art. 1769 preceptúa que el enajenante debe «salir en defensa del adquirente» citado por éste. Los casos y modos de la responsabilidad por evicción se encuentran reglados en el Código Civil en los Arts. 1759 al 1788. Mediante la evicción se protegen dos categorías de intereses: el Interés de quien recibió el bien objeto del pleito y el de quien lo transmitió. El adquirente tendrá la posibilidad de defender la integridad de su derecho (Art. 1769 CC) y, subsidiariamente, dejar expedita su acción regresiva (Art. 1770, inc. a) CC). El que transmitió el bien, podrá defender personalmente el derecho transmitido, a fin de evitar la acción regresiva. 3. IMPORTANCIA: La denuncia de la litis (litis denuntiatio) constituye una carga procesal para el adquirente, cuyo incumplimiento lo expone a la eventualidad de ser vencido cuando vaya a ejercer la acción regresiva contra el enajenante. De allí la importancia de la citación y de que sea oportuna, en razón de que no habrá responsabilidad por la evicción, si el vencido en juicio no hubiere citado de saneamiento al enajenante o lo hiciere después del plazo señalado por la ley procesal, conforme al Art. 1770, inc. a) del C. Civil. No obstante, aunque se haya omitido la citación, el enajenante deberá responder por la evicción, si el vencido en juicio probare que resultaba inútil citarlo por no haber oposición justa que hacer al derecho del vencedor o razón para interponer o mejorar el recurso (Art. 1770, inc. c) CC). 4. OPORTUNIDAD: El Articulo otorga al actor y al demandado la facultad de pedir la citación de evicción. El primero, al promover la demanda. El segundo, dentro del plazo fijado para la contestación de la demanda. Vale decir, en la oportunidad procesal que permita al citado de evicción realizar todos los actos conducentes a la defensa. 5. COMPETENCIA: El juez competente será el del juicio principal. 6. RESOLUCION: El juez admitirá la citación cuando el pedido fuere procedente el que se hará lugar sin substanciación; vale decir, sin correr traslado a la contraparte, en razón de que esta no puede oponerse a la citación. Sólo la resolución que deniegue el pedido será recurrible, sin efecto suspensivo, es decir, la resolución se cumple interín se substancia el recurso interpuesto. 7. INTERVENCION FORZOSA. REMISION: Véase comentario obrante en el numeral 2 de la Sección I del presente Capitulo V. ARt 88.- NOTIFICACIÓN. Al citado se le notificará en la misma forma y pino establecidos para el demandado. No podrá invocar la improcedencia de la citación, debiendo limitarse a asumir o no la defensa. Si no la ejerciere, su responsabilidad se establecerá en el juicio que corresponda. Antec.: CNC 88.- PM 99.Conc.: CPC 87; 89 al 91; 222.1. NOTIFICACION: La citaci6n de evicción será notificada por cédula al enajenante en su domicilio real. Será carga del citante activar las diligencias necesarias para la notificación del citado (Art.89 CPC). 2. CARÁCTER DE LA CITACION: La parte contraria no puede oponerse a la citación, porque la misma no constituye una demanda contra el citado, sino un aviso que se le formula para que, silo desea, tome intervención en el proceso. 3. INTERVENCION DEL CITADO: El citado no puede invocar la improcedencia de la citación. Debe limitarse a asumir o no la defensa. Tiene un plazo de dieciocho días para intervenir en el proceso, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 222 del CPC, aplicable al caso. 4. CONSECUENCIA DE LA INACCION DEL CITADO: Si el citado no comparece o habiendo comparecido no asume la defensa, podrá sufrir la acción regresiva en un proceso posterior para determinar su responsabilidad. ART. 89.- EFECTOS. La citación solicitada oportunamente suspenderá el curso del proceso durante el plazo que el juez fijare. Será carga del citante activar las diligencias necesarias para la notificación del citado. El plazo para oponer excepciones previas y la sustanciación de éstas no quedarán suspendidos. Antec.: CNC 89.- PM 92. Conc.: CPC 87; 88; 126; 146; 223 y sgtes. 1. SUSPENCION DEL TRAMITE DEL PROCESO: De acuerdo con la norma la solicitud de la citación suspende el curso del proceso durante el plazo que el juez fijare. 2. CARCA PROCESAL: Es una carga procesal del citante realizar las diligencias necesarias para obtener la notificación del citado, en lo cual debe demostrar la debida diligencia (Art. 88 CPC). Véase el numeral 1 del Art. 88 del CPC. 3. OPOSICION DE EXCEPCIONES PREVIAS: El pedido de citación no suspende el plazo para oponer las excepciones previas del Art. 224 del CPC, ni su substanciación, lo cual tiene su razón en el Principio de economía procesal, a fin de evitar demoras. ART. 90.- DEFENSA DEL CITADO. Si el citado asumiere la defensa, podrá obrar conjunta o separadamente con la parte que solicitó la citación, en el carácter de litisconsorte. Podrá oponer las excepciones previas que no hubiesen sido deducidas por el citante o contestar la demanda. Mediando acuerdo de partes, podrá operarse la substitución procesal del citante por el citado, cuando aquél fuere el demandado. Antec.: CNC 90.e PM 94 Conc.: CPC 76; 88; 91; 101. 1. ACTITUDES QUE PUEDE ASUMIR EL CITADO: En esta norma y en la siguiente, se contemplan las distintas actitudes que puede asumir el citado y las consecuencias procesales que de ellas derivan. 2. LITIACONSORCIO: En el supuesto del Artículo, el citado comparece y asume la defensa del citante como parte coadyuvante, porque viene a defender él derecho que tiene el demandado de conservar el bien por el cual se le demanda. Con esta calidad tiene las mismas facultades procesales del chante; en consecuencia, podrá contestar la demanda, deducir ex- cepciones, oponer defensas, proponer diligencias probatorias incluso distintas a las del citante. El litisconsorcio formado entre el citante y el citado tiene carácter necesario, porque entre el adquirente y el enajenante existe una única relación jurídica que como tal no puede ser objeto de decisiones distintas. 3. SUBSTITUCION PROCESAL: El in fine del precepto establece otra posible opción, en cuya virtud el citado podrá, a su vez, con acuerdo de las partes y cuando el citante fuere el demandado, sustituir procesalmente al mismo con lo cual éste quedará excluido de la causa. Véase el comentario al Art. 50 del CPC numeral 1.2. ART. 91.- ABSTENCIÓN Y DEMORA DEL CITADO. Si el citado no compareciere o habiendo comparecido se resistiere a asumir la defensa, el juicio seguirá con quien pidió la citación, salvo los derechos de éste contra aquél. Durante la sustanciación del juicio, las dos partes podrán proseguir las diligencias pan obtener la comparecencia del citado. Si éste se presentare fuera del pino fijado por el juez, tomará la causa en el estado en que se encontrare. Antec.: CNC 91.- PM 93.Conc.: CPC 87 al 90.1. OTROS SUPUESTOS: La disposición establece las otras posibles actitudes que puede asumir el citado, además de las que contempla el Artículo 90 del CPC. 2. INTERVENCION FACULTATIVA: El citado puede no parecer o habiendo comparecido negarse a asumir la defensa del citante, en cuyo caso el juicio seguirá con quien pidió la citación, en razón de que la citación no es una demanda sino un aviso para que el citado, silo desea, tome intervención en el juicio. Siendo facultativa la intervención del citado, no puede obligársele a comparecer, tampoco procede que se lo declare rebelde. Salvo los derechos del citante contra el citado, el cual podrá ser pasible de una acción regresiva en un proceso ulterior 3. COMPARECENCIA EXTEMPORANEA: Si el citado comparece fuera del plazo del emplazamiento, vale decir, en forma extemporánea, debe tomar la causa en el estado en que se encuentre, "in statu et terminis", sin que el proceso pueda retrogradarse, por la vigencia del Principio de preclusión. ART. 92.- CITACIÓN DE OTROS CAUSANTES. Si el citado pretendiere, a su vez, citar a su causante, podrá hacerlo en los primeros cinco días de haber sido notificado, sin perjuicio de la carga de proseguir el proceso por sí. En las mismas condiciones, cada uno de los causantes podrá requerir la citación de su antecesor inmediato. Será admisible el pedido de citación simultánea de dos o más causantes. Los causantes citados podrán contestar la demanda dentro del plazo que el juez les fijare, pero tomarán la causa en el estado en que se encuentre. Tendrán derecho a prueba, en segunda instancia, siempre que no hayan podido producirla en primera. La citación que se hiciere sin la antelación necesaria para que el citado pueda comparecer antes de la sentencia de primen Instancia, será ineficaz. Antec.: CNC 92.- PM 95.Conc.: CPC 87 al 91, 430.- CC 1769. 1. FACULTAD DE CITADO: El citado de evicci6n tiene la facultad de citar en el plazo señalado en el Artículo a su causante y éste, a su vez, al suyo y así sucesivamente hasta llegar al enajenante originario, dado que las obligaciones sustanciales alcanzan a Los anteriores transmitentes. La norma procesal es de por sí explicativa, lo que obvia mayores comentarios. 2. REMISION: En estos casos corresponde observar las reglas ya examinadas en los Arts. 87,88 y 89 del CPC, a las que me remito. SECCION IV DE LA ACCION SUSROCATORIA ART. 93.- PROCEDENCIA Y TRÁMITE. El ejercicio de la acción subrogatoria no requerirá autorización judicial previa. Se sustanciará por el trámite que corresponda a la naturaleza y valar de las obligaciones que se atribuyen al demandado, con las modificaciones que prescriben los artículos siguientes. Antec: CNC 93.- PM 96. Conc.: CPC 94 al 97.- CC 446 al 449.1. CONCEPTO: La acción subrogatoria se produce cuando, en virtud de la ley, se faculta para intervenir en un proceso como parte legítima a una persona ajena a la relación substancial controvertida, aunque jurídicamente vinculada por un derecho u obligación de garantía a uno de los integrantes de dicha relación. La Sección IV del Código legisla bajo el titulo De la Acción Subrogatoria, otro de los modos en que se puede producir la intervención del tercero en el proceso, la que resulta del ejercicio de un derecho establecido en la ley substantiva. En efecto, el Art. 446 del C. Civil establece «Los acreedores, aun eventuales, pueden ejercer todos los derechos y acciones de su deudor, relativos a los bienes de éste, pero sólo cuando el obligado dejare de hacerlo y con citación del mismo, para que tome parte en el juicio». La acción subrogatoria constituye un supuesto de substitución procesal, que se produce cuando la ley legitima a una persona para demandar al deudor de su deudor. 2. DENOMINACIONES: La acción subrogatoria recibe diversas denominaciones. 2.1. Subrogatoria, porque el acreedor actúa como subrogado en los derechos de su deudor. 2.2 Oblicua, porque tiene por objetivo sólo la Incorporación al patrimonio de su deudor de los bienes o derechos, respecto de los cuales el acreedor ejercerá posteriormente sus derechos. 2.3. Indirecta, porque no es ejercida directamente por su ti-halar, sino por el acreedor de éste. 3. CARÁCTER DE LA INTERVENCION: En la acción subrogatoria el substituto (acreedor) interviene en el proceso reclamando la protección judicial en nombre e interés propio, aunque en virtud de un derecho vinculado a una relación jurídica ajena. Como expresa CARNELUTTI, al explicar la figura de la substitución procesal, «cuando la actividad procesal de una persona distinta de la parte se debe no a la voluntad de este, sino al estímulo de un interés conexionado con el interés en litigio». 4. CARACTER: La acción subrogatoria tiene carácter conservatorio, se dirige a lograr la Incorporación de bienes al patrimonio del deudor. 5. AUTORIZACION JUDICIAL: La disposición procesal indica que el ejercicio de la acción subrogatoria no requerirá autori- zación judicial previa, esto en razón de que se basa en un derecho acordado por el Código Civil que los jueces no pueden negar, si se cumplieron los requisitos legales. La innecesariedad de la autorizaci6n judicial previa se refiere también a que al actor no le es necesario demostrar que su deudor carece de otros bienes susceptibles de embargo o su insolvencia; ni que el acreedor ha sido judicialmente subrogado en los derechos de su deudor. 6. REQUISITOS: Para el ejercicio de la acción subrogatoria el actor deberá demostrar: 6.1. Que es titular de un derecho contra el deudor, lo cual le acordará legitimación procesal. 6.1. Que el deudor ha sido negligente en el ejercicio de sus derechos o acciones, lo cual le otorga interés procesal. 7. RECHAZO "IN LIMINE": La falta de los requisitos señalados precedentemente autoriza al juez para rechazar «in limine» la pretensión deducida, porque los mismos constituyen presupuestos de admisibilidad de la pretensión. 8. JUICIOS EN QUE PROCEDE: El ejercicio de la acción subrogatoria es aplicable a todo tipo de proceso, de acuerdo con la naturaleza y valor de la pretensión que se promueve desde el punto de vista de su finalidad. Puede ser de conocimiento (Art. 207 CPC), ejecutivo (Art. 439 CPC), división de cosas comunes (Art. 680 CPC), de menor cuantía (Art. 684 CPC), etc... 9. EXCLUSIONES: De conformidad al Art. 447 del C. Civil quedan excluidas del ejercicio de la acción subrogatoria: «a) el derecho de administración y disposición de los bienes; b) las facultades inherentes a la capacidad jurídica, y también al estado en las relaciones de familia, aunque tuvieren efectos patrimoniales; y c) los derechos y bienes inembargables por disposiciones legales». ARt 94.- CITACIÓN. Antes de correrse traslado al demandado, se citará al deudor por el plazo de nueve días, durante el cual éste podrá: a) formular oposición, fundada en que ya dedujo la demanda con la manifiesta improcedencia de la subrogación y b) interponer la demanda, en cuyo caso se le considerará como actor y el juicio proseguirá con el demandado. En este último supuesto, así como cuando el deudor hubiere ejercido la acción con anterioridad, el acreedor podrá intervenir en el proceso en la calidad de tercero coadyuvante. Antec.: CNC 94.- PM 97. Conc.: CPC 76; 78; 93; 95 al 97; 133; 135 y sgtes.- CC 447; 448.1. OPORTUNIDAD. PLAZO: La oportunidad en que ha de hacerse la citación al deudor será antes de correrse traslado de la demanda al demandado. El plazo de la citación y emplazamiento es de nueve días. 2. JUEZ COMPETENTE: La acción subrogatoria debe promoverse ante el juez que hubiese sido competente en el supuesto de que la pretensión hubiera sido deducida directamente por el deudor. 3. NOTIFICACION: La notificación al deudor deberá ser hecha por cédula (Art. 133 CPC) en su domicilio real o por edictos, en su caso (Art. 140 CPC), conforme a los principios generales que rigen la materia. 4. ACTITUDES DEL DEUDOL La norma establece las posiciones que puede asumir el deudor 4.1. Oponerse: La oposición deberá estar fundada en: 4.1.1. Que ya promovió la demanda. En este caso deberá denunciar el juzgado y secretaria donde se tramita la misma. 4.12. La manifiesta improcedencia de la subrogación. v.g.: por ser alguno de los derechos excluidos del ejercicio de dicha acción establecidos en el Art. 447 del C. Civil. 4.2. Promover la demanda: En este caso se le considerará como actor y el juicio proseguirá con el demandado. 4.3. Adherirse: A la demanda ya promovida por su acreedor contra el demandante. 4.4. La prevista en el Art. 95 del CPC: A cuyos términos me remito. 4.5. No comparecen En este supuesto se produce la substitución procesal entre el substituto y el demandado, con prescindencia del titular del derecho. 5. INTERVENCION COADYUVANTE: En los casos mencionados en los incisos a) y b) del Artículo sub examine, el acreedor pierde el carácter de parte principal, aunque está facultado para intervenir como tercero coadyuvante de su deudor, de acuerdo con los Arts. 76 y 78 del CPC. ART. 95.- INTERVENCIÓN DEL DEUDOR: Aunque el deudor, al ser citado, no ejerciere ninguno de los derechos acordados en el artículo anterior, podrá intervenir en el proceso en la calidad prescripta para los terceros interesados. Antec. CNC 95.- PM 98.Conc.: CPC 76; 78; 94; 96; 97.1. SUBSTITUCIÓN PROCESAL Cuando se produzca el supuesto señalado en el Artículo, corresponde que el juez reconozca la calidad de parte actora al acreedor (substituto) y conferir trasla- do de la demanda al demandado, el cual puede oponer las excepciones previno defensas que estime que corresponden tanto contra el substituto (actor) como contra el substituido (deudor) y reconvenir. Producida la substitución la relación procesal queda establecida entre el substituto y el demandado, con prescindencia del titular del derecho. El substituto es el «dueño» del pleito correspondiéndole el ejercicio de todos los derechos y obligaciones que hubieran correspondido al titular del derecho, salvo las excepciones que comentaré al tratar el Artículo siguiente. 2. LITISCONSORCIO: No obstante haber el deudor adoptado la actitud señalada en el Artículo, no queda excluido del proceso, en razón de que él es el titular de los derechos o acciones reclamados en el juicio, consecuentemente puede intervenir en él en calidad de litisconsorte del actor, de acuerdo con el Art. 78 del C.P.C. ARt 96.- OBLIGACIÓN DEL DEUDOR. En cualquiera de los casos previstos por los artículos anteriores, el deudor estará obligado a absolver posiciones, reconocer documentos y prestar la colaboración necesaria, con los mismos efectos y apercibimientos que las partes. Antec.: CNC 96.- PM 99.Conc.: CPC 93 al 95; 276 y sgtes.; 307.1. REGLA GENERAL: Según la regla existente en materia de substitución procesal las facultades procesales del substituto no son totales. Existen ciertos actos que, conforme a la ley, sólo son eficaces cuando emanan del titular de los derechos o acciones, tales como: desistir, allanarse, renunciar. Estos actos importan una disposici6n de los derechos del deudor que el acreedor no puede realizar. También existen otros actos que por su carácter no pueden ser realizados por un tercero que no sea el titular del derecho, como el reconocimiento de documentos y la absolución de posiciones. 2. OBLIGACION DEL DEUDOR: De acuerdo con el precepto procesal y no obstante las consideraciones mencionadas precedentemente, en los casos de incomparecencia o litisconsorcio el deudor pueda ser llamado a absolver posiciones o reconocer documentos, con los mismos efectos y apercibimientos que las partes. ART. 97.- EFECTOS DE LA SENTENCIA. La sentencia hará cosa juzgada en favor o en contra del deudor citado, aunque no hubiere comparecido. Antec.: CNC 97.- PM 100. Conc.: CPC 93 al 96; 156; 159; 162, inc. c); 163; 164; 385. 1. COSA JUZGADA : De la correcta aplicaci6n de los Principios procesales que rigen el instituto de la substituci6n surge claro que la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del actor (substituto) y del deudor (substituido), del demandado y de todos los que hayan intervenido (litisconsortes) en el proceso. 2. DEUDOR QUE NO COMPARECIO: La norma incluso va más allá y establece que la sentencia también hará cosa juzgada «en favor o en contra del deudor citado aunque no hubiere comparecido», en razón de que si no compareció a pesar de haber podido hacerlo, él es el único responsable de las consecuencias que pueden producir el no ejercido de una facultad procesal. TÍTULO IV DEL EJERCICIO DE LA ACCION CAPITULO I DE LAS NORMAS GENERALES ARt 98.- PRINCIPIO DE INICIATIVA EN EL PROCESO. La iniciativa del proceso incumbe a las partes. El juez sólo lo iniciará cuando la ley lo establezca. Antec.: CNC 98.- PM 101.Conc.: CN 15; 40, la. p.- CPC 99; 103; 179; 209; 215; 439; 503; 508; 511; 519; 550; 567; 589; 597; 603; 613; 621; 640; 642; 646; 653; 656; 669; 673; 680; 683; 686; 691; 707; 718; 721; 723; 725; 727; 728; 731. 1. ORIGEN: La acci6n surge como una necesaria consecuencia de la prohibición que tienen las personas de la autodefensa de sus derechos, lo cual constituye uno de los basamentos del Estado moderno. Se halla consagrado en el Art. 15 de la Constitución, que expresa: «Nadie podrá hacerse justicia por sí mismo ni reclamar sus derechos con violencia, pero se garantiza la legítima defensa». Según CALAMANDREI «en compensación de la prohibición impuesta al Individuo de hacerse justicia por si mismo, le está reconocida la facultad de dirigirse al Estado para obtener justicia contra el obligado: al faltar el voluntario cumplimiento del obligado, el titular del derecho se dirige al Estado a fin de que, como garante de la observancia del derecho, convierta la obligación en sujeción. Esta facultad de invocar en beneficio propio frente al Es- tado la prometida garantía de la observancia del derecho es, en un cierto sentido, la acción». 2. SIGNIFICADO. CONCEPTO: Etimológicamente acci6n significa: obrar, actuar. En el Derecho Procesal el vocablo acción tiene varios significados: acción como sinónimo de derecho, acción como sinónimo de pretensión, acción como sinónimo de provocar la actividad jurisdiccional, acción como sinónimo de vía procesal mediante la cual se debate un asunto sometido a la jurisdicción y acción como sinónimo de demanda. Para COUTURE «la acción es el derecho abstracto de obrar; poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, consistente en la facultad de acudir ante los órganos de la jurisdicción, exponiendo sus pretensiones y formulando la petición que afirma como correspondiente a su derecho». Y añade, “La acción es el poder jurídico de hacer valer la pretensión. Ese poder jurídico existe en el individuo, aun cuando la pretensión sea infundada”. ALSINA dice «la acción es un derecho público subjetivo mediante el cual se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para la protección de una pretensión jurídica». Por su parte ALLEN, expresa que la acción es el derecho subjetivo de peticionar a la jurisdicción con un contenido pretensional. Y agrega, la acción puede existir sin derecho material, pero nunca sin pretensión. Para ejercitar válidamente una acción la misma debe tener un contenido pretensional y cumplirse las formalidades exigidas en la ley. Quien invoque un interés legítimo, jurídicamente protegido, tiene legitimación procesal para ejercer una acción judicial como actor, demandado o tercerista. 3. PRETENCIÓN: La pretensión procesal no debe ser confundida con la acción. La pretensión es lo que se exige de otro. Como expresa CARNELUTTI “exigencia de la subordinación de un interés ajeno al interés propio”. La pretensión -dice GUASP- es una declaración de voluntad, no una declaración de ciencia ni de sentimientos, porque en ella se expone lo que un sujeto quiere y no lo que sabe o siente. La pretensión es lo que el actor desea obtener vale decir, lo que quiere y, en consecuencia, pide. Se formula contra el demandado por medio del juez. La pretensión consiste para ALLEN -siguiendo a COUTURE en la auto atribución de un derecho material con la alegación de que ha sido violado, desconocido, impedido, etc. y la correspondiente manifestación de voluntad requiriendo una concreta tutela jurídica. 4. PRINCIPIO DISPOSITIVO: Realizadas las consideraciones precedentes corresponde ahora saber qué significa el Principio de iniciativa en el proceso que consagra el Artículo. Dicho principio procesal deriva del Principio dispositivo en virtud del cual la actividad jurisdiccional no puede funcionar de oficio y requiere siempre la actividad de parte para iniciar, impulsar o, eventualmente, terminar el proceso. De acuerdo con el Principio dispositivo los jueces y tribunales no adoptan medidas ni dictan resoluciones si no existe petición de parte, salvo caso de excepción. Constituyen casos de excepción entre otros: las facultada ordena tonas e instructorias de los jueces (Art. 18 CPC); las medidas disciplinarias (Art. 17 CPC); el interrogatorio al absolvente (Art. 289, in fine CPC); la prueba testifical (Art. 337 CPC); la prueba pericial (Art. 350 CPC); las reproducciones y exámenes (Art. 364 CPC); el reconocimiento judicial (Art. 367 CPC); la prueba de informes (Art. 371 CPC). El Principio dispositivo se manifiesta particularmente en tres aspectos de la actividad procesal. 4.1. En la Iniciativa: Donde rige la regla "nemo ludex sine actore". Sin iniciativa de parte no hay demanda y, en consecuencia, no puede haber proceso. 4.2. En el impulso: El proceso sólo se desarrolla a petición de parte de acuerdo con la regla "nec procedat iudex ex officio". 4.3. En la disponibilidad del derecho subjetivo material: Mediante el ejercicio o no de una acción, su renuncia, desistimiento, etc., es decir solicitando o renunciando a la tutela jurisdiccional del Estado. Dentro de este específico campo tiene un ámbito casi absoluto, sólo limitado por el orden público y el eventual perjuicio a terceros. El Principio dispositivo es opuesto al Principio inquisitivo o de oficialidad. Los mismos responden a dos concepciones distintas del proceso con predominio de la actividad de las partes (dispositivo) o del juez (inquisitivo o de investigación). En este último el juez debe investigar la verdad material con prescindencia de la actividad de las partes. Siendo así, puede iniciar de oficio el proceso, investigar los hechos, producir pruebas, en suma utilizar todos los medios necesarios para la averiguación de la verdad. Constituyen algunos ejemplos del régimen inquisitivo en nuestro Código las previsiones de los Arts. 18; 289, in fine; 337; 350; 364; 367; 371; etc... Puede decirse que no existe en las legislaciones la vigencia plena de uno u otro de dichos principios, sino de ambos, con predominio del uno sobre el otro. No hay proceso exclusivamente dispositivo o inquisitivo. 5. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: La acción tiene fundamento de rango constitucional en nuestra legislación, en virtud de lo preceptuado en el Art. 40, 1a. p. de la Constitución, que legisla el derecho de peticionar a las autoridades. ART. 99.- ACCIÓN PURAMENTE DECLARATIVA. El interés del que propone la acción podrá limitarse a la declaración de la existencia o no existencia de una relaci6n jurídica, o a la declaración de autenticidad o falsedad de un documento. Antec.: CNC 99.- PM 102.Conc.: CPC 98.- CC 241; 308; 356; 383. 1. CONCEPTO: La acción (pretensión) puramente declarativa es aquella que sólo tiene por objeto obtener la declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, poniendo de este modo fin a una situación de incertidumbre en las relaciones jurídicas. El que promueve una pretensión de sentencia puramente declarativa de certeza sólo quiere saber -dice CHIOVENDA- que su derecho existe, o quiere excluir el derecho del adversario; pide al proceso la certeza jurídica y no otra cosa. En el Código Civil se pueden encontrar varios supuestos de acción declarativa, v.g.: reclamación de filiación (Art. 241), nulidad de actos jurídicos (Art. 356), falsedad de instrumento público (Art. 383), etc... 2. PROCEDENCIA: La pretensión puramente declarativa procederá siempre que el actor tenga interés en un pronunciamiento judicial: positivo, cuando se busca el reconocimiento de la existencia de una relación jurídica o negativo cuando se persigue que se declare que no existe determinada relación jurídica. Dicho interés se dará cuando exista una inseguridad objetiva acerca de la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica, de un derecho o sobre la identidad de sus sujetos activos o pasivos. En principio, los hechos, aunque puedan ser jurídicamente relevantes, no podrían ser objeto de una acción puramente declarativa. La promoción de la acción se halla supeditada a que no exista otro remedio legal idóneo utilizable por el actor, por ello es subsidiaria. 3. UTILIDAD: La declaración de la existencia o inexistencia de un derecho en un caso concreto asegura el correcto des envolvimiento de las relaciones jurídicas, previniendo la consumación de actos ilegítimos al proveer a las partes de una norma, con la fuerza de la cosa juzgada, que determinará su conducta posterior. 4. SENTENCIA MERAMENTE DECLARATIVA: La sentencia puramente declarativa tiene carácter preventivo, pretende salvar una situación de incertidumbre o falta de certeza que, eventualmente, podría traducirse en un perjuicio. Dice ALSINA «toda sentencia, aún la condenatoria es declarativa, en cuanto contiene un reconocimiento del derecho del actor; y con mayor razón lo es la absolutoria en cuanto niega fundamento a la pretensión. El derecho, que en un momento determinado se presenta incierto, adquiere certidumbre mediante la demanda, y la norma abstracta se convierte así en prescripción concreta. Pero la acción de condena requiere un hecho contrario al derecho, y por eso la sentencia condenatoria tiene una doble función: no solamente declara el derecho, sino que también prepara la vía para obtener, aún contra la voluntad del obligado, el cumplimiento de una prestación. En cambio la sentencia meramente declarativa no requiere un estado de hecho contrario al derecho, sino que basta un estado de incertidumbre sobre el derecho, y por eso no obliga a nada, sino que se limita a declarar o negar la existencia de una situación jurídica; vale decir, que no es susceptible de ejecución, porque la declaración judicial basta para satisfacer el Interés del actor». La sentencia meramente declarativa produce los efectos de la cosa juzgada. Siendo así, la pretensión debe formularse precisamente entre las personas que resultan titulares de la relación jurídica substancial para que aquélla vincule efectivamente a las partes. De promoverse contra un tercero, la declaración será insuficiente para el efecto señalado. Véase comentario al Art. 159 del CPC, numeral 5:1. CAPITULO II DE LA ACUMULACION Y CONCURRENCIA DE ACCIONES ART. 100.- ACUMULACIÓN OBJETIVA DE ACCIONES. El actor podrá acumular, antes de la notificación de la demanda, todas las acciones que tuviere contra una misma persona, siempre que a) no sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede excluida la otra, salvo el caso en que se promueva una como subsidiaria de la otra; b) correspondan a la competencia del mismo juez y c) puedan sustanciarse por los mismos trámites. Antec.: CNC 100.- PM 104.- CPCC 75. Conc.: CPC 2; 159, inc. c); 217; 224, incs. a), e); 237. 1. CONCEPTO: La acumulación de acciones tiene lugar cuando el actor reúne en una misma demanda, en las condiciones establecidas por la ley, varias pretensiones contra el demandado. La norma utiliza el vocablo acción como sinónimo de pretensión; podrá entonces decirse que el demandante puede reunir en su demanda todas las pretensiones que tenga contra el demandado para que se tramiten en un mismo proceso y se resuelvan en una sola sentencia. Del mismo modo, es admisible que el demandado en la reconvención ejerza todas las pretensiones que tenga contra el actor, que será el demandado en la reconvención (Art. 237 CPC). 2. CARACTER: La acumulación objetiva de acciones (pretensiones) con figura el caso de un proceso con pluralidad de objetos. Es facultativa para el actor. 3. OPORTUNIDAD: El actor podrá formalizar la acumulaci6n hasta antes de la notificación de la demanda. 4. FINALIDAD: La acumulación de pretensiones se encuentra basada en el Principio de economía procesal, llene como finalidad obtener una mayor celeridad, ahorrar gastos - de tiempo y dinero - y el dictado de una sola sentencia. 5. REQUISITOS: 5.1. No contradicción de las acciones (pretensiones) (inc. a)): que las acciones (pretensiones) no sean contrarias entre si, de modo que por la elección de una quede excluida la otra, salvo el caso en que se promueva una pretensión como subsidiaria de la otra. Lo que la ley prohíbe en realidad es la acumulación de las pretensiones en carácter de principales, pero nada impide -como la misma norma lo indicaque sean deducidas en forma subsidiaria. Siendo así, pueden distinguirse los siguientes modos de acumulación: 5.1.1. Acumulaci6n sucesiva: Cuando una de las acciones (pretensiones) es propuesta con la condición de que antes sea acogida la otra de la que tomará vida; de modo que desestimada aquélla, ésta queda de hecho excluida. 5.1.2. Acumulación eventual: Cuando la acción (pretensión) sólo será considerada por el juez cuando la otra acción (pretensión) fuere desestimada. 5.12. Acumulación alternativa: Cuando varias acciones (pretensiones) son propuestas para que una u otra sea estimada. 5.2. Unidad de competencia (inc. b)): Las acciones (pretensiones) deben corresponder a la competencia de un mismo juez. Se debe considerar a cada acción (pretensión) tomada aisladamente, para lo cual ha de tenerse en cuenta las reglas que regulan la competencia. Se considera que no procede la acumulación si consideradas las acciones (pretensiones) aisladamente corresponden por su valor a distintos jueces. v.g.: la. Instancia y Justicia letrada, salvo que emanen de un mismo título o relación jurídica en cuyo caso se produce una excepción a las reglas de competencia (conexidad). 5.3. Unidad de trámites (inc. c)): Las acciones (pretensiones) deben poderse substanciar por los mismos trámites, siendo improcedente la acumulación de una acción ejecutiva a una ordinaria, o esta a otra que se substancie por un procedimiento especial, a menos que el actor renuncie al proceso ejecutivo o especial y opte por el proceso ordinario. 6. PROCEDENCIA: La acumulación de acciones (pretensiones) es procedente aún cuando las mismas tengan diverso origen. Siendo así, pueden emerger de un derecho original como adquirido por cesión. Pero no será admisible acumular una demanda de divorcio, en que es competente el juez en lo civil y una demanda por tenencia de menores en la que será competente el juez de la niñez y la adolescencia. La acumulación objetiva de acciones (pretensiones) será admisible formalmente también en los procesos sumarios, de ejecución y de menor cuantía siempre que se cumplan las condiciones requeridas por la ley para su procedencia. Cuando se hayan acumulado acciones en violación de las previsiones del Artículo sub examine, el demandado podrá oponer la excepción de defecto legal en la forma de deducir la demanda (Art. 224, inc. e) CPC) o la de incompetencia, en su caso (Art. 224, inc. a) CPC). ART 101.- ACUMULACIÓN SUBJETIVA. Podrán varias panes demandar o ser demandadas en un mismo proceso, cuando las acciones sean conexas por el titulo, por el objeto o por ambos elementos a la vez. Cuando la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que con relación a viñas personas, éstas habrán de demandar o ser demandadas en un mismo proceso. Si así no sucediere, el juez, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, ordenará, antes de dictar la providencia de apertura a prueba, la integración de la litis dentro de un plazo que señalará, quedando en suspenso el desarrollo del proceso, mientras se cita a quién o quienes hubiesen sido omitidos. Antec: CNC 101.- PM 105. Conc.: CPC 2; 100, incs. b) y c); 90, 1 a. p.; 121; 172, 2o. p.; 201; 298.COJ 17, 2o. p.- Ley 1376/88 de Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores 24, 1er. p. 1. CONCEPTO: La acumulación subjetiva de acciones (pretensiones) se produce cuando varias personas en un mismo proceso actúan unidas como actores o demandados. 2. CLASES: En la acumulación subjetiva la relación procesal se desenvuelve con la presencia de varios sujetos. Puede ser: 2.1. Activa: Cuando existe pluralidad de actores. 2.2. Pasiva: Cuando hay pluralidad de demandados. 2.3. Mixta: Cuando existe pluralidad de actores y demandados. 3. FUNDAMENTO: La figura procesal analizada se funda en e] Principio de economía procesal y sobre todo en razones de política procesal a fin de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, lo que produciría lo que se da en llamar el «escándalo jurídico», cuando un juez dice una cosa y otro juez otra cosa distinta. 4. ADMISIBILIDAD: Además del requisito explícito de la norma, en el sentido de que las acciones (pretensiones) sean conexas por el título, por el objeto, o por ambos elementos a la vez, corresponde para su admisibilidad que puedan substanciarse por el mismo trámite (unidad de trámite) y que la competencia corresponda al mismo juez (unidad de competencia). Las acciones (pretensiones) son conexas por el título, v.g.: cuando varios contribuyentes demandan por repetición de un impuesto; o cuando varios damnificados por un acto Ilícito, o por un accidente, demandan al causante. Lo son por el objeto, v.g.: en los casos de solidaridad de la obligación o copropiedad. Y por el Título y el objeto, v.g.: reivindicación contra varios poseedores de un mismo inmueble o desalojo promovido por el propietario contra varios inquilinos. 5. LITISCONSORCIO. CONCEPTO: Se denomina litisconsorcio a la actuación conjunta de más de dos sujetos en el proceso (proceso con pluralidad de partes). Son litisconsortes aquellos que asumen la misma posición en el proceso corriendo igual suerte. La voz litisconsorcio deviene de la locución latina «litis consortium»; de «litis»: pleito, litigio judicial, juicio (conflicto de intereses) y "consortium": comunidad de destino. 6. LITISCONSORCIO FACULTATIVO. LITISCONSORCIO NECESARIO. INTEGRACION DE LA RELACION PROCESAL: De lo establecido en los párrafos primero y segundo de la norma surge la distinción entre el litisconsorcio facultativo y el litisconsorcio necesario. El litisconsorcio es facultativo cuando depende de la conveniencia y voluntad de las partes. Es necesario cuando se halla impuesto por la ley o surge como una consecuencia obligada de la relación substancial. 6.1. Litisconsorcio facultativo: En el litisconsorcio facultativo existe una relación procesal única y autonomía de los sujetos procesales (compartes). Los actos de cada litisconsorte son independientes en sus efectos de los demás litisconsortes, sin que redunden en provecho ni en perjuicio de los demás. Es decir, son compartes (tienen idéntica situación procesal), pero no son litisconsortes (no tienen comunidad de destino, no corren igual suerte en el proceso). De allí que las resoluciones que recaigan en el proceso puedan ser diferentes pan cada uno de ellos. Los que son litisconsortes y los que son compartes ocupan una misma posición en el proceso, pero mientras para los litisconsortes los efectos de los actos procesales son idénticos, para los que son compartes no lo son, porque se trata de un supuesto en que existe pluralidad de partes proveniente de pretensiones conexas por el titulo, por el objeto o por ambos elementos a la vez. Como consecuencia de esa autonomía procesal, el juez deberá ser competente para entender en las acciones (pretensiones) que correspondan a cada litigante; cada uno de ellos deberá tener capacidad procesal para actuar en el juicio; cada uno puede adoptar una actitud distinta de la de los demás: allanarse, oponer excepciones, defensas, etc.; la rebeldía de uno no perjudica a los otros; unos pueden apelar y otros consentir la sentencia; en la prueba de los hechos individuales debe estarse a la producida por el litigante al que se refiere; si lo es de un hecho común debe ser examinado respecto de todos; la caducidad de la instancia que se produzca para uno no afecta a los otros. En la prueba de confesión de acuerdo con el Art. 298 del CPC: «La confesi6n del litisconsorte no perjudica a sus compartes». De este regla se deduce que uno de ellos puede exigir la absolución de posiciones de su comparte. 6.2. Litisconsorcio necesario. Integración de la relación procesal: El segundo párrafo de la norma trata el llamado litisconsorcio necesario u obligatorio, que se produce cuando entre varios sujetos existe una relación substancial única e inescindible. Configuran casos de litisconsorcio necesario: la demanda de filiación matrimonial, que debe intentarse contra el padre y la madre; la demanda por simulación de un acto jurídico, que debe promoverse contra todas las partes que lo realizaron; la demanda de nulidad de un acto jurídico, que debe intentarse contra todos sus otorgantes; la demanda de división de condominio; etc… El proceso debe integrarse de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, con todos los sujetos que correspondan en razón del vinculo de derecho material que los une, porque si la sentencia fuera pronunciada sólo con respecto a alguno de ellos, no resultaría útil o no sería posible obtener su ejecución. La integración dé la litis deberá producirse antes de que se dicte la providencia de apertura a prueba, dentro del plazo que el juez señale, quedando suspendido el curso del proceso mientras se cita a quienes corresponda. Si la falta de integración de la litis se adviene en el momento de dictar sentencia o hallándose el expediente en segunda o tercera instancia, la demanda debe ser rechazada, incluso de oficio y aunque la parte interesada no haya hecho petición al respecto; sin que tal decisión produzca cosa juzgada en cuanto al fondo de la cuestión. Si se dictó sentencia puede peticionarse su nulidad por la parte excluida mediante la promoción del incidente de nulidad o de un proceso autónomo. En el litisconsorcio necesario los efectos que se producen son diferentes a los del litisconsorcio facultativo (compartes), de allí que los actos de uno benefician o perjudican a los otros según las prescripciones de las leyes substantivas. La prueba deberá analizarse en su conjunto y sólo se tendrá por acreditado un hecho cuando lo fuere respecto de todos; si uno sólo interpone un recurso los demás se ven afectados por sus consecuencias; la caducidad no puede oponerse si no se produjo para todos; el allanamiento, desistimiento, transacción o renuncia deben ser realizados por todos. Vale decir, todos son considerados como uno sólo. La sentencia que vaya a dictarse será oponible a quienes no hayan sido parte en el juicio, a pesar de haber sido citados, de tal modo se evitará la nulidad del proceso. 7. COMPETENCIA: Con relación a la competencia en las acciones personales se aplica el Art. 17, 2º. p. del COJ, que dice: «Si hubiere varios coobligados, prevalecerá la competencia del juez ante quien se instaure la demanda». 8. COSTAS: De conformidad al Art. 201 del CPC, «En los casos de litisconsorcio las costas se distribuirán entre los litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidaria. Cuando el interés que cada uno de ellos represente en el juicio ofreciere considerables diferencias, deberá el juez distribuir las costas en proporción a ése interés». TITULO V DE LOS ACTOS PROCESALES 1. ACTO PROCESAL Y HECHO PROCESAL: De acuerdo con ALLEN, el proceso es el resultado de dos elementos que se complementan y combinan: la relación procesal (que nace cuando dos o más personas llevan una controversia ante los estrados judiciales) y el procedimiento (entendido como el conjunto de formalidades a que deben someterse el juez y las partes en la tramitación del proceso). La relación procesal -dice- es una relación compleja, que a la luz de un análisis estructural se nos presenta como una serie de posiciones jurídicas activas y pasivas que se suceden del inicio al fin del proceso. Así, la sentencia última fase del procedimiento supone la instrucción (que es el grupo de actos anteriores) y del mismo modo, la instrucción supone la introducción (demanda y contestación). Ahora bien, del modo en que se produce el paso de una de esas posiciones jurídicas a la otra, surge el concepto de “hecho procesal” que es una especie del género “hecho jurídico”. Y, como ocurre con los hechos en general, también los hechos procesales pueden ser o no consecuencia de la voluntad de una persona: en la primera hipótesis tenemos Acto, y en la segunda, Hecho (en sentido estricto). Son actos procesales, v.g.: la demanda, el interrogatorio de un testigo, las resoluciones, etc... Son hechos procesales, en sentido estricto, el decurso de un plazo que tiene por consecuencia la preclusión; la muerte de una de las partes; los acontecimientos que caracterizan a la fuerza mayor (como una declaración de guerra); etc. 2. CONCEPTO Los actos procesales son aquellos hechos voluntarios que tienen por efecto directo e inmediato la iniciación, el desarrollo o la extinción del proceso. 3. NATURALEZA JURIDICA: El acto procesal es un acto jurídico que se caracteriza por ser procesal la situación jurídica que por él queda constituida, modificada o extinguida. Es una especie del género acto jurídico. Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos (Art. 296 CC). Lo que distingue al acto procesal -dice ALVARADO VELLOSO- es que tiene vida y eficacia sólo dentro del proceso, siendo su finalidad posibilitar el dictado de la sentencia. El C. Civil dispone que son instrumentos públicos las actuaciones judiciales practicadas con arreglo a las leyes (Art. 375, inc. d) CC). 4. CLASIFICACION: Los actos procesales pueden clasificarse en 4.1. Actos de parte Los principales actos de parte son los constitutivos de la relación procesal (demanda y contestación). A las partes corresponde la afirmación de los hechos y su prueba. Los actos atinentes a tal propósito, realizados por aquéllas en el proceso, llámanse actos de postulación. 4.2. Actos del órgano jurisdiccional: El principal acto procesal del órgano jurisdiccional es la sentencia que pone fin al litigio. Los actos que el juez realiza mientras llega el momento de dictar aquélla tienen el nombre de actos de decisión, v.g.: las providencias, los autos interlocutorios, etc… 4.3. Actos de instrucción: Son ejecutados -dice ALSINA- mediante la actividad de las partes, del juez y de los auxiliares del tribunal, v.g.: traslados, notificaciones, etc… CAPITULO I DE LAS FORMAS PROCESALES SECCION I DE LOS ACTOS EN GENERAL ART. 102.- FORMAS DE LOS ACTOS PROCESALES. Los actos del proceso para los cuales la ley no requiere formas determinadas, pueden cumplirse en el modo más idóneo para que alcancen su finalidad. Antec.: CNC 102.- PM 113.Conc: CPC 103 al 111.-CC 23; 277 al 284; 296 al 304; 375, inc. d).CPP 115 al 122.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 40.1. ELEMENTOS DEL ACTO PROCESAL: El acto procesal es una manifestación de voluntad y como tal consta de dos elementos: el objetivo (forma) y el subjetivo (contenido). La forma (elemento objetivo) es aquella por la que se exterioriza la voluntad. El contenido (elemento subjetivo) supone un proceso psicológico, que puede o no dar como resultado la revelaci6n de la voluntad. 2. CONCEPTO: Las formas procesales son las condiciones de lugar, de tiempo y de medios de expresión a las que deben someterse los actos procesales, expresa CHIOVENDA. El C6digo Civil dispone en el Art. 279: “Ningún acto tendrá el carácter de voluntario, sin un hecho exterior por el cual la vo- luntad se manifieste". Como dice CARNELUTI1 la forma es el corpus” del acto. O, como expresa GUASP, la exteriorización de todo el acto y de su contenido; la revelaci6n hacia afuera de su existencia. La ley requiere un hecho exterior que materialice lo que está contenido en la voluntad y desde este punto de vista, todos los actos tienen una forma. En ciertos casos ella se halla impuesta por la ley como condición para su existencia (ad solemnitatem), en otros para su prueba (ad probationem), y en algunos queda librada al arbitrio de quien ejecuta el acto. El art. 302 del mismo Código, preceptúa: “En la celebración de los actos jurídicos deberán observarse las solemnidades prescriptas por la ley. A falta de regla es-pedal, las partes podrán emplear la formas que estimen convenientes”. 3. IMPORTANCIA: La lealtad en el debate, la igualdad en la defensa y la rectitud en la decisión -dice ALSINA- exigen que el proceso de desenvuelva con sujeción a reglas preestablecidas. Del mismo modo, ALLEN opina: “una institución como el proceso, concebida y desarrollada como el marco para la soluci6n de conflictos, contendría en sí su propia destrucción si en ella no se observan lo que en lenguaje común se llama “reglas de juego”. Esta necesidad de un método determinado de antemano, ha sido sentida en toda época, y lo que los hombres han hecho es adaptar las formas a las exigencias de cada tiempo y lugar, mediante reglas que van desde las rudimentarias ceremonias de la Roma antigua hasta los más elaborados principios de la legislación moderna, habiendo sido caóticos los experimentos que, como en la Francia del siglo XVIII, trataron de abolir las formas procesales entonces vigentes”. Las formalidades judiciales -dice MONTESQUIEU- son el precio que cada ciudadano paga por su libertad. Las formas, al igual que el proceso, no tienen un fin en sí mimas. Ellas han sido concebida para servir un ideal: la Justicia. Siendo así, debe evitarse el mal uso que a veces se hace de ellas, como dice CHIOVENDA frecuentemente con espíritu incierto y formalista derivado de la mediocre cultura y elevación de las personas llamadas a utilizarlas. En razón de que las formas procesales no constituyen un fin en sí mismas, el sistema de nulidades procesales, que el Código Procesal Civil establece, esta dirigido precisamente no a asegurar la observancia de las formas, sino el cumplimiento de los fines específicos a ellas confiadas por la ley. ART. 103.- PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN. Clausurada una etapa procesal, no es posible renovarla, aunque haya acuerdo de partes. Por la cosa juzgada se opera la preclusión del proceso. Anta.: CNC 103. Conc.: CPC 16; 98; 114, inc. e); 145; 409.1. CONCEPTO: Las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva mediante la clausura definitiva de cada una de ellas. De este modo, no es posible regresar a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados impidiéndose, en consecuencia, realizar actos propios de una etapa cuando ya se ha pasado a la siguiente. De acuerdo al Principio de preclusión (opuesto al Principio de sentencia libre y discrecional), el proceso se divide en etapas, v.g.: demanda, contestaci6n, prueba, alegatos y sentencia, cada una de las cuales supone la clausura de la anterior sin posibilidad de renovarla. La preclusión, según COUTURE, se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. 2. EFECTO: La preclusi6n produce el efecto de que los actos cumplidos dentro de la etapa pertinente adquieren carácter firme. La preclusión se opera por imperio de la ley, en forma automática, sin que sea necesaria petición alguna ni declaración judicial al respecto. 3. MODOS: La preclusión puede operarse de tres modos distintos: 3.1. Por no haberse observado el orden u oportunidad que la ley establece para la realización de un acto. 3.2. Por haberse cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra. 3.3. Por haberse ejercido ya una vez, validamente, una facultad. 4. PRECLUSION, CARGA E IMPULSO PROCESAL: Los conceptos de preclusión y carga procesal se halla estrechamente relacionados entre sí. La carga procesal es una conminación o compulsión a ejercer un derecho cuyo cumplimiento se halla impuesto como «un imperativo del propio interés». Pero si la preclusión no tuviera vigencia, la carga procesal perderla sentido, puesto que el no ejercicio oportuno del derecho carecería de consecuencias jurídicas desfavorables. La preclusión también se halla íntimamente vinculada a la instituci6n del impulso procesal, en razón de que éste no tendría objeto sin la preclusión, porque si pudiesen repetirse los actos procesales en cualquier momento, el proceso no habría de desarrollarse, no avanzaría. ART. 104.- FORMAS RENUNCIABLES. Las partes no pueden dar un procedimiento especial, distinto del legal, para sustanciar judicialmente el proceso en que intervengan, pero pueden renunciar a trámites o diligencias particulares, establecidos en su Interés exclusivo. Antec.: CNC 104.- PM 114.Conc.: CPC 102; 105; 106; 152; 245.- CC 302 al 304. 1. SISTEMAS: Se conocen tres sistemas de regulación de las formas procesales: 1.1. Sistema de legalidad o de regulación legal. 1.2. Sistema de la soberanía del juez o de regulación judicial, v.g.: facultades ordenatorias e instructorias (Art. 18 CPC); ordenar la apertura a prueba en los incidentes y en las excepciones (Art.186 y 229 CPC); fijar el término ordinario de prueba, dentro del plazo máximo de cuarenta días (Arts. 253 CPC) y el extraordinario (Art. 255 CPC); disponer diligencias de prueba (Art. 337,350, 362, 367, 371, etc. CPC); eximir de costas al vencido (Art. 193, ler. p. CPC); habilitar días feriados y horas inhábiles cuando los asuntos de su competencia así lo requieran (Art. 196, 2ª p., COJ); disponer notificaciones por cédula (Art. 133, inc. II) CPC); etc... 1.3. Sistema de la libertad de formas o de regulación convencional. Esta es la menos frecuente, pudiendo citarse: la facultad de las partes para prorrogar la jurisdicción territorial (Art. 3, 2a. p. CPC); la de comparecer en juicio personalmente (si son personas físicas) o por medio de representantes (Art. 87, COJ); pedir que la causa se falle sin abrirse a prueba, declarando la cuestión de puro derecho (Art. 245 CPC); ponerse de acuerdo en la designación de peritos (Art. 346, inca), la. p. CPC); recusar a los jueces (Art. 247 sgtes. CPC); interponer recursos (Art. 386y sgtes. CPC); someter sus controversias a la decisión de jueces árbitros o arbitradores, sea que dichas controversias hayan sido o no deducidas en juicio, y cualquiera sea el estado de éste (Art. 48, COJ); etc... La regulación de las formas procesales no es exclusiva del legislador, del juez o de las partes. Si bien el legislador establece las normas, estas no pueden prever todas las situaciones posibles en el proceso. Siendo así, al juez le son acordadas facultades más o menos amplias para dirigir la marcha del proceso, para poder abrir posibles omisiones del legislador y otorgar a aquél mayor flexibilidad. No obstante, cuando media acuerdo de partes y no se lesiona el interés público, la regulación legal y la judicial ceden ante la regulación convencional, en razón de que la intervención del Estado en la composición de la litis es subsidiaria, hallándose subordi- nada a que las mencionadas condiciones no se cumplan (acuerdo de partes y no lesión del interés público). Lo que no debe olvidarse -conviene recalcarlo- es que la ordenada regulación de las formas procesales constituye una manera de garantizar el adecuado cumplimiento de los fines del proceso. ART. 105.- IDIOMA. DESIGNACIÓN DE TRADUCTOR O INTÉRPRETE. En todos los actos del proceso se usará el idioma» español. Cuando éste no fuere conocido por la persona que deba prestar declaración y ésta no pueda expresarse en guaraní, el juez o tribunal designará un traductor público. Se nombrará intérprete cuando deba interrogarse a sordos, mudos o sordomudos que sólo pueden darse a entender por lenguaje especializado. Únicamente podrán agregarse a los autos documentos redactados en lengua extranjera, cuando fueren vertidos al español por traductor público. Antec.: CNC 105.- PM 115.Conc.: CN 140.- CPC 106; 299.- COJ 139; 141; 173.- CC 375 al 377; 390; 391; 399, la. p.; 2646.- CPP 115 al 119.- Ley 1879/02 de Arbitraje y Meditación 25.1. IDIOMA CASTELLANO: Las actuaciones judiciales deben ser redactadas en idioma español (castellano), dispone la norma en concordancia con el Art. 140 de la Constitución que establece: «El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son Idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La ley establecerá las modalidades de utilización de uno y otro. Las lenguas indígenas, y las de otras minorías forman parte del patrimonio cultural de la Nación». Los Códigos Civil y Procesal Civil cuando mencionan el idioma «español» indudablemente se refieren al idioma castellano, originario de Castilla (España), en razón de que también los idiomas catalán, gallego, etc., son tan españoles como el castellano. 2. INSTRUMENTOS PUBLICOS: Las actuaciones realizadas en el proceso tienen carácter de instrumentos públicos de acuerdo con el Art. 375, incs. b) y c) del C. Civil. Como tales deben redactarse en castellano, conforme a lo dispuesto en el Art. 390, la. p., del C. Civil. 3. TRADUCCION: Los instrumentos públicos o privados otorgados en otro idioma que no sea el castellano para su agregación a los autos deben estar debidamente traducidos por traductor público matriculado (Art. 173 COJ). 4. TRADUCTORES O INTÉRPRETES: Cuando la persona que deba declarar no conozca el idioma castellano y no sepa expresarse en guaraní, se deberá utilizar los servicios de un traductor público. De igual modo, será necesario un intérprete, cuando sea un lenguaje especializado, v.g.: sordomudos, sordos o mudos. En dichos supuestos, el intérprete o el traductor deberán contar con título habilitante y estar matriculados. 5. MATRICULA: El Art. 173 del COJ, dispone: «Actuarán como traductores e intérpretes en los juicios las personas que se inscriban en la matrícula respectiva, habilitada por la Corte Suprema de Justicia, la que determinará los requisitos de su inscripción». ART. 106.- ESCRITOS Y FIRMA A RUEGO. Los escritos podrán ser mecanografiados o manuscritos en tinta oscura e indeleble, debiendo ser firmados por las personas que en ellos intervinieren. Cuando un escrito fuere firmado a niego del interesado, el secretario deberá certificar que el firmante, cuyo nombre expresará, ha sido autorizado para ello en su presencia, o que la autorización ha sido ratificada por él. Antec.: CNC 106.- PM 116.- CPCC 26.Conc.: CPC 17; 59; 105; 150.- COJ 121; 137; 144.- CC 43; 399; 402; 405. 1. ESCRITURA: El lenguaje que de ordinario debe utilizarse en la realización de los actos procesales es el escrito. Los escritos podrán ser mecanografiados o manuscritos con tinta obscura e indeleble, debiendo ser firmados por las personas que en ellos intervienen, dispone la primera parte de la norma. 2. FIRMA: Un requisito de fundamental Importancia es la firma, el Art. 399 del C. Civil declara -refiriéndose a los instrumentos privados- que «será indispensable para su validez, sin que pueda ser substituida por signos, ni por iniciales de los nombres o apellidos.. La firma se define como el trazado gráfico que contiene habitualmente el nombre, apellido y rúbrica de una persona, con el cual se suscriben los documentos para darles autoría y obligarse a lo que en ellos se dice. El Art. 43 del C. Civil dice al respecto: «Toda persona tiene derecho a suscribir con su nombre sus actos públicos y privados, en la forma que acostumbre a usarlo. También tiene derecho a adoptar la firma que prefiera». Siendo así, el escrito carente de firma será un acto jurídicamente inexistente y ajeno, como tal, a cualquier posibilidad de convalidación posterior. 2.1. Firma de letrado. Remisión: Véase comentario al Art. 59 del CPC al que me remito. 3. RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS SUSCRIPTOS CON INICIALES O SIGNOS: Al respecto dispone el Art. 405 del C. Civil: «Ninguna persona que hubiere suscrito con iniciales o signos un Instrumento privado podrá ser obligada a reconocerlos como su firma, podrá, empero, reconocerlos voluntariamente, y en tal caso, las Iniciales o signos valdrán como su verdadera firma». 4. FIRMA A RUEGO: La segunda parte del Artículo sub en-mine se refiere a la firma a ruego, la cual es la que a pedido de quién no sabe o no puede firmar, pone un tercero, con su nombre y grafía propios, obligando con ello al solicitante, siempre que el secretario certifique que el firmante cuyo nombre expresará - ha sido autorizado para ello en su presencia o que la autorización a sido ratificada por el Interesado. El Art. 144 del COJ se refiere al supuesto de la Impresión digital, la cual establece-, es «sin perjuicio de la firma a ruego». En efecto, dispone: «Si los otorgantes no supieren firmar, o se hallaren Impedidos de hacerlo, deberán estampar su impresión digital, preferentemente la del pulgar derecho, en el lugar destinado a la firma, sin perjuicio de la firma a ruego que establece el Código Civil. Si existiere impedimento absoluto para poner la impresión digital el Notario deberá consignarlo en el cuerpo de la escritura». ART. 107.- COPIAS. De todo escrito de que deba darse traslado, de sus contestaciones y de los documentos con ellos agregados, deberán acompañarse tantas copias firmadas como partes Intervengan. Esas coplas serán entregadas a las mismas al notificárseles la providencia que recaiga. La no presentación de las copias hará que no corra el plazo para contestar el traslado y, si no se subsana la omisión dentro de tercero día de haber sido intimada, de oficio o a petición de parte y bajo apercibimiento, se tendrá por no presentado el escrito o el documento, en su caso. Antec.: CNC 107.- PM 117.- CPCC 22 al 24.Conc.: CPC 37, inc. b); 108; 133, Inc. h); 135; 2o. p.; 215; 219; 221; 236; 460, 2o. p.- Ley 1680/01 Código de la Niñez y la Adolescencia 171, 2º p. 1. CONCEPTO. FUNDAMENTO: La copia es la reproducción fiel de un documento original. La regla que establece la nor- ma se funda en los Principios de lealtad y buena fe y constituye un arbitrio destinado a facilitar el ejercicio de la defensa en juicio. 2. REQUISITOS: Las copias deben ser iguales al texto original de los escritos o documentos a los cuales corresponden, debiendo acompañarse un número equivalente al de las personas que actúan en calidad de parte contraria, salvo que intervengan bajo una representación común. Las copias pueden ser manuscritas, mecanografiadas, fotocopiadas o de cualquier otra forma, siempre que reproduzcan fielmente el original. Las copias deben estar firmadas, siendo suficiente que lo sean una sola vez y no en cada una de las fojas. Podrán ser firmadas, de manera indistinta por las partes o sus representantes, apoderados D patrocinantes. 3. DENUNCIA: Las copias deben entregarse al destinatario al notificársele la resolución que recaiga. Si así no fuere hecha la parte internada deberá denunciar este hecho al juzgado, pidiendo la interrupción del plazo para contestar el traslado. 4. EFECTO DE LA NO PRESENTACION: La no presentación de las copias, luego de la intimaci6n y el apercibimiento hechos de oficio por el juez o a pedido de parte, dentro del plazo de tercero día, hará que el escrito o el documento, en su caso, se tenga por no presentado. 5. DEBER DEL SECRETARIO: El Art. 37, inc. b) del CPC estatuye, entre los deberes de los secretarios: "dejar constancia de los escritos cuando éstos fueren presentados fuera de plazo o sin copias, si éstas son exigidas por la ley;". ART 108.- COPIAS DE DOCUMENTOS DE DIFÍCIL REPRODUCCIÓN. No será obligatorio acompañar la copia de documentos cuya reproducci6n fuere dificultosa por su número, extensión o cualquier otra razón atendible, siempre que así lo resolviere el juez, a pedido formulado en el mismo escrito. En tal caso, el juez arbitrará las medidas necesarias para obviar a la otra parte los inconvenientes derivadas de la falta de copias. Cuando con una cuenta se acompañaren libros, recibos o comprobantes, bastará que éstos se presenten numerados y se depositen en la secretaría para que la parte o partes interesadas puedan consultarlas. Antec.: CNC 108.- PM 118.Conc.: CPC 18, inc. f); 107. 1. EXCEPCION A LA REGLA DE ACOMPAÑAR COPIA: La disposición establece las excepciones a la regla general establecida en el Art. 107 del CPC, referente a la carga de acompañar copia. 2. DOCUMENTOS DE DIFICIL REPRODUCCION: En el primer párrafo, el Articulo sub examine se refiere a cualquier documento de difícil reproducción, en cuyo caso deberá solicitar la exoneración la parte interesada en el escrito respectivo y el juez resolverla de acuerdo con su prudente arbitrio. 3. UBROS, RECIBOS O COMPROBANTES: En el segundo párrafo, el precepto se refiere a los libros, recibos o comprobantes, bastando que los mismos estén numerados y se depositen en secretaría. 4. FACULTAD DEL JUEZ: Una medida que el juez puede arbitrar para obviar la falta de copias - en los supuestos señalados en la norma - podría consistir en la entrega de los originales, previa individualización y bajo recibo; a lo que el juez se halla habili- tado porque el Art. 18, Inc. f) in fine del CPC expresamente le autoriza, en cumplimiento de sus facultades instructorias. ART. 109.- DIAS Y HORAS RABILES. Los actos procesales se practicarán en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, menos los exceptuados por la ley y las acordadas que dicte la Corte Suprema de Justicia. Antec.: CNC 109r PM 119r CPCC 7.- Ley 1110/85, 9. Conc.: CPC 110; 111; 145; 147; 153; 268; 585.- COJ 196, 2o. p. 362; 363.- CC 341; 342.- CPP 120; 121.- Acordada N° 2 del 25 de marzo de 1970.1. DIAS HABILES: Son días hábiles todos los del año menos los exceptuados por la Ley y los que disponen las Acordadas de la Corte Suprema de Justicia, expresa la 2a. parte de la norma procesal. Son días hábiles procesales todos los días de la semana, con excepción de los sábados y los domingos. Siendo así, en el computo de los plazos procesales no se cuentan los días sábados, domingos y feriados (nacionales o judiciales, estos últimos dispuestos por Acordada de la Corte Suprema de Justicia). 2. HORAS HÁBILES: La norma de modo inexplicable no establece cuales son las horas hábiles. Tampoco existe una Acordada de la Corte Suprema de Justicia que regule la cuestión. El Art. 119, 2a. p., del Proyecto Mendonça disponía al efecto: «Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por la Corte Suprema de Justicia para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los jueces, funcionarios o empleados deban practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las comprendidas entre la siete y las doce y. las quince y las dieciocho». Siendo así, deben tenerse por horas hábiles las comprendidas entre la salida y la entrada del sol, porque esta es la costumbre procesal existente en la materia, porque una interpretación histórica así lo aconseja y porque ante un vacío legal debe considerarse la plenitud hermética del ordenamiento jurídico, que consiste en el carácter esencial que tiene todo ordenamiento jurídico de constituir una estructura total, continua y cenada que excluye la posibilidad de la existencia de lagunas en la ley (Arg. Art. 6 CC). Deben distinguirse: 2.1. Las actuaciones en el expediente: En este supuesto son hábiles las horas de funcionamiento de los tribunales, sin perjuicio de la habilitación de las horas inhábiles. 2.2. Las actuaciones fuera del expediente: Hasta que no se modifique el Art. 109 del Cito se dicte la Acordada correspondiente, son hábiles las horas de los días hábiles, o de los habilitados, desde la salida hasta la puesta del sol, v.g.: diligencia que debe cumplir el secretario, el oficial de justicia, el ujier notificador, el perito, etc... 3. FERIA JUDICIAL: La feria judicial se halla legislada en los Arts. 362 y 363 del Código de Organización Judicial, que disponen: «Se establece el mes de enero como feria judicial (Art. 362 COJ). La Corte Suprema de Justicia determinará la forma en que debe atenderse durante la feria el despacho de los asuntos urgentes, según las leyes de procedimientos. La feria no regirá para los jueces de Paz y de Instrucción Criminal» (Art. 363 CO». La habilitación de la feria tiene carácter excepcional y se la decreta con el fin de evitar la frustración de un derecho o que se produzcan perjuicios Irreparables o para el cumplimiento de medidas ya ordenadas. Las Acordadas s/ n de fecha 26 de Diciembre de 1930, No. 1 del 6 de enero de 1940; No. 23 del 26 de Diciembre de 1940 y 21 del 30 de Diciembre de 1942, se refieren a los asuntos que pueden tramitarse durante la feria judicial. 4. EFECTO: La norma impone la sanción de nulidad a los actos procesales que no se practiquen en horas y días hábiles. 5. HABILITACION DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES: El Código de Organización Judicial en el Art. 196, 2o. p. dispone «Los jueces podrán habilitar días feriados y horas inhábiles cuan do los asuntos de su competencia así lo requieran». Esta disposición constituye un complemento del Artículo sub examine y tiene por objeto permitir que se practique una diligencia urgente a fin de evitar que se frustre un derecho o se ocasione un perjuicio. La habilitación requiere que el juez o la parte acrediten la existencia de justa causa y peligro de producirse un perjuicio. La habilitación se otorga exclusivamente para el caso particular de que se trata. Cuando se produce la suspensión del plazo para alegar los jueces podrán habilitar días y horas inhábiles para la recepción oportuna de la prueba (Art. 268 CPC). En el juicio de Amparo durante su substanciación y en la ejecución de la sentencia que se vaya a dictar quedarán habilitados días y horas inhábiles por imperio de la ley (Art. 585, ler. p. CPC). ARt 120.- HABILITACIÓN TÁCITA. La diligencia iniciada en día y hora hábil, podrá llevarse hasta su fin en horas inhábiles sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continuará en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el juez o tribunal. Antec.: CNC 110.- PM 120.Conc.: CPC 109; 147; 153; 335; 585; 686, inc. h).- COJ 196, 2o. p. 1. OBJETO: La disposición se funda en el Principio de economía procesal y tiene por objeto la agilización del proceso y evitar los perjuicios que pudieran causar la interrupción, permitien- do, de este modo, mediante la habilitación tácita, que concluya la diligencia que no pudo el día inicialmente fijado en forma automática, es decir, sin necesidad de pedido, substanciación, ni resolución. Se debe labrar acta con constancia del estado de la diligencia y la fijación del día y hora habilitados para su prosecución, notificándose en el mismo acto a las partes intenivinientes. El precepto constituye un complemento de lo dispuesto en los Arts. 109 del CPC y 196, 2o. p. del COJ. 2. ALCANCE: La habilitación tácita de las horas inhábiles debe referirse y limitarse a la diligencia concreta de que se trate, v.g.: una diligencia de embargo iniciada en hora hábil puede proseguir hasta su conclusión en hora inhábil. SECCION II DE LA NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES ARt 111.- PROCEDENCIA DE LA NULIDAD. Ningún acto del proceso será declarado nulo si la nulidad no está conminada por la ley. Podrá, no obstante, pronunciarse la nulidad, si el acto carece de un requisito formal o material indispensable. Si el acto ha alcanzado su fin, aunque fuere irregular, no procederá su anulación. Antec.: CNC 111.- PM 121.- CPCC 238. Conc.: CPC 109, la. p; 112 al 117; 138; 144; 156, 2a. p-; 193; 563.-CC 27; 355 al 371; 377; 378.- CPP 165 al 171.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 45.- 1. CONCEPTO: La nulidad es la sanción por la cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando carece de un requisito formal o material indispensable para su validez. La función específica de la nulidad no es asegurar el cumplimiento de las formas, sino de los fines asignados a éstas por el legislador. Las nulidades procesales se producen por carecer el acto de los requisitos formales Indispensables o por falta de elementos esenciales que le configuran y hacen imposible que cumpla su objeto o fin. 2. FINALIDAD: La finalidad de las nulidades procesales es asegurar la garantía constitucional de la defensa en juicio. Como expresa ALSINA «Donde hay indefensión hay nulidad, si no hay indefensión no hay nulidad». 3. CARÁCTER: En materia procesal no son aplicables las disposiciones del Código Civil, en razón de que en el proceso los actos afectados de nulidad pueden ser convalidados por el consentimiento expreso o tácito de las partes. La declaración de nulidad no procede si la parte interesada consintió en forma expresa o tácita el acto irregular, en razón del carácter relativo que revisten las nulidades procesales. 4. ALCANCE Dice PODETTI, los vicios de los actos procesales, sea en cuanto a la capacidad, legitimación y voluntad de los sujetos, sea a su licitud, sea a las formas indispensables prescriptas por la ley y al tiempo de su cumplimiento, pueden originar la nulidad del acto. 5. PRINCIPIO DE LEGALIDAD: Llamado también de especificidad, según el cual no hay nulidad sin ley específica que la establezca. Proviene del derecho francés, de allí que se dice: «Pas de nullité sans texte» (no existe nulidad sin texto legal). Siendo así, no son admisibles nulidades por analogía o extensión, debiendo aplicarse a los casos que sean estrictamente indispensables. 6. PRINCIPIO DE FINALIDAD: El cual se sobrepone al mencionado precedentemente, en su virtud no existe nulidad por la nulidad misma, vale decir en el sólo beneficio de la ley. El Articulo sub examine incorpora al Código, en cuanto al régimen de la nulidad de los actos procesales, el Principio de finalidad o finalista por cuya virtud las formas procesales no tienen un fin en sí mismas. Su razón de ser consiste en asegurar a los litigantes la libre defensa de sus derechos y una sentencia justa. La misión de la nulidad no consiste en asegurar la observancia de las formas procesales, las cuales no tienen un fin en sí mismas, sino asegurar el cumplimiento de los fines a ellas confiados por la ley. Las formas constituyen el medio o instrumento de que el legislador se vale para hacer electiva la garantía de la defensa en juicio. En los casos en que esa garantía aparezca violada la nulidad debe ser declarada, aunque se carezca de texto expreso de la ley. En materia de nulidades procesales campea el Principio de la instrumentalidad de las formas, en virtud del cual la posibilidad de la invalidez de los actos del proceso debe juzgarse teniendo en cuenta, en primer lugar, la finalidad que en cada caso concreto el acto esta destinado a lograr, de manera que el mismo, aunque irregular, no será nulo si ha cumplido su objeto, su fin. 7. PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA: Para que el pedido de nulidad sea procedente al solicitarse su declaración deberá expresarse el perjuicio sufrido y el interés personal de la parte en obtener su declaración. Según la expresión francesa «Pas de nullité san grief» (no hay nulidad sin perjuicio), no pueden sancionarse con la nulidad los actos que aunque irregulares porque se han apartado de lo que la ley manda en relación a los mismos, no han producido un real y concreto perjuicio a quien la invoca. La declaraci6n de la nulidad, en estas condiciones, carecería de utilidad, en razón de que las nulidades procesales no tienen por finalidad satisfacer meros aspectos formales, sino reparar los perjuicios efectivos surgidos del acto irregular. Véase el comentario al Art. 112 del CPC numeral 3. 8. NULIDADES IMPLICITAS; Son las que provienen de la violación de normas prohibitivas, lo cual trae aparejada la posibilidad de declarar la nulidad del respectivo acto (nulidad virtual), v.g.: normas legales imperativas que contienen expresiones tales como “en ningún caso”, “es inadmisible”, “no será permitido", etc. Cabe advertir que esta regla se halla atenuada por la vigencia de los Principios finalista y de trascendencia. 9. CLASIFICACION DE LAS NULIDADES PROCESALES: En nuestro derecho vigente las nulidades procesales pueden clasificarse del siguiente modo: 9.1. Actos inexistentes: El acto es inexistente cuando carece de un elemento constitutivo, esencial para su configuración jurídica, exista o no perjuicio para las partes. Es, en cierto modo, el problema del “ser o no ser” del acto. No se refiere a su eficacia sino a su vida misma. Una sentencia dictada por una persona que no es juez no es una sentencia sino una “no sentencia”. No es un acto, sino un simple hecho, expresa COUTURE. Un proceso promovido por una persona imaginaria (que no exista) es un “no proceso”. En el supuesto de la sentencia, la misma será nula si quien la dicta carece de competencia para esa causa; será inexistente si quien la pronuncia carece de poder jurisdiccional. Véase el comentario del Art. 144 del CPC numeral 2. Los actos inexistentes: a) No pueden ser convalidados. b) Requieren declaración judicial, porque la inexistencia no excluye la realidad del acto. La inexistencia no es física sino jurídica. 92. Nulidades insanables o absolutas: Cuando existe una norma expresa que consagra la nulidad absoluta. v.g.: Arts. 248 CN y 116 CPP. Se hallan previstas por el legislador -dice COUTURE atendiendo a las exigencias políticas y sociales de una situación determinada. De manera similar a los actos inexistentes, las nulidades insanables no pueden ser confirmadas pero, no obstante, requieren declaración judicial. 9.3. Nulidades esenciales o principales; Son las que afectan el derecho de defensa en juicio. a) Pueden declararse de oficio o a petición de parte. b) Pueden ser convalidadas expresa o tácitamente. c) Se presume el perjuicio. 9.4. Nulidades secundarias, Son las que privan a las partes de una facultad procesal. a) Sólo son declarables a petición de parte. b) Sólo proceden cuando exista interés y se acredite el perjuicio. c) Son siempre convalidables. ART. 112.- PRUNUNCIAMIENTO DE LA NULIDAD. La nulidad sólo será declarada a instancia de la parte perjudicada por el acto viciado, si no contribuyó a éste, salvo los casos en que la Ley establezca la nulidad de oficio. Antec.: CNC 112.- PM 122. Conc.: CN l6.- CPC 40; 111: 113 al 117; 193; 563.- CC 298, 1a. p.- Ley 154/69 de Quiebras 202. 1. PRINCIPIO DE PROTECCION: En virtud de este Principio que se funda en el de moralidad, la nulidad sólo será declara- da a petición de la parte perjudicada por el acto viciado, sino contribuyó a éste. En el proceso existe la necesidad de obtener actos válidos y firmes, dice COUTURE. La declaración de la nulidad debe ser la «ultima ratio» a la que debe recurrirse cuando no exista modo de subsanarla, porque debe tratarse de proteger la validez del acto en razón de que toda declaración de nulidad es, como regla, disvaliosa. 2. CONSECUENCIAS: La vigencia del Principio de protección produce las siguientes consecuencias: 2.1. No puede impugnarse por nulidad si no existe un interés legítimo que reclame protección. 22. No puede ampararse en la nulidad el que ha contribuido al acto nulo sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba, por la aplicación de la regla "nemo auditur turpitudinem suam allegans" (nadie escucha a quien alega su propia torpeza). 2.3. De acuerdo con los Principios de buena fe y lealtad que presiden el proceso el que realizó un acto nulo no puede tener el beneficio de aceptarlo si le favorece o negarlo si le es desfavorable. 2.4. Las nulidades procesales deben interpretarse y aplicarse en forma restrictiva, en base al Principio de conservación. 2.5. Sólo pueden invocar la nulidad constituida en protección de los incapaces éstos o sus representantes legales, de conformidad con el Art. 298, la. p. del C. Civil, que dice: «La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada en provecho propio por la parte capaz». 2.6. Necesidad de declaración judicial: pan que un acto procesal sea considerado nulo debe existir una resolución judicial que así lo declare. 3. PROCEDENCIA: El interesado en la declaración de nulidad deberá demostrar (Principio de trascendencia): 3.1. El perjuicio que ha sufrido, el cual debe ser cierto, concreto e irreparable. 3.2. El interés jurídico que procura subsanar con la declaración de la nulidad, indicando las facultades, defensas o pruebas de las que se le habría privado. Véase comentario al Art. 111 del CPC numeral 7. 4. DECLARACION DE OFICIO: La nulidad que puede ser declarada de oficio por el juez o tribunal es la que viola las garantías procesales contenidas en la Constitución en el Art. 16 que dice; "La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales competentes independientes e imparciales". En cualquier supuesto in que se viole la garantía constitucional de la defensa en juicio haya o no sanción expresa de nulidad - el juez debe declararla. La indefensión es la máxima nulidad que puede darse en un proceso. (Véase comentario al Art. 113 del CPC). ART. 113 NULIDADES DECLARABLES DE OFICIO. La nulidad será declarada de oficio cuando el vicio impida ant pueda dictarse validamente sentencia definitiva, y en los demás casos en que la ley lo prescriba. Antec.: CNC 113.- PM 122, 2o. p.. Conc.: CN 16; 248, ler. y 2o. p.; 256, 2o. p..- CPC 15, incs. b), c), d) y e); 40, in fine; 109, la. p.; 111; 112; 114 al 117; 133, 2a. p.; 144, 1a. p; 156, 2a. p.; 420; 563.- CC 359; 384.- Ley 154/69 de Quiebras 202. 1. DECLARACION DE OFICIO: La norma establece los su-puntos en que la nulidad podrá ser declarada de olido; es decir, sin necesidad de que se produzca petición de parte. Las formas del proceso son el medio que utiliza d legislador para hacer efectiva la garantía de la defensa en juicio; consecuen- temente, cuando ésa garantía es violada debe declararse la nulidad aunque se carezca de un texto letal expreso. 2. PRINCIPIO DE LA DEFENSA EN JUICIO. OTROS CASOS EN QUE NO PODRÁ DARSE SENTENCIA VALIDA: 2.1. La nulidad de oficio, en primer lugar, habrá de declarar-se cuando el vicio impida que pueda dictarse validamente sentencia definitiva, lo que se dará cuando se viole el Art. 16 de la Constitución, que dispone: «La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales competentes, independientes e imparciales». La norma constitucional consagra el Principio de la defensa en juicio de los derechos de las personas, la cual debe darse en el marco de un «debido proceso» (due process of law), siendo su violación la máxima nulidad posible, la cual debe ser declarada de oficio por los jueces o tribunales al tener conocimiento de ello por cualquier motivo o razón. El C. Civil en el Art. 359, estatuye: «Cuando el acto es nulo, su nulidad debe ser declarada de oficio por el juez, si aparece manifiesta en el acto o ha sido comprobada en juicio. El Ministerio Público y todos los interesados tendrán derecho para alegarla. Cuando el acto es anulable, no podrá procederse sino a instancias de las personas designadas por la ley». 2.2. Tampoco podrá dictarse una sentencia válida: Cuando se violan las normas referentes a la competencia, si con ello se compromete la organización del Poder Judicial (v.g.: sentencia dictada por juez recusado); o, se altera el Principio constitucional de la jurisdicción (v.g.: sentencias dictadas por quién carece de jurisdicción, Arts. 247, 2o. p. y 248, ler. p. CN); o, en general, cuando el juez constate defectos en la constitución de la relaci6n procesal. 3. NULIDAD EXPRESA: El in fine de la norma procesal hace relaci6n a los casos en que la ley expresamente prescribe la nulidad, v.g.: sentencia dictada sin fundar (Art. 15. inc. b) CPC) o no resuelta conforme a la ley o la Constitución (Art. 15, inc. c) CPC y 256, 2o. p. CN); actos procesales llevados a cabo en días y horas inhábiles (Art. 109, la. p. CPC); notificación realizada en contravención a las normas legales (Art. 144, la. p. CPC); resoluciones judiciales que carecen de requisitos esenciales (Art. 156, 2a. p. CPC); eximición de costas al litigante vencido sin expresar las razones en que se funda (Art. 193 CPC); declaración de oficio de la inconstitucionalidad de las resoluciones judiciales por la Corte Suprema de Justicia (Art. 563 CPC); etc... 4. PRINCIPIO DE CONVALIDACION O SUBSANACIÓN: Lo dicho, sin embargo, es sin perjuicio del Principio de convalidación, en razón de que en el proceso no existen nulidades absolutas y por ende todas son susceptibles de convalidación, salvo las denominadas nulidades insanables previstas por el legislador «atendiendo a las exigencias políticas y sociales de una situación determinada» (COUTURE) (Véase comentario al Art. 114 del CPC, numeral2). 5. INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO: La falta de intervención del representante del Ministerio Público no produce la nulidad de oficio del proceso, la misma sólo puede decretarse a su pedido y es convalidable (Art. 40, in fine CPC). ART.114.subsanadas: SUBSANACIÓN DE LA NULIDAD. Las nulidades quedan a) por haber cumplido el acto su finalidad, respecto de la parte que pueda invocarla; b) por confirmación expresa o tácita del respectivo litigante, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior. Se entenderá que media confirmación tácita cuando no se promueve incidente de nulidad dentro de los cinco días subsiguiente al conocimiento del acto viciado: y. c) por la cosa juzgada. Antec.: CNC 114.- PM 123.- CPCC 241.Conc.: CN 248, ler. Y 2o. p.- CPC 15, 2o. p.; 103; 111 al 113; 117; 191; 313; 409.- CC 366 al 371.1. PRINCIPIO FINALISTA (inc. a)): En materia procesal civil rige este Principio, en virtud del cual no corresponde la declaraci6n de nulidad del acto aunque fuere irregular - si el mismo a servido para alcanzar el fin propuesto por la ley. Véase el comentario al Art. 111 del CPCP, numeral 6. 2. PRINCIPIO DE CONVALIDACION (inc. b)): En virtud de este Principio las nulidades procesales se subsanan por el consentimiento expreso o tácito, en razón de que no existen nulidades absolutas, siendo todas relativas. La confirmaci6n del acto procesal nulo puede darse en forma expresa o tácita. El incidente de nulidad es la vía procesal idónea para impugnar los vicios de las actuaciones procesales, el cual debe deducirse dentro de los cinco días subsiguientes al conocimiento del acto viciado, no haciéndolo así la Irregularidad del acto queda cubierta por el consentimiento tácito de la parte. La nulidad, entonces, quedará convalidada porque vencido el plazo de impugnación entrará a operar el Principio de preclusión procesal, que impide retrogradar el proceso. No obstante la vigencia, en general, del Principio de convalidación de los actos procesales nulos, el mismo cede ante la existencia de una norma legislativa expresa que consagre la nulidad absoluta. El Art. 248 de la Constitución consagra un supuesto de nulidad "insanable", vale decir absoluta, que tiene como consecuencia que la cosa juzgada carezca de virtualidad suficiente para subsanarla. Los dos primeros párrafos de la norma constitucional preceptúan: «Queda garantizada la independencia del Poder Judicial Sólo el puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso. En ningún caso los miembros de los otros poderes, ni funcionarios podrán arrogarse atribuciones judiciales que no es- tén expresamente establecidas en esta Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir de cualquier modo en los juicios. Actos de esta naturaleza conllevan nulidad insanable». Otro tanto puede decirse en los casos de ausencia de presupuestos procesales, como la capacidad de las partes o cuando esta referida a los actos procesales inexistentes. COUTURE dice: «La inexistencia del acto procesal plantea un problema anterior a toda consideraci6n de validez del mismo. Es, en cierto modo, el problema del «ser o no ser» del acto. No se refiere a la eficacia, sino a su vida misma. No es posible a su respecto hablar de «desviación», ya que se trata de algo que ni siquiera Ita tenido la aptitud para estar en el camino. Una sentencia dictada por quien no es juez no es una sentencia, sino una «no sentencia» (Nichturteil). No es un acto sino un simple hecho». CARNELUTTI por su parte dice: «Si nulidad equivale a ineficacia, difiere en cambio de inexistencia, que no se refiere a los efectos jurídicos, sino al acto mismo; inexistencia, expresa no el acto que no produce efectos, sino un no acto, o sea negación del acto». Luego agrega: «es nulo, el acto que no produce efectos jurídicos, pero que en ciertas condiciones podría producirlos; es inexistente un acto, cuando no puede producir efectos en ningún caso». En el caso de la sentencia será nula o inexistente dependiendo: en el primer caso, si quien la dicta no tiene competencia para esa causa; en el segundo, si quien la pronuncia carece de poder jurisdiccional. Véanse los comentarios a los Arts. 111 del CPC numeral 8 y 113 del CPC numeral 4. 3. COSA JUZGADA (inc. c)): Los actos jurídicos, en general, son susceptibles de revocación o de modificaci6n cuando no responden a los fines que se tuvieron en cuenta al formularlos. Así un contrato se rescinde y se sustituye por otro; una ley se deroga y se dicta otra. Pero este pensamiento no puede ser aplicado en materia de sentencias, en razón de que su peculiar naturaleza se halla prevista para darle certeza y estabilidad a las relaciones jurídicas (COUTURE). Conviene -señala el autor mencionado- que las sentencias sean justas. Pero al lado de la necesidad de justicia aparece la necesidad de firmeza. La necesidad de firmeza exige que se declare de una vez por todas cual es la justicia, o sea cual es el derecho que el Estado reconoce. Las sentencias deben ser justas, pero una forma de injusticia consiste en que se invierta la vida entera para llegar a la sentencia definitiva. Por razones de política procesal el Código otorga a la cosa juzgada el efecto de subsanar cualquier nulidad procesal. Debe, sin embargo, tenerse en cuenta que en caso de indefensión absoluta la cosa juzgada no produce el efecto señalado permitiéndose su posterior cuestionamiento (véase comentario al Art. 117 del CPC numeral 1). Lo mismo, cuando se trata de la nulidad insanable prevenida en el Art. 248 de la Constitución. En otro orden, pero vinculado a la cosa juzgada, véase el comentario al Art. 409 del CPC que legisla la acción autónoma de nulidad. 4. PRECLUSION: El consentimiento de la providencia que llama autos para sentencia tiene la virtualidad de convalidar los vicios procesales anteriores que se pudieron producir en el proceso, precluyendo el derecho del interesado para impugnarlos. ARt 115.- EXTENSIÓN DE LA NULIDAD. La nulidad de un acto no importa la de los actos precedentes. Tampoco la de aquellos posteriores que no dependen de él ni son su consecuencia. La nulidad de una parte del acto no afecta a las otras que son independientes de aquella parte. Antec.: CNC 115.- PM 124.Conc.: CPC 111 al 114; 116; 117.-CC 356; 361; 365.- 1. EFECTO DE LA DECLARACION DE NULIDAD: El efecto de la declaración de nulidad de un acto procesal es privarle de su eficacia jurídica para el objeto que perseguía, teniéndolo por no realizado. Siendo así, la nulidad consiste en la sanción establecida en la ley en virtud de la cual se priva a un acto de sus efectos. El Código Civil, en relación al alcance de la nulidad pronunciada por los jueces, dispone que vuelve las cosas al mismo original estado en que se hallaban antes del acto anulado, e impone a las partes la obligación de restituirse mutuamente todo lo que hubieren recibido en virtud de él, como si nunca hubiere existido, salvo las excepciones establecidas en este Código, expresa el Art. 361 del citado cuerpo legal. 2. ACTOS PROCESALES ANTERIORES, POSTERIORES E INDEPENDIENTES: El proceso se halla constituido por una serie de actos vinculados entre sí y, también, de algunos independientes. Siendo así, conviene distinguir, a los efectos del Artículo sub examine los actos anteriores, posteriores y los independientes y determinar los efectos que sobre los mismos produce la declaración de nulidad. 2.1. Actos procesales anteriores o independientes del acto anulado: En primer lugar resulta lógico que la nulidad de un acto no alcance a los actos procesales anteriores al mismo ni, de igual modo, a los que son independientes del anulado en razón de no ser consecuencia de él y de tener existencia propia, v.g.: la nulidad de una audiencia de prueba no afecta a las otras audiencias. 2.2. Actos procesales posteriores al acto anulado: De acuerdo con la regla «quod nullum est nullum producit effectum» la nulidad del acto procesal produce sus efectos y alcanza a todos aquellos actos posteriores o sucesivos al acto anulado que no sean independientes del declarado nulo. Véase el comentario al Art. 117 del CPC, numeral 3. 3. ACTO TOTAL O PARCIALMENTE NULO: La nulidad del acto puede ser total o parcial. Si fuera sólo de parte del acto, no afectará a las demás partes que sean independientes. 4. RESOLUCIONES POSTERIORES AL ACTO ANULADO: Dispone el Art. 117, 2a. p. del CPC que cuando las actuaciones fuesen declaradas nulas, quedarán invalidadas las resoluciones que sean su consecuencia. Anulado un acto del procedimiento, es como si se produjera la rotura de una cadena, quedan sin efecto los actos posteriores. Véase el comentario al Art. 117 del CPC numeral 3. ART. 116.- RENOVACIÓN DE LOS ACTOS ANULADOS, El juez que pronuncia la nulidad deberá disponer, cuando sea posible la renovación de los actos a los cuales alcanza la nulidad, ordenando las medidas necesarias para el efecto. Antec.: CNC 116.- PM 125. Conc.: CPC 18; 103; 115.1. FACULTAD JUDICIAL La nulidad es una sanción grave en cuya virtud se priva de eficacia a los actos realizados con violación o apartamiento de las formas o requisitos señalados en la ley para su validez. Por ser la nulidad disvaliosa, es preferible no declararla. (Principio de conservación de los actos procesales), pero si se tuvo que llegar a ello deberá como lo hace la norma otorgarse al juez facultad para que, en determinadas circunstancias y de ser ello posible, ordene la renovación del acto nulo. Es lo que CHIOVENDA denomina “remedio de la (rectificación) renovación”, v.g.: hacer que se reitere, conforme a las formalidades procesales, la notificación anulada. La disposición se funda en el Principio de economía procesal y es aplicable siempre que con ello no se violen los superiores Principios de la defensa en juicio y de la igualdad de las partes en el proceso. Su correcta aplicación quedará librada al prudente arbitrio judicial. 2. RENOVACION Y PRECLUSION: La renovación del acto declarado nulo no será posible cuando ha transcurrido el plazo perentorio que se tenía para hacerlo. Como señala PODETTI, cuando al declararse la nulidad se haya operado la preclusión por haber expirado el plazo para ejercer dicha facultad, como sería el supuesto de la declaración de nulidad de un medio de prueba que se produjo por su ofrecimiento extemporáneo, consecuentemente el acto no podrá repetirse. ARt 117.- MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. La nulidad de los actos procesales podrá pedirse ponía de incidente o de recurso, según se trate de vicios en las actuaciones o en las resoluciones, El incidente se deducirá en la instancia donde el vicio se hubiere producido. Cuando las actuaciones fueren declaradas nulas, quedaran también invalidadas las resoluciones que sean su consecuencia. Antec.: CNC 117.- PM 126.- CPCC 241.Conc.: CN 132; 260, inc. 2).- CPC 15, 2o. p.; 111 al 116; 180 al 191; 313; 404 al 409; 463; 556. 1. INCIDENTE: El incidente es la vía idónea para impugnar las irregularidades en las actuaciones. Esta regla se repite en el Art. 313 del CPC, que dice: «La impugnación de actuaciones judiciales, integrante de los autos., se hará por la vía del incidente de nulidad». 1.1. Reparación de la nulidad en la instancia en que se produjera El incidente (Arts. 180 al 191 del CPC) de nulidad -como quiere la norma- deberá ser deducido en la instancia donde el vi-do se ha producido, en raz6n de que la providencia de “autos para sentencia> una vez firme produce el efecto de convalidar las even- tuales nulidades procesales anteriores a su pronunciamiento. Véase el comentario al Art. 114 del CPC numeral 4. El incidente de nulidad deberá ser promovido dentro de los cinco días subsiguientes al conocimiento del acto viciado (Art. 114, inc. b) 2a. p. CPC). 1.2. Caso en que se haya dictado sentencia: Después de haber recaído sentencia en el juicio, en primera o segunda instancia, cualquiera sea la naturaleza del mismo (ordinario, sumario, especial) es procesalmente admisible el incidente de nulidad de actuaciones cuando el vicio es tal que ha impedido la defensa en juicio, porque, en tal caso, la preclusión o la cosa juzgada sólo son aparentes. 2. RECURSO: El recurso de nulidad es la vía procesal hábil cuando se trata de vicios de las resoluciones. Deberá interponerse ante el juez que dicté la resolución irregular y fundarse por ante el superior (Arts. 404 al 408 CPC). El plazo para su interposición será de cinco días para la sentencia definitiva y de tres días para las otras resoluciones (Art. 405, in fine y 39ó CPC). 3. INVALIDACION DE LAS RESOLUCIONES POSTERIORES AL ACTO ANULADO: El segundo párrafo de la norma sub examine consagra una regla procesal de indudable utilidad, que viene a ser consecuencia del Principio de economía procesal y de la regla «quod nullum est nullum producit effectum>, en cuya virtud declarada la nulidad de las actuaciones, quedan invalidadas también las resoluciones que sean su consecuencia. La dinámica del proceso trae consigo la propagación de la nulidad, denominada «nulidad en cascada», la que se halla regida por las siguientes reglas: a) Que el acto sea posterior y no anterior, porque la nulidad produce sus efectos hacia adelante, no hacia atrás. b) Que el acto posterior sea dependiente del que se anuló y no independiente de este. Con esta disposición, de indudable practicismo, se evitará la aberrante práctica, mucho tiempo vigente en nuestros tribunales, de exigir que, al mismo tiempo de deducir el incidente de nulidad, se interpongan los recursos de nulidad contra las resoluciones posteriores a la actuación impugnada ya que de lo contrario según dicha teoría - ellas quedarían firmes. 4.OTRAS VIAS DE IMPUGNACION DE LAS NULIDA DES: Otros medios de impugnación de las nulidades procesales son: 4.1. La excepción: La excepción de incompetencia (Art. 224, inc. a) CPC), por medio de la cual se logra que el juez se declare incompetente en el caso concreto de que se trata, y la excepción de falta de personería (Art. 224, inc. b) CPC), en el demandante, en el demandado o sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar juicio o de representación suficiente, constituyen medios idóneos para hacer valer la nulidad del procedimiento. En el juicio ejecutivo, la excepción de nulidad (Art. 463 CPC), tiene por objeto impugnar la validez de los actos procesales anteriores a la citación para oponer excepciones. 4.2. La acción autónoma de nulidad (Véase comentario al Art. 409 CPC). 4.3. La inconstitucionalidad (Arts. 132; 260, inc. 2), CN). Referida precisamente al supuesto legislado en el Art. 556 CPC a cuyo comentario me remito. CAPITULO II DE LOS EXPEDIENTES ARt 118.- RETIRO DE EXPEDIENTES. Los expedientes permanecerán en secretaría a disposición de las partes y únicamente podrán ser retirados bajo la responsabilidad de los representantes del Ministerio Público, abogados patrocinantes, apoderados, peritos o escribanos, cuyos domicilios deberán consignarse en el libro de recibo respectivo, en los casos siguientes: a) para alegar de bien probado y fundar y contestar recursos de apelación y nulidad; b) para practicar liquidaciones y pericias, partición de bienes sucesorios, operaciones de contabilidad, mensura y deslinde, división de bienes comunes, cotejo de documentos y redacción de escrituras pública; y c) cuando el juez o tribunal lo dispusiere por resolución fundada. En los casos previstos en los dos últimos incisos, el juez fijará el plazo, que deberá constar en el recibo, dentro del cual deberá ser devuelto el expediente. Antec.: CNC 118.- PM 127.- CPCC 27 al 29.Conc.: CPC 119; 120; 132; 309; 343; 379, 2° y 3er. p.; 395; 404; 656; 669; 680; 765; 766.- COJ 186; 187.- Acordada N° 9 de fecha 28 de Diciembre de 1934. 1. CONCEPTO: Se entiende por expediente el legajo de actuaciones o piezas escritas que registran los actos procesales realizados en un juicio, ordenadas cronológicamente y foliadas en forma de libro y provistas de una carátula destinada a su individualización. Se usa en el lenguaje forense el vocablo expediente como sin6nimo de proceso, juicio, litigio. Los actos del proceso quedan documentados en el expediente: escritos de las partes, resoluciones del juez, actuaciones de los auxiliares, terceros y secretarios, todo en un sólo cuerpo, que puede tener varios tomos de acuerdo a la cantidad de fojas, debiendo tener foliatura seguida. 2. CUSTODIA: Su custodia y responsabilidad corresponde al secretario, de acuerdo con el Art. 186, inc. k) del COJ, que dispone «Los secretarios son los jefes de sus respectivas oficinas y tienen las siguientes obligaciones:..... ... k) custodiar el sello de los Juzgados y Tribunales, así como los documentos y expedientes que tuvieren a su cargo siendo responsables de su pérdida, uso indebido, mutilación o deterioro». 3. LIBRE ACCESO A LOS EXPEDIENTES: El libre acceso al expediente es un derecho que le corresponde no sólo a las partes sino a cualquier persona, porque ello interesa a la buena marcha de la justicia y porque el juicio no es secreto sino público. Siendo así, los ciudadanos deben poder acceder a las actuaciones de un proceso siempre que se realice en la secretaria y en presencia del funcionario judicial responsable. En un proceso casi totalmente escrito como es el nuestro, es una manera de que el pueblo pueda controlar la actuación de sus jueces 4. RETIRO DE LOS EXPEDIENTES: El retiro de los expedientes, en algunos casos, y su exhibición, en todos los casos, resulta imprescindible para el ejercido de la defensa en juicio. La disposición regla los casos en que los expedientes pueden ser retirados de la secretaria del juzgado o tribunal donde se hallan en custodia. Esos casos son los siguientes: 4.1. Para alegan A tuyo efecto, una vez agregados los cuadernos de prueba al expediente el secretario entregará el expediente a los letrados, por su orden y por el plazo de seis días a cada uno, sin necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad, para que presenten, si lo creyeren conveniente, un escrito alegando sobre el mérito de la prueba. El sólo transcurso del tiempo sin que la parte que retiró el expediente lo haya devuelto, le hará perder el derecho de alegar sin necesidad de intimación, porque se trata de un plazo perentorio e individual y una carga (imperativo de su propio interés) cuyo incumplimiento en tiempo y forma trae aparejada, como consecuencia en forma automática, -en este caso- la pérdida del derecho. 4.2. Para fundar y contestar recursos: Las mismas considera-dones expresadas precedentemente son de entera aplicación en el segundo supuesto del inc. a) de la norma, referido a la facultad de la parte de retirar el expediente cuando se trata de fundar y contestar los recursos de apelación y nulidad. 4.3. Para realizar ciertos actos procesales: Cuando la producción de ciertos actos procesales que por razones de complejidad, u otros motivos valederos, justifiquen que sean retirados de la secretaria. 4.4. Por orden judicial: Los jueces o tribunales, cuando a su criterio pueda corresponder por otros motivos o razones, están facultados para ordenar, por resolución fundada, la entrega en préstamo de los expedientes. 5. PLAZO PARA LA DEVOLUCION: En todos los casos en que la ley no tenga previsto un plazo determinado, el juez deberá fijar el plazo de devolución, de acuerdo con La importancia y complejidad de la diligencia. 6. RECIBO: La entrega del expediente en préstamo debe hacerse bajo recibo extendido en el libro correspondiente, donde deberá consta: la fecha del retiro; datos personales del que retira (nombre y apellido, profesión, domicilio y número de cédula de identidad); individualización del expediente (carátula, juzgado o tribunal, secretaría, número de fojas) y firma de la persona autorizada por la ley para efectuar el retiro. 7. ACORDADA Nº 9 DEL 28.12.34: Acerca de las normas que deben observar los actuarios en la formación de los expedientes y en la tramitación de los mismos, consúltese la acordad Nº 9 del 28 de Diciembre de 1934. ART 119.- DEVOLUCIÓN. SI vencido el pino no se devolviere el expediente, el juez o tribunal deberá intimar su inmediata devolución a quien lo retuviere, y si ésta no se efectuare, mandará secuestrar el expediente con el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de remitir los antecedentes a la justicia penal. Antec.: CNC 119.- PM 128.Conc.: CPC 118; 120; 133, inc. e); 721.1. INTIMACION: El mecanismo de la norma procesal establece el requisito previó de la intimación a la persona que retiro el expediente a fin de que proceda a su inmediata devolución. La intimación deberá ser bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ordenará el secuestro del expediente con el correspondiente auxilio de la fuerza pública y sin perjuicio de remitir los antecedentes a la justicia penal, a fin de que se investigue si se dieron algunos de los supuestos tipificados en el Art. 237 del C. Penal, al que me referí con motivo del comentario al Artículo anterior, o se cometió algún otro delito. 2. NOTIFICACION: La notificación de la intimación deberá realizarse por cédula (Art. 133, inc. e) CPC) en el domicilio registrado en el libro de retiro de expediente que debe coincidir con el domicilio procesal constituido o el real denunciado, en su caso. 3. SECUESTRO: El secuestro del expediente no devuelto ordenado por el juez deberá ser diligenciado por un oficial de justicia, comisionado al efecto con las facultades legales necesarias pan que la diligencia no quede frustrada. 4. INCONDUCTA PROCESAL: Las medidas aludidas deben ser sin perjuicio de las unciones disciplinarias que correspondan aplicar, en su caso, y, también, de que el juez analice si con la inconducta procesal dada y de la que resulte culpable la parte o su representante pueda desencadenar las consecuencias de las figuras de la mala fe o abuso del derecho en el proceso. ART. 120.- PROCEDIMIENTO DE RECONSTITUCIÓN. Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenará su reconstitución, la que se efectuará de la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciará con la providencia que disponga la reconstitución; b) el juez intimará a las partes para que dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; c) el secretario apegará copia de todas las resoluciones correspondientes al expediente perdido, destruido o desaparecido que obren en los libros del juzgado o tribunal. El juez ordenará la agregación de copias de los actos y diligencias que obraren en las oficinas o archivos públicos; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que consideran necesarias. Antec.: CNC 120.- PM 129.Conc.: CPC 18; 37; 118; 119; 133, inc. e); 235, inc. a); 304; 307, 1er. p. 1. RECONSTITUCION TOTAL O PARCIAL: La reconstitución de un expediente puede ser 1.1. Total: Cuando afecte a todas las piezas integrantes del expediente. 1.2. Parcial: Cuando sólo afecte a alguna de sus partes, v.g.: incidentes, cuadernos de prueba, etc... La reconstitución no requiere la reproducción íntegra de las actuaciones cumplidas en el expediente perdido, destruido o desaparecido, siendo suficiente la remisión de los elementos que a juicio del juez sean suficientes para la tramitación y resolución de la causa. 2. REGLAS: La disposición contempla las reglas para la re-constitución de los expedientes, las que deben observarse en el supuesto de haberse comprobado la pérdida de un expediente judicial, la cual se puede producir: por haber desaparecido de la oficina judicial en la que se hallaba; por no haber sido devuelto por la persona que lo retiro a pesar de la intimación y el secuestro ordenados; o, por haberse producido su destrucción por cualquier causa especial, v.g.: incendio, etc. 2.1. Dictado de una providencia, en virtud de la cual se ordena la reconstitución del expediente y se disponen las medidas y diligencias necesarias a tal fin. La resolución puede ser dictada a pedido de parte o de oficio por el juez competente de paz, de la justicia letrada o de primera instancia que se hallaba atendiendo la causa, aunque el expediente perdido, destruido o no devuelto se encontrare ante la Cámara de Apelación o la Corte Suprema de Justicia. 2.2. La intimación a que alude el inc. b) del Artículo, debe notificarse por cédula de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 133, inc. e) del CPC. En virtud de la vigencia del Principio de buena fe y lealtad las partes y sus apoderados o patrocinantes, deben presentar las copias de los escritos, documentos y diligencias que se hallen en su poder, es decir, tanto de las propias como de las recibidas en virtud de los traslados. De las correspondientes presentaciones se deberá dar vista a la contraria, para que ésta se pueda expedir acerca de la autenticidad de las mismas. Debe aplicarse, por analogía, lo dispuesto en los Arts. 235, inc. a) 1cr. p. y 3O7 del CPC, acerca de la carga procesal de impugnar y probar en caso de negarse la autenticidad de los documentos, entendiéndose que el silencio o las respuestas evasivas o la negativa meramente general, podrá estimarse por el juez para tener las copias como auténticas. 2.3. El secretario deberá obtener, de los libros que debe llevar, las copias de las resoluciones correspondientes al expediente, así como de los oficios, exhortos y comunicaciones que se hayan cursado. Del mismo modo, el juez requerirá copias del Archivo de los Tribunales y de otras reparticiones u oficinas públicas o privadas. 2.4. El último inciso de la norma es complemento de los anteriores, teniendo el juez facultad para ordenar cualquier otra medida o diligencia que sea necesaria al fin propuesto, en virtud de sus facultades ordenatorias (Art. 18 CPC). 23. El juez como último acto debe dictar la correspondiente resoluci6n en la que se deberá tener por producida la reconstitución debiendo a partir de la misma continuarse el proceso por el trámite habitual. El procedimiento de reconstitución no configura un nuevo juicio, por ende en el supuesto de que aparezca el expediente corresponderá estarse a sus constancias. 3. INVESTIGACION JUDICIAL En los supuestos de pérdida, desaparición, destrucción, falta de devolución u otros similares, el juez, de oficio o a pedido de parte, debe dictar las medidas y actos necesarios para comprobar o hacer que se investigue la posibilidad de la comisión de algún delito, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que puede aplicar y las demás consecuencias de la conducta indebida o ilícita de las partes, de sus representantes y de los funcionarios judiciales y auxiliares. CAPITULO III DE LA ACUMULACION DE LOS PROCESOS ART. 121.- PROCEDENCIA. Procederá la acumulación de procesos cuando hubiere sido admisible la acumulación subjetiva de acciones de conformidad con lo prescripto en el artículo 101y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se requerirá además: a) que los procesos se encuentren en la misma Instancia; b) que el juez a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia; y c) que puedan sustanciarse por los mismos trámites. Sin embargo, podrán acumularse dos o más procesos de ejecución sujetos a distintos trámites, cuando su acumulación resultare indispensable en razón de concurrir la circunstancia prevista en la última parte del primer párrafo. En tal caso, el juez determinará el procedimiento que corresponda imprimir al juicio acumulado, atendiendo a la mayor amplitud de la defensa. Antec.: CNC 121.- PM 131.- CPCC 75.Conc.: CPC 2; 101; 122 al 127; 566, In fine; 738. 1. CONCEPTO: La acumulación de procesos consiste en reunir dos o más procesos en trámite, con el objeto de que todos ellos constituyan un sólo juicio y sean terminados por una sola sentencia. La acumulación se verifica por la unión material de dos o más expedientes, que por tener pretensiones conexas, no pueden ser substanciados separadamente sin correr el grave riesgo de que se dicten sentencias contradictorias o de cumplimiento imposible. 2. FUNDAMENTO: La institución se funda en las siguientes razones: 2.1. Evitar el dictado de decisiones contradictorias, lo cual constituiría un «escándalo jurídico». 2.2. La posibilidad de que las sentencias puedan ejecutarse. 2.3. Cumplir con el Principio de economía procesal. 3. PROCEDENCIA: De la disposición examinada surge que la acumulación de procesos corresponderá cuando: 3.1. Sea admisible la acumulación subjetiva de acciones (pretensiones), siempre que las mismas sean conexas por el título, por el objeto o por ambos elementos a la vez (Art. 101 CPC). 32. El actor, titular de diversas pretensiones conexas, no haya hecho uso frente al demandado de la facultad de realizar la acumulación objetiva de acciones (pretensiones) (Art. 100 CPC), promoviendo varias demandas 3.3. El demandado en lugar de deducir reconvención en el mismo proceso, deduce otro juicio con una pretensión conexa a la promovida por el actor contra él. 4. REQUISITOS: La segunda parte de la norma establece los requisitos necesarios para que pueda producirse la acumulación de procesos. 4.1. Unidad de instancia: El inc. a) Indica que todos los procesos deben encontrarse en la misma Instancia, vale decir, pueden acumularse en cualquier instancia (primera, segunda), pero no será posible si estuvieren en instancias distintas. 4.2. Unidad de competencia: El Inc. b) declara que la acumulación de procesos no puede alterar la regla de la competencia en razón de la materia, pues la misma se funda en consideraciones de orden público, que no pueden ser soslayadas ni por las partes (aunque exista acuerdo) ni por el juez. 4.3. Unidad de trámites El Inc. c) establece la unidad de trámites corno condición para la debida substanciación de los procesos acumulados, por obvias razones de orden procesal. No obstante, si se trata de procesos de ejecución, sujetos a distintos trámites y concurriera la circunstancia prevista en la última parte del primer párrafo del Artículo sub examine, es decir, cuando la sentencia que haya de dictarse en uno de los procesos sea susceptible de producir efectos de cosa juzgada en el otro u otros, procederá la acumulación, en cuyo caso el juez determinará el procedimiento atendiendo a la mayor amplitud de la defensa en juicio. ART 122.- REGLAS DE LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS. La acumulación se hará sobre el expediente que estuviere más avanzado, pero cuando no fuere posible establecerlo o se encontraren en la misma etapa procesal, se hará sobre el más antiguo. Si los jueces intervinientes en los procesos tuvieren distintas competencias por razón del monto, la acumulación se hará sobre el de mayor cuantía. Antec.: CNC 122.- PM 132.Conc.: CPC 121; 123 al 127; 566, 2o. p; 738. 1. PROCESO MAS AVANZADO: La disposición tiene por objeto fijar cual será el juez que en lo sucesivo será el competente para dictar la sentencia única. Al efecto mencionado establece las reglas, basadas en el buen orden procesal, para obtener la acumulación. La acumulación de procesos en principio debe producirse sobre el expediente que estuviere más avanzado. 2. PROCESO MÁS ANTIGUO: Excepcionalmente, cuando no pueda establecerse cual es el proceso más avanzado o se encontraren en la misma etapa procesal, la acumulación se hará sobre el proceso más antiguo, debiendo entenderse por tal aquel que fue primeramente notificado, porque desde ese momento quedó trabada la relaci6n procesal. 3. PROCESO DE MAYOR CUANTIA: El in fine de la norma prevé el caso de procesos en que los jueces ejercen distintas competencias por razón del valor o monto de los juicios, v.g.: jueces de paz, jueces de menor cuantía, jueces de primera Instancia. En esta hipótesis debe prevalecer el fuero de mayor cuantía. 4. JUICIOS SUCESORIOS. REMISION: Véase comentario al Art. 738 del CPC, al que me remito. ART. 123.- MODO Y OPORTUNIDAD DE DISPONERSE. La acumulación se ordenará de oficio o a petición de parte formulada por vía de excepción de litispendencia o de incidente. Este podrá promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar ejecutoriado el llamamiento de autos para sentencia. Antec.: CNC 123.- PM 132.Conc.: CPC 121; 122; 124 al 127; 224, inc. d); 180 y sgtes.; 460; 462, inc. c); 650; 4o. p.; 683, inc. f). 1. MODOS: La norma procesal establece los modos mediante los cuales puede obtenerse la acumulación de procesos: a petición de parte o de oficio. 1.1. Petición de parte: Cuando es a pedido de parte, las vías procesales hábiles serán la excepción de litispendencia o el incidente de acumulación. 1.1.1. La excepción de litispendencia (Arts. 224, Inc. d); 462, inc. c) y 683, inc. f) del CPC). Esta excepción guarda afinidad con la figura de la acumulación de procesos aunque no se trata de las mismas situaciones. Para que proceda la litispendencia deben concurrir las tres identidades: sujeto, objeto y causa, debiendo deducir la excepción dentro de los dieciocho días de plazo para contestar la demanda o reconvención si se trata de un Proceso de conocimiento ordinario (Art. 223 CPC); o, de nueve días si es sumario (Art. 683, inc. a) CPC); o, de los cinco días de la citación para oponer excepciones si es en un juicio ejecutivo (Art. 460 CPC). 1.1.2. Incidente: El incidente de acumulación de procesos se podrá plantear después de vencido el plazo para deducir la litispendencia o cuando, aunque no se reúnan las condiciones de ésta (las tres identidades), la acumulación fuere posible fundada en la conexidad de los procesos. 2. OPORTUNIDAD: La segunda parte del Artículo sub examine, indica la oportunidad en que podrá producirse la acumula ción: en cualquier instancia o etapa del proceso, pero sólo hasta el momento en que la causa quede en estado de sentencia. ART 124.- RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE. El incidente podrá plantearse tanto ante el juez que el interesado estime deba conocer en definitiva, como ante el que deba remitir el expediente. En ambos casos, el juez solicitará a la vista el otro expediente y luego de oír a las partes, resolverá la cuestión, expresando los fundamentos de su decisión, y haciéndola conocer al juez que tramitaba el otro proceso, si hiciere lugar a la acumulación. La resolución que recayere será recurrible, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. Antec.: CNC 124.- PM 134.Conc.: CPC 121 al 123; 125 al 127; 158.1. FACULTAD DEL INTERESADO: La norma concede al intensado en obtener la acumulación de los procesos la opción para ocurrir a deducir el respectivo incidente ante: 1.1. El juez que estime debe conocer en definitiva 1.2. El juez que debe remitir el expediente. 2. TRAMITE El juez ante quien ocurra el intensado deberá, previamente, examinar los procesos de que se trate, debiendo para ello traer a la vista los mismos. Evacuada la vista y siempre que «prima facie» resulte admisible el pedido, deberá oír a las partes para luego pronunciar su decisión, expresando los fundamentos de la misma. 3. RESOLUCION: La resolución que hace lugar al pedido de acumulación, debe hacerse saber al juez del otro proceso. La decisión será recurrible en cualquiera de los casos; vale decir, tanto si hiciera lugar como si desestimara el pedido de acumulación. ART. 125.- CONFLICTO DE ACUMULACIÓN. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto de oficio 04 pedido de parte, si el juez requerido no accediere, planteará contienda de competencia. Antec.: CNC 125.- PM 135.Conc.: CPC 11 al 14; 121 al 124; 126; 127. 1. OPORTUNIDAD: El juez requerido puede plantear la contienda de competencia a la que se refiere el Artículo, cuando el juez requiriente haya resuelto definitivamente la acumulación y comunicado a aquél la correspondiente decisión. Siendo así, resultará extemporánea la contienda de competencia planteada en oportunidad del pedido de remisión a la vista del expediente. 2. SUBSTANCIACION: La contienda de competencia, una vez planteada, se substanciad por las previsiones contenidas en los Arts. 11 al 14 del CPC, a las que me remito. ART. 126.- SUSPENSIÓN DE TRÁMITE. El curso de todos los procesos se suspenderá, si tramitasen ante un mismo juez, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante jueces distintos, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez respectivo. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Antec. CNC 126.- PM 136.Conc.: CPC 13; 89; 121 al 125; 127. 1. SUSPENSION: La promoción del pedido de acumulación de procesos produce efectos suspensivos en relación al curso de todos los procesos involucrados. Debe distinguirse cuando la petición se realiza ante el mismo juez, en cuyo caso se opera desde que se la promueve y cuando se la formula ante distintos jueces, en cuyo caso la suspensión se produce desde que se comunica el pedido de acumulación, solicitando la remisión a la vista del expediente. 2. EXCEPCION: La suspensión del curso de los procesos no alcanza a las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio, v.g.: medidas precautorias. ART. 127.- SENTENCIA ÚNICA. Los procesos acumulados se sustanciarán y fallarán conjuntamente, pero si el trámite resultare dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteada, podrá el juez disponer, sin recurso, que cada proceso se sustancie por separado, dictando una sola sentencia. Antec .: CNC 127.- PM 137.Conc.: CPC 121 al 126; 159; 384; 385; 650, in fine.1. EFECTOS: Los efectos principales que la acumulación de procesos produce son: 1.1. Suspensión del trámite del proceso más avanzado: Decretada la acumulación que - en principio - debe darse sobre el proceso más avanzado se suspenderá la tramitación de éste hasta que el otro (u otros) proceso se encuentre en la misma etapa procesal. 1.2. Substanciación separada: Cuando el trámite conjunto resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas el juez podrá disponer, sin admitirse recurso alguno, la substanciación separada de los, procesos. En este caso, se suspenderá la tramitaci6n del proceso más avanzado cuando éste se encuentre en estado de dictar sentencia, a los efectos de que el otro (u otros) proceso llegue a dicha etapa. 1.3. Sentencia única: La norma procesal estatuye, como efecto fundamental de la acumulación de procesos, el dictado de una sentencia única, la cual debe resolver la totalidad de las cuestiones que se hayan planteado en los procesos acumulados. CAPITULO IV DE LOS OFICIOS Y EXHORTOS ART. 128.- DE LOS OFICIOS. Toda comunicación entre jueces se hará mediante oficio. Podrá entregarse al interesado, bajo recibo en el expediente, o remitirse por correo. En los casos urgentes podrá expedírsela telegráficamente. Se dejará copia fiel en el expediente de toda comunicación que se libre. Antec.: CNC 128.- PM 138.Conc.: CPC 6; 37; 102; 129; 130; 456, 2o. p.; 476, incs. d), e); 480, 2o. p.; 505.- COJ 186, incs. c), e) y g).- Ley 1376/88 de Arancel de Honorarios y Procuradores 66.1. CONCEPTO: Se denominan, en forma genérica, oficios las comunicaciones escritas libradas por los jueces. Los jueces de la República, cualquiera fuere su circunscripción judicial, su fuero o su categoría, se comunican entre sí mediante oficios. De la misma forma deberán ser hechas las comunicaciones que envíen a las reparticiones públicas o privadas, cuando corresponda. 2. FORMA: La ley no prevé una forma especial que deba guardar la redacción del oficio, por lo que corresponde atenerse a lo preceptuado en el Art. 102 del CPC, que dice: «Formas de los actos procesales. Los actos del proceso para los cuales la ley no requiere formas determinadas, pueden cumplirse en el modo más idóneo para que alcancen su finalidad». Los oficios deben estar firmados por el juez y refrendados por el secretario (Art. 186, inc. g) del COJ). El segundo párrafo de la norma prevé la exigencia de dejar copia fiel en el expediente de los oficios y exhortos remitidos por el juez o tribunal. 3. POLITICA PROCESAL: La disposición prescribe dos medidas de política procesal tendientes a obtener celeridad: 3.1. Entregar el oficio al interesado para que éste lo diligencie, bajo recibo y dejándose una copia del mismo en el expediente. 32. Expedir el oficio telegráficamente. ART. 129.- DE LOS EXHORTOS. Las comunicaciones dirigidas a autoridades judiciales extranjeras se harán mediante exhortos. Tales comunicaciones, así como las que se reciban de dichas autoridades, se regirán por lo dispuesto en los tratados y acuerdos internacionales. A falta de éstos, y cuando se trate de exhortos recibidos de autoridades extranjeras, se aplicarán las siguientes reglas: a) se requerirá que estén debidamente legalizados y autenticados por un agente diplomático o consular de la República; b) si el juez paraguayo accediere a su cumplimiento, serán diligenciados con arreglo a las leyes nacionales; y c) los que fueren librados a petición de parte interesada, expresarán el nombre de la persona encargada de su diligenciamiento, quien deberá abonar los gastos que demande. Los que ocasionen los dirigidos de oficio, se harán sin costo para el exhortante. Antec.: CNC 129.- PM 139.Conc.: CPC 37; 102; 128; 130; 143; 294, 3er. P.- COJ 186, incs. c), e) y g).- CPP 146.- Tratados de Montevideo de 1889 y 1940.- Ley 613 /76 que ratifica la Convención Interamericana de Panamá de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias.- Ley 270/93 que aprueba el Protocolo sobre Cooperaci6n y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa. 1. CONCEPTO: Los exhortos o cartas rogatorias son las comunicaciones escritas que un juez dirige a otro juez extranjero requiriéndole la colaboración necesaria para el cumplimiento de una diligencia del proceso o poniendo en su conocimiento determinadas resoluciones. La norma precisa que las comunicaciones dirigidas a autoridades judiciales extranjeras se harán mediante exhortos. Siendo así, esta denominación constituiría la especie del género oficio, el cual -como indica el Art. 128 del CPC- es la denominación que la ley adopta, para las comunicaciones entre jueces nacionales. 2. FORMA. REMISION: Se aplica a los exhortos en cuanto a las formas, lo que tengo expresado cuando analicé el Art. 128 del CPC, numeral 2., al que me remito. 3. TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES: La disposición en su segundo párrafo, realiza una remisión expresa a los Tratados y Acuerdos Internacionales firmados y ratificados por la República a fin de aplicar sus disposiciones referidas a la materia. Véanse los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940; la Ley 613/76 que ratifica la Convención Interamericana de Panamá de 1975 sobre exhortos o cartas rogatorias y la Ley 270/93 que aprueba el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, denominado Protocolo de Las Leñas. 4. REGLAS APLICABLES A LA RECEPCION DE EXHORTOS DEL EXTRANJERO: Cuando se trate de exhortos recibidos de autoridades extranjeras y no existen Trata dos o Acuerdos internacionales suscriptos por la República, se aplican las siguientes reglas: 4.1. Autenticación y legalización (Inc. a)): Los exhortos deben estar debidamente legalizados y autenticados por el agente diplomático o consular del Paraguay del país remitente, lo que constituye un requisito de admisibilidad del exhorto. 4.2. Diligenciamiento (inc. b)): El diligenciamiento de los exhortos será realizado con arreglo a las leyes nacionales del tribunal exhortado, lo cual es una consecuencia de la aplicación de la regla denominada «lex fon», que rige la materia. 4.3. Designación de la persona encargada: Los exhortos librados a petición de parte deben expresar el nombre de la persona encargada de su diligenciamiento, la que, a su vez, debe abonar los gastos que demande, con excepción de los librados de oficio que se harán sin costo para e] exhortante, esto último, conforme a las reglas internacionales de cooperación y auxilio que rigen al respecto. ART. 130.- PLAZO PARA EL LIBRAMIENTO DE OFICIOS Y EXHORTOS. Los oficios y exhortos serán librado, dentro de tercero día de ejecutoriada la resoluci6n que los ordena. Antec.: CNC 130.- PM 140.- CPCC 124.Conc.: CPC 109; 128; 129; 145; 147; 456, 2o. p. 1. REGLA GENERAL: La norma establece un plazo único para el libramiento de los oficios y exhortos de tres días. Dicho plazo legal comenzará a correr a partir de que quede firme la resolución que ordena el libramiento del respectivo oficio o exhorto. 2. EMBARGO DE INMUEBLES Y BIENES REGISTRABLES: Los oficios que se libren al Registro para hacer efectivo el embargo sobre inmuebles y muebles registrables serán librados dentro del segundo día de la providencia que ordene la medida cautelar (Art. 456, 2o. p. CPC). CAPITULO V DE LAS NOTIFICACIONES, CITACIONES Y EMPLAZAMIENTOS ART. 131.- NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. Salvo los casos en que proceda la notificación por cédula, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las resoluciones quedarán notificadas en todas las instancias el día martes o jueves inmediatamente subsiguiente a aquél en que fueron dictadas, o el siguiente día hábil, si alguno de ellos fuere feriado. No se considerará cumplida la notificación si el expediente no se hallare en secretaría y se hiciere constar esta circunstancia en el libro que se llevará a ese efecto. El interesado podrá exigir que dicha constancia sea consignada en el acto y en su presencia y el secretario deberá hacerlo inmediatamente. Antec: CNC 131.- PM 141.- CPCC 32.- Dto. 5679, 1o.; 2o.- Ley 1110/85, lo. Conc.: CPC 48; 132; 145 al 151; 585, 1er. p. 794; 795.- COJ 186, inc k).CPP 151 al 164.- Ley 154/69 de Quiebras 179; 181.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 40; 47.1. CONCEFTOS DE NOTIFICACION, CITACION Y EM PLAZAMIENTO: La notificación es el acto mediante el cual se hace saber a las partes o a los terceros una resolución judicial u otro acto de procedimiento. Como el presente Capitulo V del Código se refiere, también, a las citaciones y emplazamientos, siguiendo a COUTURE, daré un concepto de los mismos. En virtud de la citación, se requiere a alguien para que concurra a realizar un acto procesal determinado. El emplazamiento consiste en un llamamiento con plazo, realizado por el juez, para que una persona comparezca en un proceso a manifestar su defensa o a cumplir con lo que se le mandare. 2. FUNCIONES: La notificación tiene una importancia trascendental en el proceso pues cumple una doble función: 2.1. Asegurar la vigencia del Principio de bilateralidad. 22. Determinar con precisión el punto de referencia para el cómputo de los plazos procesales «dies a quo>, a fin de poder cumplir dentro de los mismos un acto procesal o impugnar una resolución. 3. REGLA GENERAL: El Articulo establece, como regla general en materia de notificaciones, el sistema de la notificación automática o por ministerio de la ley. Siendo así, por el hecho de haber tomado intervención en un proceso y sin necesidad de llenar ninguna formalidad, se produce la notificación de las resoluciones judiciales que en el mismo se pronuncien el día martes o jueves inmediatamente subsiguiente a aquel en que fueron dictadas, o el siguiente día hábil, si alguno de ellos fuere feriado. 4. CONDICIONES: Para que una resolución judicial quede notificada en forma automática deben cumplirse dos condiciones: 4.1. Que sea el día indicado en la ley: martes o jueves. Si fuesen feriados, el siguiente día hábil. En razón de que la notificación se produce «ministerio legis» los días establecidos expresamente en la norma, no es necesaria la fijación de dichos días por el juez o tribunal. La resolución dictada en uno de los días establecidos por mandato legal: martes o jueves, quedará notificada el siguiente día de notificaciones. v.g.: la resolución dictada el día martes queda notificada el siguiente día de notificación, es decir, el jueves. Si el día indicado en la ley: martes o jueves, fuera feriado, la resolución quedará notificada el siguiente día hábil, es decir, el miércoles o el viernes, en su caso. 4.2. Que el expediente se encuentre en secretaría: La notificaci6n automática se funda en la presunción de que el expediente estuvo en secretaría y pudo haber sido revisado por el interesado. De allí que no se considerará cumplida la notificación si el expediente no se hallare en secretaria, por el motivo que fuere y se hiciere constar esta circunstancia en el libro que se debe llevar a ese efecto en las secretarias de los juzgados y tribunales. El libro mencionado sirve para dejar constancia escrita de que el expediente no se encuentra en secretaría, debiendo ser suscripta por el compareciente y el secretario, a quién corresponde dar autenticidad a dicha diligencia, ya que él es el encargado de la custodia de los expedientes en virtud del Art. 186, inc k) del COJ. La notificación, en consecuencia, recién se producirá el siguiente día establecido en la ley y siempre que en dicha ocasi6n el expediente se encuentre a disposición del interesado en secretaria o éste omita dejar constancia de lo contrario. 5. NOTIFICACION POR CEDULA DE RESOLUCIONES QUE DEBEN SERLO POR AUTOMATICA: Las resoluciones que deben notificarse por automática no pueden ser notificadas por cédula, salvo resolución judicial que así lo establezca. De lo contrario se estaría vulnerando sin motivo la ley y el derecho de las partes de conocer las reglas del proceso ya que las mismas no pueden ser cambiadas sin desmedro de la igualdad y la defensa en juicio El litigante debe saber qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. La pérdida de un derecho procesal puede traer aparejada la pérdida de un derecho material, por ello dicha notificación es nula de acuerdo con el Art. 144, 1er. p. del CPC. Siendo así, la resolución de que se trate quedará efectivamente notificada solamente el día fijado en la ley. 6. PLAZO EN DIAS: En los plazos por día, aquel en que se produce la notificación no se cuenta a los efectos del cómputo. Tampoco los inhábiles (Art. 147, 1er. p., in fine CPC). 7. PLAZO EN HORAS: Si el plazo es en horas se contará de momento a momento (Art. 147, 2° p. CPC). Si se trata de un plazo por hora en los casos de notificación automática, el plazo se computa desde la última hora de funcionamiento de las oficinas del Poder Judicial del día martes o jueves, en su caso. ART. 132-. NOTIFICACIÓN TÁCITA. El retiro del expediente importará la notificación de todas las actuaciones cumplidas y las resoluciones dictadas en el mismo. El retiro de copia de un escrito, por una parte, su apoderado, o letrado, implica notificación personal del traslado que se hubiere conferido de aquél. Antec.: CNC 132, 2a. p..- PM 142.- Ley 1110/85, 2°.Conc.: CPC 118; 133, 2o. p.; 134; 144, 2o. p. la. p. 1. FUNDAMENTO: La notificación tácita se funda en la presunción de que quien retira un expediente judicial se ha interiorizado íntegramente de su contenido. 2. RETIRO DEL EXPEDIENTE: El retiro del expediente de la secretaría del juzgado o tribunal realizado por las partes o sus representantes o el tercero, en su caso, importa la notificación de todas las actuaciones cumplidas y las resoluciones dictadas. 3. RETIRO DE COPIA: El segundo párrafo de la norma hace alusión al retiro de la copia de un escrito, dándole el efecto y la consecuencia de la notificación del traslado del mismo, lo cual resulta del todo obvio por un elemental principio de lealtad y en base, además, de la presunción que mencioné, ya que si lo hace será con el propósito de enterarse de su contenido, cumpliéndose de tal suene el fin de la institución. 4. REMISION: Otro caso de notificación tácita es el contemplado en el Art. 144, 2o. p., 1a. p. del CPC, al que me remito. ART. 133.- NOTIFICACIÓN POR CÉDULA Y PERSONAL Serán notificadas por cédula en el domicilio del interesado las siguientes resoluciones: a) la que dispone el traslado de la demanda, de la reconvención y de los documentos que se acompañan a sus contestaciones; b) la que ordena la apertura a prueba, la que considera innecesaria la apertura a prueba y la que declara la cuestión de puro derecho; c) la que orden absolución de posiciones; d) las que se dictan entre el llamamiento de autos y la sentencia y las pronunciadas en los casos previstos por el artículo 163; e) la que ordenan intimaciones, o la reanudación de los plazos suspendidos o reiniciación de los interrumpidos, aplican correcciones disciplinarias, o hacen saber medidas precautorias, o su modificación o levantamiento; f) la providencia que tiene por devueltos los autos; g) la primera providencia que se dicte después que un expediente haya estado paralizado o fuera de secretaría más de tres meses; h) las que disponen traslados o vistas de liquidaciones; i) las que disponen la citación de personas extrañas al proceso J) las sentencias definitivas y las resoluciones con fuerza de tales; k) la providencia del tribunal que dispone fundar el recurso interpuesto, y su traslado; l) las demás resoluciones de que se haga mención expresa en la ley; y 11) las que disponga el Juez o tribunal. Si el Interesado consintiese en notificarse personalmente, será innecesaria la notificación por cédula. Para que la notificación personal tenga valor, deberá ser refrendada por el actuario o el oficial de secretaría, con indicación de fecha y hora. Antec.: CNC 133.- PM 143.- CPCC 34; 78, 1er. p.- Ley 1110/ 85, 3º, 5º, 6°.- Dto. 5679, 4o. Conc.: CPC 27; 37; 49; 62, inc. b) in fine; 64, inc. b); 68; 71; 83; 88; 134 al 139; 185; 236; 262; 385; 451; 460, 2° p.; 534; 548; 585; 608; 614; 623; 631; 694, 1er. p.; 739; 741, inc. a); 749; 759; 768; 770.- COJ 186, inc. h) 188; 189.Ley 1680/01 Código de la Niñez y la Adolescencia 173.- Ley 154/69 de Quiebras 180.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 52, 2o. p.. 1. SISTEMAS: La disposición establece dos sistemas de notificación, cada uno de los cuales tiene su propio régimen: la notificación por cédula y la notificación personal. 2. NOTIFICACION POR CEDULA: Es la que se practica por medio de los auxiliares judiciales designados por la ley denominados ujieres en el domicilio procesal o real de las partes o sus representantes. La norma establece una enumeración taxativa de los casos en que procede la notificación por cédula, tratando de evitar con ello la indebida proliferación de este tipo de notificaciones que se opone al Principio de celeridad de los procesos. No obstante los casos de notificación por cédula establecido en el Artículo sub examine, el Código en otros previene también este medio de notificación, cuando entiende que es el medio más idóneo para cumplir con la función de poner en conocimiento una resolución judicial. Algunos ejemplos de otros supuestos de notificación por cédula son los previstos en los Arts. 27; 49; 64, inc. b); 68; 71; 83; 88; 185; 236; 262; 548; 608; 614; 623; 631; 694; 739; 741, Inc. a); 749; 759 y 768 del CPC. 3. NOTIFICACIÓN PERSONAL: Es la que se produce voluntariamente por el interesado en el expediente, dejándose constancia escrita de la fecha, hora y resolución que se notifica, firmada por el interesado y refrendada por el secretario o el oficial de secretaria. La notificación personal es un derecho opcional que tiene el litigante. No puede ser compelido a realizarla por el funcionario. La ley le otorga la opción de notificarse personalmente de las resoluciones que deben notificarse por cédula. ART. 134.- NOTIFICACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO Y FUNCIONARIOS JUDICIALES. Los representantes del Ministerio Público y funcionarios judiciales quedarán notificados al día siguiente de la recepción del expediente en su despacho. Antec.: CNC 134.- PM 143, 2o. p. 1a. p..- CPCC 34, in fine.Dto. 5679, 9o.- Ley 1110/85, 8°. Conc.: CPC 41; 131 al 133; 144.- Ley 154/69 de Quiebras 179, 181. 1. REGIMEN DE NOTIFICACIONES: Los representantes del Ministerio Público y los funcionarios Judiciales se hallan sometidos al régimen legal de notificación automática, establecido en el Art 131 del CPC. 2. RECEPCION: Las resoluciones que deban ser notificadas personalmente o por cédula a los representantes del Ministerio Público y a los funcionarios judiciales se efectuará mediante la recepción del expediente en su despacho. Los mismos quedarán notificados del contenido íntegro del expediente el día siguiente de la recepción de los autos en su despacho. Debe entenderse por despacho para el caso analizado la secretaría que depende del funcionario, de allí que la recepción del expediente en dicho lugar por el funcionario acreditado tiene el mismo efecto que hubiera tenido la recepción personal del expediente por el interesado. 3. REGIMEN DE LOS PLAZOS: En virtud a lo dispuesto en el Art. 41 del CPC, los representantes del Ministerio Público deben cumplir los actos procesales en los mismos plazos procesales que las partes salvo disposición de leyes especiales. ART. 135.- CONTENIDO DE LA CÉDULA. La cédula de notificación contendrá: a) nombre y apellido de la persona a quien se notificará o designación que corresponda y su domicilio; b) proceso en que se practica; c) juzgado y secretaría en que tramita, o tribunal, en su caso; c) transcripción de la parte pertinente de la resolución; y e) objeto, claramente expresado, si no resultare de la resolución transcripta. En el caso de acompañarse copias de escritos o documentos, la cédula deberá hacer mención precisa de aquéllas. Antec.: CNC 135.- PM 144. Conc.: CPC 107; 108; 133; 136 al 139; 144. 1. CONCEPTO: La cédula es un documento emanado del órgano judicial que se redacta en doble ejemplar y contiene diversa enunciaciones tendientes a individualizar a su destinatario y dar- le la posibilidad de adquirir un efectivo conocimiento de la resolución que se le comunica. 2. CONTENIDO: La disposici6n enumera en cinco incisos el contenido que deberá tener la cédula de notificación: 2.1. Si se trata de una persona física, deberá constar el nombre y el apellido. Si es una persona jurídica se debe poner su denominación o razón social. Si son varias personas deberá mencionar el nombre y apellido de todas ellas. 2.2. Individualización del juicio, con la mención de la carátula del expediente en el que se dictó la resolución que se notifica. 2.3. El juzgado o tribunal y la secretaría respectiva, en que se tramita el proceso. El error de indicar el juzgado, tribunal o secretas donde radica el expediente es causa de nulidad de la cédula. 2.4. Las sentencias y autos interlocutorios se notifican transcribiendo sólo la parte dispositiva de los mismos. Las providencias deben transcribirse completas o sólo la parte que concierne personalmente al destinatario, en su caso. 2.5. El objeto, claramente expresado, cuando el mismo no resulta o no puede colegirse de la resolución que Se transcribe. 3. COPIAS DE ESCRITOS O DOCUMENTOS: De acuerdo con el 2° párrafo del Artículo sub examine, la cédula debe tener la mención precisa de los documentos o copias de escritos que se acompañan con ella, con la indicación del número de fojas y constancia de su entrega al destinatario. ART. 136.- QUIÉN DEBE PRACTICAR LA NOTIFICACIÓN. Las notificaciones por cédula serán practicadas por los ujieres. Antec.: CNC 136.- PM 145.- CPCC 35.- Dto. 5679, 5o.Conc., CPC 133; 135; 137; 138.- COJ 188; 189. 1. NOTIFICACION POR CEDULA: La disposición se refiere a las notificaciones por cédula, cuyo diligenciamiento corresponde practicar dentro de la circunscripción territorial del órgano judicial del cual emana la resolución que se notifica. 2. UJIER: El ujier es el funcionario judicial encargado de practicar las notificaciones y demás diligencias y órdenes emanados de los jueces y secretarios. El Art. 188, 2o. p., del COJ., establece: «Los ujieres, al practicar las notificaciones, observarán estrictamente las disposiciones de las leyes procesales y de este Código. Los ujieres serán responsables civil y penalmente de las irregularidades cometidas en el cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de ser sancionados por la Corte Suprema de Justicia». Del mismo modo, el Art. 189 del citado Código, preceptúa «Son atribuciones y funciones de los ujieres: a) asistir diariamente a la oficina; b) recibir de los secretarios las cédulas para practicar las notificaciones en el domicilio de las partes, dejando constancia de su diligenciamiento en el original de las mismas; c) devolver, debidamente diligenciadas, las cédulas recibidas para practicar las notificaciones; d) dar cuenta a los secretarios de los Inconvenientes que se les presenten en el desempeño de su cargo o en el cumplimiento de las órdenes que reciban; e) anotar en un libro, con intervención de los secretarios, las cédulas recibidas o devueltas; y, f) cumplir las órdenes emanadas de los jueces y secretarios». ART. 137.- ENTREGA DE LA CÉDULA AL INTERESADO. La cédula de notificación se expedirá por duplicado. Al pie del ejemplar que será agregado al expediente, constará el día, la hora y el lugar en que se hubiere practicado la diligencia, con las firmas del destinatario y funcionario notificador. Y si aquél no quisiere o no pudiere firmar, se hará constar esta circunstancia en la cédula. Antec.: CNC 137.- PM 146.- CPCC 39.- Dto. 5679,70.Conc: CPC 117; 133; 135; 136; 138; 180y sgtes.- COJ 189.- CC 383. 1. FORMALIDADES: La norma se refiere a las formalidades que debe observar el ujier encargado de diligenciar las cédulas de notificación. El duplicado de la cédula reviste el mismo carácter y tiene igual presunción de autenticidad que el original. Al pie del ejemplar que será agregado al expediente el ujier debe hacer constar el; día, la hora y el lugar en que se practicó la diligencia con las firmas del destinatario y el funcionario notificador. Si el destinatario no quisiere o no pudiere firmar, no podrá ser compelido a ello, limitándose el notificador a dejar constancia de ello en la cédula. 2. NULIDAD DE LA NOTIFICACION: La notificación es un acto ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades legales. Las manifestaciones vertidas por el ujier en el original y en el duplicado de la cédula equivalen a las mencionadas en el Art. 383 del C. Civil con relación a los instrumentos públicos. Siendo así, hacen plena fe -hasta tanto sea declarada su falsedad- de la existencia material de los hechos que el notificador afirma haber cumplido personalmente o que han pasado en su presencia, pero no de la veracidad de las manifestaciones que le formulen terceras personas. 3. INCIDENTE: El pedido de nulidad de la cédula de notificación debe substanciarse por el trámite del incidente (Arts. 180 y sgtes. del CPC), en consideración a que se trata de una actuación procesal que tiene relación con el proceso. La cédula de notificación es un documento producido por un funcionario judicial en el proceso y para el proceso y no fuera de él, como seria el caso de una escritura pública, en cuyo caso se deberá promover la redargución de falsedad mediante un proceso autónomo o incidental (Art. 308 CPC). ART. 138.- ENTREGA DE LA CÉDULA A PERSONA DISTINTA. Cuando el notificador no encontrare en su domicilio a la persona a quien va a notificar, entregará la cédula a otra persona de la casa, departamento u oficina, o en su defecto, al encargado del edificio, y procederá en la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, la fijará en la puerta de acceso correspondiente a los lugares mencionados. En los casos previstos en los incisos a) y c) del artículo 133, si no pudiere entregar la cédula al internado, dejará aviso de que volverá al día siguiente precisando la hora, y si tampoco entonces pudiere hacerlo, procederá en la forma arriba indicada. Antec.: CNC 138.- PM 147.- CPCC 40. Conc: CPC 111; 133; 135 al 137.- CC 278, inc. a). 1. ENTREGA DE LA CEDULA: El ujier en el acto de la notificación debe entregar la copia de la cédula, con los documentos que se acompañen si los hubiere, al destinatario, salvo que no lo encontrare presente en su domicilio en cuyo caso entregará la cédula a otra persona de la casa, departamento, oficina, o encargado del edificio, procediendo en la forma dispuesta en el Art. 137 del CPC. 2. AV1SO: Cuando se trate de la notificación del traslado de la demanda, de la reconvención y de los documentos que se acom- pañen a sus contestaciones, como así también la que ordena absolución de posiciones y no se encontrare presente el destinatario, el ujier suspenderá la notificación y dejará aviso de que regresará al día siguiente, precisando la hora. Sólo cuando se haya cumplido con el aviso previo se podrá actuar de la manen señalada en el 1er. párrafo de la norma. Es nula la notificación practicada en ausencia del destinatario sin haber el ujier dejado el aviso de que volvería al día siguiente. La disposici6n tiene por objeto que la cédula de notificación sea recibida personalmente por el destinatario, pero si ha mediado el aviso previo -en los casos en que la ley indica- o si no estuviere presente el destinatario, la notificación se llevará a cabo con las otras personas mencionadas en la norma, las que deben ser mayores de catorce años que es la edad a partir de la cual los actos lícitos se reputan hechos con discernimiento, de acuerdo con el Art 278, inc. a) del C. Civil. 3. FIJACION DE LA CEDULA EN LA PUERTA: Si por cualquier motivo no pudiere el ujier hacer entrega de la cédula, deberá dejar fijada la copia de la misma en la puerta de acceso correspondiente a los lugares mencionados en la 1a. p. del 1er. p. del precepto analizado. ART. 139~- NOTIFICACIÓN POR TELEGRAMA O CARTA CERTIFICADA. Las resoluciones que deban notificarse por cédula, también podrán notificarse mediante carta certificada del actuario con aviso de retorno, o por despacho telegráfico cola-donado, cuando así lo dispusiere el juez o tribunal, a solicitud de parte, agregándose copla al expediente. La notificación que se practicare por telegrama colacionado contendrá las enunciaciones esenciales de la cédula. El telegra- ma se emitirá en doble ejemplar, uno de los cuales, bajo atestación, entregará el secretario para su envío, y el otro, con su firma se agregará al expediente. La constancia oficial de la entrega del telegrama o carta en el domicilio del destinatario establece la fecha de notificación. Los gastos de ate tipo de notificación, no se incluirán en la condena en costas. Antec.: CNC 139.- PM 148.Conc.: CPC 133; 135; 137, la. p.; 585.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 52, 2o. p. 1. SUBSTITUCION DE LA NOTIFICACION POR CEDULA: La norma dispone que las resoluciones que deban notificarse Por cédula enumeradas en el Art. 133 del CPC, también podrán notificarse por estos otros dos tipos de notificación: 1.1. Carta certificada del actuario con aviso de retorno. 1.2. Telegrama colacionado. 2. REQUISITOS: La disposición permite la sustitución sin limitaciones del sistema de notificación por cédula, por alguno los medios mencionados precedentemente, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 2.1. Pedido de parte. 2.2. Disposición del juez o tribunal. 3. FORMALIDADES: Las formalidades que deben guardar-se para ambos tipos de notificación son análogas: 3.1. Contener las mismas enunciaciones que la cédula (Art. 135 CPC). 3.2. Redactarse en duplicado (Art. 137,1° p. CPC). 3.3. Agregar un ejemplar al expediente, como así también el acuse de recibo de la carta, en su caso. 4. FECHA DE LA NOTIFICACION: La constancia oficial de entrega de la carta o telegrama en el domicilio del destinatario establece la fecha de la notificación. 5. GASTOS: Los gastos de estos tipos de notificación están a cargo de quien lo solicite, consiguientemente no se incluyen en la ordena en costas. 6. UTILIZACION: Cabe señalar, por último, que estos tipos de notificación, hasta la fecha, son de escasa utilización en los procesos. ART. 140.- NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. Además de los casos determinados por este Código, procederá la notificación por edictos cuando se trate de personas inciertas o cuyo domicilio se ignorase. En este último supuesto, deberá justificarse previamente, y en forma sumaria, que se han realizado sin éxito, gestiones tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar. Si resultare falsa la afirmación de la parte que dijo ignorar el domicilio, se anulará a su costa todo lo actuado con posterioridad, y será considerado litigante de mala fe. El plazo para ejecutar el acto de que se trate, empezará a computarse desde el día siguiente al de la última publicación. La publicación de edictos se acreditará acompañando el primero y último ejemplar de la publicación y el recibo de la imprenta. En todos los casos las partes interesadas propondrán dos diarios en los cuales se harán las publicaciones. El juez señalará, además, cuando la ley no lo fijare, el número de publicaciones y el plazo dentro del cual el acto deba cumplirse. Antec.: CNC 140.- PM 149.- CPCC 81.- Ley 662, 20.Conc.: CPC 52; 135; 141; 142; 144; 146; 614, in. c); 632, inc. a) 2a. p.; 657, inc. b); 741, inc. b); 749.- Ley 154/69 de Quiebras 182.1. CONCEPTO: La notificación por edictos, a la que se refiere el Articulo, es la que se practica mediante avisos insertos en los diarios dando difusión a una resolución judicial a fin de lograr la comparecencia al proceso de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore. 2. PROCEDENCIA: La notificación por medio de edictos es procedente cuando se trata de: 2.1. Personas inciertas: Entendiéndose por tales aquellas cuyos nombres y domicilios desconoce el actor, v.g.: herederos de determinada persona, propietario o poseedor de un cierto inmueble, etc... Los edictos sirven también para dar a conocer a un número indeterminado de personas la realización de un acto ordenado judicialmente respecto del cual pueden tener interés, v.g.: mensuras; subastas judiciales; etc... 2.2. Personas cuyo domicilio se ignore: Puede darse también el caso que se individualice a la persona que corresponda notificar pero se ignora su actual domicilio. Constituye un requisito de admisibilidad de la notificación por edictos de las personas cuyo domicilio se ignore que se justifique previamente y en forma sumaria la imposibilidad de determinar su domicilio, siendo admisible todo tipo de prueba, v.g.: información sumaría de testigos. Si fuese falsa la afirmación de que se ignoraba el domicilio, se anulará a costa del peticionante todo lo realizado con posterioridad a la notificación y será considerado litigante de mala fe de acuerdo con el Art. 52 del CPC. 3. COMPUTO DEL PLAZO. PUBLICACION: La norma contiene, además, la indicaci6n precisa del momento desde el cual comenzará a computarse el plazo (dies a quo): el día siguiente de la última publicación. Los edictos pueden publicarse los días hábiles como los inhábiles, en este caso corresponde tener por notificada la resolución el primer día hábil inmediato a la fecha de la última publicación. La forma de acreditar la realización de la publicación será acompañando y agregando al expediente el primer y el último ejemplar del diario donde consten las publicaciones y el recibo correspondiente. Es facultad de la parte proponer los dos diarios en los que habrán de hacerse las publicaciones. Dichos diarios deben ser de gran circulación, en razón de que el propósito de la ley es que llegue efectivamente a conocimiento del intensado. Corresponde al juez señalar cuando la ley no disponga el número de publicaciones y el plazo dentro del cual el acto debe cumplirse. ART. 141.- EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN DEL DEMANDADO POR MEDIO DE EDICTOS. Cuando la persona a que se refiere la primera parte del artículo anterior fuere el demandado, los edictos se publicarán por quince veces. Antes, se pedirá informe al Registro de Poderes, acerca de si tiene apoderado. SI lo tuviere, se le dará intervención, y si no quisiere o no pudiere intervenir, estará obligado a manifestar, si sabe, el domicilio de su mandante. Sólo después de practicada esta diligencia, se dará lugar a la publicación de edictos, bajo apercibimiento de designarse como representante al Defensor de Ausentes. Antec.: CNC 141.- PM 150.- CPC 81, 1er. p.. Conc.: CPC 140; 142; 144.1. NOTIFICACION POR EDICTOS AL DEMANDADO: El precepto contempla la situación especial referida a la citación y emplazamiento del demandado, cuyo domicilio se ignore, por medio de edictos, cuando es la primera notificación que se produce en el proceso, para que tome intervención en el mismo con el objeto de ejercer su defensa. La citación por edictos no Importa la notificación del traslado de la demanda al demandado, sino sólo la resolución judi- cial que dispone la carga procesal de comparecer ante el juez de la causa. 2. INFORME DEL REGISTRO DE PODERES: Por la importancia del acto, la norma contempla el cumplimiento de formalidades especiales. Dispone, en primer término, como condición de admisibilidad, que se solicite informe al Registro de Poderes a fin de conocerse si el demandado tiene o no apoderado. Si tuviere se le deberá dar intervención. Si el apoderado no quisiere o no pudiere intervenir, deberá manifestar, si sabe, el domicilio de su mandante. 3. PUBLICACION: Cumplida la diligencia mencionada en el numeral precedente, se ordenará la publicación de edictos por quince veces, debiéndose cumplirse las formalidades establecidas en el Art. 140 del CPC, a cuyo comentario me remito. 4. DESIGNACION DEL DEFENSOR DE AUSENTES: La publicación se hará bajo apercibimiento de designarle como representante al Defensor de Ausentes con quien se entenderán las actuaciones del proceso. No corresponde, consecuentemente, el juicio en rebeldía legislado en los Arts. 68 y sgtes. del CPC, el cual se halla contemplado para otros supuestos legales. ART. 142.- FORMA DE LOS EDICTOS. Los edictos contendrán las mismas enunciaciones de las cédulas, con transcripción sumada de la resolución. Antec.: CNC 142.- PM 151, 1er. p.. Conc.: CNC 135; 140; 141; 144; 614, inc. c); 632, inc. a); 657, inc. b); 741, inc. b); 749.1. CONTENIDO. REMISION: Con excepción del domicilio y, en su caso, del nombre de la persona a quien se pretenda notificar, los edictos deben contener las enunciaciones previstas en el Art. 135 del CPC, ya comentado y al que me remito. ART. 143.- EMPLAZAMIENTO A PERSONA QUE RESIDE FUERA DEL PAÍS. Cuando la persona residiere fuera del país, el juez fijará el plazo en que haya de comparecer, atendiendo a la distancia y a la mayor facilidad de comunicaciones y librará exhorto a la autoridad judicial del domicilio del emplazado. Antec.: CNC 143.- PM 153.Conc.: CPC 128 al 130; 146, la. p.- Tratados de Montevideo de 1889 y 1940.- Ley 613/76 que ratifica la Convención Interamericana de Panamá sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de 1975.1. EXHORTO: La notificación del emplazamiento para tomar intervención en un proceso realizada a una persona residente fuera del país deberá hacerse por exhorto dirigido, con las formalidades requeridas, a la autoridad judicial del domicilio del emplazado. Los exhortos se regirán por lo dispuesto en los Tratados y Acuerdos internacionales. A este respecto deben tenerse en cuenta: a) La Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, ratificada por la Ley 613/76 de la República, suscripta durante la Primera Conferencia Interamericana Especializada de Derecho Internacional Privado, convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA), en la Ciudad de Panamá en el mes de Enero de 1975, que en el Art. 2, inc. a), al establecer el alcance de la Convención, dispone su aplicación para: «La realización de actos procesales de mero trámite, como notificaciones, citaciones y emplazamientos en el extranjero». b) Los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940. Véanse los comentarios vertidos en ocasión del tratamiento de los Arts. 128 y 129 de este Código, a los que me remito. 2. FIJACION DEL PLAZO: El juez está facultado a fijar un plazo judicial (Art. 146 CPC) dentro del cual el notificado deberá comparecer a estar a juicio. Para la fijación del plazo el juez deberá tener en cuenta: 2.1. La distancia. 2.2. La facilidad de las comunicaciones. La previsión legal resulta lógica porque no es igual que la persona resida en una ciudad fronteriza o en un país de otro continente. ART. 144.- NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN. La notificación que se hiciere en contravenci6n a lo dispuesto en los artículos anteriores será nula, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario que la practicó. Sin embargo, siempre que del expediente resultare que la parte ha tenido conocimiento de la resolución que la motivó, la notificación surtirá sus efectos desde entonces. El notificador no quedará relevado de su responsabilidad. Antec.: CNC 144.- PM 154.- CPCC 41. Conc: CN 106.- CPC 111 al 117; 180 y sgtes.- COJ 188, 2o. p. 239. 1. NULIDAD: La inobservancia de las formalidades establecidas en el presente Capitulo referidas a los requisitos de forma a los cuales deben atenerse las distintas clases de notificaciones legisladas trae aparejada la nulidad de las mismas. Cabe recordar que en materia de nulidades procesales no cabe la nulidad por la nulidad misma, vale decir que quien alega la nulidad de la notificación debe expresar el perjuicio sufrido y el interés qué pretende subsanar con su declaración, señalando las alegaciones o defensas de los que se vio privado a raíz de la misma, siempre -como indica PODETTI- que el perjuicio o el interés no se presuman, v.g.: cuando se trata de la nulidad del traslado de la demanda o de la reconvención o de una resolución susceptible de recursos. Véanse los numerales 1 y 2 del Art. 137 del CPC a Los que me remito. 2. PRINCIPIOS FINALISTA Y DE CON VALIDACION: Debe tenerse en cuenta, no obstante lo dicho, el Principio de Finalidad que rige en materia de nulidades procesales, establecido en el Art. 111, in fine del CPC, en virtud del cual no se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado su fin, aunque fuere irregular. Por ello, en concordancia con la norma mencionada, el segundo párrafo del Articulo sub examine, alude al hecho de que siempre que del expediente resultare que se ha tenido conocimiento de la resolución, la notificación surtirá sus efectos. La determinación del <conocimiento» constituirá una cuestión de hecho que queda librada al prudente arbitrio del órgano judicial. Tampoco debe olvidarse que toda nulidad procesal puede convalidarse por la confirmación expresa o tácita de la parte a quién perjudique, de acuerdo con el Art. 114, inc. b) del CPC. 3. RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO QUE PRACTICO LA NOTIFICACION: El funcionario que realizó la notificación al margen de los requisitos impuestos en la ley, se haya declarado o no la nulidad, es pasible de la responsabilidad disciplinaria pudiendo, a su vez, configurarse la responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados y, si corresponde según el caso, también la responsabilidad penal agravada por su condición de funcionario público. 4. IMPUGNACION. VIA PROCESAL: La nulidad de la notificación, por tratarse de una actuación procesal, debe deducirse por la vía del incidente de nulidad (Véase comentario al Art. 137 del CPC, numeral 2, al que me remito). CAPITULO VI DE LOS PLAZOS PROCESALES 1. CONCEPTO: Pino es la medida de tiempo señalada para la realización de un acto o para la producción de sus efectos jurídicos. Los plazos procesales son los lapsos, establecidos en la ley, fijados por los jueces o convenidos por las partes para la realización de los actos procesales. Dentro de los pinos deben cumplirse las cargas procesales si no se quien padecer las consecuencias de su incumplimiento. El tiempo crea, modifica y extingue derechos procesales. El plazo que corresponde a las partes para el ejercido de su defensa es un elemento que integra el Principio de su inviolabilidad. La diferencia que existe entre plazo y término consiste en que este es el último momento de duración del plazo, el instante en que fenece (“dies ad quem”). 2. CLASIFICACION: Los plazos pueden ser clasificados en: 2.1. Legales: Cuando expresamente los establece la ley, v.g.: plazo para contestar la demanda (Arts. 222y234 CPC). 2.2. Judiciales: Son los fijados por el juez o tribunal, v.g.: plazo extraordinario de prueba cuando la misma haya de producirse fuera del territorio de la República (Art. 255 CPC). 2.3. Convencionales: Son los fijados de común acuerdo entre las partes, siendo necesario petición escrita y resolución judicial, v.g.: abreviación convencional del plazo (Art. 148 CPC). 2.4. Perentorios: Son aquellos que vencidos producen la caducidad del derecho, sin necesidad de actividad alguna ni del juez ni de la parte contraria. 23. No perentorios: Cuando se necesita una actividad de la parte contraria para producir la caducidad del derecho procesal. El acto puede ser ejecutado, no obstante la expiración del plazo, mientras no se produzca la actividad de la parte solicitando el decaimiento del derecho, «actitud dice ALSINA -que se concreta en la expresión no muy exacta, pero ya corriente, de acusación de la rebeldía». 2.6. Prorrogables: Cuando pueden ser prolongados por resolución judicial mediante petición oportunamente realizada, es decir antes de haber vencido el plazo. El plazo acordado por el juez corre seguidamente al plazo originario sin solución de continuidad. 2.7. Improrrogables: Cuando no pueden extenderse expresamente. Todo plazo perentorio tiene a su vez el carácter de ser improrrogable. Pero no todo plazo improrrogable es perentorio, pudiendo prolongarse de hecho y cumplirse el acto omitido con posterioridad a su vencimiento hasta tanto la parte contraria denuncie dicho vencimiento. 2.8. Individual: Es el fijado sólo a una de las partes para realizar un determinado acto procesal, computándose independientemente para cada parte a quien afecta, v.g.: plazo para contestar la demanda (Art. 222 y 234 CPC). 2.9. Común: Cuando dentro del mismo la posibilidad de realizar actos procesales comprende a las dos partes, v.g.: plazo ordinario de pruebas (Art. 253 CPC). Los plazos comunes comienzan a correr desde la última notificación efectuada, venciendo para todas las partes en el mismo momento. 2.10. Ordinario: Se halla fijado en la ley para los casos comunes sin entrar a considerar ninguna circunstancia especial, v.g.: plazo ordinario de prueba y plazo para su ofrecimiento (Art 253 CPC). 2.11. Extraordinario: Se otorga en atenci6n a determinadas circunstancias de acuerdo con las cuales se establece su duración, v.g.: plazo extraordinario de prueba (Art. 255 CPC), emplazamiento a persona que reside fuera del país (Art. 143 CPC). 3. SUSPENSION E INTERRUPCION: La suspensión y la interrupción de los plazos son dos conceptos que deben tenerse datos. Siendo así, es preciso distinguirlos: 3.1. Suspensión: Un plazo se suspende cuando en determinado momento queda detenido por un lapso y luego prosigue. No se computa el período de la detención pero si el anterior a ella, el cual se suma al posterior para obtener el total del plazo. Dice PODETTI suspender implica privar temporariamente de efectos a un plazo, sin utilizar a sus fines, un lapso del mismo. La suspensión puede producirse de hecho cuando por determinadas circunstancias procesales se hace imposible el cumplimiento dé los actos del proceso, v.g.: cuando el expediente es remitido al tribunal de apelación en razón de haberse concedido un recurso de apelación o nulidad y resulta materialmente imposible la ejecución de otros act6s en la instancia original. La suspensión puede hallarse prevista expresamente en la ley, v.g.: incompetencia por inhibitoria (Art. 13 CPC), intervención excluyente (Art. 79 CPC), tercería del dominio (Art. 83 CPC), citación de evicción (Art. 89 CPC), acumulación de procesos (Art. 126 CPC), alegación de hechos nuevos (Art. 250 CPC), recurso de aclaratoria (Art. 388, 2o. p. CPC) y, en general, en todo incidente que impida la continuación del proceso principal (Art. 181 CPC). La suspensión podrá ser decretada por el órgano judicial cuando se produzca un acontecimiento previsto en la ley que determine que el juez deba resolverlo, v.g.: fallecimiento o incapacidad de la parte que actúa personalmente en el juicio (Art. 50 CPC), muerte o inhabilidad del apoderado (Art. 64, inc. f) CPC), muerte o incapacidad sobreviniente del poderdante (Art. 64, inc. e) CPC), pedido de suspensión del plazo para alegar (Art. 267CPC) o cuando por motivos graves exista imposibilidad de obrar, v.g.: revolución, guerra, huelga general, etc.. También podrá operarse por acuerdo de partes, v.g.: suspensión del trámite del juicio acordada por las partes (Art. 152 CPC). Véase el comentarlo al Art. 152 del CPC numeral 3. 32. Interrupción: Un plazo se interrumpe cuando ocurre un hecho que tiene por efecto borrar la parte del plazo que ha corrido hasta ese momento. El plazo transcurrido no se computa. El plazo comienza a correr de nuevo, v.g: la deducción de una excepción previa interrumpe el plazo para contestar la demanda (Art. 223, 2o p., CPC), la declaración judicial de la nulidad de un acto procesal (notificación nula), la integración definitiva del tribunal arbitral (Art. 783, 4o. p. CPC). La interrupción puede acontecer en virtud de la ley -como en los ejemplos mencionados precedentemente-, de hecho o por resolución judicial. Será de hecho cuando en virtud de un determinado acto se purga un lapso anterior de inactividad, v.g.: interrupción del plazo de caducidad de la instancia. La interrupción podrá decretarse judicialmente cuando se den las circunstancias señaladas en el supuesto de la suspensión, v.g.: revolución, guerra, huelga general. 4. NOTIFICACION: Las resoluciones que disponen la reanudación de los plazos suspendidos o la reiniciación de los interrumpidos serán notificadas por cédula o personalmente (Art. 133, inc. e) y 2o. p .CPC). ART. 145.- CARÁCTER. Los plazos legales y judiciales son perentorios e improrrogables para las partes. Vencido un plazo procesal, el juez dictará la resolución que corresponda. Los plazos perentorios fenecerán por su solo transcurso, sin necesidad de petición de parte ni declaración judicial. Antec.: CNC 145.- PM 155.- CPT 76; 79. Conc.: CPC 107, 3a. p.; 103; 109; 146 al 151; 174; 175; 222; 253; 255; 796; 797.- COJ 186, inc. f).- CC 334 al 342; 1390 al 1392.- CPP 129.- Ley 154/69 de Quiebras 186.- Ley 635/95 que Reglamenta La Justicia Electoral 39, 2o. p.; 44.- Ley 489/95 Orgánica del Banco Central del Paraguay 105.- Ley 1084/97 de Enjuiciamiento de Magistrados 21, Inc. c). 1. REGLA GENERAL: La norma establece la regla general de que para las partes los plazos legales y judiciales tienen el carácter de perentorios e improrrogables. Para que se produzca el efecto preclusivo que tiene el plazo perentorio no se requiere ni pedido de parte ni resolución del juez. Los plazos perentorios, como expresa la norma, fenecen por su sólo transcurso. Vencido el plazo ya no podrá llevarse a cabo el acto procesal para el cual estaba previsto. Véase el comentarlo al Art. 103 del CPC. Con el carácter perentorio otorgado a los plazos la ley busca obtener celeridad procesal, por ello el órgano judicial, sin necesidad de que medie petición alguna de parte, debe dictar seguidamente la resolución que corresponda para la marcha ininterrumpida del proceso, de acuerdo con el 2o. p. del Artículo sub examine, que claramente dispone: Vencido un plazo procesal, el juez dictará la resolución que corresponda. 2. OBLIGACION DEL SECRETARIO: En forma concordante y complementando la disposición comentada el Código de Organización Judicial dispone al referirse a las obligaciones de los secretarios, que los mismos deben dar cuenta a los jueces del vencimiento de los plazos que determinan la prosecución de oficio de los asuntos o causas (Art. 186, inc. f) COJ). ART. 146.- FACULTAD DEL JUEZ PARA FIJAR PLAZOS. CASOS DE OMISIÓN. Además de los casos en que este Código autoriza al juez a fijar plazos, podrá hacerlo cuando no estuvieren expresamente establecidos, atendiendo a la naturaleza del proceso y a la importancia de la diligencia. Si no lo hiciere, el acto de que se trate deberá ejecutarse en el plazo de cinco días. Antec.: CNC 146.- PM 156.- CPCC 25. Conc.: CPC 18; 64, incs. b) y f); 118, 2a. p.; 140, in fine; 143; 145; 147 al 151; 159, inc. f); 216, 2° p.; 225, 2o. p. la. p.; 253, ley. p.; 55; 267; 304, 2a. p.; 348, inc. d) 1a. p.; 374, in fine; 415, 2o. p.; 468; 74.- CC 6, ler. p. 1. FIJACION POR EL JUEZ: La norma consagra una atribución del juez, disponiendo que cuando el Código no fije expresamente el plazo dentro del cual debe cumplirse determinado acto el juez «podrá» hacerlo. La disposición debió haber dicho «deberá» hacerlo, en razón de que, además de ser una facultad del juez es, también, un deber. Facultad, en cuanto puede establecer el número de días que con-cede de acuerdo a la naturaleza del proceso, la importancia de la diligencia y otras circunstancias que deben quedar a su prudente arbitrio evaluar. Deber, en el sentido de que se trata de una imposición legal necesaria para la marcha del proceso (Arg. Art. 6, ler. p. CC). Algunos supuestos de fijación judicial del plazo, son: 1.1. Apoderado: 1.1.1. Renuncia: Plazo al poderdante para reemplazar al apoderado o comparecer por sí (Art. 64, inc. b) CPC). 1.1.2. Muerte o inhabilidad del apoderado: Plazo para el mandan-te comparezca por sí o por nuevo apoderado (Art. 64, inc. f) CPC). 1.2. Notificación: Emplazamiento a persona que reside fuera del país (Art. 143 CPC). 1.3. Expedientes: Préstamo: Plazo para la devolución (Art. 118, 2o. p. CPC) 1.4. Sentencia: Plazo para su cumplimiento (Art. 159, inc. f) CPC). 13. Demanda: Plazo para que el actor exprese lo necesario a fin de esclarecer la competencia del juez (Art. 216, 2o. p. CPC). 1.6. Arraigo: Pino dentro del cual debe arraigar el actor (Art.225, 2o. p. la. p. CPC). 1.7 Prueba: 1.7.1. Fijación del plazo ordinario dentro del limite legal (Art. 253, ler. p. CPC). 1.7.2. Fijación del plazo extraordinario (Art. 255 CPC). 1.7.3. Suspensión del plazo para alegar (Art. 267 CPC). 1.7.4. Juicio ejecutivo (Art. 468 CPC). 1.8. Exhibición de documentos: (Art. 304, 2a. p. CPC). 1.9. Peritos: Plazo para expedirse (Art. 348, inc. d) la. p. CPC). 2. OMISION. REGLA GENERAL: En los casos en que, por cualquier motivo, el juez no haya fijado el plazo, la norma, salvando la laguna legislativa y la inactividad del órgano judicial, establece un plazo de cinco días, como regla general, para la ejecución del acto de que se trate. 3. TERCEROS: El juez cuando fije un plazo que tenga relación con un tercero que no interviene o no se encuentra vinculado al proceso (tercero en sentido estricto) deberá: a) Precisar la naturaleza del plazo (civil o procesal). b) Determinar su carácter (perentorio, prorrogable, etc.). c) Establecer si es en horas, días o meses y su número. Si el juez no cumple estos extremos se entenderá que el plazo es civil y no perentorio, siendo continuo y completo por lo que se computarán también los días y las horas inhábiles, de acuerdo con las previsiones de los Arts. 341 y 342 del C. Civil. La transcripción de dichos Artículos se encuentra en el comentario al Art. 147 del CPC. ARt 147.- CÓMPUTO DE LOS PLAZOS. Los plazos empezarán a correr para cada parte desde su notificación respectiva, y si fueren comunes, desde la última notificación que se practican. No se computará el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles. Si se tratan de un plazo en horas, se contará de momento a momento. Antec.: CNC 147.- PM 157.- CPCC 42.- Dto. 5679, 3o.Conc. CPC 109; 110; 131 al 134; 139; 140; 145; 146; 148 al 151.- COJ 362; 363.- CC 334 al 342.- Ley 1879/02 de Arbitraje y Mediación 6.- Acordada No 2 de fecha 25 de marzo de 1970.1. DIES A QUO: La norma precisa el momento desde el cual el plazo comienza a correr a los efectos de su cómputo (“dies a quo”). El precepto comprende todos los plazos, sean ellos legales, judiciales o convencionales. 2. PLAZO INDIVIDUAL Y PLAZO COMUN: El primer párrafo de la disposición distingue el plazo individual del plazo común. El plazo individual corre para cada parte en forma independiente desde su respectiva notificación, v.g: plazo para contestar la demanda (Art. 222 y 234 CPC), para interponer un recurso (Art. 396 CPC) o para alegar (Art. 379 CPC). El pino común comienza a correr por igual para todos, desde la última notificación practicada, venciendo igualmente para todos el mismo día, v.g.: plazo ordinario de prueba (Art. 253 CPC). 3. PLAZO EN DÍAS: Los plazos en días se consideran completos, comienzan a la medianoche del día en que se produjo la notificación y terminan a la medianoche del día de su vencimiento. En el cómputo no se tiene en cuenta el día que se practica la notificación. También quedan excluidos los días inhábiles, que son los fijados en la ley, v.g.: domingos y feriados; los que establezca la Corte Suprema de Justicia por Acordada, (v.g.: los días sábados) y la feria judicial del mes de enero (Arts. 362 y 363 COJ). 4. PLAZO EN HORAS: El segundo párrafo del Artículo aclara que si se trata de un plazo en horas correrá de momento a momento, vale decir, desde la misma hora en que se produjo la notificación, venciendo al terminar la última de las horas fijadas. Véase el numeral 7 del comentario al Art. 131 del CPC. El plazo en horas corre ininterrumpidamente, pero si media un día feriado no se tienen en cuenta las horas del mismo. 5. PLAZO EN MESES: En los plazos por meses no se excluyen los días inhábiles porque así lo aconsejan razones prácticas referidas a la comodidad y certeza en el computo, v.g.: caducidad de instancia (Art. 173 CPC). Los plazos fijados en meses o años terminan el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha. Si el mes en que ha de comenzar un plazo contare con más días que el mes que ha de terminar, el último día del plazo será el último día del mes (Arts. 339 y 340 CC). 6. HABILITACION TACITA. REMISION: Véase el Art. 110 del CPC al que me remito. 7. NORMAS DEL CODIGO CIVIL: El Código substancial regula la materia en los Arts. 334 al 342. Tienen relevancia procesal, particularmente los siguientes: Art. 337: «Si el plazo se fijare por meses o por años, se contará el mes de treinta días, y el año de trescientos sesenta y cinco días, por el calendario gregoriano». Art. 338: «Los plazos de días se contarán desde el día siguiente al de la celebración del acto. Si el plazo está señalado por días a contar desde uno determinado, quedará éste excluido del cómputo. El plazo incluye el día del vencimiento. Si fuere domingo o feriado, el cumplimiento tendrá lugar el primer día siguiente que no lo sea». Art. 339: «El plazo establecido por meses o por años concluirá al transcurrir el día del último mes que tenga el mismo número que aquél en que comenzó a correr el plazo». 4 Art. 340: «Cuando el plazo comenzare a correr desde el último día de un mes de más días que aquél en que terminare el plazo, éste vencerá el último día de este mes». Art. 341: «Todos los plazos serán continuos y completos, debiendo siempre terminar en la media noche del último día. Se computarán los días domingos y feriados, salvo disposición expresa en contrario». Art. 342: «Las disposiciones de los artículos anteriores serán aplicables a todos los plazos señalados por las leyes, por los jueces o por las partes en los actos jurídicos, siempre que en las leyes o en esos actos no se disponga de otro modo». ART. 148.- ABREVIACIÓN CONVENCIONAL. Las partes podrán acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito. Antec. : CNC 148.- PM 158.Conc: CPC 145 al 147; 149 al 151; 261.1. FUNDAMENTO: El Artículo se funda en el Principio de celeridad procesal y resulta del todo lógico en razón de que las partes abreviando los plazos, pueden llegar lo cuanto antes a la conclusión de la controversia que produjo el litigio. 2. REQUISITOS: La norma concede a las partes la facultad de abreviar los plazos procesales para lo cual deben cumplirse los siguientes requisitos: 2.1. Acuerdo expreso manifestado al órgano judicial por escrito. 2.2. Resolución judicial al efecto, la que debe establecer claramente el lapso de la abreviación, por elementales razones de certeza y seguridad. ART. 149.- AMPLIACIÓN. Para toda diligencia que deba practicar dentro de la República y fuera del lugar del asiento del juzgado o tribunal, quedan ampliados los plazos fijados por este Código a razón de un día por cada cincuenta kilómetros, pan la región oriental, y de un día por cada veinticinco, para la región occidental. Antec.: CNC 149.- PM 159.- Ley 909/63.Conc.: CPC 145 al 147; 150; 151; 254; 557, 2° p.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 39, 2o. p. in fine. 1. AMPLIACION DEL PLAZO EN RAZON DE LA DISTANCIA: La norma contempla la ampliación automática del plazo en razón de la distancia solamente para los actos o diligencias procesales que deban cumplirse dentro del territorio de la República pero fuera del asiento del juzgado o tribunal. La ampliación es de un día por cada cincuenta kilómetros en la región oriental y un día por cada veinticinco kilómetros en la región occidental o chaco. 2. CARACTER: La ampliación se produce por ministerio de la ley en forma automática, sin necesidad de petición de parte ni declaración judicial. No corresponde confundir el plazo de ampliación, que el precepto establece, con el plazo extraordinario de prueba. El plazo de ampliación es un plazo legal que funciona «ministerio legis». El plazo extraordinario de prueba es judicial y exige el cumplimiento de determinados requisitos para que proceda su concesión (Arts. 255 al 260 CPC). 3. DEROGACION: La descentralización judicial de la República, mediante la creación y funcionamiento de las nuevas circunscripciones judiciales que abarcan todo el país, así como la ampliación de las vías de comunicación hacen razonable pensar en la derogación de esta disposición procesal que tuvo su importancia en otro momento histórico de la República. La Ley 635/85, que Re- glamenta la Justicia Electoral, expresamente dispone -en este sentido- que no habrá ampliación de los plazos procesales en razón de la distancia. 4. TABLA DE DISTANCIAS: La Corte Suprema de Justicia mandó elaborar a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones una tabla de distancias, a los efectos de dar certeza sobre este importante aspecto. En la tabla se consignan las distancias existentes entre la Capital y diversas localidades del interior de la República. Las cifras que figuran en primer término corresponde a los kilómetros, las segundas están en leguas. Cuando se consignan tres cifras la del medio es el complemento en metros de la primera. La Corte deberla actualizar la tabla que cuenta con sus buenos años, al punto que varias localidades han cambiado de nombre y otras muchas ni siquiera figuran en la misma. Tabla de distancias entre la Capital y distintos puntos de la República Acahay, 103; 400; 23,7 Alberdi, 183; 42,2 Altos 28; 800, 6,6 Ayorros y Esteros, 91,21 Atyrá, 68; 15,7 Ayolas, 558; 121,8 Belén, 333,77 Bella Vista, 569; 131,5 Benjamín Aceval, 42 9,7 Borja, 170; 39,3 Caacupé, 54; 12,5 Caaguazú, 214; 49,5 Caacupé, 141; 32,6 Caazapá, 210; 48,5 Caballero, 101; 23,3 Capiatá, 20; 4,6 Capitán Bado, 574; 132,7 Caraguatay, 95; 21,9 Carapeguá, 84; 19,4 Carayaó, 160; 36,9 Carmen del Paraná, 334; 77,1 Cerrito, 395; 91,3 Colonia Fram, 342,79.5 Colonia Nueva Italia, 40; 9,2 Colonia M. J. Troche, 185; 971,43 Colonia Hohenau, 408; 94,3 Colonia Nva. Germania, 226; 61,5 Coronel Bogado, 321, 74,2 Coronel Maitines, 130,30 Coronel Oviedo, 134; 300; 31 Caraguaty 316; 73 Desmochado, 341; 78,7 Eusebio Ayala, 72; 16,7 Emboscada, 37; 8,5 Encarnación, 370; 85,7 Escobar, 83; 19,2 Femando de la Mora, 6; 800; 1,6 Florida, 161; 37,2 General Artigas, 291; 77,2 General Delgado, 287; 76,3 General E. Aquino, 200; 46,2 Guarambaré, 31; 800; 7,4 Guazú-cuá, 334; 79,5 Herrera Vega, 425; 98,5 Hiaty. 141; 32,6 Hohenau, 408; 408; 94.3 Horqueta, 353; 81,5 Igatimí, 337; 78 Isla Pucú, 83; 19,2 Isla Ombú, 316; 73 Itá, 36; 500; 8,4 Rapé, 141; 32,5 Itacurubí de la Cordillera, 87; 600; 20,3 Itacurubí del Rosario, 192; 44,3 Itauguá, 30; 6,9 Iturbe, 183; 42,3 Jesús y Trinidad, 398; 91,9 Juan de Mena, 131; 30,2 La Colmena, 140; 32,5 Lambaré, 6; 5; 1,5 Laureles, 409, 94,4 Lima, 287; 500; 66,4 Limpio, 23; 500; 5,4 Loreto, 322, 74,4 Luque, 15; 3,5 Maciel, 198; 45,7 Mariano Roque Alonso, 18; 4,2 Mariscal Estigarribia, 805; 186 Mbocayaty, 164; 37,8 Mbuyapey, 158; 36,7 Natalicio Talavera, 180; 300; 41,5 Ñemby, 185; 42,7 Paso de Paula, 360; 83,5 Patiño, 36; 8,3 Paraguari, 64; 14,8 Pedro González, 338; 78 Pedro Juan Caballero, 572; 132,8 Pirayú, 57; 300; 13,3 Piribebuy, 75; 17,3 Puerto Elsa, 6; 1,5 Quiindy, 109; 25,2 Kuyquyó, 148; 34,2 Roque González, 97; 22,2 San Bernardino, 49; 600; 11,5 San Cosme, 356; 82,3 San Estanislao, 236; 54,5 San Joaquín, 272; 72,8 San José de los Arroyos, 102 23,6 San Juan B. Misiones, 196; 84,8 San Juan Nepomuceno, 254; 54,7 San Juan Neembucú, 355; 82 San Lorenzo, 12; 500; 2,9 San Miguel, 178; 41,2 San Pedro del Paraná, 279; 64,5 Santa Elena, 96; 800; 22,4 Santa Maria, 217; 50,2 Santa Rosa, 248; 57,3 Sapucai, 91; 21 Santiago, 292; 67,5 Santísima Trinidad, 6; 800; 1,6 San Ignacio, 226; 51,2 Sosa, 218; 50,5 Tebicuary, 126; 29 Tacuara, 332; 76,6 Tacuatí, 393; 91 Tobatí, 69; 16 Unión, 210; 48,5 Valenzuela,:103; 23,9 Villa Elisa, 13; 3 Villa San Pedro, 211; 48,7 Villarrica, 175; 800; 40,7 Villeta, 45; 200; 10,5 25 de Diciembre, 283; 55 Yabebyry, 290; 67 Yaguarón, 48; 300; 11,2 Yataity. 161; 37,2 Ybycuí, 120; 300; 28,4 Ybytumí, 110; 25,4 Yegros, 232; 53,6 Ygatimí, 356; 82,3 Yhú, 269; 62,3 Ypacaraí, 36; 800; 8,5 Ypané, 25; 200; 5,8 Yuty, 261; 60,3 ARt 150.- RECEPCIÓN DE ESCRITOS POSTERIORMENTE AL VENCIMIENTO DEL PLAZO. Los escritos dirigidos a los jueces y tribunales podrán presentarse hasta las nueve horas del día hábil siguiente al último día del plazo fijado. Los que se presentaren después no serán admitidos. Antec.: Poder Legislativo. Conc.: CPC 37, inc. b); 102; 106; 145 al 149; 151.- CC 341, ler. p.; 342.1. CARGO. CONCEPTO: El cargo es la constancia firmada que el funcionario judicial competente estampa al pie de los escritos presentados en su oficina dejando consignados la fecha, la hora, la persona que lo suscribe o remite y los recaudos acompañados. 2. DEROGACION DEL «CARGO NOTARIAL»: La norma suple la utilización del denominado «cargo notarial» (establecido por Acordada No. 22 de fecha 18 de Diciembre de 1908), en cuya virtud los escritos que se pretendían presentar el último día del plazo fuera del horario de oficinas del Poder Judicial, se podían presentar ante un notario público quien asentaba el cargo, comprometiéndose éste a presentar el escrito en la secretaría del juz- gado o tribunal correspondiente, pudiendo hacerlo hasta las nueve horas del día siguiente hábil, todo ello fundado en que el plazo recién se considera efectivamente vencido a la medianoche del último día (Art. 341, 1er. p. CC). 3. OBJETO: El precepto procesal al establecer el plazo de gracia cumple igual objetivo que el mencionado en el numeral precedente y, a su vez, evita a las partes gastos y molestias innecesarios. 4. INADMISIBILIDAD: De acuerdo con el in fine del precepto procesal los escritos presentados después de la hora señalada no serán admitidos, debiendo dejarse constancia de su presentación tardía y rechazo. ART. 151.- EXTENSIÓN A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS. El Ministerio Público y los funcionarios que a cualquier título intervinieren en el proceso, estarán sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos fijados. Antec.: CNC 151.- PM 161.- Ley 1110/85, 8o. Conc.: CPC 41; 145 al 147; 149; 150.- CPP 131.1. ALCANCE: Los plazos son también perentorios e improrrogables para los representantes del Ministerio Público y los funcionarios públicos judiciales o de cualquier naturaleza, sin distinción del título o carácter con el que intervienen en los procesos. Siendo así, las reglas del presente Capítulo VI del Código Procesal Civil les son enteramente aplicables, debiendo cumplir los actos procesales a su cargo dentro de los mismos plazos que las partes, salvo disposición de leyes especiales (Art. 41 CPC). 3. FUNDAMENTO: La norma busca la agilización del proceso y se funda en el Principio de igualdad que debe regir para todos los que intervienen en el proceso sean partes, terceros, funcionarios o representantes del Ministerio Público. Dice LASCANO: «Los funcionarios públicos por lo mismo que tienen una representación oficial, deben ser los primeros en cumplir la ley. Su desidia o abandono no puede ser tolerado ni amparado so color de que directa o indirectamente defienden intenses generales». CAPÍTULO VII DE LA SUSPENSION ACORDADA ART. 152.- TIEMPO Y FORMA EN QUE PUEDE ACORDAR-SE LA SUSPENSIÓN. Las partes pueden convenir en la suspensión de los trámites del proceso durante un tiempo no superior a seis meses. De esta facultad no podrán usar más que una vez en cada instancia. El acuerdo deberá constar por escrito, contener la conformidad de los mandantes y del Ministerio Público, en su caso, debiendo ser homologado judicialmente. Antec.: CNC 152.- PM 162.Conc.: CPC 40; 89; 173.1. SUSPENSION E INTERRUPCION DE LOS PLAZOS: Los plazos procesales pueden ser susceptibles de suspensión o interrupción. Los conceptos de suspensión e interrupción de los plazos los he dado con motivo del comentario realizado al Capítulo VI, numeral 3, al cual me remito. 2. SUSPENSION DEL PLAZO: La suspensión se produce cuando el plazo queda detenido por un cierto tiempo y luego vuelve a proseguir. En la suspensión no se computa el lapso transcurrido durante el detenimiento del plazo, pero si el anterior el cual se suma al posterior para obtener el total del plazo. 3. CLASES DE SUSPENSION: La suspensión del plazo puede ser en virtud de la ley, de hecho, por resolución judicial o por acuerdo de partes. 3.1. Suspensión por virtud de la ley: Cuando una norma así lo establezca en forma expresa, v.g.: incompetencia por inhibitoria (Art. 13 CPC), intervención excluyente (Art. 79 CPC), tercena de dominio (Art. 83 CPC), citación de evicción (Art. 89 CPC), incidente de acumulación de procesos (Art. 126 CPC), alegación de hechos nuevos (Art. 250 CPC), recurso de aclaratoria (Art. 388, 2o. p. CPC) y, en general, la promoción de todo incidente que impida la consecución del proceso principal (Art. 181 CPC). 3.2. Suspensión de hecho: Se produce cuando materialmente resulta imposible continuar el trámite del proceso, v.g.: cuando en razón de haberse concedido un recurso de apelación el expediente es elevado a la instancia superior, consecuentemente resultará imposible la realización de ningún acto en la Instancia inferior. 3.3. Suspensión por resolución judicial: Ocurre cuando se produce un acontecimiento previsto en la ley que determina que el juez deba resolverlo, v.g.: fallecimiento o incapacidad de la parte que actúa personalmente en el proceso (Art. 50 CPC); muerte o inhabilidad del apoderado (Art. 64, inc. f) CPC); muerte o incapacidad sobreviniente del poderdante (Art. 64, inc. e) CPC) o cuando exista imposibilidad de obrar como consecuencia de motivos graves; v.g.: guerra, revolución, huelga general, etc.. 3.4. Suspensión por acuerdo de partes: El Articulo analizado concede expresamente a las partes la facultad de acordar la suspensión de los trámites del proceso durante un tiempo máximo de seis meses. Esta suspensión podrá ser usada sólo una vez en cada instancia, procurando de este modo no prolongar en demasía la substanciación del proceso. La medida se justifica cuando es necesario obtener un paréntesis en la contienda judicial, durante el cual las partes podrían negociar con mayor calma la solución de la controversia. Véase el Capítulo VI, numeral 3.1. 4. REQUISITOS: El segundo párrafo de la norma contiene las formalidades que deben cumplirse para su admisibilidad: 4.1. Constar por escrito. 4.2. Contener la conformidad de los mandantes y del Ministerio Público, en su caso. 4.3. Homologación judicial. CAPITULO VIII DE LAS AUDIENCIAS ART. 153.- REGLAS GENERALES. Las audiencias, salvo disposición expresa en contrario, se ajustarán a las siguientes reglas: a) se llevarán a cabo con la asistencia del juez y, tratándose de un Tribunal, con la del Presidente de éste, o el miembro designado por él; b) serán públicas, a menos que los jueces o tribunales, atendiendo a las circunstancias del caso, dispusieren lo contrario mediante resolución fundada; c) serán señaladas con anticipación no menor de tres días, salvo que razones especiales exigieren mayor brevedad, lo que deberá expresarse en la resolución d) se celebrarán con cualquiera de las partes que concurran; e) empezarán a la hora designada y los citados sólo tendrán obligación de esperar treinta minutos. Esta tolerancia está dada exclusivamente a favor del juez o tribunal; y f) el secretario extenderá acta haciendo una relación de lo ocurrido y de lo expresado en la audiencia, conservando en cuanto fuere posible el lenguaje empleado. El acta será firmada por el juez o miembro del tribunal, en su caso, los comparecientes y el secretario, debiendo consignarse, cuando ocurra, la circunstancia de que los comparecientes no han querido o podido firmar. Si éstos agregaren o rectificaren algo, se hará constar en el acta. Antec.: CNC 153.- PM 163.- CPCC 51; 121; 122, 1er. p.; 133; 134, 1er. p.; 183, 1a. p. 1er. p.- Ley 662, 3o.- Dto. 3524,31.Conc.: CPC 1; 15, incs. e) y f); 17; 37; 109; 110; 154; 155; 252; 262; 284; 290; 319; 368, 2o. p.; 573; 608, in fine; 643; 647; 654; 670; 686; 739; 759; 768; 771.- COJ 196; 186, inc. e).- CPP 122.- Ley 1680/ 01 Código de la Niñez y la Adolescencia 174; 178; 179. 1. CONCEPTO: La audiencia es el acto mediante el cual el juez o tribunal escucha las declaraciones de las partes, testigos, peritos, etc., en el proceso. El vocablo audiencia proviene del latín «audio» que significa oír, escuchar. 2. PRINCIPIO DE INMEDIACION: La audiencia tiene la importancia de poner en vigencia el Principio de inmediación, en virtud del cual el juez se pone en contacto directo con las partes, los testigos, peritos, etc, a fin de tener una impresión directa y de primera mano de la cuestión ventilada en el juicio. Con ello existe una mayor probabilidad de que se dicte una decisión justa. 3. PRINCIPIO DE CONCENTRACION: El Código como regla establece, a su vez, el Principio de concentración de las au- diencias (Art. 15, inc. f) 1. CPC), a fin de que las mismas en cada proceso se realicen en lo posible en un sólo día y de no poder ser de este modo, en días consecutivos. 4. REGLAS: La norma establece las reglas generales a las que deben ajustarse las audiencias. 4.1. Presencia del juez (Inc. a)): La presencia del juez, o tratándose de un tribunal la del presidente de éste o el miembro que él designe, constituye una garantía para su normal desarrollo y la seriedad de la que debe estar investido el acto. Las audiencias llevadas a cabo sin este requisito, en las secretarias y por ante el secretario u otro funcionario de secretaria, pueden impugnarse por nulidad. 4.2. Publicidad (inc. b)): La publicidad en el proceso constituye una de las mayores garantías para una buena administración de justicia, porque permite el control del público sobre el desempeño de los jueces. Es una consecuencia del sistema democrático de gobierno. El pueblo tiene el derecho de saber como los jueces resuelven los aspectos más valiosos de la vida: el honor, la propiedad y la libertad. La excepción a la regla tiene aplicación generalmente en las cuestiones de familia, v.g.: divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, insania, etc., estando su apreciación librada al criterio judicial. 4.3. Plazo (inc. c)): El plazo de anticipación con que han de Ser señaladas las audiencias no debe ser menor de tres días, salvo resolución fundada en la que, por motivos especiales, se abrevie dicho plazo. 4.4. Asistencia (inc. d)): Las audiencias deben llevarse a cabo :con cualquiera de las partes que concurran, en razón de que ni la contraparte ni la justicia deben cargar con la negligencia ni el desinterés de la contraria, debiendo el proceso seguir su curso. 4.5. Inicio: (inc. e)): La puntualidad a todos beneficia y debe ser la regla. Los citados a las audiencias no tienen porqué soportar 1argas esperas, teniendo el deber de esperar no más de treinta minutos. El in fine aclara que dicha tolerancia horaria está dada en beneficio exclusivo del juez o tribunal. 4.6. Acta (inc. F)): Las declaraciones verbales producidas en las audiencias como regla general deben constar en el acta correspondiente. El acta deberá reproducir lo ocurrido en el acto y lo expresado por las partes o los terceros intervinientes. La redacción del acta estará a cargo del secretario del juzgado o tribunal, debiendo ser firmada por éste y los comparecientes. El secretario hará constar también en el acta todo lo que se agregue y rectifique y la circunstancia, cuando ocurra, de que alguien no haya querido o podido firmar. ART. 154.- VERSIÓN TAQUIGRÁFICA Y GRABACIÓN. A pedido de parte, a su costa, o de oficio y sin recurso alguno, se ordenará que se tome versión taquigráfica de las audiencias o que se la registre por cualquier otro medio técnico. El Juez nombrará a los taquígrafos o adoptará las medidas necesarias para asegurar la autenticidad del registro y su documentación. Las partes podrán pedir copias del acta de registro. Antec.: CNC 154.- PM 164.Conc.: CPC 153; 155.1. REGISTRO DE LAS AUDIENCIAS: La disposición prevé la posibilidad de que a pedido de parte y a su costa o de oficio y sin recurso alguno, en cualquiera de los casos, se tome versión taquigráfica o se registren por cualquier otro medio, v.g.: grabaciones, videos, etc., las audiencias. 2. OBJETO: Con el precepto se trata de obtener una mayor fidelidad de la realización del acto y evitar las demoras que ocasiona el método tradicional de verter en una hoja mediante el empleo de la máquina de escribir el desarrollo y las declaraciones de la audiencia. 3. FACULTAD DEL JUEZ: El juez tiene la facultad para nombrar al taquígrafo o a la persona que tenga a su cargo el registro correspondiente debiendo, a su vez, adoptar las medidas necesarias para asegurar la autenticidad del registro y su documentación. Si se emplea taquígrafo, la versi6n original como la traducción deben firmarse en el acto y agregarse al expediente. Si se utilizan grabaciones, (cintas, videos), las mismas deben conservarse en sobre cerrado firmado y custodiado por el secretario. 4. COPIAS: Las partes tienen derecho a obtener copias de los registros efectuados, a su costa. ART. 155.- REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA EN CASO DE IMPEDIMENTO DEL JUEZ. En caso de cualquier impedimento del juez que ha fijado una audiencia, éste habilitará hora para su realización en el mismo día. Si ello no fuere posible, el secretario llevará el expediente al juez que le sigue en orden de turno para que practique la diligencia ordenada. Antec.: CNC 155.- PM 165. Conc: CPC 37; 153.- COJ 196, 2o. p.- Acordada No. 3 del 19 de febrero de 1924.1. OBJETO El prop6sito que persigue la norma es evitar las demoras, inconvenientes y gatos que supone la no realización de una audiencia en el día y a la hora fijados, lo que conspira contra la marcha normal del proceso. 2. REALIZACION DENTRO DEL MISMO DIA: Fundado en elementales razones de economía y celeridad procesales, el Artículo establece que si por cualquier impedimento el juez que fijó la audiencia no puede, llevarla a cabo, la realizará ese mismo día en otra hora que se habilitará a ese efecto. 3. REALIZACION POR OTRO JUEZ: Si ello no fuera posible, v.g.: por ausencia del juez, el secretario debe llevar el expediente al juez que le sigue en orden de turno, a fin de que éste practique la diligencia ordenada. CAPITULO IX DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES ARt 156.- FORMA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Los jueces y tribunales dictarán sus resoluciones en forma de providencias, autos interlocutorios y sentencias definitivas. Son requisitos esenciales de toda resolución la indicación del lugar y fecha en que se dicte y la firma del juez y secretario. 1 Antec.: CNC 156.- PM 166.- CPCC 30.Conc.: CPC 15; 37; 105; 109; 112; 113; 157 al 164; 384; 423; 806. COJ 41; 186, inc. g).- CC 375, incs. b) y d).- CPP 124; 127; 128.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 2, 2° p.- Acordada de fecha 23 de Octubre de 1.927.1. CONCEPTO: La resolución judicial es el acto procesal emanado de los órganos de la jurisdicción mediante el cual se decide la causa o cuestión sometida a su conocimiento. 2. CLASES: La norma con templa tres tipos de resoluciones judiciales, las que se diferencian entre si por su forma, su objeto y su naturaleza: 1.1. Providencias: Resuelven cuestiones de simple impulso procesal (Art. 157 CPC). 1.2. Autos interlocutorios: Resuelven cuestiones incidentales que surgen en el desarrollo del proceso (Art. 158 CPC) 1.3. Sentencias definitivas Ponen fin al juicio (Art. 159 CPC). 3. FORMALIDADES: En relación a la forma todas las resoluciones judiciales se deben ajustar a los requisitos generales establecidos en la segunda parte del Artículo sub examine. 3.1. Redacción por escrito: En idioma castellano (Art. 105 CPC), incluso las que se dicten durante una audiencia. 3.2. Indicación del lugar y fecha en que se dicten: Deben pronunciarse en día hábil (Art. 109 CPC) dentro del plazo legal Art. 162 CPC) en la sede donde funciona el órgano competente, aunque excepcionalmente puedan dictarse fuera de dicho recinto, v.g.: en un reconocimiento judicial el juez pueda emitir una resolución en relación a cualquier cuestión que pueda surgir con motivo de la diligencia practicada fuera del asiento del juzgado. 3.3. Firma del juez y secretario: Cuando se trate de órganos unipersonales, o de los miembros del órgano colegiado o del precedente del mismo, en su caso (Art. 423 CPC). Las resoluciones judiciales, en nuestro derecho procesal, deben ir autorizadas por el secretario. El COJ establece a este respecto en el Art. 186 que los secretarios tiene la obligación de: “g) refrendar las actuaciones, providencias, resoluciones y sentencias expedidas por los jueces y tribunales”. 3.4. Número de ejemplares: A los expresados requisitos debe agregarse que por Acordada s/n de fecha 28 de Octubre de 1.927 se dispuso que las sentencias definitivas e interlocutorias deberán ser escritas en tres ejemplares de un mismo tenor. 4. NULIDAD DE OFICIO: La falta de los requisitos de lugar fecha del dictado de la resolución judicial y de la firma del juez y secretario, que la segunda parte del artículo sub examine considera esenciales, autoriza la declaración de oficio de la nulidad de acuerdo con los Arts. 111, 2o. p.; 112, in fine y 113, in fine del CPC. 5. INSTRUMENTOS PUBLICOS: Las resoluciones judiciales son instrumentos públicos, de acuerdo con el Art. 375, incs. b) y d) del C. Civil. ARt 157.- PROVIDENCIA. Las providencias sólo tienden al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución y no requieren formalidades especiales ni substanciación previa. Antec.: CNC 156.- PM 167.Conc: CPC 156; 162, inc. a); 390; 395.- COJ 41.- CPP 124, 1er. p. 1. CONCEPTO: La norma brinda un concepto preciso de lo que se entiende por providencia. Su principal característica es que se dictan sin substanciación, es decir sin que exista una controversia previa. Providencia viene de proveer, suministrar, conceder, y el juez lo que hace al dictar una providencia es acceder a la petición que le formula la parte o actuar de oficio, cuando corresponde, con el objeto de lograr el impulso procesal necesario para que el proceso continúe su marcha, v.g.: la providencia que tiene por promovida la demanda y confiere traslado de ella al demandado, la que fija fecha para la realización de una audiencia, etc… 2. CLASES: Las providencias pueden ser de dos clases: 2.1. Simples. 2.2. Que causan gravamen irreparable: Se entiende por gravamen irreparable el perjuicio o agravio que produce una resolución judicial que no es susceptible de reparación por alguno de los medios de impugnación en el curso posterior del proceso o en la sentencia definitiva (Art. 395, in fine CPC). En este sentido causaría gravamen irreparable una resolución que impida el ejercicio de una facultad o de un derecho procesal o aplique una sanci6n, v.g.: las providencias que declaran la causa de puro derecho, no admiten una prueba, imponen una corrección disciplinaria, disponen una medida cautelar, etc... Las providencias requieren fundamentación cuando causan gravamen irreparable. 3. PLAZO PARA DICTARLAS: Las providencias deberán dictarse dentro de los tres días de presentadas las peticiones por las partes, o inmediatamente si deben ser dictadas en una audiencia o revisten carácter urgente (Art. 162, inc. a) CPC). 4. EFECTO: Las providencias sólo tienen efecto preclusivo, haciendo imposible el regreso a etapas ya concluidas. 5. RECURSOS: Las providencias son susceptibles del recurso de reposición (Art. 390 CPC). Son apelables sólo cuando causen gravamen irreparable (Art. 395 CPC). ARt 158.- AUTOS INTERLOCUTORIOS. Los autos interlocutorios resuelven cuestiones que requieren sustanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo 156, deberán contener: a) los fundamentos; b) la decisión expresa, positiva y precisa respecto de las cuestiones planteadas; y c) el pronunciamiento sobre costas. Antec. CNC 158.- PM 168. Conc: CN 256, 2o. p. 1a. p..- CPC 15, inc. b); 156; 159; 162, inc. b); 189; 192; 193; 206; 395, 2a. p.; 423; 435; 683, inc. g).- COJ 41.-CPP 124, 2° p. 125.- Ley 1376/88 de Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores 9.- 1. CONCEPTO: La norma define los autos interlocutorios diciendo que son aquellas resoluciones «que resuelven cuestiones que requieren sustanciación, planteadas durante el curso del proceso». Los autos interlocutorios (Al.) deciden los incidentes surgidos durante el juicio, v.g.: los que resuelven una excepción previa, un incidente de suspensión del término para alegar, una recusación con causa, etc... 2. CLASES: Los autos interlocutorios pueden ser de bes clases: 2.1. Autos interlocutorios simples. 2.2. Autos interlocutorios que causan gravamen irreparable. (Art. 395, 2a. p. CPC). 2.3. Autos interlocutorios con fuerza de definitiva: Ciertos autos interlocutorios si bien no constituyen una sentencia definiti- va en sentido formal, sin embargo producen sus efectos en la medida en que atacan la pretensión, impidiendo que se la pueda volver a plantear en otro proceso o, como dice COUTURE, «hacen imposible de hecho y de derecho la prosecución del proceso», v.g.: los AI que resuelven hacer lugar a las excepciones de falta acción, cosa juzgada, transacción, pago, conciliación, desistimiento de la acción y prescripción (Art. 224 incs. c), f) y g) CPC). 3. FORMALIDADES: Los autos interlocutorios además de los requisitos formales y comunes a todas las resoluciones judicial les (Art. 156, 2a. p. CPC), han de reunir los otros tres que señala el Articulo sub examine: a) los fundamentos; b) la decisión expresa, positiva y precisa respecto de las cuestiones planteadas; y c) el pronunciamiento sobre costas. Todo lo cual explicaré al tratar el Art. 159 del CPC, referente a la Sentencia definitiva, a cuyo comentario me remito. 4. PLAZO: Salvo disposición en contrario, deberán dictarse dentro de los diez o quince días de quedar el expediente en estado de resolución, según se trate de juez o tribunal (Art. 162, inc. b) CPC). 5. EFECTOS: Los autos interlocutorios hacen cosa juzgada material y sólo producen efectos preclusivos. Siendo así, una vez ejecutoriados no puede volverse a plantear la cuestión decidida dentro del proceso en que fueron dictados, pero sin que produzcan efectos fuera del proceso. ART. 159.- SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA. La sentencia definitiva de primera instancia, destinada a poner fin al litigio, deberá contener, además: a) la designación de las partes; b) la relación sucinta de las cuestiones de hecho y de derecho que constituyen el objeto del juicio; c) la consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. El juez deberá decidir todas la pretensiones deducidas y sólo sobre ellas. No está obligado a analizar las argumentaciones que no sean conducentes para decidir el litigio; d) los fundamentos de hecho y de derecho; e) la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por la ley, declarando el derecho de los litigantes, y, en consecuencia, condenando o absolviendo de la demanda o reconvención, en su caso, en todo o en parte; f) el plazo que se otorgue para su cumplimiento, si ella fuere susceptible de ejecución; y g) el pronunciamiento sobre costas. Antec.: CNC 159.- PM 169.- CPC 64; 218; 219. Conc.: CN 256, 2o. p. 1a. p.- CPC 15, incs, a) al 4); 54; 99; 127; 145; 156; 160; 161; 162, inc. c); 163; 192 al 206; 384; 385; 423; 435; 469, 2a. p.; 470; 517; 519 y sgtes.; 576; 578; 580; 627; 628; 631, in fine; 651; 680, 2o. p.; 686, inc. i); 693, inc. g); 709, inc. c); 742; 806.-COJ 9; 41.- CC 6; 300; 342; 562; 1871, 2o.p.- CPP 124, 4° y 5° pfos.; 125.- Ley 1376/88 de Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores 9.1. CONCEPTO: La sentencia definitiva es aquella que, normalmente, decide sobre el mérito de la causa y mediante la cual se pone fin al proceso. Las sentencias por lo general deciden -en palabras de PODETTI- «el fondo de la controversia». Aunque, también es cierto que en ciertas ocasiones revisten el carácter de sentencias los autos interlocutorios que ponen fin al juicio, pero no deciden sobre el fondo mismo del derecho substancial debatido, v.g.: los que resuelven una excepci6n previa fundada en la ausencia de un presupuesto procesal, como serían la incompetencia del órgano judicial o la falta de capacidad de las partes o la falta de acción (Art. 224, incs. a), b) y c) CPC). En estos supuestos se dice que la interlocutoria tiene «fuerza de definitiva» (Véase Art. 158 CPC, numeral 2.3.). 2. FORMALIDADES: El Articulo establece las formalidades que debe reunir la sentencia definitiva de primera Instancia destinada a poner fin al litigio, las que además de las comuna a todas las resoluciones judiciales (Art. 156, 2a. p. CPC) - son: 2.1. La designación de las partes (inc. a)): Deberá constar en forma expresa, con sus nombres y apellidos completos, porque la decisi6n final sólo puede referirse a las partes en litigio, estableciendo los límites subjetivos de la cosa juzgada. Si las partes actúan a través de representantes se hace constar esta circunstancia. Si la representación es convencional se puede sólo mencionar que lo hace por apoderado. 2.2. La relación sucinta de las cuestiones de hecho y de derecho (inc. b)): Constituyen el objeto del juicio. El juez debe reali- zar un resumen de los hechos expuestos en la demanda y en la contestación y reconvención, en su caso. No es necesario referirse a todos detalladamente sino a los que tengan relación con el objeto del juicio. Es indispensable establecer el objeto de la demanda porque constituye uno de los elementos de la cosa juzgada. El objeto de la demanda -como dice CHIOVENDA- es «un bien de la vida» que puede ser una cosa material o inmaterial, un hecho, una abstención o simplemente una declaración. Se resume en la «pretensión jurídica» del actor. 2.3. La consideración por separado de las cuestiones de hecho y de derecho (inc. c)): Se refiere a las cuestiones de hecho y de derecho mencionadas en el inc. b) de la norma, atendiendo a la circunstancia de que el actor pudo haber acumulado varia demandas, o que la demanda promovida suscite varias cuestiones, o haya habido reconvención. El juez deberá decidir todas las pretensiones deducidas y pronunciarse sólo sobre ellas (Art. 15, inc. d) CPC). La sentencia sólo puede tomar en cuenta los hechos alegados por las partes y sólo puede referirse a la prueba rendida en autos: «secundum allegata et probata», bajo pena de nulidad (Art. 15 CPC). El juez no está obligado a analizar las argumentaciones que no sean conducentes para decidir el litigio. Debe considerar solamente las argumentaciones de las partes que hacen a lo esencial de las pretensiones; no es imprescindible la consideración de todas, bastando las fundamentales. Los hechos ajenos a la relación procesal y a las partes no deben ser considerados. Los elementos de prueba que deben ser tenidos en cuenta por el juez en la sentencia deben ser los esenciales, los decisivos; no es necesario el examen de absolutamente todas las pruebas. 2.4. Los fundamentos de hecho y de derecho (inc. d)): Esto es, la motivaci6n de la sentencia. La Constituci6n impone que toda sentencia judicial debe estar fundada en ella y en la ley (Art. 256, 2o. p. la. p. CN). Es un deber del juez cuya inobservancia esta conminada .bajo pena de nulidad (Art. 15, inc. b) y 2o. p. CPC). La sentencia debe ser fundada en el sentido de que no debe ser arbitraria y aún siendo justa ha de demostrar que lo es. El juez debe convencer de que es justo. Dice CALAMANDREI: la sentencia ha de ser fundada por que ha de justificar la razonabilidad de la orden frente a los justiciables, en el sentido de que es derivación razonada del derecho vigente y no el mero producto de la voluntad discrecional del juez. La sentencia debe ser un juicio sobre las alegaciones, la prueba y el derecho aplicable que produzca la seguridad de imparcialidad, independencia y justicia. Enseña COUTURE: «El juez es un hombre que se mueve dentro del derecho como el prisionero dentro de su cárcel. Tiene libertad para moverse, y en ello actúa su voluntad; pero el derecho le fija muy estrechos límites, que no le está permitido ultrapasar. Pero lo importante, lo grave, lo verdaderamente trascendental del derecho no está en la cárcel; esto es, en los limites, sino en el hombre”. 2.5. La decisi6n expresa, positiva y precisa (inc. e): De conformidad a las pretensiones deducidas enjuicio, calificadas según correspondiere por la ley. La decisión del juez debe ser expresa, que no deje lugar a duda. No puede dejar de fallar por obscuridad o insuficiencia dé la ley. El Art. 6 del C. Civil al respecto establece: «Los jueces no pueden dejar de juzgar en caso de silencio, obscuridad o insuficiencia de las leyes. Si una cuestión no puede resolverse por las palabras ni el espíritu de los preceptos de este Código, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos o materias análogas, y en su defecto, se acudirá a los principios generales del derecho». El Art. 9, 2° p., del COJ concuerda con este articulo y agrega que se «tendrán en consideraci6n los precedentes judiciales». Tampoco los jueces pueden resolver en forma condicional o de un modo parcial. 2.6. El plazo que se otorgue para su cumplimiento, si fuera susceptible de ejecución (inc. f)): La norma preceptúa que la sentencia definitiva contenga el plazo dentro del cual el vencido debe cumplir la prestación a su cargo. El plazo que contiene la resolución se halla supeditado al prudente arbitrio Judicial, de acuerdo a las circunstancias del caso. De ordinario los jueces fijan un plazo de diez días para el cumplimiento de lo resuelto. 2.7. El pronunciamiento sobre costas (inc. g)): Las costas constituyen la condena que, de ordinario, se Impone a la parte vencida en el juicio. Comprende las costas propiamente dichas, que son los gastos causídicos en general derivados de la tramitación de la causa, v.g.: estampillado, tasas judiciales, etc.; y los costos, que son os honorarios de los profesionales que intervienen en el Juicio. La Ley de arancel de honorarios de abogados y procuradores, establece: «En todos los procesos, el juez, de oficio, regulará los honorarios al dictar resolución definitiva, procederá de igual todo, en las cuestiones incidentales» (Art. 9, Ley 1376/88). No obstante la omisión de regular honorarios no es motivo de nulidad de la sentencia, dado que puede practicarse ulteriormente cuando sea requerida. 3. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA: La sentencia debe ser congruente consigo misma (interna) y con la litis (externa). Con-puente, significa siguiendo a GUASP e «la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objeto». El juez no puede apartarse de los términos en que ha quedado planteada la litis en la relación procesal, salvo los casos de consolidación (“ius supervinius”) o extinción del derecho. Las pretensiones de las partes y los poderes del juez — quedan fijados en la demanda y la contestación y, en su caso, en la reconvención (Art. 15, inc. d) CPC). El principio de congruencia exige, bajo pena de nulidad, que la sentencia guarde una rigurosa adecuación a los sujetos, el objeto y la causa de la pretensión y de la oposición (Art. 15, inc. b) y 2o. p. CPC). Como consecuencia de lo dicho: 3.1. La sentencia sólo puede y debe referirse a las partes en el juicio, los sujetos de la relación procesal. 3.2. La sentencia debe recaer sobre el objeto reclamado en la demanda, comprendiendo la cuestión principal y los accesorios. Su omisión produce la nulidad de la resolución cuando no pueda ser reparada por vía de apelación. Siendo así, sería nula la sentencia que: 3.2.1. Omite decidir alguna cuestión planteada (Citra petita). 3.2.2. Excede los limites de la controversia, v.g.: otorgando al actor más de lo que pidió (Ultra petita). 3.2.3. Resuelve puntos no alegados (Extrapetita). 3.3. La sentencia debe pronunciarse con arreglo a la causa invocada en la demanda, es decir, la “causa pretendi”, que consiste en el fundamento, la razón, el motivo, el interés material o moral de la pretensión deducida en el juicio. El hecho jurídico que se invoca como fundamento de la pretensión. También el título en cuya virtud se actúa que es diferente del anterior porque consiste en el hecho constitutivo del derecho, v.g.: si el actor reclama una cosa a título de locador, el juez no puede mandársela entregar a titulo de dueño. La causa constituye un elemento de la cosa juzgada, conjuntamente con los sujetos y el objeto. 4. PRINCIPIO IURA NOVIT CURIAE: Al Principio «iura novit curiae» se refiere el inc. e) del precepto cuando, en relación a las pretensiones, expresa que serán «calificadas según correspondiere por la ley». Esto significa que el juez tiene suficiente libertad para calificar la pretensión y determinar la norma que corresponde aplica con independencia del criterio de las partes. En virtud del Principio mencionado se otorga al órgano judicial la facultad de calificar la relación jurídica sin atenerse a la particular apreciación de las partes y elegir la norma que resulte adecuada para decidir la cuestión planteada. 5. DECLÁRACION DEL DERECHO: La sentencia debe declarar el derecho de los litigantes, es decir, determinar el derecho para su aplicación. El juez al sentenciar debe situarse en el día de la promoción de la demanda, como si la misma es pronunciada en dicho momento, ése es el motivo, la razón, del carácter retroactivo de la sentencia que siempre es declarativa de derechos. Todas las sentencias contienen una declaraci6n del derecho como antecedente lógico de la decisión, pero cuando se trata de determinar las distintas clases de sentencias atendiendo al derecho material o substancial que ellas ponen en vigor, se dividen en: 5.1. Sentencias declarativas: Son aquellas que reconocen un derecho, expresando en forma precisa su existencia o inexistencia, v.g.: las que declaran la falsedad de un documento, la inexistencia de una obligación o la absolutoria que desestima la demanda. Todo acto de incertidumbre jurídica que no tenga otro medio de solución que no sea un fallo judicial, justifica una acción declarativa y una sentencia de esa naturaleza (Art. 99 CPC). 5.2. Sentencias de condena: Son todas las que imponen el cumplimiento de una prestación a cargo de una de las partes en el proceso, que puede ser de dar, de hacer o de no hacer. 5.3. Sentencias constitutivas: Son las que constituyen o crean un estado jurídico nuevo no existente antes o modifican o extinguen el estado preexistente. v.g.: las sentencias de divorcio, filiación, insania, separación de bienes, etc... Además de los mencionados constituyen otros tipos de sentencia: a) Sentencia determinativa: Por cuya virtud se integra la relación jurídica, v.g.: obligaciones en las que se demanda que el juez fije el plazo a una obligación sin plazo (Art. 562 CC). El fallo -dice COUTURE- hace cesar el estado de indeterminación, substituyéndolo por otro determinado y específico, regulando la forma concreta de su ejercicio. b) Sentencia cautelar Es la que sin pronunciarse sobre el mérito de la causa ordena una medida de seguridad o cautela tendiente a garantizar, a asegurar, por anticipado el resultado del litigio. 6. ABSOLUCION DE LA INSTANCIA: La sentencia debe estimar o desestimar la demanda o reconvención en todo o en parte, porque en nuestro derecho no se admite la absolución de la instancia, en cuya virtud la sentencia no condena ni absuelve al demandado por insuficiencia o por falta de prueba (salvo los casos que la doctrina denomina frustración de la sentencia de mérito), y deja a salvo el derecho del actor para hacerlo valer en otro juicio sobre la misma cuestión, lo cual será nulo. 7. DECLARACION SOBRE MALA FE O EJERCICIO ABUSIL VO DEL DERECHO: Si se solicitó que la decisión contenga el pronunciamiento sobre la mala fe o el ejercicio abusivo del derecho, corresponde al juez al dictar sentencia determinar si la parte, su representante o ambos conjuntamente incurrieron durante el proceso en los tipos de inconducta mencionados (Art. 54 CPC). 8. ESTRUCTURA DE LA SENTENCIA: La sentencia de primera instancia se compone de tres partes que se relacionan con los requisitos intrínsecos analizados y que conforman la estructura de la sentencia. 8.1. Resultados: Constituyen una exposición referente a los sujetos activo y pasivo de la pretensión y a las cuestiones planteadas por éstos. Establece el límite subjetivo y objetivo, dentro del cual debe pronunciarse el juez. Puede contener también una breve relación de los trámites llevados a cabo. 8.2. Considerandos: Aquí el juez debe, exponer los motivos o fundamentos que lo llevan a aplicar la norma adecuada pan resolver la cuestión controvertida en el juicio. 8.3. Fallo o parte dispositiva: En el que el juez resuelve estimar o desestimar las pretensiones. 9. PRESUPUESTOS DE UNA SENTENCIA FAVORABLE: Se denominan de este modo a aquellos que son necesarios para que la pretensión sea admitida en la sentencia. 9.1. Derecho: La situación concreta que la demanda plantea debe estar amparada en una norma legal. Siendo así, la falta de derecho resultará: 9.1.1. De la inexistencia del hecho capaz de originar una relación jurídica, es decir, el hecho constitutivo afirmado por el actor no existe 9.1.2. De la existencia de un hecho impeditivo, modificativo extintivo, es decir las excepciones en sentido substancial. El juez debe tener en cuenta: a) La existencia de una ley (norma abstracta) que contemple la precisa situación jurídica del caso. b) Si los hechos Invocados por las partes corresponden a la categoría de los considerados por dicha ley c) Si tales hechos han sido debidamente probados. 9.2. Calidad: (<legitimatio ad causam>). Es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al derecho que invoca en el proceso, en razón de su titularidad o de otra circunstancia que justifica su pretensión. Dice CHIOVENDA: “Con ella se expresa que, para que el juez estime la demanda, no basta que considere existente el derecho, sino que es necesario que éste corresponda precisamente a aquél que lo hace valer y contra aquél contra quién es hecho valer, o sea, considere la identidad de la persona del actor con la persona a cuyo favor está la ley (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra quién se dirige la voluntad de la ley (legitimación pasiva)”. 9.3. Interés: Sin interés no hay acción. El interés es la medida de la acción. Debe existir un interés jurídicamente protegido, vale decir un interés legítimo. Consiste en el hecho de que el actor sufrirá un perjuicio sin la intervención del órgano judicial. El interés puede ser patrimonial o moral, teniendo el primero de los nombrados, por lo general, un contenido económico v.g.: el pago una obligación, aunque puede tener otro objeto, v.g.: la destrucción de una obra. Es moral, obviamente, cuando carece de un contenido patrimonial v.g.: la acción del cónyuge para que el otro deje de usar su apellido. 10. COSA JUZGADA. REMISION: Véase comentario al Art. 163 del CPC numeral 4. ART. 160.- SENTENCIAS DEFINITIVAS DE SEGUNDA Y TERCERA INSTANCIA. Las sentencias definitivas de segunda y tercera instancia deberán contener, en lo pertinente, las enunciaciones y requisitos establecidos en el artículo anterior, y se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 423 y 435, según el caso. Antec.: CNC 160.- PM 170.Conc.: CN 256, 2° p. la. p.- CPC 156; 159; 161; 162; 203; 206; 423; 435; 519 y sgtes. COJ 37.1. REQUISITOS. REMISION: Las sentencias definitivas dictadas en segunda o tercera instancia, se hallan sujetas a los requisitos comunes a todas las resoluciones judiciales, que fueron comentados en ocasión del análisis del Art. 156 del CPC, al que me remito. Además, deben contener en lo pertinente, las enunciaciones y requisitos establecidos en el Art. 159 del CPC, exigidos para las sentencias definitivas de primera instancia, a cuyos comentarios me remito. 2. ESTRUCTURA. REMISION: El carácter colegiado que revisten los órganos judiciales de segunda y tercera instancia determina, no obstante, algunas variantes sobre todo en la estructura de las resoluciones y al proceder previo al pronunciamiento de las mismas. La norma hace una expresa remisión a los Arts. 423 y 435 del CPC., por lo que me remito a los comentarios vertidos con motivo del tratamiento de los mismos. ART. 161.- MONTO DE LA CONDENA AL PAGO DE FRUTOS, INTERESES, DAÑOS Y PERJUICIOS. Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, fijará su impone en cantidad líquida o establecerá por lo menos las bases sobre la que haya de hacerse la liquidación. Cuando no fuere posible lo uno nilo otro, por no haber hecho las partes estimación de los frutos, intereses o daños y perjuicios, éstos podrán ser fijados en otro proceso, siempre que se hubiere hecho la reserva correspondiente. Antec.: CNC 161.- PM 171.- CPCC 220; 221.Conc.: CPC 159; 160; 215, 2o. p.- COJ 15, inc. c).- CC 421; 423; 450 al 453; 1833 al 1871.1. CONDENACIONES ACCESORIAS: La condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios constituyen condenaciones accesorias sobre las que el juez debe emitir pronunciamiento siempre que haya habido el correspondiente pedido en la demanda. 2. PROCEDENCIA: Son requisitos: 2.1. Petición: Debe existir la correspondiente solicitud. El juez no puede condenar al pago de los mismos si no fueron objeto de petición en la demanda. 2.2. Estimación: Apreciación o evaluación de los mismos. Existe cantidad líquida cuando la sentencia condena a abonar una suma determinada de dinero o cuando el monto de la liquidación, aunque no estuviere fijado numéricamente, sea susceptible de determinarse por una simple operación aritmética. En caso contrario la sentencia deberá establecer las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. Si no fuere posible establecer la cantidad líquida ni las bases para la liquidación, en razón de que las partes no realizaron la correspondiente estimación, la disposición le acuerda el derecho de promover otro proceso a dicho efecto, pero supeditado al re- quisito de admisibilidad consistente en haber hecho la reserva del derecho correspondiente. 2.3. Justificación: Mediante la prueba pertinente. El Art. 452 del C. Civil, dispone: «Cuando se hubiese justificado la existencia del perjuicio, pero no fuese posible determinar su monto, la indemnización será fijada por el juez». ART. 162.- PLAZOS PARA DICTAR LAS RESOLUCIONES. Las resoluciones serán dictadas en los siguientes plazos: a) las providencias, dentro de los tres días de presentadas las peticiones por las partes, o inmediatamente, si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieren carácter urgente; b) las interlocutorias, salvo disposición en contrario, dentro de los diez o quince días de quedar el expediente en estado de resolución, según se trate de juez o tribunal; y c) las sentencias definitivas, salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta o sesenta días, según se trate de juez o tribunal. El plazo se computará desde que el llamamiento de autos para sentencia quede firme. Antec.: CNC 162.- PM 172.- CPCC 216, 2o. p.; 266. Conc.: CN 106; 253.- CPC 15, inc. a); 16; 157 al 160; 189; 467; 469; 554, 3er. p.; 560, 1er. p.; 576; 580; 625, 2o. p.; 629, 2o. p.; 683, inc. g); 686, incs. c) e i); 690, inc. c); 771; 797, 3er. p.- COJ 197; 199; 232, inc. b).- Ley 600/95 que deroga el Art. 580y modifica el Art. 582 del Código Procesal Civil.- CPP 131; 142.1. PROVIDENCIAS (inc. a)): En relación a las providencias, la norma dispone el plazo general de tres días. No obstante, cuan- do deban dictarse en el curso de una audiencia o tengan el carácter de urgentes, deberán ser dictadas de manera inmediata. 2. AUTOS INTERLOCUTORIOS (inc. b)): Cuando se trata de autos interlocutorios (o sentencias definitivas) debe distinguir se que los mismos sean pronunciados por el órgano judicial unipersonal o colegiado, concediéndose un plazo más extenso en este último supuesto, obviamente, porque la cuestión deberá ser estudiada por un mayor número de jueces. En las Interlocutorias el plazo se computará desde que el expediente quede en estado de resolución. 3. SENTENCIAS DEFINITIVAS (inc. c)): Son válidos aquí los comentarios realizados con motivo del análisis del numeral 2, relativo a los autos Interlocutorios, a los que me remito. El plazo, para dictar sentencia definitiva se computa desde que la providencia que dispone llamar autos para sentencia queda firme. 4. PROCESO DE CONOCIMIENTO SUMARIO: En este tipo de proceso el plazo para dictar sentencia será de veinte o treinta días y para dictar autos Interlocutorios de cinco o diez días, según se trate de juez o tribunal (Art. 683, inc. g) CPC). 5. JUICIO EJECUTIVO: El plazo otorgado por la ley al juez para dictar sentencia en el juicio ejecutivo es de diez días (Arts. 467 y 469 CPC). 6. AMPARO: Ver Arts. 576 y 580 deI CPC, este último derogado por la Ley 600/95. . 7. DESALOJO: El plazo para que el juez dicte sentencia en el juicio de desalojo es de diez días (Art. 625, 2o. p. CPC). El tribunal deberá hacerlo dentro del plazo de quince días (Art. 629, 2o. p. CPC). 8. JUICIOS DE MENOR CUANTIA: Cuando la cuestión fuere declarada de puro derecho el juez dictará sentencia en el plazo de diez días (Art. 686, inc. c) CPC) y en el plazo de quince días cuando se abrió la causa a prueba (Art. 686, inc. i) CPC). 9. INTERDICTOS: El juez debe dictar sentencia en el plazo de diez días contados desde la realización de la audiencia. El tribunal deberá fallar en el plazo de quince días (Art. 645 CPC). 10. SANCION EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: Los jueces tienen el deber de dictar las resoluciones que correspondan dentro de los plazos legales (Art. 15, inc. a) CPC), y a pesar de que estos no son perentorios e improrrogables para los mismos, su falta de cumplimiento hará que la Corte Suprema de Justicia los emplace para hacerlo dentro de un plazo perentorio que fijará al efecto, bajo apercibimiento de ser suspendido por quince días, sin goce de sueldo, siendo la reincidencia en el curso del mismo año causal de enjuiciamiento, de acuerdo con el Art. 199 del COJ. Lo dicho, además, de la responsabilidad civil prevenida en el Art. 16 del CPC. 11. INFORME TRIMESTRAL: Para que lo mencionado en el numeral anterior pueda efectivamente cumplirse y no quede en «letra muerta» tiene que funcionar lo dispuesto en el Art. 197 del COJ, que establece la obligación de los jueces y tribunales de elevar trimestralmente a la Corte Suprema de Justicia un informe en el que consignarán el número de los juicios y procesos Iniciados y finiquitados y de las sentencias y resoluciones dictadas, con el agregado de silo fueron en el plazo legal o en su defecto la razón o motivo del incumplimiento. ARt 163.- ACTUACIÓN DEL JUEZ POSTERIOR A LA SENTENCIA. Pronunciada la sentencia concluirá la competencia del juez respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla. Podrá, sin embargo: a) ejercer la facultad que le otorgue el artículo 387; b) ordenar, a pedido departe, las medidas precautorias que fueren pertinentes; c) disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios; d) resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y rectificar la forma de su concesión, de oficio o a petición de parte; e) regular honorarios profesionales; y f) ejecutar oportunamente la sentencia. Antec. CNC 163.- PM 173.- CPCC 223. Conc.: CPC 385 al 389; 395; 396; 399; 5l9 y sgtes.; 709, inc. e); 810.- Ley 1.376/88 de Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores, 9.1. CONCLUSION DE LA COMPETENCIA DEL JUEZ El litigio, la controversia concluye con la sentencia. Pronunciada la sentencia queda, en sentido estricto, suspendida la competencia del juez respecto del objeto del juicio, la que es recuperada por el mismo a los efectos de su eventual ejecución cuando se encuentre firme. De manera similar, pero incorrecta, dispone el Art. 386 del CPC: «Una vez pronunciada y notificada la sentencia concluye la jurisdicci6n del juez respecto del pleito y no puede hacer en ella variación o modificación alguna». Dos son las impropiedades que esta norma contiene: a) la primera, consistente en que es la competencia y no la «jurisdicción» la que concluye, pues de ser esto así el juez dejaría de ser juez; b) la segunda, al establecer el requisito de la notificación (como estaba en su fuente originaria el Art. 223 del CPCC) lo cual, como se sabe, no hace a la validez de la sentencia sino a su eficacia. La sentencia vale por sí misma con prescindencia de su notificación. 2. VARIACION DE LA DECISION: El juez una vez dictada la sentencia no puede variar o modificar su decisión. En las leyes 3 y 4, título 22, Partida III, ya se establecía que una vez que el juez hubiere «bien o mal juzgado non lo puede toller, ni mudar». 3. PODERES DEL JUEZ DESPUES DE DICTAR SENTENCIA: No obstante lo mencionado en el numeral 1, el juez conserva ciertos poderes que hacen al perfeccionamiento e integración de la sentencia, ellos son: 3.1. Recurso de aclaratoria (inc. a)): El juez puede ejercer la facultad que le otorga el Art. 387 del CPC para aclarar, corregir o subsanar omisiones de la sentencia, sin alterar lo substancial de la decisión. Podrá aclarar sus resoluciones aunque hubiesen sido notificadas. El error material podrá ser subsanado por el juez aun en la etapa de ejecución de sentencia. 3.2. Medidas precautorias (inc. b)): El juez podrá ordenar, a pedido de parte, las que fuesen pertinentes, v.g.: embargo preventivo, aunque la sentencia estuviere recurrida (Art. 709, inc. c) CPC), secuestro, inhibición general de bienes, intervención judicial, etc… 3.3. Anotaciones y entrega de testimonios (inc. c)): Las anotaciones establecidas por la ley y la entrega a las partes de los testimonios de la sentencia necesarios para el ejercicio de sus derechos. 3.4. Recursos (inc. d)): El juez podrá conceder recursos, determinando sus modalidades. El juez resuelve acerca de la admisibilidad de los mismos (Arts. 395 y 396 CPC) y rectifica la forma de la concesión de los recursos (Art. 399 CPC). 3.5. Regular honorados profesionales (inc, e)): De oficio en todos los procesos al dictar resolución definitiva. Procederá de igual modo en las cuestiones incidentales (Art. 9 Ley 1376/88 de Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores). 3.4. Ejecutar las sentencias (inc. f)): De acuerdo con lo reglado en los Arts. 519 y sgtes del CPC. El vencido en juicio tiene la obligación de cumplir las condenaciones que la sentencia le imponga, en su defecto el vencedor tiene la denominada «actio iudicati» en cuya virtud el vencedor puede ejecutar lo resuelto. Cabe además señalar que de acuerdo con el Art. 385 del CPC, la sentencia debe ser notificada de oficio dentro de tercero día. 4. COSA JUZGADA: Antes de concluir el comentario a este Artículo, por la trascendencia que posee considero oportuno referirme a la cosa juzgada. 4.1. Concepto: La cosa juzgada es la autoridad y eficacia que adquiere la sentencia judicial, cuando no proceden contra ella recursos ni otros medios de impugnación y no puede ser revisada en otro proceso posterior. 4.2. Clases: Hay que distinguir entre: 4.2.1. Cosa juzgada material: En virtud de la cual la sentencia es irrecurrible e inmutable. Los caracteres de la cosa juzgada material son: la inmutabilidad y la coercibilidad. Además, otorgan a las partes la defensa de cosa juzgada: «excepcio rei judicata». (Art. 224, inc. f) CPC). 4.2.2. Cosa juzgada formal: Por la que la sentencia se vuelve inimpugnable (irrecurrible) en virtud de haberse agotado los recursos o porque se halle consentida, v.g.: la sentencia dictada en un juicio ejecutivo hace sólo cosa juzgada formal, permitiendo su ejecución. Pero carece de cosa juzgada material, porque en el pro-ceso de conocimiento ordinario posterior, que puede promover el ejecutado, puede modificarse la sentencia. Es posible que exista sólo cosa juzgada formal sin cosa juzgada material. Pero no puede haber cosa juzgada material sin cosa juzgada formal, en razón de que ésta constituye un presupuesto de aquélla. 4.3. Decisiones que hacen cosa juzgada: Las decisiones que hacen cosa juzgada son las pronunciadas en juicio contradictorio. Las dictadas en procedimientos voluntarios, de alimentos, las sentencias cautelares, etc., no hacen cosa juzgada. 4.4. Parte de la sentencia que hace cosa juzgada: Si la parte dispositiva de la sentencia contiene todos los elementos necesarios para establecer los límites objetivos y subjetivos de la cosa juzgada será autosuficiente y sólo ella hará cosa juzgada. En cambio, si la parte dispositiva carece de algún elemento habrá que recurrir a los motivos de la sentencia, porque se considera que el juez se remite a sus fundamentos. 4.5. Impugnación de la cosa juzgada por terceros La posibilidad que tienen Los terceros para impugnar la cosa juzgada surge cuando La sentencia fue obtenida fraudulentamente. En caso de fraude procesal (dolo, fraude, colusión) corresponde ejercer la Acción autónoma de nulidad (Art. 409 CPC) por los terceros perjudicados a fin de obtener la invalidez de los actos ilícitos cubiertos de formas procesales. 4.6. Diferencia con la Preclusión: La preclusión impide que en el mismo juicio se vuelva a discutir algo superado. La cosa juzgada impide que en otro proceso se vuelva a decidir la cuestión ya resuelta (“non bis in idem»). ART. 164.- PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA. Las sentencias de cualquier instancia pueden ser dadas a publicidad salvo que, por la naturaleza del juicio, razones de decoro aconsejaren su reserva, en cuyo caso así se declarará. Si afectan la intimidad de las partes o de terceros, los nombres dé éstos serán eliminados de las copias para la publicación. Antec.: CNC 164.- PM 174.- CPCC 260.Conc.: CN 22.- CPC 153, inc. b); 158 al 160.- CC 2179, 3er. p. 1. PUBLICIDAD: En determinada época de la historia de la humanidad el proceso era secreto hasta para las partes. En la actualidad, sin embargo, nadie duda del tremendo valor que la debida y correcta publicidad de las sentencias tiene para una buena administración de justicia. Mediante ella se somete al control de la opinión pública la conducta de los jueces. La Constitución establece: “La publicación sobre procesos judiciales en curso debe realizarse sin prejuzgamiento. El procesado no deberá ser presentado como culpable antes de sentencia ejecutoriada” (Art. 22 CN). 2. IMPORTANCIA: Las sentencias judiciales deben ser ampliamente divulgadas al efecto de que la sociedad pueda formarse un exacto concepto de la actuación de sus jueces y porque ello también contribuye a la divulgación del derecho, elevando, de este modo, la cultura jurídica del pueblo. 3. CUESTIONES INTIMAS. BUEN NOMBRE: No obstante lo dicho, las cuestiones íntimas, las que afectan a los niños y adolescentes o aquellas en que el decoro exija prudencia, o que pueden perjudicar el buen nombre de los litigantes o encausados, deben mantenerse en reserva y no deben ser publicadas. Al efecto, el C. Civil dispone: “Las sentencias judiciales pueden ser libremente reproducidas, siempre que su publicación no perjudique el buen nombre de los litigantes o encausados” (Art. 2179, 3er. p. CC). CAPITULO X DE OTROS MODOS DE TERMINACION DE LOS PROCESOS Los modos de terminación de los procesos pueden ser divididos en legislados y no legislados. 1. El modo ordinario de extinguirse el proceso es la sentencia, pero además de ella existen otros legislados en la ley que conducen al mismo resultado, aunque sus efectos pueden ser distintos. El allanamiento, la conciliación y la transacci6n ponen fin al proceso impidiendo su ulterior renovación. El desistimiento en algún caso tiene el mismo efecto que los anteriores y en otro posibilita la nueva promoción de la misma pretensión en otro proceso posterior. La caducidad de la instancia, producida por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes, no impide un nuevo proceso que tenga por objeto la misma pretensión. Otro supuesto es el que se halla legislado en la Ley que establece el divorcio vincular del matrimonio al preceptuar que la conciliación de los esposos pone término al juicio (Art. 14 Ley 45/91) 2. Un modo no legislado de terminación del proceso es el que doctrina denomina sustracción de materia, que acontece cuando la materia justiciable llevada ante el poder judicial para su conocimiento y decisión desaparece por razones ajenas a la voluntad de las partes. CARNELUTTI dice que la extinción de la parte hace desaparecer la razón del proceso, lo que se produciría en el supuesto de que durante la substanciación de un juicio promovido para declarar insana a una persona esta fallece. En casos como este el proceso no podría proseguir, siendo imposible que el juez (lato sensu) pueda dictar un pronunciamiento de mérito sobre la pretensión. SECCION I DEL DESISTIMIENTO ART. 165.- FORMAS DEL DESISTIMIENTO. Puede desistirse de la acción o de la instancia. Toda expresión de desistimiento debe formularse especificando concretamente su contenido. Antec.: CNC 165.- PM 175. Conc.: CPC 166 al 168; 197; 224, inc. g); 320; 322; 325; 500; 541; 544; 575.- CC 10; 648, 1cr. p. 1. CONCEPTO: El desistimiento, en general, consiste en la renuncia del derecho a realizar un acto jurídico. 2. CLASES: El desistimiento, conforme a la norma, puede ser de dos modos: 2.1. Desistimiento de la acción: No requiere conformidad de la parte contraria. Se suele denominar también desistimiento del derecho. 2.2. Desistimiento de la instancia: Requiere la conformidad de la adversa. Se conoce también con el nombre de desistimiento del proceso. 3. FORMA: El desistimiento por la importancia que reviste exige, y a fin de evitar toda duda acerca de su alcance, que su con tenido sea manifestado expresamente. El C. Civil dispone: La renuncia general de las leyes no produce efecto alguno; pero podrán renunciarse los derechos conferidos por ellas con tal que sólo miren el interés individual y que no esté prohibida su renuncia (Art. 10 CC). Estas distintas formas del desistimiento tienen sus particulares requisitos y efectos que examinaré con motivo de los comentarios a los Arts. 166 y 167 del CPC, a los que remito. 4. EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. REMISION: Véase comentario a los Arts. 541 del CPC numerales 1 al 4y 544 del CPC numeral 2. 5. JUICIO DE AMPARO. REMISION: Véase comentario al Art. 575 del CPC numeral 1. ARt 166.- DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN. En cualquier estado de la causa el actor puede desistir de la acción que ha promovido. Este desistimiento impide renovar en el futuro el mismo proceso e implica la renuncia al derecho respectivo. El juez se limitará a examinar si el desistimiento procede por la naturaleza del derecho en litigio y a dar por terminado el proceso en caso afirmativo. Para desistir de la acción no es necesaria la conformidad de la parte contraria. Anta.: CNC 166.- PM 176.Conc.: CPC 165; 168; 197, la. p; 224, inc. g); 240, 2o. p.; 544, 575.- CC 10. 1. CONCEPTO: El desistimiento de la acción es el acto realizado por el actor en cuya virtud manifiesta expresamente su voluntad de renunciar al derecho material invocado por él en el proceso. 2. EFECTOS: El desistimiento de la acción, llamado también del derecho, impide renovar en el futuro el mismo proceso. No necesita la conformidad de la parte contraria, porque no siendo viable ejercer de nuevo la misma pretensión en otro proceso ésta no tendría interés en oponerse al mismo. Pronunciada la sentencia el juez mandará archivar los autos. 3. FACULTAD DEL JUEZ: El desistimiento de la acción no obliga necesariamente al juez a pronunciarlo, lo cual ocurrirá cuando: se refiera a derechos indisponibles o se encuentre interesado el orden público o el peticionante carece de facultad para desistir. 4. COSTAS: Cuando el desistimiento fuere de la acción, las costas del proceso correrán a cargo del actor (Art. 197, la. p. CPC). ART. 167.- DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA. El desistimiento de la instancia puede formularse en cualquier grado del proceso. El desistimiento de la primera Instancia pone las cosas en el estado que tenían antes de la demanda y no impide renovar el proceso en otra oportunidad. El desistimiento de la segunda o tercera instancia significa la renuncia al recurso Interpuesto y deja firme la sentencia impugnada. No puede desistirse de la primera Instancia después de notificada la demanda, sin la conformidad de la parte contraria expresada por escrito. Antec.: CNC 167.- PM 177. Conc: CPC 165; 168; 197; 2o. p..- CC 10; 648, 1er. p.. 1. CONCEPTO El desistimiento de la instancia es el acto realizado por el actor mediante el cual expresa su voluntad de poner fin a la instancia. Consiste solamente en el abandono de la instancia sin afectar el derecho material que el actor puede volver a invocar en un pro- ceso posterior, salvo que se haya operado la prescripción porque de conformidad al Art. 648, ler. p. del C. Civil: “La interrupción (de la prescripción) causada por la demanda se tendrá por no sucedida si el juicio terminare por desistimiento del actor, por perención o por sentencia definitiva absolutoria del demandado». 2. REQUISITO: El desistimiento de la instancia requiere la conformidad de la parte contraria cuando se ha producido después de la notificaci6n de la demanda, porque desde ese momento el demandado queda vinculado al proceso y podría tener interés en que el conflicto se decida como había quedado trabada la relación procesal, por los errores que pudo haber cometido el actor o porque le convenga que exista cosa juzgada sobre la litis. 3. DESISTIMIENTO PRODUCIDO DESPUES DE LA NOTIFICACION DE LA DEMANDA: Si el actor desiste después de notificada la demanda, se debe correr traslado al demandado, a quien el juez, en atención a la facultad concedídale por el Art. 133, inc. 11) del CPC, deberá notificar por cédula. El demandado al contestar el traslado podrá: 3.1. Expresar su conformidad: Si el demandado expresa su conformidad con el desistimiento de la instancia formulado por el actor esta se extingue. Si se produce en la primera instancia se ordena el archivo del expediente y las cosas quedan en el estado que tenían antes de la demanda. Si se produce en la segunda o en la tercera instancias, queda firme la sentencia Impugnada, porque implica la renuncia al recurso interpuesto. 3.2. Oponerse: Si el demandado se opone, el desistimiento carece de eficacia, debiendo proseguirse los trámites normales del proceso. 4. COSTAS: La resolución que el juez dicte haciendo lugar al desistimiento debe imponer las costas del juicio al actor, de acuerdo con el Art. 197, 2a. p., del CPC. ART. 168.- PODER ESPECIAL. Para desistir de la acción o de la instancia se requiere poder especial, o la conformidad del mandante expresada en el escrito respectivo. Antec. CNC 168. Conc.: CPC 165 al 167; 169, 3er. p.; 544.- CC 10; 884, inc. d). 1. FORMA: El representante convencional del actor debe contar con poder o cláusula especial para poder formular el desistimiento, sin distinguir que el mismo sea de la acción o de la instancia, ya que el acto comporta una renuncia (Arts. 10 y 884, inc. d) CC), salvo que el mandante manifieste su conformidad en forma expresa en el escrito de desistimiento. SECCION II DEL ALLANAMIENTO ART. 169.- OPORTUNIDAD Y EFECTOS. El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa interior a la sentencia. El juez dictará sentencia conforme a derecho, pero si estuviere comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efectos y continuará el proceso según su estado. Si el allanamiento fuere parcial, el proceso continuará respecto de la pretensión controvertida. Regirá para el allanamiento lo dispuesto en el artículo anterior. Antec.: CNC 169.- PM 178.Conc.: CPC 168; 198; 202, ter. p.; 540; 544. 1. CONCEPTO El allanamiento consiste en la declaración de voluntad que formula el demandado en virtud del cual se aviene o conforma con la pretensi6n del actor deducida en la demanda. El allanamiento importa el reconocimiento del derecho material invocado en la demanda y consecuentemente la renuncia a oponerse a la pretensión del actor. Siendo así, el allanamiento debe ser entendido como una sumisión a la pretensión del actor, pero no al derecho, el cual el juez, por la función específica que tiene de aplicarlo, se halla ajeno a la voluntad de las partes y libre, en consecuencia, para aceptarlo o negarlo. 2. EFECTOS: Tiene como principal efecto producir la extinción del proceso en el que se formuló el allanamiento del demandado, no obstante, no exime al juez del deber de dictar sentencia conforme a derecho y si estuviere comprometido el orden público carecerá de efectos y el proceso continuará según su estado, todo lo cual es razonable porque el juez no puede prescindir del orden jurídico vigente acogiendo un acto que carezca de fundamento jurídico, o que verse sobre derechos indisponibles les o se trate de un proceso simulado o fraudulento. 3. CLASES: El allanamiento puede ser de dos clases: 3.1. Total. 3.2. Parcial: En el caso de que existan en el proceso acumulación de pretensiones y el demandado se allane a algunas y se oponga a otras. También en el caso de litisconsorcio activo cuando se allane a la pretensión de cierto actor pero no a la del otro. 4. COSTAS: Las costas en el allanamiento deben ser soportada por el demandado, salvo que se dieren algunas de las circunstancias previstas en el Art. 198 del CPC al que me remito. Cuando de los antecedentes del proceso resultare que el demandado no ha dado motivo a la interposición de la demanda y se allanare dentro del plazo para contestarla, el actor será condenado en costas (Art. 202, 1er. p. CPC). 5. PODER O CLÁUSULA ESPECIAL. REMISION: De acuerdo con el 3er. p. de la norma, se aplica al allanamiento lo estatuido en el Art. 168 del CPC aL cual, y a su comentario, me remito. 6. EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. REMISION: Véanse los comentarios a los Arts. 540 del CPC numérales 1 y2 y544 del CPC numeral 3. SECCION III DE LA CONCILIACION ART. 170.- EFECTOS. Los acuerdos conciliatorios celebrados por la partes ante el juez y homologados por éste, tendrán autoridad de cosa juzgada. Se procederá a su cumplimiento en la forma establecida para el trámite de ejecución de sentencia. Siendo parcial el acuerdo, se lo ejecutará en lo pertinente, continuando el proceso en cuanto a las pretensiones pendientes. Antec.: CNC 170.- PM 179.- CPCC 65. Conc: CPC 15, inc. g); 199; 224, inc. g); 519 y sgtes.; 610, 2o. p.- Ley 45/91 del Divorcio Vincular, So., 3er. p. 1. CONCEPTO: La conciliación es el acuerdo o avenencia producida en el proceso, en virtud del cual las partes ponen fin al conflicto que motivó el pleito. 2. CLASES: De conformidad al 2° p. de la norma la conciliación puede ser total, en cuyo caso el proceso termina, o parcial. En este supuesto el acuerdo conciliatorio se ejecuta en lo pertinente, debiendo continuarse el proceso en relación a las pretensiones pendientes que no integraron el acuerdo conciliatorio. 3. COSA JUZGADA. El Artículo sub examine establece que el acuerdo celebrado entre las partes ante el juez, en la audiencia convocada al efecto, y a la que deberán concurrir personalmente y si lo desean acompañados de sus representantes convencionales, una vez homologado, tendrá fuerza de cosa juzgada. 4. EJECUCION: Para asegurar el cumplimiento de lo acordado, el precepto permite la utilización del trámite estatuido para la ejecución de sentencias (Art. 519 y sgtes. CPC). 5. INICIATIVA: La iniciativa para obtener la conciliación podrá proceder no sólo de las partes, sino también del juez el cual deberá, sobre todo en las cuestiones de familia, propender al arreglo amistoso de las controversias. Es en este sentido que el Art. 5o., 3er. p., de la Ley 45/91, que establece el divorcio vincular, -dispone: «Antes de dar trámite al juicio de divorcio por presentación conjunta, el juez escuchará separadamente a las partes procurando su reconciliación y fijando un plazo de 30 a 60 días dentro de cual convocará a las partes a una audiencia para que se ratifique o no en su voluntad de divorciarse. En caso negativo se archivará el expediente y de lo contrario se dará el trámite correspondiente al juicio». Véase, además, el Art. 15 inc. g) del CPC. 6. COSTAS: Las costas en la conciliación serán impuestas en el orden causado, salvo convenio de panes al respecto (Art. 199 CPC). SECCION IV DE LA TRANSACCION ART. 171.- FORMA Y TRÁMITE. Las pares podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio con la presentación del convenio o suscripci6n del acta ante el juez. Este se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción, SI estuvieren cumplidos, la homologará; en caso contrario, la rechazará y el proceso continuará su curso. Antec.: CNC 171.- PM 180. Conc.: CPC 199; 224, inc. g); 462, inc. h); 519; 520, inc. a) y sgtes.- CC 884, inc. c); 1495 al 1506.1. CONCEPTO: La transacci6n es un modo de terminación del proceso por el cual las partes mediante concesiones reciprocas se avienen a poner fin al litigio o lo previenen. El Código Civil dispone en el Art. 1495: «Por el contrato de transacción las partes, mediante concesiones recíprocas, ponen fin a un litigio o Lo previenen. Por medio de ella se pueden crear modificar o extinguir, además, relaciones jurídicas diversas de las que fueron objeto del litigio o motivo de la controversia». En los siguientes Artículos dicho Código regula la capacidad de las partes, el objeto, los efectos y la anulabilidad. 2. FORMAS: Dos son los modos por los que puede tener lugar la transacción en el proceso: 2.1. Por la presentación del convenio respectivo al juez de la causa. 2.2. Por la suscripción ante el juez, en la correspondiente audiencia, del acta que contenga la transacción. El juez se debe limitar a comprobar si se han cumplido con los requisitos exigidos por la ley substancial, en cuyo caso dictará resolución homologatoria. 3. PROCEDENCIA Constituyen requisitos para la procedencia de la transacción: 3.1. La capacidad de las partes. 3.2. La suficiencia de las facultades de los representantes o apoderados. 3.2. La disponibilidad de los derechos a los que se refiere. 4. FACULTAD DEL JUEZ: Si se trata de cuestiones que no pueden ser objeto de transacción, v.g.: las que versan sobre las relaciones de familia, o sobre derechos o cosas que no pueden ser objeto de los contratos, o que interesen al orden público o a las buenas costumbres (Art. 1497 CC), el juez rechazará la transacción y el proceso continuará su curso. 5. EFECTOS: La transacción produce los siguientes efectos: 5.1. Extingue los derechos y obligaciones que las partes hubieren renunciado (Art. 1501 CC). 5.2. Extingue el proceso promovido a raíz del derecho litigioso. 5.3. Autoriza la oposición de la excepción previa correspondiente (Arts. 224, inc. g) y 462, inc. h) CPC). 5.4. La resolución que la admite tiene para las partes y sus sucesores la autoridad de la cosa juzgada (Art. 1501 CC). 6. PODER ESPECIAL: La transacción, de conformidad al Art. 884, inc. c) del C. Civil, requiere poder o cláusula especial para poder efectuarla en nombre de otro. 7. EJECUCION: El juez competente para el cumplimiento de la transacción homologada es el del juicio donde ella se produjo, siendo el proceso aplicable el de la ejecución de sentencias (Art. 519 y sgtes. CPC}. 8. COSTAS: Las costas en la transacción serán soportadas en el orden causado, si no existiere acuerdo entre las partes sobre su imposición (Art. 199 CPC). SECCION V DE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA ART. 172.- PLAZO. Se operará la caducidad de la instancia en toda clase de juicio, cuando no se instare su curso dentro del pino de seis meses. Dicho pino será el fijado por las leyes generales para la prescripción de la acción, si éste fuere menor. El impulso del procedimiento por uno de los litisconsortes beneficia a los restantes. Antec.: CNC 172.- PM 181.- Ley 664/24 de Perención de instancias. Conc.: CPC 162, inc. b) la. p.; 173 al 179; 200; 214; 447; 464; 700.- CC 634; 657; 668.- Ley 1462/35 que establece el Procedimiento para lo contencioso-administrativo 8o.- CPT 217 al 223.1. CONCEPTO: La caducidad de la instancia es un modo de terminación del proceso producido por la inactividad de las partes durante el plazo señalado por la ley. A los efectos de una mejor comprensión del Instituto procesal sub examine conviene saber lo que debe entenderse por instancia y por impulso procesal. 1.1. Instancia: Se denomina instancia a cada una de las etapas o grados del proceso. Al conjunto de actos procesales que se suceden desde la iniciación del juicio, la deducción de un incidente o la Interposición de un recurso, hasta la resolución que se pronuncia sobre los mismos. 1.2. Impulso procesal: Se entiende por tal a toda actividad de la partes o del juez tendiente a hacer avanzar el proceso a fin de que se vayan cumpliendo las diferentes etapas que lo integran para poder llegar a la resolución final. 2. DENOMINACION: El Código adopta la denominación caducidad, en substitución de perención, que era utilizada por la Ley 664/24 de Perención de Instancias. 3. FUNDAMENTO: El instituto de la caducidad de instancia se funda en la presunción de abandono de la instancia producida por la inactividad procesal y en la necesidad de evitar la prolongación indefinida de los juicios. 4. PROCEDENCIA: Los extremos necesarios que deben reunirse para que la caducidad de instancia sea procedente son: 4.1. Existencia de una instancia principal o incidental. 4.2. Inactividad procesal absoluta o in idónea. 4.3. Transcurso del plazo fijado en la ley. 5. PLAZO: De acuerdo con la norma procesal el plazo para que la caducidad de la instancia se produzca es de seis meses. La caducidad se podrá producir también en el plazo correspondiente a la prescripción de la acción, fijado en la ley substancial, cuando el mismo fuere menor al plazo de seis meses señalado en la ley procesal, v.g.: la acción redhibitoria, para dejar sin efecto el contrato de compraventa y la acción para que se reduzca el precio por vicio redhibitorio (Art. 668 CC). En el Amparo el plazo de caducidad es de sesenta días hábiles, contados a partir de la fecha en que el afectado tomó conocimiento del acto, omisión o amenaza ilegítimo (Art. 567, 2o. p. CPC). En el procedimiento establecido para lo contencioso administrativo rige un plazo de caducidad menor: tres meses, de acuerdo con el Art. 8 de la Ley 1462 del 18 de Julio 1935. También en el proceso laboral (Art. 217 CPT, Ley 742/61). 6. LITISCONSORCIO El segundo párrafo del Artículo contempla el supuesto de litisconsorcio, y se funda en el principio de que la existencia de partes múltiples no altera la unidad de la relación procesal, que no puede dividirse en base al número de sujetos que actúan en una misma posición procesal. La indivisibilidad de la instancia rige cualquiera sea la clase de litisconsorcio voluntario o necesario y de la naturaleza del derecho invocado, v.g.: obligaciones solidarias o simplemente mancomunadas, divisibles o indivisibles. La caducidad se refiere a la instancia procesal no al derecho substancial. Los actos de impulso procesal llevados a cabo por uno cualesquiera de lo litisconsortes, consecuentemente, tienen la virtualidad de interrumpir para todos el curso de la caducidad. 7. PROCESOS EN LOS QUE SE OPERA: La caducidad, como regla general, se opera en toda clase de juicios ordinarios, ejecutivos, sumarios, de menor cuantía, etc., así como en los incidentes que en ellos se deduzcan, con excepción de los supuestos establecidos expresamente en el Art. 176 del CPC. 8. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL: Los abogados y procuradores que dejan caducar la instancia son responsables ante sus clientes por los daños y perjuicios ocasionados si ello implica la prescripción de la acción. En cualquier caso son responsables de las costas. Véase el comentario al Art. 177 del CPC numeral 2. ART. 173.- CÓMPUTO. El plazo se computará desde la fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del juez o tribunal que tuviere por objeto impulsar el procedimiento. Correrá durante los días inhábiles, pero se descontará el tiempo en que el proceso hubiese estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición judicial y, asimismo, si el expediente hubiere sido remito a la vista por petición de un juez o tribunal. Antec.: CNC 173.- PM 182.Conc: CPC 163, la. p.; 172; 174 al 179; 412.- CC 337; 339 al 342.1. COMPUTO DEL PLAZO: La norma transcripta establece las circunstancias a partir de las cuales comienza a correr el plazo de caducidad: última petición de las partes, o resolución, o actuación del juez o tribunal que tuviere por objeto impulsar el procedimiento. En el cómputo pan establecer la caducidad se tienen en cuenta los días inhábiles, separándose la norma de la regla general establecida en el Art. 109 del CPC, lo cual halla su fundamento, según PODETTI, en la razonable extensión de los plazos de caducidad y en la mayor comodidad para efectuar su cómputo. Consecuentemente, deberán ser computados los días de la feria judicial, los feriados y los asuetos judiciales establecidos por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, no cabe computar los días que el proceso hubiese estado paralizado o suspendido por acuerdo de partes o por disposición del órgano judicial o si el expediente fue remito a la vista por pedido de un juez o tribunal. 1.1. Partes: Para las partes el «dies a quo» comienza desde la promoción de la demanda, no siendo necesaria su notificación; la contestación; la oposición de excepciones previas; el ofrecimiento de prueba; etc. 1.2. Resoluciones: En cuanto a las resoluciones judiciales, la caducidad se opera desde el pronunciamiento de las mismas, conforme a lo establecido en los Arts. 163, ler. p. y 173, la. p. del CPC. 1.3. Recursos: Con relación a los recursos el plazo de caducidad de la instancia comienza a correr desde su interposición, al recurrente corresponde urgir y, en su caso, interponer el recurso de queja por retardo de justicia (Art. 412 CPC). Si el recurso fue concedido desde dicho momento queda abierta la instancia superior y, consecuentemente, comienza a correr el plazo de caducidad de la misma, aunque el expediente permanezca en la instancia inferior. 2. ACTOS INTERRUPTIVOS DE LA CADUCIDAD: La inactividad en el proceso debe ser continuada durante todo el plazo fijado en la ley, consiguientemente, las peticiones formuladas por las partes, las resoluciones o actuaciones del órgano judicial que resulten adecuadas para impulsar el desarrollo del proceso, tendrán como efecto la interrupción de la caducidad y determinará el inicio de un nuevo plazo. No configuran, en cambio, actos interruptivos, por carecer de idoneidad para producir la interrupción de la caducidad, las peticiones ineficaces o extemporáneas, v.g.: el pedido de desglose de un poder; la constitución de un nuevo domicilio; la renuncia al patrocinio letrado; el pedido de regulación de honorarios por parte de un perito; etc... ART. 174.- CARÁCTER DE LA CADUCIDAD. La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes. No podrá cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del pino, ni por acuerdo de las partes. Antec: CNC 174.- PM 183.Conc. CPC 145; 172; 173; 175 al 179; 214; 447; 464; 700. 1. CARACTER. El Artículo transcripto, que constituye el eje del instituto de la caducidad de instancia, establece que la caducidad se opera de derecho. Operar de derecho significa que se produce sin petición de parte ni declaración del juez. Rige desde el mismo momento en que se produjo y no podrá ser convalidada por la actuación posterior de las partes. Este carácter que el Código atribuye a la caducidad procesal no es de aceptación uniforme en la legislación comparada, en razón de la vigencia de la regla procesal contraria existente en la materia -a la que adhiero- en virtud de la cual la actividad posterior de las partes purga la caducidad de la instancia. 2. EFECTO: La disposición establece que la caducidad producida de derecho hace que se retrotraiga al mismo día del vencimiento del plazo, independientemente de la voluntad de las partes y por el sólo transcurso del tiempo. Siendo así, surte pleno efecto desde el momento mismo en que se operó y aunque las partes continúen el trámite del juicio, lo actuado no purga y, por ende, será nulo, debiendo cargar las consecuencias de su propia negligencia. ART. 175.- PROCEDIMIENTO. La caducidad será declarada de oficio o a petici6n de parte por el juez o tribunal. Es obligación del secretario en cuya oficina radiquen los autos, dar cuenta al juez o tribunal respectivo que ha transcurrido el plazo señalado en el artículo 172. Antec.; CNC 175.- PM 184.Conc.: CPC 37; 145, 2o. p.; 172 al 174; 176 al 179.- COJ 186, inc 1. REQUISITOS: La norma, no obstante el carácter de la caducidad que opera de derecho, requiere que la misma sea declarada por el Juez. El pronunciamiento judicial, se podrá producir de oficio o a petición de parte. Una vez declarada judicialmente la caducidad, la misma adquiere carácter de orden público y no puede ser convalidada por la realización de actos procesales posteriores, cualesquiera que sean, ni por acuerdo de las partes. 2. OBUGACION DEL SECRETARIO: La segunda parte del Artículo, concordante con el Art. 186, inc. f) del COJ, impone al secretario la obligación de dar cuenta, de avisar, al juez o tribunal de que ha transcurrido el plazo fijado en la ley, a los efectos de que se dicte la resolución pertinente. ART. 176.- IMPROCEDENCIA. No se producirá la caducidad: a) en los procedimientos de ejecución o cumplimiento de sentencia; b) en los procesos sucesorios » en general, en los ‘voluntarios, salvo que en ellos se suscitaren controversias; y c) cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al juez o tribu-rial. Antec.: CNC 176.- PM 185.Conc.: CPC sgtes.; 519 y sgtes.; 656y sgtes.; 669 y sgtes.; 731 y sgtes. 1. CASOS DE EXCEPCION: La norma establece las excepciones a la regla general, establecida en el Art. 172 deI CPC, en virtud de la cual la caducidad de instancia se opera en toda clase de juicios, especificando aquellos en los que no procede. 2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION SENTENCIA: En tos procedimientos de ejecución (ejecutivos) de sentencia, fundado según ALSINA que la instancia se extingue a raíz de adquirir definitiva. O CUMPUMIENTO DE (ordinarios) o cumplimiento y PODETTI en el hecho de carácter firme la sentencia 3. PROCESOS sucesorios y voluntarios: Para que la caducidad se pueda producir es necesario que exista instancia, una litis - dice ALSINA sometida a la decisión judicial, consiguientemente no puede haber en los procedimientos de jurisdicción voluntaria como las sucesiones, mensuras, deslindes, etc., a menos que se conviertan en contenciosos. 4. PROCESOS PENDIENTES DE RESOLUCION: Si el proceso estuviere pendiente del dictado de alguna resolución y la de-mora fuere imputable al juez o tribunal, cualquiera sea la clase de resolución que corresponda, no correrá el plazo de caducidad. La carga del litigante -dice SENTIS MELENDO- termina donde empieza el deber del juez. No obstante, a la parte incumbe urgir el dictado de la resolución y en caso negativo interponer el correspondiente recurso de queja por retardo de justicia previsto en el Art. 412 del CPC. ARt 177.- CONTRA QUIÉN SE OPERA. La caducidad se operará también contra el Estado, los establecimientos públicos, los menores y cualquier otra persona que no tuviese la libre administración de sus bienes, sin perjuicio de la responsabilidad de sus administradores y representantes. Antec. .: CNC 177.- PM 186. Conc.: CN 106.- CPC 16; 172 al 176; 178; 179.-CC 91; 92; 1833; 1834; 1840; 1845.1. REGLA GENERAL: De acuerdo con el precepto legal la caducidad se opera contra el Estado, sea que actúe como persona de derecho público o privado, sus diversas reparticiones centralizadas (Ministerios) y descentralizadas, autónomas, autárquicas de economía mixta (Ande, Antelco, Corposana, Banco Central del Paraguay, Petropar, etc.), las Municipalidades, las Universidades, etc... También se produce contra los menores de edad y cualquier otra persona que no tuviese la libre administración de sus bienes. Siendo así, la regla general parece no admitir excepciones en relación a las personas a quienes afecta la caducidad de la instancia. 2. RESPONSABILIDAD: No obstante, resulta razonable el in fine de la norma, que establece que la caducidad producida es sin perjuicio de la responsabilidad de los administradores y representantes por cuya negligencia se operó la caducidad, cuando ello tenga como consecuencia un perjuicio. Véase el comentario al Art. 172 del CPC numeral 8. No será necesaria la existencia de dolo, es decir incumplimiento deliberado; bastando que haya existido culpa o negligencia para que se produzca la responsabilidad que se regirá por las reglas generales consagradas en los Arts. 1833, 1834, 1842, 1845 y ccdtes del C. Civil. ART. 178.- RESOLUCIÓN. La resolución sobre la caducidad será apelable. En tercera instancia será susceptible de reposición. Antec.: CNC 178.Conc.: CPC 174; 175; 179; 200; 390; 395.1. APELABILIDAD: Cualquiera sea el sentido del pronunciamiento judicial declarando o no la caducidad de la instancia será susceptible del recurso de apelación (Art. 395 CPC). 2. REPOSICION: En tercera instancia, al no ser viable la apelación, el medio de obtener la revisión será el recurso de reposición (Art. 390 CPC). 3. COSTAS. El Art. 200 del CPC distingue, a los efectos de la imposición de las costas del juicio, que la caducidad se haya producido en primera instancia, en cuyo caso son a cargo del actor. Si la caducidad se opera en segunda o en tercera instancia, el recurrente será el obligado al pago de las costas. En materia de incidentes se aplica el principio de que son a cargo del que lo dedujo y lo dejó caducar. ART. 179.- EFECTOS DE LA CADUCIDAD. La caducidad operada en primera instancia no extingue la acción, que podrá ejercerse en un nuevo juicio, ni perjudica las pruebas producidas, que podrán hacerse valer en aquél. La caducidad operada en instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida. La caducidad de la instancia principal comprende la reconvención y los incidentes; pero la de éstos no afecta la instancia principal. Operada la caducidad, la demanda se tiene por inexistente a los efectos de la interrupción de la prescripción. Antec.: CNC 179.- PM 188.Conc.: CPC 98; 172 al 175; 177; 178; 180; 237.- CC 648, 1er. p. 1. EFECTOS: La caducidad produce diferentes efectos de acuerdo con la instancia en la cual se haya operado. 1.1. Caducidad producida en primera instancia: No extingue la acción, que podrá ser ejercida en otro nuevo juicio. La declaración de caducidad no afecta al derecho material invocado por el actor como fundamento de su pretensión. El Art. 648, ler. p. del C. Civil, en concordancia con el tercer párrafo de la norma, establece que la interrupción de la prescripción causada por la demanda se tendrá por no sucedida si el juicio terminare por desistimiento del actor, por perención (caducidad) o por sentencia definitiva absolutoria del demandado. 1.2. Caducidad operada en segunda o tercera instancia: Otorga la cualidad de cosa juzgada a la sentencia objeto de recurso. Debe recordarse que el plazo de caducidad comienza a correr desde la fecha de la interposición o concesión del recurso, según el caso, de allí que si el expediente no fue elevado corresponderá al juez original resolver la cuestión. Véase el comentario al Art. 173 del CPC numeral 1.3. 2. CADUCIDAD DE LA INSTANCIA PRINCIPAL: La caducidad de la instancia principal comprende los incidentes de la misma y la reconvención, porque ésta última no puede resolverse con total independencia de la pretensión originaria respecto de la cual debe ser conexa (Art. 238 CPC). Pero la caducidad de la reconvención o de los incidentes no afecta al proceso principal. 3. CADUCIDAD DEL INCIDENTE DE CADUCIDAD: La caducidad del incidente de caducidad no tiene implicancia alguna en razón de que en nuestro proceso la caducidad se opera de derecho de acuerdo con el Art. l74 del CPC. 4. PRUEBAS: Las pruebas producidas en el proceso en que se operó la caducidad pueden utilizarse sin restricciones en el nuevo proceso, en atención al Principio de economía procesal y al distingo que se hace entre actos de procedimiento y actos en el procedimiento. La caducidad extingue los primeros, pero no los segundos. TITULO VI DE LOS INCIDENTES ARt 180.- PRINCIPIO GENERAL. Toda cuestión accesoria que tenga relación con el objeto principal del proceso constituirá un incidente y si no se hayan sometido a un procedimiento especial, se tramitará en la forma prevista por las disposiciones de este Título. Antec.: CNC 180.- PM 189.- CPCC 339.Conc.: CPC 8y sgtes.; 24y sgtes.; 53, inc. b); 63; 77; 80y sgtes.; 87y sgtes.; 93 y sgtes.; 121 y sgtes.; 144; 179, 2o. p.,l8l al 191; 194; 267; 280; 292; 308; 342; 497; 540; 547; 586; 593; 615, 2o. p.; 670; 672, 2o. p.; 675; 676; 686, inc. g); 687; 740; 748; 755, in fine; 756, 2o. p.; 764; 798.- CC 1530, 3er. p.- Ley 1376/88 de Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores 22.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 48.1. CONCEPTO: Se denominan incidentes a todas las cuestiones accesorias que se suscitan en ocasión de un proceso con el cual tienen conexión y que se deciden por un auto Interlocutorio. Los incidentes constituyen instancias accesorias con relación a la instancia principal. Siendo así, el juez competente para conocer en ellos es el juez del proceso principal y la caducidad de la instancia principal tiene como efecto la del incidente (Art. 179, 2o. p., 2a. p. CPC). 2. LEGITIMACION: Los incidentes pueden ser promovidos por: 2.1. Las partes (actor o demandado) del juicio principal. 21. Los representantes de las partes, v.g.: regulación de honorarios profesionales. 21. Las terceros, v.g.: tercerías de dominio y de mejor derecho (Art. 80, 2o. p. CPC). 3. PERSONERIA: El poder otorgado para intervenir en el pleito principal comprende la facultad para intervenir en los incidentes suscitados en el mismo (Art. 63 CPC). Es obligatorio el patrocinio letrado para la promoción de los incidentes (Art. 6, Ley 1376/88). 4. CLASES: Una de las clasificaciones que según la doctrina puede hacerse de los incidentes los distingue en: 4.1. Autónomos o Nominados: Son objeto de una particular regulación legislativa en atención a su naturaleza, estableciéndose reglas propias para su substanciación, v.g.: Cuestiones de competencia promovidas por vía de inhibitoria (Arts. 8 y sgtes. CPC); Recusación (Arts. 24 y sgtes. CPC); Intervención de terceros (Art. 77 CPC); Citación de Evicción (Arts. 87 y sgtes. CPC); Acción subrogatoria (Arts. 93 y sgtes. CPC); Acumulación de procesos (Arts. 121 y sgtes. CPC); Excepción de inconstitucionalidad (Arts. 538 y sgtes. CPC); etc... 4.2. Genéricos o Innominados: Son los que tienen un trámite común para su substanciación, con prescindencia de la materia que constituye su objeto. Se hallan regulados en el presente Título VI del Código y sus normas son de aplicación supletoria a los incidentes autónomos o nominados. 5. INCIDENCIA: Debe, a su vez, distinguirse entre Incidente e incidencia siendo esta última también una cuestión accesoria pero que por su extrema simplicidad no requiere substanciación, v.g.: el tercero perjudicado por la traba Indebida de una embargo sobre sus bienes puede solicitar y obtener directamente y sin más trámite su levantamiento, pudiendo el juez, incluso decretar la medida de oficio y obviamente sin que sea necesaria la promoción de la tercería (Art. 717 CPC). 6. ABUSO DEL DERECHO: La promoción y la pérdida de tres incidentes con costas por la parte en un mismo proceso, constituye ejercicio abusivo del derecho, con las consecuencias y sanciones que la declaración judicial conlleva (Art. 53, inc b) CPC). ART. 181.- SUSPENSION DEL PROCESO PRINCIPAL. Los incidentes que impidan la continuación del proceso principal se sustanciarán en los mismos autos quedando entretanto suspendida la tramitación de aquél. Se entiende que impide la prosecución del principal toda cuestión sin cuya resolución previa es imposible, de hecho y de derecho, continuar sustanciándolo. Antec.: CNC 181.- CPCC 340; 341.Conc.: CPC 89; 101, 2o. p.; 126; 180; 182 al 191; 558, ler. p. in fine.1. REQUISITOS: El incidente deducido tendrá el efecto de suspender el curso del juicio principal, cuando: 1.1. La ley procesal lo prevenga, v.g.: el incidente de acumulación de procesos (Art. 126 CPC); el litisconsorcio necesario (Art. 101, 2o. p. CPC); la citación de evicción (Art. 89 CPC). 1.2. El juez lo declare, por ser indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada, v.g.: el incidente que impugna la nulidad de la notificación de la demanda. La suspensión se decretará cuando realmente a criterio del juez existan razones fundadas de hecho y de derecho que hagan Indispensable la suspensión del trámite del juicio principal. 2. SUBSTANCIACION: El incidente suspensorio se substanciará en los mismos autos, mientras el trámite del principal queda suspendido. ART. 182.- INCIDENTES QUE NO SUSPENDEN LA PROSECUCIÓN DEL PROCESO. Los incidentes que no obsten a la prosecución del proceso principal, se sustanciarán en pieza separada, sin suspenderse el curso de aquél, y el juez los resolverá en el plazo de diez días. Antec.: CNC 182.- CPCC 342.Conc.: CPC 31; 51; 53, inc. b); 180; 183 al 191.1. REGLA GENERAL: La regla general en la materia, y lo que comúnmente debe ocurrir, es que la deducción de un incidente no traiga aparejada la suspensión del trámite del proceso principal. 2. FUNDAMENTO: El fundamento de la regla mencionada es evitar que se constituyan en un medio fácil y abusivo para obstaculizar y obstruir el curso del proceso principal. 3. SUBSTANCIACION: Los incidentes que no suspenden la prosecución del proceso deben substanciarse por «pieza o cuerda separadas; vale decir, deberá formarse un expediente o legajo anexo al principal. ARt 183.- REQUISITOS. El que planteare el incidente deberá fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, y ofrecer toda la prueba de que intentare valerse. La prueba documental deberá acompañarla, y si no la tuviere, deberá individualizarla, indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre. Antec.: CNC 183.- PM 192.Conc.: CPC 107; 180 al 182; 184 al 191; 215; 219; 235; 303.- Ley 1376/88 del Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores 6.1. LEGITIMACION: Como he mencionado en el numeral 2 del Art. 180 4el CPC, cualquiera de las partes (actor o demandado) puede promover un incidente. También los terceros, quienes deberán tener capacidad para ser partes, capacidad procesal y hallarse legitimados con relación a la cuestión jurídica que es objeto del incidente. 2. ADMISIBILIDAD: El incidente debe estar fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho. La omisión del deber de fundar producirá el rechazo «in limine» del Incidente deducido. El que promueve el incidente debe acreditar, también, el «interés» procesal que posee para deducirlo. 3. FORMA: El incidente se debe promover por escrito, Salvo que se lo formule en una audiencia, en cuyo caso será oral y actuado, ante el juez del proceso principal, dentro del plazo que establece la ley. El escrito de deducci6n del incidente deberá guardar en lo atinente las formas de la demanda (Art. 215 CPC), y su contestación, las de ésta (Art. 235 CPC). 4. PRUEBA: Con el escrito en el que se lo deduce, el incidentista deberá ofrecer toda la prueba de que intente valerse, debien- do acompañar la prueba documental y sí no la tuviere habrá de individualizarla, indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre, en concordancia con lo dispuesto para la demanda (Art. 219 CPC). 5. COPIAS: Deben acompañarse copias firmadas del escrito de promoción y de los documentos acompañados, a los efectos de conferirse el traslado correspondiente (Art. 107 CPC). 6. PATROCINIO LETRADO: Son obligatorios, a su vez, el patrocinio letrado y el cumplimiento de todos los restantes requisitos de carácter general (Art. 6, Ley 1376/88). ART. 184.- RECHAZO “IN LIMINE”. Si el incidente fuere manifiestamente improcedente, el juez deberá rechazarlo sin más trámite, mediante decisión fundada. La resolución será apelable sin efecto suspensivo. Antec.: CNC 184.- PM 193.Conc.: CPC 51; 53, inc. b); 54 al 56; 180; 183; 398; 4002° y 3er. p. 1. INCIDENTE MANIFIESTAMENTE IMPROCEDENTE: Si en la deducción del incidente no concurrieren los requisitos a los que se refiere el Art. 183 del CPC, el Artículo sub examine dispone que, por ser manifiestamente improcedente, deberá ser rechazado, sin más trámite por el juez en resolución fundada. Una de las mayores causas de las prolongaciones injustificadas del proceso constituye la promoción de incidentes improcedentes, mediante la formulación de supuestas y artificiales cuestiones incidentales, por ello los jueces no deben hesitar en rechazarlos cuando son formulados con Intenciones meramente dilatorias. 2. PERDIDA DE TRES INCIDENTES CON COSTAS: La promoción de incidentes que hayan sido perdidos con costas en tres oportunidades por la misma parte en un mismo proceso, da lugar a la declaración del ejercicio abusivo del derecho y a imponer las sanciones que la ley establece a la parte y a sus abogados, de acuerdo con los Arts. 51; 53, inc. b) y54 al 56 del CPC, a cuyos comentarios me remito. 3. APELACION: El in fine del Artículo establece que la resolución que rechaza «in limine» la promoción del incidente catalogo improcedente, será apelable sin efecto suspensivo, vale decir, que mientras se substancie el recurso se cumple la resolución apelada (Art. 400,2° y 3er. ps. CPC). ART. 185.- TRASLADO Y CONTESTACIÓN. Si el juez admitiere el incidente, dará traslado por cinco días a las partes, quienes al contestarlo deberán ofrecer sus pruebas, procediendo con la documental del modo indicado por el artículo 183. El traslado se notificará por cédula dentro de tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Antec.: CNC 185.- PM 194. Conc.: CPC 133; 145; 180 al 183; 186 al 190; 219; 235; 303.- Ley 154/69 de Quiebras 187; 189.1. TRASLADO: Si el incidente es admisible - porque así lo haya entendido el juez ante quien se lo promovió o por resolución del tribunal, en el caso de haber habido apelación y revocación de la resolución que lo declaró improcedente- el juez deberá correr traslado a la parte contraria por el plazo de cinco días perentorios e improrrogables (Art. 145 CPC), de acuerdo con el Principio de bilateralidad. 2. NOTIFICACION: La notificación del traslado del incidente se hará por cédula, dentro de tercero día de dictada la providencia que lo ordene (Véase Art. 183 CPC, numeral 3). 3. CONTESTACION: Al contestar el incidente se deberán guardar los requisitos exigidos pan la promoción del mismo y que son similares a los que se deben cumplir con motivo de la contestación de la demanda (Art. 235 CPC). Con la contestación se podrá denunciar la ausencia de un requisito de admisibilidad, v.g.: falta de personería, falta de acción, etc., que el juez no haya advertido, lo cual será decidido en oportunidad de resolverse el incidente, de acuerdo con el Art. 188 del CPC. 4. PRUEBA: Al contestar el traslado del incidente se deberá ofrecer toda la prueba de que se intente valer. Si fuere documental deberá acompañarse y si no la tuviere habrá de individualizarse en la forma prevenida en el Art. 219 del CPC. ART. 186.- PRUEBA. Vencido el plazo, haya o no contestación, el juez abrirá el incidente a prueba, por no más de diez días, silo estimare necesario. En caso contrario, resolverá sin más trámite. Antec.: CNC 186.- PM 195.- CPCC 90.- Dto. 5679, 28.- Conc.: CPC 145; 149; 180; 183; 185; 187; 189; 229; 251; 254; 256; 280.- Ley 154/69 de Quiebras 187, 2o. p. in fine; 188.1. FACULTAD DEL JUEZ. PROCEDENCIA: La norma transcripta acuerda al juez la facultad de abrir o no a prueba el incidente. La apertura a prueba procederá siempre que existan hechos controvertidos que a criterio del juez ameriten su probanza, háyase o no producido la contestación del incidente. Si no se han ofrecido pruebas o si el juez no estimare necesaria la apertura a prueba, éste resolverá el incidente sin más trámite; vale decir, sin ninguna posterior substanciaci6n. 2. PLAZO: El plazo de prueba no podrá exceder de diez días. Son aplicables los preceptos procesales referentes a la ampliación de los plazos de acuerdo con los Arts. 149 y 254 del CPC y el plazo extraordinario (Art. 256 CPC) con su correspondiente adecuación en este último supuesto. 3. PRUEBA: Son admisibles todos los medios de prueba y rigen para su diligenciamiento las reglas generales vigentes en la materia, por tanto, v.g.: serán irrecurribles las resoluciones del juez que ordenen diligenciamiento de prueba (Art. 251 CPC). 4. ABSOLUCION DE POSICIONES: Si antes de la contestación de la demanda se promoviese algún incidente, podrán ponerse posiciones sobre lo que sea objeto de aquél (Art. 280 CPC). ART. 187.- PRUEBA PERICIAL Y TESTIMONIAL. La prueba pericial, cuando procediere, se llevará a cabo por un solo perito designado de oficio, salvo que, por la importancia del asunto, el juez estimare conveniente nombrar más de uno. No se admitirán más de cuatro testigos por cada parte y las declaraciones no podrán recibirse fuera de la sede del juzgado, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Antec.: CNC 187.- PM 196.Conc.: CPC 180; 185; 186; 314 y sgtes.; 343 y sgtes.- Ley 154/ 69 de Quiebras 187, 3er. p. in fine.- 1. PERITO UNICO. PLAZO. REMISION: Cuando la prueba pericial resulta admisible, debe ser llevada a cabo por un solo pedido, nombrado de oficio por el juez. Salvo que por la naturaleza e importancia del asunto -lo que no debe necesariamente confundir-se con cuantía o monto- sea necesario, a criterio del juez, nombrar otros. Para el diligenciamiento de la prueba pericial se deberán guardar las reglas generales que para este tipo de prueba se hallan legisladas en los Arts. 343 y sgtes del CPC. Corresponderá al juez de acuerdo con la naturaleza del asunto y el Principio de celeridad fijar el plazo para que se expida el perito. 2. NUMERO DE TESTIGOS. DECLARACIONES. REMISION: Si se trata de prueba testimonial no podrá admitirse más de cuatro testigos por cada parte. Las declaraciones testificales deberán efectuarse en la sede del juzgado, cualquiera sea el domicilio de los testigos, en consecuencia no serán aplicables los Arts. 338 y 256, inc. b) del CPC, en su caso. Son aplicables todas las disposiciones referentes a esta prueba regladas en los Arts. 314 y sgtes del CPC. ART. 188.- CUESTIONES ACCESORIAS. Las cuestiones que surgieren en el curso de los incidentes se decidirán en la interlocutoria que los resuelva. Antec.: CNC 188.- PM 197.Conc.: CPC 180; 185 al 187; 189.1. FUNDAMENTO: La disposición tiene su fundamento en el Principio de celeridad que la ley requiere para la substanciación y decisión de las cuestiones incidentales. 2. RESOLUCION: El precepto establece que las cuestiones accesorias que surjan en el curso de los incidentes, no darán lugar a un incidente especial y se decidirán al resolverse el incidente (Véase el Art. 185 del CPC, numeral 3). ART 189.- RESOLUCIÓN. Contestado el traslado o vencido el plazo, sin que ninguna de las partes hubiere ofrecido prueba, y si no se la ordenare de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el juez, sin más trámite, dictará resoluci6n. Antec.: CNC 188.- PM 198.Conc.: CPC 145; 158; 162, inc. b); 180 al 182; 186; 188; 19Z l94. Ley 154/69 de Quiebras 188.1. RESOLUCION SIN MAS TRAMITE: La norma dispone que cualquiera haya sido el modo en que se haya producido la substanciación del incidente, v.g.: contestación o no; prueba ofrecida u ordenada de oficio; apertura a prueba o no; el juez, sin más trámite, dictará resolución. La expresión «sin más trámite» significa que seguidamente, sin correr vistas o traslados y sin substanciación alguna, debe decidirse el incidente. 2. CONTENIDO: La resolución deberá contener: 2.1 .Decisión fundada, expresa, positiva y precisa sobre la cuestión incidental (Art. 158 CPC). 2.2. Pronunciamiento sobre las cuestiones accesorias, mencionadas en el Art. 188 del CPC. 2.3. Imposición de las costas, aplicándose el Art. 194 del CPC, el cual remite la regla general del Art. 192 del CPC, en cuya virtud corresponden aunque no hayan sido solicitadas y su pago esta a cargo del vencido, salvo cuando se tratare de cuestiones dudosas de derecho; vale decir, cuando existió fundamento razonable para promover el incidente en razón de que las normas aplicables no estaban exenta de dudas y se trataba de una cuestión opinable. ARt 190.- TRAMITACIÓN CONJUNTA. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fueren conocidas por quien los promueve, deberán ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestimarán sin más trámites los promovidos con posterioridad. Antec.: CNC 190.- PM 199.- CPCC 345.Conc.: CPC 100, inc. c); 180; 181; 184 al 189; 191.1. PROMOCION CONJUNTA El precepto establece el deber de promover conjuntamente y en un mismo escrito todos los Incidentes que por su naturaleza pudieran paralizar el proceso, fundado en los Principios de eventualidad, economía, celeridad y lealtad procesales. 2. REQUISITOS: El Articulo sub examine establece las condiciones de necesario cumplimiento para que sea posible la promoción conjunta. Ellas son: 2.1. Que tengan la virtualidad de paralizar el proceso principal. 2.2. Que las causas de los mismos coexistan. 2.3. Que sean del conocimiento de quien los promueva. 2.4. Que puedan tramitarse conjuntamente. 3. RECHAZO DE OFICIO: SI no se observare lo dispuesto precedentemente el juez deberá rechazar de oficio los incidentes extemporáneamente deducidos. 4. DEDUCCION POR SEPARADO: Los incidentes que por su naturaleza no pudieren paralizar el proceso o se originaren en cuestiones que no coexisten y van surgiendo sucesivamente o que no son conocidos o no pueden substanciarse conjuntamente, pueden ser deducidos por separado. ARt 191.- PLAZO PARA LA PROMOCIÓN DEL INCIDENTE. Cuando no tuviere plazo expresamente establecido, el incidente deberá ser promovido dentro de los cinco días de conocida la causa en que se fundare. Antc.: CNC 191.- PM 200. Conc.: CPC 114, inc. b) in fine; 117; 145; 180 al 190; 313.1. REGLA GENERAL: Si la ley no establece un plazo específico para la promoción del incidente - como sería en los casos de los incidentes denominados autónomos o nominados a los que me referí al comentar el Art. 180 de este Código - el mismo, de acuerdo a la presente disposición, deberá ser promovido en el plazo de cinco días, de conocida la causa en que se fundare. El plazo establecido en el Artículo constituye la regla general y el momento desde el cual se lo computa constituirá una cuestión de hecho cuya apreciación, finalmente, corresponderá hacerla al juez o tribunal que entienda en la cuestión. 2. RECHAZO «IN LIMINE»: El plazo para su deducción es perentorio e improrrogable por lo que la promoción extemporánea del incidente producirá el rechazo «in limine» del mismo, de acuerdo con el Art. 184 del CPC. TITULO VII DE LAS COSTAS ART. 192.- PRINCIPIO GENERAL. La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. Antec.: CNC 192.- PM 2Q1, la. p.- CPCC 222, ler. p. Conc.: CPC 56, 2o. p.; 69, 2o. p; 158, inc. c); 159, inc. g); 160; 193 al 206; 260; 319, in fine; 355; 408; 450; 457; 474; 495; 502; 587; 612; 655; 700; 799 al 805.- COJ 15, inc. c).- CPP 261 al 272.- Ley 1376/88 de Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores 9; 31.- Ley 1879/02 de Arbitraje y Mediación 49 al 52.1. CONCEPTO: Se denomina costas a los gastos en los que las partes incurren como consecuencia de la substanciación de un proceso. Antiguamente se distinguían las costas, que eran todos los gastos propiamente dichos, y los costos referidos a los honorarios profesionales. Actualmente no se los distingue y el Código tampoco lo hace englobando ambos en un sólo concepto: costas (Art. 206 CPC). 2. REGLA GENERAL: La norma establece la regla general que rige la materia: las costas son a cargo del vencido, quien por el he-cito objetivo de la derrota debe pagar todos los gastos del juicio. El vencimiento constituye el principio y el fundamento de la imposición de las costas. 3. IMPOSICION DE OFICIO: La otra regla, acorde con la moderna doctrina procesal, es que se imponen de oficio por el juez o tribunal, aunque no haya mediado solicitud de parte. El pronunciamiento sobre las costas debe integrar la sentencia y así lo disponen los Arts. 158, inc. c); 159, inc. g) y 160 del CPC. La Ley de Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores dispone que en todos los procesos el juez de oficio regulará los honorarios al dictar resolución definitiva, procederá de igual forma en las cuestiones incidentales (Art. 9, Ley 1376/88). Según expresa CHIOVENDA, el vencedor no debe cargar con los gastos que han ocasionado el reconocimiento de su derecho, porque de ser así este quedaría disminuido. Dice: «La necesidad de servirse del proceso para obtener razón no debe volver-se contra quien tiene la razón». 4. CARACTER: Las costas, en principio, no son una sanción impuesta a la mala fe, temeridad o culpa del litigante que perdió el juicio, sino que tienen por objeto el resarcimiento de los gastos. Constituyen una institución procesal con individualidad propia y no son, por eso, un accesorio de lo resuelto en la sentencia. Responden a un interés distinto al del fondo del juicio. Adquieren el carácter de pena cuando el juez las impone en los casos de mala fe o abuso del derecho (Art. 56, 2o. p., CPC); cuando son a cargo del juez, con motivo de la declaración de nulidad de una resolución, salvo que la otra parte se hubiese opuesto a la declaración de nulidad (Art. 408 CPC); cuando se las imponen al perito removido del cargo (Art. 355 CPC); cuando existe pluspetitio (Art. 196 CPC); cuando el testigo no comparece a declarar (Art. 319 CPC); cuando se imponen al que obtuvo una medida cautelar antes del proceso y caducó el plazo para promover la demanda respectiva (Art. 700 CPC); cuando en la subasta el postor sea remiso (Art. 495 CPC). 5. QUIENES DEBEN PAGARLAS: Las costas, en general, son a cargo de las partes del juicio, precisamente se aplican a la parte vencida; es decir, a la que obtuvo un pronunciamiento judicial adverso con prescindencia de la calidad con que estuvo investida en el proceso. No están eximidos del pago de las costas el Estado, las Municipalidades, los incapaces, etc... Sin embargo, no se las aplica a los representantes legales, procuradores, apoderados, patrocinantes, funcionarios judiciales, salvo los casos de excepción previstos en la ley. 6. PROCESO ARBITRAL. Véase la Ley 1879/02 de Arbitraje y Mediación. ARt 193.- EXENCIÓN. El juez podrá eximir total o parcialmente de las costas al litigante vencido, siempre que encontrare razones para ello, expresándolas en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad. Se tendrá en cuenta, además, lo dispuesto por el artículo 56. Antec.: CNC. 193.- PM 201, ley. p.- CPCC 222, 2o. p. Conc.: CPC 56; 111; 194; 195; 198; 224, inc. c); 233; 404; 587, 1er. p. 1. FACULTAD DEL JUEZ. EXENCION TOTAL O PARCIAL: No obstante la consagración de la regla general de que las costas se imponen a la parte vencida la misma no es absoluta. Siendo así, la norma transcripta concede al juez la facultad de apreciar las causas de eximición y eximir de las costas al vencido, en todo o en parte, cuando exista mérito para ello. La disposición importa una atenuación a la regla que sólo tiene en consideración el hecho objetivo de la derrota para aplicar las costas. Acuerda al juez el arbitrio pan establecer la exención, el que debe ser ejercido restrictivamente y sobre la base de que existan circunstancias que manifiestamente tomen Injusta la imposición de costas. 2. RESOLUCION FUNDADA: La imposición de las costas es la regla, la exoneración es La excepción, por ello debe ser fundada. El juez deberá expresar en su pronunciamiento los motivos o razones que tuvo en cuenta para exonerar las costas, bajo pena de nulidad. 3. CAUSALES DE EXONERACION: La disposición no contiene una enumeración de las circunstancias que el juez debe tener en cuenta para exonerar las costas, salvo las disposiciones de los Arts. 195 y 198 del CPC, supuestos del vencimiento reciproco y allanamiento, a los que me referiré luego. La doctrina y la jurisprudencia, no obstante, consideran como causales de exoneración de las costas las siguientes: 3.1. Razón fundada para litigar: Constituye un concepto clásico, que debe tener como fundamento la circunstancia de que la parte actuó con razonable convicción acerca del derecho que le asista para pleitear; es decir, de buena fe. FERNANDEZ dice que hay razón para litigar, cuando «se debaten cuestiones dudosas, cuando el vencido ha esgrimido una argumentación jurídica más o menos valedera y sólida, o cuando se trate de la aplicación de leyes nuevas, cuya interpretación es todavía dudosa, no solamente para los magistrados, sino para los litigantes y para la gente del foro». 3.2. Ley nueva o modificada: Las costas en este caso deben imponerse, no obstante, si la solución es legalmente clara. 3.3. Controversias o cuestiones dudosas de derecho: Siempre que existan divergencias notables de doctrina y jurisprudencia. 3.4. Obligación jurídica de someter la cuestión a la decisión judicial, v.g.: la excepción de falta de acción deducida como previa para poder invocarla en la contestación de la demanda (Arts. 224, inc. c) y 233 del CPC). ART. 194.- INCIDENTES. En los incidentes regirá lo establecido en el artículo 192, pudiendo eximirse de las costas únicamente cuando se tratare de cuestiones dudosas de derecho. Antec.: CNC 194.- PM 202. Conc.: CPC 53, inc. b); 192; 193; 195; 198.1. PRINCIPIO GENERAL. REMISION: La disposición hace una expresa remisión al Art. 192 del CPC, que establece la regla general en materia de imposición de costas, con la salvedad de que las mismas pueden ser eximidas por el juez cuando se trate únicamente de una cuestión dudosa de derecho. 2. EXENCION. CRITERIO JUDICIAL: La ley con el propósito de evitar la proliferaci6n de incidentes, sobretodo aquel promovido de mala fe y con abuso del derecho, estatuye un régimen de mayor severidad y de carácter restrictivo. Siendo así, «únicamente» exime la aplicación de las costas en los incidentes cuando La cuestión de derecho sea dudosa, lo que constituye un concepto elástico que deberá quedar sometido al prudente arbitrio judicial. 3. ALLANAMIENTO Para que se produzca un incidente debe haber habido oposición. Siendo así, no pueden imponerse las costas al litigante que se allana a la pretensión del contrario, siempre que no haya dado motivo a la substanciación del incidente. 4. EJECUCION: Las costas impuestas en los incidentes, que comprenden los honorarios, pueden ser exigidos sin esperar la decisión final de la causa. ART. 195.- VENCIMIENTO PARCIAL Y MUTUO. Si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se compensarán, o se distribuirán por el juez, en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos. Antec.: CNC 195.- PM 203.Conc: CPC 192 al 194; 196; 612.1. COSTAS POR SU ORDEN: Cuando en el juicio principal o en el incidente no hubiere vencedor ni vencido, las costas se deberán imponer por su orden. Esto significa que cada parte asume el pago de los gastos y honorarios en que incurrió con motivo del pleito o incidente, salvo las comunes que deben ser soportadas por mitades. Siendo así, existe compensación cuando se imponen las costas en el orden causado, consecuencia de la recíproca victoria o derrota de las partes. En el juicio de separación de cuerpos por mutuo consentimiento las costas se imponen en el orden causado, salvo convención en contrario (Art. 612 CPC). 2. COSTAS PROPORCIONALES: Si el actor, o reconviniente, no triunfa totalmente en sus pretensiones o sólo prospera una de las defensas opuestas por el demandado, o reconvenido, las costas deberán distribuirse en proporción al éxito obtenido por cada parte. ART. 196.- PLUSPETICIÓN INEXCUSABLE. El litigante que incurriere en pluspetición inexcusable será condenado en costas. Si ambas partes incurrieren en pluspetición, regirá lo dispuesto en el artículo anterior. No se entenderá que hay pluspetición, cuando el valor de la condena dependiere legalmente del arbitrio judicial o de rendicl6n de cuentas, o cuando las pretensiones no fueren reducidas en la sentencia en forma considerable. Antec.: CNC 1%.- PM 204.Conc.: CPC 56, 2o. p.; 192 al 195; 202; 206.- Ley 1376/88 de Arancel de Honorarios y Procuradores, 31.1. "PLUSPETITIO": Consiste en el exceso en la petición y cuando ella fuere inexcusable, determina la imposici6n de las costas a quien incurri6 en dicho supuesto. Debe tenerse en cuenta que la simple falta de coincidencia entre lo reclamado y lo otorgado en la sentencia, la mera desproporción, no configura «pluspetitio» a los efectos de la aplicación de las costas, v.g.: cuando el actor a los efectos de la promoción de una demanda de indemnizaci6n de daños y perjuicios hace una estimación aproximada de los mismos la cual al final pudo haber resultado exagerada. 2. INEXCUSABILIDAD: La «inexcusabilidad» de la pluspetición queda configurada cuando existen elementos de juicio para acreditar la mala le del pluspeticionante o que descarten la razonable probabilidad de haber incurrido en error. 3. CASOS EN QUE NO EXISTE PLUSPETICION: El tercer párrafo de la norma, se refiere a los supuestos en que no habrá pluspetición. Ellos son: 3.1. Cuando el valor de la condena dependiera legalmente del arbitrio judicial, v.g.: monto de la indemnización de los daños y perjuicios, o de la rendición de cuentas (Art. 673 CPC). 3.2. Cuando las pretensiones no fueren reducidas en la sentencia en forma considerable, lo cual queda librado al prudente arbitrio judicial. 4. ABOGADOS, PATROCINANTES Y APODERADOS: Los efectos de la «pluspetitio» alcanzan al abogado, patrocinante o apoderado, de la parte que hubiera incurrido en pluspetitio manifiesta, declarada en la sentencia, quien perderá el derecho de obtener la regulación de sus honorarios profesionales de acuerdo con el Art. 31 de la Ley 1376/88. ART. 197.- COSTAS EN EL DESISTIMIENTO. Cuando el desistimiento fuere de la acción, las costas del proceso correrán a cargo del actor. Cuando lo fuere de la instancia, el que desistiere correrá con las ocasionadas en la misma. Antec.: CNC 197.- PM 205.Conc.: CPC 165 al 167; 206; 541; 544; 575.1. DISTINCION: La norma distingue las hipótesis de que el desistimiento fuera de la acción o de la instancia, para sobre dicha base y con indiscutible lógica establecer quién carga con las costas. 1.1. Desistimiento de la acción: Se encuentra regulado específicamente en el Art. 166 del CPC, siendo las costas en este supuesto a cargo del actor. 1.2. Desistimiento de la instancia: Se ocupa el Art. 167 del CPC, siendo a cargo de quien desistiere las ocasionadas en la misma. 2. REMISION: El comentario al presente Artículo debe completarse necesariamente con lo que tengo expuesto con motivo de análisis de los Art. 165 al 168 del Código, a los que me remito. ART. 198.- COSTAS EN EL ALLANAMIENTO. No se impondrán costas al vencido: a) cuando hubiere reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones del adversario, allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar la reclamación; y b) cuando se allanare dentro de quinto día de tener conocimiento de los títulos e instrumentos tardíamente presentados. Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser incondicionado, oportuno, total y efectivo. Antec. : CNC 198.- PM 207.Conc. : CPC 169; 193; 202; 206.1. EXENCION: En el allanamiento la parte reconoce y se somete a las pretensiones del adversario, expresando su propósito de no litigar. Ello por consiguiente constituye el fundamento de la eximición de las costas. 2. OPORTUNIDAD: La primera condición que debe cumplirse para la exención de las costas es que el allanamiento haya sido oportuno. Pero, aun cuando el allanamiento haya sido oportuno la exoneración no procederá en el caso de que el demandado ya se hallare en mora al momento de iniciar la demanda o que por su culpa hubiera sido necesaria la promoción de la misma o la articulación de la defensa, en su caso. Además de oportuno el allanamiento debe ser incondicionado, total y efectivo, dispone el 2o. párrafo del Artículo sub examine, de tal suerte que produzca efectivamente la terminación del proceso. ART 199.- COSTAS ENLA TRANSACCIÓN Y CONCILIACIÓN. Si el juicio terminare por transacción o conciliación, las costas serán impuestas en el orden causado, salvo lo que convinieren las partes. Antcc.: CNC 199.- PM 209.Conc.: CPC 170; 171; 195.1. IMPOSICION: En los supuestos de conciliación y transacción las costas se imponen en el orden causado, salvo, claro esta, la facultad que tienen las partes de acordar expresamente la forma en que las mismas serán soportadas. 2. ORDEN CAUSADO: En el orden causado significa que cada parte debe afrontar el pago de las costas que haya producido su actuación procesal, y las comunes se dividen en partes iguales., 3. REMISION: Véanse los comentarios a los Arts. 170; 171 y 195 del CPC, a los que me remito. ARt 200.- COSTAS EN LA CADUCIDAD DE INSTANCIA. Si la caducidad se hubiere operado en primera instancia, las costas serán a cargo del actor; si se hubiere producido en segunda o tercera instancia, serán a cargo del recurrente. Antec.: CNC 200.- PM 210.Conc.: CPC 172; 206.1. DISTINCION: La norma hace un necesario distingo entre la caducidad operada en primera instancia y la operada en segunda o tercera instancias para, de acuerdo con ello, establecer que las costas serán a cargo del actor en el primer supuesto y a cargo del recurrente en el segundo, lo cual es del todo razonable. 2. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL REMISION: Véase comentario al Art. 172 numeral 8. 3. REMISION: Véanse los comentarios vertidos con motivo del tratamiento del Art. 178 del CPC, al que me remito. ART. 201.- LITISCONSORCIO. En los casos de litisconsorcio las costas se distribuirán entre los litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidada. Cuando el interés que cada uno de ellos representare en el juicio ofreciere considerables diferencias, debed el juez distribuir las costas en proporción a ese interés. Antec.: CNC 201.- PM 210.Conc.: CPC 101; 192; 193; 195; 203, 2o. p.; 206.1. IMPOSICION: El importe de las costas debe dividirse en partes iguales por el número de litisconsortes, siendo cada uno responsable del pago de su parte. Esta regla, sin embargo, tiene dos excepciones: 1.1. No se aplica cuando La responsabilidad solidaria de los Litisconsortes deriva de la naturaleza de la obligación controvertida en el juicio, v.g.: obligados solidarios de una obligación cambiarla (letra de cambio, cheque o pagaré a la orden). 1.2. Tampoco corresponde su aplicaci6n si el interés que cada uno de los litisconsortes representa en el juicio fuere considerablemente diferente, debiendo, en consecuencia, el juez distribuir las costas en proporción a dicho interés. 2. LITISCONSORCIO FACULTATIVO: Si el litisconsorcio es facultativo (Art. 101, 1er. p. CPC) el contenido de la sentencia puede ser diferente para cada uno de los litisconsortes. Siendo así, las costas se aplicarán a los vencidos de acuerdo con el principio general, salvo las causas de exoneración. 3. LITISCONSORCIO NECESARIO: En el supuesto de litisconsorcio necesario (Art. 101,2° p. CPC) la sentencia deberá tener el mismo contenido y alcance para todos, en cuyo caso se procederá en principio de acuerdo a la regla general, salvo, que existan causales de eximición. ART. 202.- COSTAS AL VENCEDOR. Cuando de los antecedentes del proceso resultare que el demandado no ha dado motivo a la interposición de la demanda y se allanare dentro del pino para contestarla, el actor será condenado en costas. El vencedor será asimismo condenado en costas en los casos previstos en los artículos 52 y 53. Antec.: CNC 202.- PM 211.Conc.: CPC 52; 53; 56, 2o. p.; 196; 198; 206.- CC 372.1. ABUSO DEL DERECHO: La condena en costas al vencedor configura una sanción al ejercicio abusivo del derecho de acción por parte del actor, el cual se halla consagrado específicamente en el Art. 53, inc. d) del CPC que dispone «Ejerce abusivamente sus derechos, la parte que en el mismo proceso: ... d) formule pretensiones o alegue defensas que, juzgadas, resulten manifiestamente desprovistas de fundamento o innecesarias pan la deciaraci6n o defensa del derecho», en concordancia con el Art. 56, 2º p. del CPC que preceptúa «Aunque la parte culpable de mala fe o ejercido abusivo de los derechos resulte vencedora en lo principal, serán a su cargo las costas del proceso. Los jueces y tribunales, al regular los honorarios de los letrados de la parte contraria, los aumentarán hasta el cincuenta por ciento, según la gravedad de los hechos. La parte perjudicada podrá, además, responsabilizar a la otra por los daños y perjuicios, conforme con lo dispuesto por el Código Civil». Todo lo cual, a su vez, de acuerdo con lo que dispone el Art. 372 del C. Civil. 2. COSTAS AL ACTOR: El Articulo preceptúa que las costas del juicio serán a cargo del vencedor cuando, a pesar de que la demanda haya sido estimada, la promoci6n de la misma no habría sido necesaria para el reconocimiento del derecho del actor, por haber podido éste lograr igual resultado, sin necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional, v.g.: pago por consignación cuando el demandado se allana y niega que se hubiese opuesto al pago y el actor no prueba dicha circunstancia. El reconocimiento oportuno, dentro del plazo para contestar la demanda, además de los requisitos de ser incondicionado, total y efectivo, son los demás extremos con que debe contar el allanamiento para que se produzca la inversión de la regla general y las costas se puedan imponer al actor. ARt 203.- COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA. Pan la aplicación de las costas en segunda instancia se observarán las siguientes reglas: a) si la sentencia fuere confirmatoria de la de primera instancia en todas sus partes, las costas del recurso serán a cargo del apelante; b) si la apelación prosperare totalmente, el vencido será condenado a pagar todas las costas del juicio; c) si el recurso prosperare parcialmente, las costas se abonarán en forma proporcional; 4) si ambos litigantes hubiesen recurrido y ninguno de los recursos prosperare, las costas se abonarán en forma proporcional y e) si se declarase desierto el recurso y hubiere lugar a la imposición de costas, éstas serán a cargo del apelante. Sin embargo, el tribunal podrá eximir las costas al vencido en la forma prevista en la segunda parte del artículo 201. Antec: CNC 203.- PM 212.Conc.: CPC 192; 193; 195; 201, 2° p.; 205; 206.1. REGLA GENERAL: La circunstancia de que el recurso haya prosperado o no determinará la calidad de vencedor o vencido de la parte en segunda o tercera instancia. 2. RECURSO DESESTIMADO (inc. a)): Cuando el recurso es desestimado en todas sus partes la sentencia de primera instancia pasa en autoridad de cosa juzgada, debiendo el vencido pagar todas las costas del juicio, en razón de que la sentencia del superior ha reconocido la justicia del fallo. 3. RECURSO QUE PROSPERA TOTALMENTE (inc. b)): Cuando el recurso prospera totalmente, el vencido en segunda instancia debe cargar con todas las costas del juicio, tanto las de primera como las de segunda instancia, ya que técnicamente no existen dos resoluciones, porque la sentencia de primera instancia se considera como no pronunciada. 4. RECURSO QUE PROSPERA PARCIALMENTE (inc. c)): Si el recurso prospera parcialmente se aplican las reglas del vencimiento mutuo y según el caso las costas se compensarán aplicándose en el orden causado o se distribuirán en proporción al éxito obtenido por cada parte. 5. VENCIMIENTO MUTUO (inc. d)): Si ambos litigantes han recurrido y ninguno de los recursos prospera existe vencimiento mutuo en segunda instancia y las costas de dicha instancia se abonan en el orden causado. 6. RECURSO DECLARADO DESIERTO (inc. e)): Cuando se declara desierto el recurso y hubiere lugar a la imposición de costas, las mismas se imponen al recurrente, - «apelante» - dice el inciso. 7. EXIMICION. REMISION: El Tribunal, de acuerdo con el 2° p del precepto, podrá eximir las costas al vencido, en la forma prevista en la 2a. p del Art. 201 del CPC, a cuyo comentario, precisamente al numeral 1 me remito. Véase, a su vez, el comentario al Art. 193 del CPC numerales 1 al 3. ART 204.- APELACIÓN DE LAS COSTAS: Cuando la apelación de la sentencia lo fuere solamente respecto de las costas, el recurso será concedido en relaci6n y sin efecto suspensivo en cuanto al principal. Antec.: CNC 204.- PM 212, 2o. p. Conc.: CPC 395; 398; 400; 401; 432 al 434.- Ley 1376/88 de Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores 10.- 1. FORMA Y EFECTO DE LA CONCESION DEL RECURSO: De acuerdo con la norma cuando se recurre de la sentencia sólo en la parte que se refiere a las costas, el recurso deberá ser concedido en relación y sin efecto suspensivo en cuanto al principal, lo que equivale a decir que se cumplirá la pertinente parte de la resolución, debiendo seguirse las pautas establecidas en el Art. 400 del CPC. La disposición es enteramente concordante con la norma del Art. 401 del CPC, que dispone «Apelación de condenaciones accesorias. Cuando la sentencia definitiva recaída en proceso de conocimiento ordinario fuere apelada únicamente en lo relativo a condenaciones accesorias, el recurso se concederá en relaci6n y con efecto suspensivo». 2. SUBSTANCIACION: Se aplican las reglas de los Arts. 432 al 434 del CPC, que establecen el trámite para la substanciación del recurso otorgado en relación. ARt 205.- COSTAS EN TERCERA INSTANCIA. Conforme a los principios enunciados precedentemente, la Corte Suprema de Justicia aplicará las costas de la instancia o del pleito, según sea el caso. Antec.: CNC 205.- PM 213.Conc.: CPC 192 al 204; 206; 435; 560.1. REMISION: La redacción del Artículo transcripto conduce necesariamente a tener que remitirme a lo expuesto con motivo de los comentarios realizados a los Artículos pertinentes del presente Título VII. ARt 206.- ALCAÑCE DE LA CONDENA EN COSTAS. La condena en costas comprenderá todos los gastos ocasionados por la sustanciación del proceso. Antec.: CNC 206.- PM 214, lcr. p.. Conc.: CPC 192 al 203; 205.- Ley 1376/88 de Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores 11.1. OBLIGACION DE PAGAR LAS COSTAS. ALCANCE: La condena en costa origina una relación de crédito por la cual la parte vencedora resulta acreedora de la parte vencida por todos los gastos ocasionados para la substanciación del proceso, incluso los honorarios de su abogado y procurador. Lo dicho es sin perjuicio de la obligación de la parte hacia sus propios abogados y procuradores por el importe de sus honorarios, de acuerdo con el Art. 11 de la Ley 1376/88, que sobre el particular dispone: «Los honorarios regulados dan acción al profesional para exigir el pago, a su opción, a la parte condenada en costas o a su mandante. Este último podrá repetir de aquella lo que hubiese pagado, subrogándose en los derechos del profesional». La obligación de pagar los gastos del juicio - o del incidente que pesa sobre el vencido deberá, no obstante, circunscribirse a aquellos en que necesariamente debió incurrir para obtener una decisión favorable a su pretensión u oposición. GOLDSCHMIDT dice que las costas son debidas «en cuanto hayan sido producidas por actos necesarios en una gestión procesal normal» y, añado, que sean consecuencia directa de la substanciación del proceso. 2. CONTENIDO DE LAS COSTAS: Las costas judiciales comprenden los gastos que necesariamente ha debido efectuar el litigante para hacer triunfar su derecho: 2.1. Poder especial, no el general. 2.2. Tasas judiciales. 2.3. Papel sellado, pero no el estampillado de los documentos, v.g.: pagarés. 2.4. Fotocopias. 2.5. Publicación de edictos. 2.6. Diligenciamiento de exhortos y oficios. 2.7 Gastos del embargo u otras medidas cautelares. 2.8. Publicación de avisos de remate, comisión del rematador y viático de secretaría. 2.9. Honorarios de abogados, procuradores, peritos, depositarios, interventores, oficiales de justicia, traductores, intérpretes, etc. 2.10. En general, todos los que guarden relación con el juicio y de los que no se pudo prescindir sin poner en peligro el éxito del pleito (CHIOVENDA). LIBRO II DEL PROCESO DE CONOCIMIENTO ORDINARIO TITULO I DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CAUSA CAPITULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES ART. 207.- REGLA GENERAL. Las contiendas judiciales que no tengan establecido un procedimiento especial, se tramitarán conforme a las normas del proceso de conocimiento ordinario. Antec.: CNC 207;- PM 215.- CPCC 67.Conc.: CPC 1; 80; 208; 238, inc. c); 409; 440; 471; 501; 518, 3er. p.; 524; 745, in fine; 836.- Ley 1680/01 Código de la Niñez y la Adolescencia 170.- Ley 1376/88 de Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores 27, inc. b); 32.Ley 1879/02 de Arbitraje y Mediación. 1. CLASES DE PROCESOS: Los procesos pueden clasificar-se teniendo en cuenta diferentes criterios. Esto como consecuencia de que la relación procesal puede desarrollarse de distintas formas según la naturaleza del derecho que se pretende, lo que da lugar a procesos de distinta configuración, dice ALSINA. 1.1. De acuerdo con su estructura: Los procesos se dividen en: 1.1.1. Procesos de conocimiento ordinario: Véase comentario al numeral 2 de este Artículo. 1.12. Procesos especiales: Son los legislados para determinados asuntos que por la simplicidad de las cuestiones o por la urgencia que requiere su solución, tienen un trámite breve y sencillo, v.g.: rendición de cuentas, mensura, deslinde, división de cosas comunes, etc… 1.1.3. Procesos sumarios: El conocimiento del juez se limita a la constatación de los requisitos exigidos por la ley para la procedencia de la acción, sin entrar al examen de la relación de derecho substancial en que se fundan. Es un conocimiento puramente procesal, v.g.: juicio ejecutivo, ejecución de sentencias, etc… El proceso o juicio sumario es un tipo dentro de los procesos especiales. 12. De acuerdo con la finalidad de la pretensión: Los procesos pueden ser: 12.1. Procesos de conocimiento: En los cuales el juez se informa plenamente de la relación jurídica. Pueden ser: de conocimiento ordinario o de conocimiento sumario. 1.2.2. Procesos de ejecución: El conocimiento del juez se limita a constatar el incumplimiento de la obligación. Como expresa CARNELUTTI, la clasificación del proceso se funda en la diferencia entre declaración y actuación de las relaciones jurídicas. Hay casos en que basta que una relación sea declarada para que se logren los fines del derecho, y otros en los cuales es necesario, en cambio, que se actúe, esto es que se ajuste a la situaci6n jurídica la situación material. En el primer caso, el tiende a que el juez declare lo que debe ser, en tanto que en el segundo, el proceso tiende a que el juez ordene que se haga lo que se debe hacer. 1.2.3. Procesos cautelares: Estos procesos son complementarios de los demás procesos. Tienen por objeto asegurar el resultado práctico de la sentencia, de tal suerte que por el tiempo transcurrido entre la iniciación del proceso y su resolución no quede frustrado el derecho del actor. 1.3. En relación al contenido: Los procesos se distinguen en: 1.3.1. Procesos universales: Son aquellos en los que a un mismo tiempo se tratan diferentes acciones pertenecientes a diversas personas, a fin de obtener la liquidación y distribución de un pa- trimonio, v.g.: juicio sucesorio, juicio de quiebra, disolución de la comunidad conyugal. 1.3.2. Procesos singulares: En estos procesos se debate la pretensión de una persona relativa a un objeto determinado, contra otra persona. La acumulación de acciones, por la existencia de varios actores o demandados (acumulación subjetiva) o de varias pretensiones (acumulación objetiva) no hace que el proceso deje de ser singular porque se lo considera como una unidad jurídica. 1.4. En atención al medio de expresión: En relación a la forma predominantemente utilizada, los procesos se dividen en: 1.4.1. Escritos: Con predominio de la escritura sobre la oralidad, v.g.: Procesos del fuero civil y comercial. 1.4.2. Orales: Donde prima la oralidad sobre la escritura, v.g.: Procesos del fuero laboral (Art. 256 CN). Nuestro Código Procesal Civil teniendo en cuenta la forma en que se estructuran los procesos los divide en: Proceso de Conocimiento Ordinario (Libro II), Proceso de Ejecución (Libro III), Juicios y Procedimientos Especiales (Libro IV) y Proceso Arbitral (Libro V), este último derogado por la Ley 1879/02 de Arbitraje y Mediación. 2. PROCESO DE CONOCIMIENTO ORDINARIO: El Proceso de conocimiento ordinario es el proceso tipo de carácter general. Es el que ofrece mayores garantías para el ejercicio de los derechos en raz6n de que en él los plazos son más extensos, se permite un mayor debate, la prueba es amplia y es libre la impugnación de las resoluciones. La norma procesal civil transcripta establece un proceso tipo, el Proceso de conocimiento ordinario, a fin de evitar la multiplicidad de procesos especiales, por cuyo trámite debe sustanciarse cualquier cuesti6n que en el Código Procesal Civil no tenga previsto un procedimiento especial. 2.1. Estructura: El Proceso de conocimiento ordinario, siguiendo a GUASP, se estructura del siguiente modo: 2.1.1. La etapa introductoria o expositiva: que comienza con la promoción de la demanda. 2.11. La etapa probatoria: que es normal pero no esencial ya que sólo procede cuando se aleguen hechos conducentes y controvertidos. 2.1.3. La etapa decisoria: que comienza con la providencia de autos y concluye con la sentencia definitiva. ART. 208.- APLICACIÓN SUBSIDIARIA. Las disposiciones de este Libro son aplicables subsidiariamente a los procesos especiales. Antec.: CNC 208.- PM 216.Conc.: CPC 207; 439; 538; 556; 565; 589; 597; 603; 613; 621; 635; MO; 642; 646; 653; 656; 669; 673, l er. p. in fine; 683; 686; 731; 836.-Ley 1462/35 que establece el Procedimiento para lo contencioso-, administrativo 5.1. REGLA GENERAL: Las disposiciones del presente Libro II del Código Procesal Civil, referido al Proceso de Conocimiento Ordinario, por ser el proceso tipo, de carácter general y el más detallado en su regulación legal, se aplica en forma subsidiaria a todos los procesos especiales, en cuanto no se oponga a las particulares disposiciones que rigen a éstos. Consecuentemente, el proceso ordinario es el proceso común a cuyas previsiones y reglas deben someterse todas las controversias que no tengan señalado un procedimiento expresamente determinado en la ley. 2. APLICACION SUPLETORIA DEL CODIGO PROCESAL CIVIL: Por similares razones el Art. 836 del CPC también preceptúa que los principios y normas del presente Código - en el que el Proceso de conocimiento ordinario se halla más ampliamente regulado - serán aplicados supletoriamente en los procesos substanciados en otros fueros. CAPITULO II DE LAS DILIGENCIAS PREPARATORIAS ART. 209.- QUIÉNES PUEDEN PEDIRLAS Y QUÉ DILIGENCIAS PUEDEN PEDIRSE. Los que pretendan demandar podrán pedir, antes de la demanda: a) que la persona contra quien haya de dirigirse la demanda, preste declaración jurada sobre hechos relativos a su personalidad, o acerca del carácter en cuya virtud posee la cosa objeto de la acción y cuyo conocimiento sea necesario pan el ejercido de la misma; b) que se exhiba la cosa mueble o se reconozca judicialmente el inmueble, que hayan de ser objeto del pleito; c) que se exhiba algún testamento, título, libros y papeles de comercio u otro documento original que sea necesario para entablar la demanda en los casos en que esa exhibición corresponda de acuerdo con las leyes; d) que el tutor, curador o administrador de bienes ajenos, presente las cuentas de su administración; e) que se haga nombramiento de tutor o curador, para el juicio de que se trate y f) que se cite pan el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas. El juez accederá sin sustanciación alguna a las diligencias solicitadas, salvo que las considere notoriamente improcedentes. Antec.: CNC 209.- PM 217.- CPCC 68; 70.Conc.: CN 33.- CPC 56; 210 al 214; 224, incs. b) y c); 270, 2o. p.; 623, 673, 683, 749.- CC 41, 282, 2o. p., 1938.- Ley No. 1034/83 del Comerciante 95 al 104.1. CONCEPTO: Las diligencias preparatorias son aquellas medidas previas al proceso que tienen por objeto asegurar la precisión de las pretensiones del actor, mediante el conocimiento de hechos o informaciones indispensables para que el proceso pueda quedar desde el inicio constituido regularmente. Mediante las mismas se trata de obtener el conocimiento de elementos de juicio que puedan hacer posible una adecuada fundamentación, necesaria para que el proceso esté bien constituido; como también, el mejor ejercicio de la pretensión u oposición. Las diligencias preparatorias pretenden la obtención de datos imprescindibles que sin la intervención judicial serían imposibles de lograr, a fin de que el futuro proceso este regularmente constituido, para su normal substanciación. 1.1. El pedido de diligencias preparatorias puede ser hecho por el actor -como dice la norma y, también, por quien razonablemente crea que será demandado en razón de la vigencia de los Principios de igualdad y de razonabilidad. En suma, por todo aquel que ha de ser parte en un juicio aún no iniciado. 2. JUICIOS EN QUE PROCEDE: Son admisibles, en general, en los procesos de conocimiento ordinario y sumario. La preparación de la acción ejecutiva realizada en el juicio ejecutivo tiene otro carácter porque su objeto es completar el título ejecutivo. 3. OPORTUNIDAD: Las diligencias preparatorias son previas a la demanda, suponen un proceso aún no iniciado. No configuran un acto introductorio de la instancia principal. Siendo así, no corresponde la reconvención, el domicilio real debe ser el que se tenga en el momento de la notificación del traslado de la demanda, etc... 4. ENUMERACION: La norma realiza una amplia enumeración de los distintos supuestos de diligencias preparatorias, que no debe considerarse taxativa. 4.1. Declaración jurada (inc. a)): La declaración jurada puede versar sobre: 4.1.1. Hechos relativos a la personalidad del futuro demandado: En este caso el futuro actor debe solicitar al juzgado que disponga que el futuro demandado preste declaraci6n jurada sobre hechos relativos a su personalidad. Por personalidad debe entenderse la referida a la capacidad, a la legitimación procesal como a la representación, v.g.: la edad de una persona, el nombre de su representante legal, la identidad del propietario de un inmueble, la del heredero de una determinada persona, etc… Personalidad procesal dice GUASP, es la aptitud jurídica para ser titular de los derechos y de las obligaciones de carácter procesal que a las partes se refieren. 4.1.2. Carácter La segunda parte del inciso sub examine, se refiere al carácter en cuya virtud el futuro demandado posee la cosa objeto de la acción y cuyo conocimiento es necesario para la promoción de la demanda, v.g.: carácter de propietario de la cosa o de inquilino del inmueble, etc… Las diligencias preparatorias tienen aquí como principal objetivo evitar las excepciones de falta de personería o de falta de acción (Arts. 224, incs. b) y c) CPC). 4.1.3. Forma: 4.1.3.1. Escrita: La declaración jurada puede llevare a cabo en forma escrita, en cuyo caso el juez fijará un plazo dentro del cual la persona requerida deberá responder el cuestionario que al efecto deberá ser presentado por el peticionante al juzgado. 4.1.32. Oral: También podrá hacerlo en una audiencia que el juez fijará al efecto. 4.1.4. La declaración jurada no constituye «strictu sensu» una absolución de posiciones, dado que el declarante no reviste la calidad de parte, pero sus resultados son similares en virtud de las consecuencias que trae aparejado el silencio dentro de nuestro régimen legal, de acuerdo con el Art. 282, 2o. p., del C. Civil, que dice: «El silencio será juzgado como asentimiento a un acto o a una pregunta, cuando exista deber legal de explicarse, o bien a causa de la relación entre el silencio actual y la conducta anterior del agente. La manifestación de voluntad sólo se presume en casos previstos expresamente por la ley». Ahora bien, si los hechos tácitamente admitidos son desvirtuados posteriormente mediante la prueba en contrario que se produzca en el juicio, el que calló habría incurrido en inconducta procesal, que como tal se halla prevista y sancionada en la ley (Arts. 52, inc. a) y 56 CPC). 4.2. Exhibición de muebles y reconocimiento de inmuebles (inc. b)): 4.2.1. Exhibición de muebles: La «actio ad exhibendum» tiene por objeto que el peticionante se pueda cerciorar de que la cosa se encuentra efectivamente en poder de una persona y verificar, consecuentemente, su identidad. El juez de acuerdo con la naturaleza de la cosa mueble objeto de la diligencia puede disponer que la exhibición se realice en sede judicial o en el lugar donde se encuentre. El Art. 1.938 del C. Civil, establece al respecto: «El poseedor de cosas muebles debe exhibirlas ante el juez en la forma establecida por la legislación procesal, cuando la exhibición fuere pedida por quien invoque un derecho sobre la cosa. Los gastos serán a cargo del que la pidiere». 4.2.2. Reconocimiento de inmuebles: También procede el reconocimiento judicial del inmueble que haya de ser objeto del pleito, v.g.: para saber si existen ocupantes precarios o subinquilinos, a fin de que se les notifique oportunamente de la demanda pata que la sentencia que se dicte tenga efectos contra ellos (Art. 623 CPC). 4.2.3. Acta: Corresponde labrar un acta de la diligencia que se efectúe sea de exhibición de cosa mueble o reconocimiento judicial, en la que consten las circunstancias observadas por el juez. 4.3. Exhibición de documentos (inc. c)): La exhibición de documentos originales, testamentos, títulos, libros y papeles de comercio participa de la naturaleza de la «actio ad exhibendum». Sólo procederá en los casos que pueda corresponde de acuerdo a las leyes, v.g.: documentos comunes, documentos de una sociedad de la que el peticionante es socio, etc. 4.3.1. Libros de comercio: Con relación a la exhibición de los libros de comercio véase lo dispuesto en los Arts. 95 al 104 de Ley del Comerciante No. 1534/83. 4.3.2. Documentos privados: No corresponde la exhibición de papeles y documentos privados que pueda ser violatoria del derecho a la intimidad de las personas de acuerdo con el Art. 33 de la Constitución que establece: «Del derecho a la intimidad. La intimidad personal y familiar, así como el respecto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta de la autoridad pública. Se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas». 4.4. Cuentas de administración (inc. d)): Los administradores de bienes ajenos, los tutores y curadores deben llevar las cuentas de la administración de los bienes y negocios que se encuentren a su cargo. Cuando no le sea posible al interesado acceder por medios extrajudiciales a dichas cuentas el juez lo ordenará cuando ello sea imprescindible, lo cual queda librado al prudente criterio judicial. 4.5. Tutor o curador especial (inc. e)). Se refiere al nombramiento para la persona incapaz de un tutor o curador «ad litem», con quien habrá de entenderse el proceso de que se trate. El juez debe designar la persona que ejercerá la función de curador especial. Procede el nombramiento de un tutor o curador «ad litem», en los casos en que los menores o incapaces deban demandar o ser demandados a o por sus padres, tutores o curadores (Art. 41 CC); o que se niegue el consentimiento al menor adulto para entablar un juicio contra un tercero. 4.6. Rendición de cuentas (inc. f)): El objeto de La diligencia consiste en obtener la simplificación del futuro proceso, en razón de que si el citado reconoce su obligación de rendir cuentas, el interesado podrá obtener la rendición de cuentas reglada en los Arts. 673 y sgtes y 683 y sgtes del CPC. 5. ADMISIBILIDAD: El juez admitirá o rechazará el pedido cuando Lo considere notoriamente improcedente sin substanciación, siendo en este último caso recurrible (Art. 213 CPC). ART 210.- JUEZ ANTE EL CUAL DEBE INTERPONERSE EL PEDIDO. El pedido de diligencias preparatorias deberá interponerse ante el juez que sería competente para conocer de la demanda. Antec.: CNC 210.- PM 218.Conc.: CPC 2; 209; 211 al 214; 271. 1. JUEZ COMPETENTE: De acuerdo al Principio de conexidad, las diligencias preparatorias deben solicitarse al juez que hubiera sido el competente para conocer la demanda principal, aunque, como resultado de las mismas la demanda deba promoverse finalmente ante un otro juez que sea el competente al momento de la iniciación del juicio. 2. EFECTO: Las medidas preparatorias no fijan la competencia. La competencia del juez que tuvo a su cargo las diligencias preparatorias cesa al concluir las mismas. ART. 211.- REQUISITOS. Las diligencias preparatorias se pedirán expresando claramente el motivo por el cual se solicitan y las acciones que se van a deducir, designando a la persona que haya de ser demandada, con indicación de su domicilio, para proceder a su citación. Antec.: CNC 211.- PM 218. Conc.: CPC 133, inc. II); 209; 210; 213 al 215; 272.1. FORMA.: Las diligencias preparatorias deberán ser solicitadas por escrito, guardando los requisitos exigidos por la ley para el escrito de demanda (Art. 215 CPC). 2. CONTENIDO: Corresponde al solicitante expresar el motivo por el cual se las solicitan y enunciar las pretensiones (acciones) que se van a deducir. Del mismo modo, se deberá indicar con precisión la persona contra la que se dirige y su domicilio real a los efectos de la notificaci6n, que deberá ser por cédula (Art. 133, inc. II) CPC). 3. ADMISIBILIDAD: Las diligencias preparatorias -dice GUASPconstituyen un verdadero proceso de carácter especial, en el que deben examinarse la competencia, la legitimidad de las partes y los presupuestos objetivos (posibilidad física o jurídica de realizar la diligencia, contenido, formas, etc.). Las diligencias preparatorias deben admitirse dentro de ciertos límites y siempre que sean necesarias a fin de no afectar los Principios de igualdad y lealtad mediante la obtención por vía judicial dé informaciones sin el debido contradictorio. ART. 212.- REALIZACIÓN COMPULSIVA DE LA DILIGENCIA Y RESPONSABILIDAD DEL REQUERIDO. La orden de exhibición del documento o de la cosa mueble o de reconocimiento judicial del inmueble que haya de ser objeto del pleito podrá llevarse a efecto compulsivamente y si no fuere posible, por haber el requerido ocultado, destruido o dejado de poseer el documento o la cosa mueble, será responsable de los daños y perjuicios causados. Antec.: CNC 212.- PM 221, 1 er. p. Conc.: CPC 209 al 211; 213; 214; 721.1. FACULTAD DEL JUEZ: La norma transcripta con el objeto de que la diligencia preparatoria no se vea frustrada por la voluntad unilateral del requerido, prevé la posibilidad de que el juez, compulsivamente mediante el dictado de la resolución que corresponda, (v.g.: secuestro del documento o la cosa mueble, orden de allanamiento, etc.) desapodere de la tenencia o posesión o permita el acceso al inmueble de quien injustificadamente se resiste al cumplimiento de la orden judicial. 2. INTIMACION: La diligencia admitida por el juez deberá contener la intimación para que se permita el acceso al inmueble o se exhiba el documento o cosa mueble, y sólo en el supuesto que no se cumpla la intimación, corresponderá la intervención del oficial de justicia para hacer efectivo el apercibimiento decretado. 3. RESPONSABILIDADES: El in fine del Artículo prevé la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados, la que correspondería además de la penal, cuando hubiere lugar a ello por configurar el hecho un delito. ART. 213.- RECURRIBILIDAD DE LA RESOLUCIÓN. El auto que resuelva la admisión de las diligencias preparatorias será irrecurrible, pero podrá apelarse del que las deniegue. Antec.: CNC 213.- PM 222.Conc.: CPC 209 al 211; 214; 273.1. RESOLUCION QUE ADMITE DILIGENCIAS PREPARATORIAS: La resolución del juez que admita las diligencias preparatorias será irrecurrible, en razón de que la misma no causa gravamen irreparable (Art. 395, in fine CPC). 2. RESOLUCION QUE DENIEGA DILIGENCIAS PREPARATORZAS: La resolución que dicte el juez denegando la diligencia preparatoria podrá ser objeto de recursos, de conformidad con el in fine de la norma. ART 214.- VALOR DE LAS DILIGENCIAS PREPARATORIAS. Las diligencias pedidas por el que pretenda demandar, perderán su valor si no se entabla demanda dentro del plazo de quince días de practicadas. Antec. : CNC 214.- PM 223.Conc.: CPC 145; 174; 209; 447; 700.1. CADUCIDAD La disposición establece un plazo de caducidad de quince días, el cual tiene su fundamento en que el transcurso del tiempo sin la actividad procesal que corresponde denota falta de interés y, además, en el hecho de que el solicitado no puede quedarse indefinidamente con la incertidumbre y zozobra que conlleva el anuncio de la posible promoción de una demanda en su contra. CAPÍTULO III DE LA DEMANDA 1. CONCEPTO: Son incontables las definiciones que sobre la demanda han dado los autores de Derecho Procesal. En sentido general, demanda -dice ALSINA- es toda petición formulada por las partes al juez en cuanto traduce una manifestación de voluntad encaminada a satisfacer un interés. En sentido procesal, - según COUTURE -, la demanda es el acto procesal introductivo de instancia por virtud del cual el actor somete su pretensión al juez, con las formas requeridas por la ley, pidiendo una sentencia favorable a su interés Es el acto procesal por el cual se pretende el otorgamiento de la tutela jurídica a través de la sentencia, dice CARNELUTTI. Es el instrumento mediante el cual se expone ante el juez la pretensión, expresa SENTIS MELENDO. 2. EPECTOS: La demanda por el sólo hecho de su presentación produce los siguientes efectos: 2.1. Queda abierta la instancia y el actor tiene la carga de proseguirla. 2.2. Queda fijada la competencia del juez con relación al actor. 2.3. El juez asume el deber de: 2.3.1. Conocer la demanda o rechazarla de oficio. 2.3.2. Pronunciarse sobre su competencia. 2.4. Limita los poderes del juez quien en la sentencia debe atenerse a los términos de la demanda, bajo pena de nulidad. 2.5. Caduca la facultad del actor de recusar sin expresión de causa. Cuando la demanda es admitida por el juez surgen los siguientes efectos: 2.6. Nace el estado de litispendencia. 2.7. El juez debe juzgar en la sentencia la preterísi6n promovida, debiendo colocarse el día de la promoción de la demanda cuando decida la litis, por el efecto retroactivo que tiene la sentencia la cual debe ser pronunciada como si hubiese sido el momento mismo de la interposición de la demanda. La demanda al ser NOTIFICADA produce los siguientes efectos: 2.8. Extingue el derecho del actor de modificar la demanda y ampliar o restringir sus pretensiones. 2.9. Precluye el derecho del actor de desistir unilateralmente de la instancia. 2.10. Interrumpe el curso de la prescripción (adquisitiva y liberativa), aunque el juez ante quien se la promovió sea incompetente. 3. IMPORTANCIA: La demanda es el acto central del proceso y el primero, salvo las diligencias preparatorias si las hubo. De los efectos señalados surge la fundamental importancia que la misma posee dada su profunda influencia en la constitución y posterior desarrollo del proceso. Por ello su redacción y formulación requieren sumo cuidado y atención ya que constituye la base del juicio y de ella depende en gran medida el éxito de la pretensión deducida. 4. FINALIDAD: Mediante la demanda, como resultado de la prohibición de la autotutela (Art. 15 CN), se somete un conflicto a la decisión del Estado para que éste por el órgano jurisdiccional (Poder Judicial) decida mediante un debido proceso, en forma de-Unitiva la controversia. 5. ACCION Y PRETENSION. REMISION: Sobre los conceptos de acción y de pretensión véase el comentarlo al Art. 98 del CPC numerales 2 y3. ART 215.- FORMA DE LA DEMANDA. La demanda será deducida por escrito y contendrá: a) el nombre y domicilio real del demandante; b) el nombre y domicilio real del demandado; c) la designación precisa de lo que se demanda; d) los hechos en que se funde, explicados claramente; e) el derecho expuesto sucintamente; y f) la petición en términos claros y positivos. La demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo que al actor no le fuere posible determinarlo al promoverla, por las circunstancias del caso, o porque la estimación dependiere de elementos aún no definitivamente fijados y la promoción de la demanda fuere imprescindible para evitar la prescripción de la acción. En estos supuestos, no procederá la excepción de defecto legal. Antec.: CNC 215.-PM 224.- CPCC 72.Conc.: CPC 27; 46; 47; 53, inc. d); 57; 59; 60; 77; 87; 105, la. p.; 106; 107; 133, inc. a); 140; 141; 179, 3er. p.; 205, ler. p.; 211; 440; 552; 558, 4º p.; 669; 833.- COJ 15, inc. g).- CC 452.1. FORMA: La forma de la demanda es la que corresponde a todo acto procesal escrito: 1.1. Redacción por escrito: (Art. 215, ler. p., la. p. CPC). No se requieren fórmulas sacramentales, basta con que sus términos sean claros y precisos. 1.2. Idioma español: (Art. 105, la. p. CPC). La norma debi6 decir idioma castellano, que es el que corresponde. 1.3. Mecanografiada o manuscrita con tinta oscura e indeleble: (Art. 106, la. p. CPC). 1.4. Firma: (Art. 106, ler. p. CPC). 1.5. Copias: (Art. 107 CPC). 2. CONTENIDO: 2.1. Nombres y domicilios: 2.1.1. Del demandante o actor Individualización del demandante con sus nombres y apellidos, denuncia del domicilio real y constitución del procesal. 2.1.2. Del demandado: Individualización del mismo con sus nombres y apellidos y denuncia del domicilio real, legal o especial según el caso. 2.2. Determinación de la cosa demandada: Designación precisa de lo que se demanda. El objeto de la pretensión. Lo que se desea que se resuelva favorablemente en la sentencia. El «bien de la vida» que se pretende, como dice CHIOVENDA. 2.3. Exposición de los hechos: Los hechos en que se funde la demanda explicados claramente. Los hechos son el fundamento y sustento fáctico de la pretensión. El Código sigue básicamente la teoría de la substanciación sintetizada en el aforismo «da mihi factum, dabo tibi jus» (denme los hechos, yo te daré el derecho), diferente a la teoría de la individualización que se apoya más que en los hechos en la determinación de la relación jurídica. Ambas tienden a conseguir la individualización del objeto del litigio. La de la substanciación a través de los hechos, la de la individualización a través del derecho. La demanda -dice PAIREN CUILLEN- debe ser fácticamente substanciada y jurídicamente individualizada. 2.3.1. Importancia: La exposición de los hechos tiene capital importancia porque: 2.3.1.1. El demandado tiene la carga de reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda (Art. 235, Inc. a) CPC). 2.3.1.2. Sobre los hechos alegados por el actor, y en su caso por el demandado, deberá versar la prueba (Art. 247, ler. p. CPC). 2.3.1.3. La sentencia sólo podrá hacer mérito de los hechos alegados por las partes (Art. 159, incs. b) y c) CPC). 2.3.1.4. Autoriza la excepción de defecto legal cuando no sean clara y precisamente expuestos (Art. 224, inc. e) CPC). 2.4. Fundamento jurídico: El derecho debe ser expuesto sucintamente. Se debe invocar y pedir la aplicación de las normas legales que avalan la pretensión. 2.5. Petición: La petición en términos claros y positivos, formulada con precisión en el petitorio. Contribuye a determinar el objeto del litigio. Puede sen 2.5.1. Principal: Referente a lo que se reclama al demandado. 2.5.2. Accesoria: Como los daños y perjuicios, los intereses, las costas. 2.6. Determinación del monto: La demanda deberá precisar el monto reclamado. Como regla general la estimación debe ser exacta y obligatoria, salvo que al actor no le fuera posible determinar al promover la demanda: a) por las circunstancias del caso; o, b) porque la estimación dependiere de elementos aún no definitivamente fijados y la promoción de la demanda fuere imprescindible para evitar la prescripción de la acción. En cualquiera de los casos de excepción mencionados no procederá la excepción de defecto legal, concluye el Artículo. Siendo así, la falta de determinación sólo puede ser admitida de manera excepcional cuando para establecerlo se necesite actividad probatoria o cuando su determinación derive de elementos aún no fijados y la promoción de la demanda sea imprescindible a fin de evitar que la acción prescriba. Por su parte el Art. 15, inc. g) del COL establece que cuando el valor de la cosa objeto de la demanda no pueda ser determinado, el actor deberá manifestarlo bajo juramento sin perjuicio del derecho del demandado a declinar la jurisdicción. A su vez, el Art. 452 del C. Civil, dispone: «Cuando se hubiese justificado la existencia del perjuicio, pero no fuese posible determinar su monto, la indemnización será fijada por el juez». 3. REQUISITOS FISCALES: Tasa judicial: Ley 284/71 y su modificación por Ley 1.165/85; Ley 669/95 que modifica los gravámenes específicos establecidos en la Ley 284/71, de tasas judiciales. ARt 216.- RECHAZO DE OFICIO DEL ESCRITO DE DEMANDA. Los jueces podrán rechazar de oficio los escritos de demanda que no se ajustaren a las reglas establecidas, expresando el defecto que contengan. Si no resultare claramente de ellos que son de su competencia, mandará que el actor exprese lo necesario a este respecto. Antee.: CNC 216.- PM 225.- CPCC 76 Conc.: CPC 2; 7; 209, in fine; 215; 552; 570.1. RECHAZO «IN LIMINE»: Cuando la demanda no reúne los requisitos establecidos en el Artículo anterior o cuando de la exposición del actor resulte no ser de la competencia del juez ante quien se deduce (Art. 7 CPC) éste podrá rechazarla de oficio "in limine", expresando el defecto que contengan. 2. DUDA SOBRE LA COMPETENCIÁ: En el supuesto de que la competencia del juez ante el que se promovió la demanda no resulte clara, el mismo tiene el deber de solicitar del actor que éste exprese lo necesario al respecto, a fin de salvar la cuestión. Esta situación, es, desde luego distinta a la expuesta en el primer párrafo de este comentario, por cuya virtud el juez debe rechazar «in limine» la demanda cuando la incompetencia surja manifiesta de la propia exposición de los hechos. 3. CUESTIONES O CASOS NO JUSTICIABLES: La cuestión no justiciable es aquella que no puede ser llevada ante el Poder Judicial para su correspondiente consideración y resolución. Este supuesto es denominado por la doctrina “defecto absoluto en a facultad de juzgar” o “improponibilidad objetiva de la acción”, y fue REDENTI su precursor. Lo mencionado podría parecer un contrasentido en razón de que el Poder Judicial, como regla general, se halla constituido pre- cisamente para conocer y decidir todos y cada uno de los conflictos con un interés jurídico. La excepción a dicha regla general estaría dada por los supuestos en que: 3.1. La pretensión se encuentre dirigida a obtener un pronunciamiento exclusivamente de índole moral, científico o académico. 3.2. La cuestión no justiciable se halle legislada en forma expresa en la Constitución o en la Ley, v.g.: el Amparo no podrá promoverse en la tramitación de causas judiciales, ni contra actos de órganos judiciales, ni en el proceso de formación, sanción y promulgación de las leyes (Art. 134, 4o. p. CN); la acción de nulidad de un matrimonio no podrá intentarse sino en vida de los esposos (Art. 188, la. p. CC); la nulidad del contrato de sociedad, para eximirse de las obligaciones que él les impone, no puede ser alegada por los socios frente a terceros de buena fe (Art. 962 CC); las entidades del sistema financiero no podrán solicitar convocación de acreedores ni su quiebra, ni ser declaradas en quiebra a pedido de terceros (Art. 133, ler. p. Ley 861/96); la investigación de la maternidad no se admitirá cuando tenga por objeto atribuir el hijo a una mujer causada, salvo que el hijo hubiera nacido antes del matrimonio (Art. 234, 3er. p. CC); etc.. 3.3. La configuración de no justiciable surja de modo implícito de la norma constitucional o legal, v.g.: cuestiones referentes a la autonomía municipal o universitaria, cualidad de la cosa juzgada. La promoción ante los tribunales de una cuestión no justiciable autoriza el rechazo “in limine” de la acción, en razón de que la justiciabilidad del caso sometido al conocimiento de los jueces es un presupuesto para el ejercicio de la función jurisdiccional. En este sentido el Art. 12 de la Ley 609/95 establece que la Corte Suprema de Justicia no dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables. También, el rechazo debe producirse cuando se le advierta, en el curso del proceso o en el momento de fallar. ART. 217.- MODIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Antes de ser notificada la demanda, el actor podrá modificar el escrito inicial, y ampliar o restringir sus pretensiones. Antec.: CNC 217.- PM 226.Conc. CPC 218; 250; 458.1. REGLA GENERAL: El actor después de promover la demanda, pero antes de ser notificada, puede modificarla. Sólo después de notificada la demanda no se podrá variar los términos de la misma, salvo el desistimiento. Después de trabada la relación procesal la demanda no podrá ser modificada, en razón de que en ése momento queda fijado el contenido de la controversia y la sentencia ha de referirse necesariamente a lo expuesto por las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación, bajo pena de ser incongruente. 2. FUNDAMENTO: En razón de que el actor dispone de la acción, puede retirarla o modificarla a voluntad, ampliando o restringiendo sus pretensiones. 3. HECHO NUEVO: Cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención, ocurriere o llegare a conocimiento algún hecho nuevo que tuviere relación con la cuestión que se ventila, las partes podrán alegarlo, en las condiciones establecidas en el Articulo 250 del CPC - siempre que con ello no se varíen los fundamentos de la demanda y contestación. ART. 218.- AMPLIACIÓN DEL VALOR RECLAMADO. El actor podrá, asimismo, ampliar el valor de lo reclamado, si antes de la sentencia venciesen nuevos plazos o cuotas de la obligación objeto de la litis. Si la ampliación se fundare en hechos nuevos alegados con posterioridad a la contestación de la demanda o la reconvención, serán apiladas las reglas del artículo 250. Antec.: CNC 218.- PM 227.Cone.: CPC 235; 237; 250; 458.- COJ 15. 1. FUNDAMENTO: La norma transcripta, que permite al actor ampliar el valor de lo reclamado, cuando se produzca el vencimiento de nuevos plazos o cuotas de la obligación que es objeto de la litis, se funda en razones de economía procesal. De este modo se hace extensivo al Proceso de conocimiento ordinario lo dispuesto por similares razones para el Proceso ejecutivo en el Art. 458 del C.P.C. 2. HECHO NUEVO: La alegación de hechos nuevos permitida por el Art. 250 del CPC será factible siempre que con ello no se varíen los fundamentos de la demanda y contestación y concurran los demás requisitos fijados en la norma precedentemente mencionada. ARt 219.- AGREGACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL. El actor deberá acompañar con la demanda la prueba documental que tuviere en su poder. Si no la tuviere a su disposición, la individualizará indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre. Antec.: CNC 219.- PM 227.- CPCC 73. Conc.: CPC 77; 98; 105; 107; 183; 185; 187; 220; 221; 227; 237, la. p; 236; 303 al 305; 308; 428; 460, 3er. p; 569, 2o. p.; 624; 683, inc. c).- Ley 1680/01 Código de la Niñez y la Adolescencia 171.- Ley 1879/02 de Arbitraje y Mediación 26, 1er. p. p. 1. DISTINCION: Se debe distinguir el documento del instrumento. El documento es toda representación objetiva de una idea, la que puede ser material o literal, v.g.: un monumento. El instrumento es el documento literal, escrito, destinado a constatar una relaci6n jurídica o una manifestación de voluntad susceptible de producir efectos jurídicos. Siendo así, el documento es el género y el instrumento la especie. 2. REGLA GENERAL: La norma prescribe -como regla general- que el actor al promover la demanda debe acompañar la prueba documental que tuviere en su poder. La misma carga procesal tiene el demandado que ha de cumplirla cuando contesta la demanda (Art. 236 CPC) y cuando, en su caso, reconviene (Art. 237, la. p. CPC). Igual carga tiene quien deduce una excepción previa (Art. 227 CPC) o un incidente (Art. 183 CPC). También en el proceso de conocimiento sumario (Art. 683, inc. c) CPC) y en el juicio ejecutivo cuando se oponen excepciones (Art. 460, 3er. p. CPC). La prueba documental que deberá acompañarse va más allá de los instrumentos públicos o privados del C. Civil, se extiende a todo objeto en el que los hechos se encuentren registrados, testimoniados, pudiendo ser de distintas clases y tipos. 3. FUNDAMENTO: La exigencia de adjuntar al escrito de demanda -y a los escritos de contestación, reconvención, excepción e incidente- toda la prueba documental que se tuviere, esta fundada en el Principio de moralidad y buena fe que debe regir el proceso, en cuya virtud el mismo debe substanciarse con lealtad y no puede constituirse en una trampa donde pueda sucumbir la verdad. 4. EXCEPCIONES: Las partes tienen la carga de presentar todos los documentos que tengan en su poder o a su disposición. Las excepciones a e5ta regla general están establecidas en la ley. Ellas son: 4.1. Documentos no tenidos a disposición: Se deberá individualizarlos, indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentren (Art. 219, 2o. p. CPC). 4.2. Documentos posteriores a la demanda o desconocidos: Se deben seguir las reglas establecidas en el Art. 221 del CPC, al que me remito. 4.3. Documentos anteriores: Se agregarán bajo juramento de no haber antes tenido conocimiento de ellos y se seguirán las pautas del Art. 221 del CPC. 4.4. Hechos no considerados en la demanda: Cuando en la contestación a la demanda o a la reconvención, en su caso, se alegan hechos no considerados en el escrito de demanda o reconvención, el actor podrá agregar documentos dentro de los cinco días de notificada la providencia respectiva, sin substanciación (Art. 220 CPC). 5. EFECTO DE LA NO PRESENTACION: La consecuencia del incumplimiento de la carga de acompañar los documentos, en la oportunidad procesal que la ley establece, es que no deben ser admitidos posteriormente y si lo fueren debe solicitarse su desglose de los autos, oponiéndose a su agregación. 6. AGREGACION TARDIA: En razón de la vigencia del Principio dispositivo en el proceso civil, la parte podrá aceptar, en forma expresa o tácita, la agregación tardía de documentos que haga la contraparte, en caso contrario, deberá oponerse a la agregación, por extemporánea. 7. IDIOMA: Todo instrumento que no se halle redactado en idioma español (castellano) debe traducirse por traductor matriculado para que sea viable su agregación a los autos (Art. 105, in. fine CPC). ART. 220.- HECHOS NO CONSIDERADOS EN LA DEMANDA. Cuando en la contestación de la demanda se alegaren hechos no considerados en ésta, el actor podrá agregar, dentro de los cinco días de notificada la providencia respectiva, la prueba documental referente a tales hechos, sin otra sustanciación. Antec.: CNC 220.- PM 229.Conc.; CPC 219; 221.1. CONCEPTO: Hechos no considerados en la demanda, significa hechos distintos a los expuestos en los escritos de demanda o reconvención, que producen la carga de la prueba para el actor. 2. FUNDAMENTO: La norma se funda en el Principio de igualdad de las partes en el proceso. 3. EFECTOS: Con motivo del análisis del Art. 219 del CPC que configura la regla general en materia de agregación de la prueba documentalseñalé que uno de los supuestos de excepción a dicha regla era precisamente el contemplado en el presente artículo; en cuya virtud, cuando en la contestación de la demanda, o reconvención, en su caso, se alegaren hechos no considerados en dichos escritos, el actor podrá sin substanciación alguna; vale decir, sin correr traslado, dentro de los cinco días de la notificación de la providencia respectiva, agregar la prueba documental referente a tales hechos. 4. HECHO NUEVO: A diferencia del hecho no considerado en la demanda, el hecho nuevo es aquel que teniendo relación con la cuestión debatida en el proceso se produce o recién es conocido por quien lo alega después de trabada la relación procesal con los escritos de demanda y contestación (Art. 250 CPC). ART. 221.- DOCUMENTOS POSTERIORES O DESCONOCIDOS. Después de contestada la demanda, no se admitirán al actor sino documentos de fecha posterior o anteriores bajo juramento de no haber antes tenido conocimiento de éstos. En tales casos se dará vista a la otra parte, quien deberá cumplir la carga impuesta en el artículo 235, Inciso a). Antec.: CNC 221.- PM 230.- CPCC 74. Conc.: CPC 133, inc. a); 219; 235, inc. a); 308; 433, inc. a). 1. AGREGACIÓN: Otro de los supuestos de excepción a los que me referí con motivo del comentario al Art. 219 del CPC -que consagra la regla general en materia de agregación de la prueba documental en el proceso- es el considerado en el presente Artículo. Por el mismo, se acepta que el actor pueda agregar: 2.1. Documentos de fecha posterior. 22. Documentos anteriores bajo juramento de no haberse antes tenido conocimiento de los mismos. 2. VISTA: En cualesquiera de las hipótesis mencionadas precedentemente, se deberá cumplir con el Principio de bilateralidad y se dará vista a la otra parte a fin de que esta pueda reconocer o negar la autenticidad de los documentos que se le atribuyen o la recepción de otros documentos, pudiendo su silencio o sus respuestas evasivas estimarse como que hubo reconocido o recibido los documentos, según el caso (Art. 235, inc. a) del CPC). 3. NOTIFICACION: La notificación de la vista deberá realizarse por cédula de acuerdo con el Art. 133, Inc. a) del CPC. ART. 222.- TRASLADO DE LA DEMANDA. Presentada la demanda en la forma prescripta, el juez dará traslado de ella al demandado, citándolo y emplazándolo para que la conteste dentro del plazo de diez y ocho días. Ant ec.: CNC 222.- PM 231.- CPCC 77. Conc.: CPC 88; 107; 133, inc. a); 140 al 142; 145; 149; 234; 554, 1er. p. in fine.1. FUNDAMENTO: A los efectos de cumplir con los Principios de la defensa en juicio y de bilateralidad de la audiencia o contradictorio, el juez, mediante el traslado de la demanda, pone en conocimiento del demandado las pretensiones del actor. El traslado constituye al mismo tiempo un derecho y una carga para el demandado, porque al tener noticia de la promoción en su contra de la demanda surge para él la carga de comparecer y con-testar la misma dentro del perentorio e improrrogable plazo que le fija la ley. 2. CITÁCION Y EMPLAZAMIENTO: Al demandado se lo cita y se lo emplaza para que conteste la demanda dentro del plazo de dieciocho días. La citación es al acto en virtud del cual se dispone la comparecencia de la parte o del tercero ante el juez para que practique un acto en un momento determinado. El emplazamiento es el acto por el cual el juez fija un plazo, un espacio de tiempo, para que la parte o un tercero ejecute un acto procesal. 3. AMPLIACION DEL PLAZO: El plazo para contestar la demanda es ampliado «ministerio legis» en razón a la distancia, de acuerdo con una opinable interpretación del Art. 149 del CPC que realizan algunos tribunales. Véase el Art. 149 del CPC numeral 1. 4. MODALIDADES DE LA CITACION Y DEL EMPLAZA MIENTO: 4.1. Demandado con domicilio en la sede del juzgado: Se le notifica por cédula (Art. 133, inc. a) CPC), dejándosele aviso en caso de no encontrársele presente (Art. 138, 2o.p. CPC). 4.2. Demandado con domicilio fuera de la sede del juzgado: 4.2.1.Si se halla domiciliado en el país, se libra oficio dirigido al juez del lugar (Art. 128 CPC) para que éste, a su vez, proceda a la notificación. 4.2.2.Si esta domiciliado en el extranjero, se libra exhorto, a los mismos efectos (Art. 143 y 129 CPC). 4.3. Demandado incierto o con domicilio ignorado: Se le notifica por edictos (Arts. 140 al 142 CPC) para que comparezca a estar a derecho: 4.3.1. Si comparece, se le corre traslado de la demanda. 4.3.2. Si no comparece, se le nombra defensor en la persona del representante del Ministerio de la Defensa Pública. Es requisito el previo informe del Registro de Poderes acerca de si el demandado tiene apoderado (Art. 141 CPC). 5. PLAZOS PARA CONTESTAR LA DEMANDA: 5.1. Demandado notificado en la sede del juzgado: Dieciocho días perentorios e improrrogables (Art. 145 CPC). El plazo para contestar la demanda es individual aunque sean varios los demandados. 5.2. Demandado notificado fuera de la sede del juzgado: 5.2.1. Domiciliado en la República: El plazo se amplía en razón de la distancia, un día por cada 50 kilómetros en la región oriental y un día por cada 25 kilómetros en la región occidental o chaco (Art. 149 CPC). 5.2.2. Domiciliado en el extranjero: El juez fija el plazo en razón de la distancia y a la facilidad de las comunicaciones (Art. 143 CPC). 5.3. Notificación por edictos: En el caso del demandado notificado por edictos, el plazo comienza a correr desde el día siguiente de la última publicación (Art. 140 CPC). CAPITULO IV DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS ART. 223.- FORMA DE DEDUCIRLAS, PLAZOS Y EFECTOS. Las excepciones que se mencionan en el articulo siguiente se opondrán únicamente como de previo y especial pronunciamiento, en un sólo escrito, y dentro del plazo pan contestar la demanda o la reconvención, en su caso. La oposición de excepciones interrumpirá el plazo para contestar la demanda. Antec.: CNC 223.- PM 232.- CPCC 84; 87.Conc.: CN 16, la. p.- CPC 53, inc. d); 89, in fine; 145; 190; 222; 234; 240; 683, Inc. f).- CC 706.- Ley 1376/88 de Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores 23. 1. CONCEPTO: La excepción, en sentido general, es toda defensa procesal que el demandado opone a la pretensión del actor, negando los hechos en que se funda la demanda, desconociendo el derecho que de ellos derive, o limitándose a impugnar la regularidad del proceso. Siendo así, la excepción es el poder jurídico que tiene el demandado para oponerse a la acción promovida por el actor contra el. La excepción es la acción del demandado "reus in exceptione actor est". (ULPIANO). En sentido estricto, la excepción es la defensa dilatoria, perentoria o mixta mediante la cual el demandado denuncia la falta de un presupuesto procesal o pide el rechazo de la pretensión o la extinción de la acción. Toda demanda -dice COUTURE- es una forma de ataque; la excepción es la defensa contra ese ataque por parte del demandado. Si la acci6n es el sustituto civilizado de la venganza, la excepción es el sustituto civilizado de la defensa. La excepción tiene fundamento constitucional en el Art 16, la. p. de la Constitución que establece: «La defensa enjuicio de las personas y de sus derechos es inviolable». 2. CLASES: Las excepciones en nuestro derecho procesal y considerando su vinculación con el proceso, pueden ser: 2.1. Excepciones dilatorias: Son las defensas que se fundan en la omisión de un requisito procesal. Versan sobre el proceso y no sobre el derecho material alegado por el actor. Por lo general son el medio de denunciar la falta de un presupuesto procesal. Están dirigidas: a impedir un proceso nulo (incompetencia, falta de personería); o inútil (litispendencia); o a corregir errores que obstan a la decisión (defecto legal); o a asegurar el resultado del juicio (arraigo); o constituyen un obstáculo para el proceso (convenio arbitral). Las excepciones dilatorias se oponen como de previo y especial pronunciamiento. Vale decir, deben substanciarse y resolverse antes de proseguirse el trámite del proceso principal el cual queda interrumpido. Deben decidirse previamente a toda cuestión. 2.2. Excepciones perentorias: Son aquellas en cuya virtud el demandado se opone a la pretensión del actor. No son defensas sobre el proceso, sino sobre el derecho. Pueden ser opuestas como previas (Art. 224 CPC) o al contestar la demanda (Arts. 233 y 235 CPC). En el primer caso, son de previo y especial pronunciamiento y al Igual que las dilatorias deben tramitarse y resolverse con carácter previo, quedando la substanciación del proceso principal interrumpida, v.g.: falta de acción manifiesta; pagó, conciliación, desistimiento de la acción, y prescripción cuando pueden resol-verse como de puro derecho, y las defensas temporarias consagradas en las leyes generales. En el segundo caso, se oponen al contestar la demanda, no suspenden la marcha del proceso y se resuelven en la sentencia definitiva. En las excepciones perentorias se distinguen las que atacan el derecho (exceptio iure), v.g.: pago; y, las que atacan los hechos (exceptio facti), v.g.: error, dolo, fuerza y temor. La enumeración de las excepciones perentorias - a diferencia de las dilatorias - no es taxativa. En términos generales puede decirse que las excepciones perentorias coinciden con los modos generales de extinción de las obligaciones. La excepción de falta de acción cuando no fuere manifiesta o cuando fuere opuesta como previa y el juez no la admite ni la juzga por considerarla no manifiesta, podrá ser opuesta por el demandado al contestar la demanda. Igual cosa acontece con las excepciones de pago, transacción, conciliación, desistimiento de la acción y prescripción, cuando no pudieren resolverse como de puro derecho. 2.3. Excepciones mixtas: Se oponen como previas y se deciden como tales, tienen de común con las dilatorias que intentan evitar un proceso nulo o inútil y se diferencian de las perentorias en que no buscan un pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia del derecho, sino el reconocimiento de una situación jurídica que hace innecesario entrar a analizar el fondo mismo del derecho, v.g.: cosa juzgada, transacción. 3. OPORTUNIDAD: De acuerdo con la ley procesal las excepciones pueden oponerse en forma previa o al contestar la demanda. 3.1. Excepciones previas: Son las enumeradas en el Art. 224 del CPC. Deben deducirse todas a un mismo tiempo, en un sólo escrito (Principio de eventualidad), dentro del plazo para contestar la demanda, o reconvención; es decir, dieciocho días contados del día siguiente de la notificación del traslado de la demanda o reconvención, en su caso. 3.1.2. Efecto: La oposición de las excepciones previas produce la interrupción del plazo para contestar la demanda, el que comenzará a computarse de nuevo una vez resuelta y rechazada la excepción. 3.2. Al contestar la demanda: 3.2.1. Defensas generales: Todas las defensas que no tengan el carácter de previas se oponen al contestar la demanda, se tramitan conjuntamente con el principal y se resuelven en la sentencia definitiva. 3.2.2. Palta de acción: Cuando no fuere manifiesta o cuando opuesta como previa no haya sido admitida ni juzgada como previa, por no ser manifiesta. 3.2.3. Pago, transacción, conciliación, desistimiento de la acción y prescripción: Cuando por existir hechos que deben ser probados no pueden resolverse como de puro derecho. ART. 224.- EXCEPCIONES ADMISIBLES. Sólo serán admisibles como previas las siguientes excepciones: a) Incompetencia; b) falta de personería en el demandante, en el demandado o sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio, o de representación suficiente. El demandante hará valer esta excepción por la vía del recurso de reposición; c) falta de acción cuando fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no ocurrir esta última circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia definitiva; d) litispendencia. La acción intentada ante un tribunal extranjero no importa litispendencia; e) defecto legal en la forma de deducir la demanda; f) con juzgada; g) pago, transacción, conciliación, desistimiento de la acción y prescripción, cuando pudieren resolverse como de puro derecho; h) convenio arbitral; i) arraigo; y j) las defensas temporarias que se consagran en las leyes generales. Antec.: CNC 224.- PM 233.- CPCC 85; 96.Conc.: CPC 2 al 14; 15, inc. b); 46; 60; 89, in fine; 107; 121; 123; 159; 166; 170; 171; 212; 215, 2º. p; 219; 225; 226; 230; 232, ler. p.; 233; 235, ler. p. la. p; 390 al 392; 703; 737; 774 y sgtes...- CC 1471, 2° p.; 2455.1. CARACTER: La norma transcripta establece que sólo serán admisibles como excepciones previas la que se indican en la enumeración legal, en consecuencia, el carácter de la enumeración es taxativo. 2. FUNDAMENTO: Su fundamento se encuentra en la circunstancia de que todas ellas, en caso de prosperar, hacen innecesaria la tramitación del proceso por cuanto no seria posible obtener una decisión sobre el fondo de la cuestión. 3. ENUMERACION: 3.1. Incompetencia: La competencia del juez o tribunal es un presupuesto sin el cual no puede existir relación procesal válida. Del Art. 7 del CPC surgen dos imperativos: a) Toda demanda debe Interponerse ante juez competente y b) Si el juez considera que no es competente debe inhibirse de oficio. La excepción de incompetencia es el medio en virtud del cual el demandado declina -de allí el nombre Declinatoria (Art. 8 CPC). la competencia del juez ante quien el actor promovió la demanda porque considera que de acuerdo a las reglas de competencia, establecidas en la ley, no es el competente para entender la controversia. Si la excepción es declarada procedente, el interesado podrá recurrir ante quien corresponda (Art. 232, 1er. p. CPC). Si la excepción es rechazada, las partes no podrán volver a cuestionar la competencia en lo sucesivo ni podrá ser declarada de oficio (Art. 230 CPC). La medida cautelar decretada por juez incompetente será válida si fue dictada con arreglo a las disposiciones que rigen la materia y sin que ello importe prórroga de la competencia para entender en el juicio que deba iniciarse (Art. 703 CPC). En relación a la denominada incompetencia absoluta véase el comentario al Art. 4 del CPC numeral 4. 3.2. Falta de personería. La personería o personalidad, constituye otro presupuesto de validez del proceso (legitimatio ad processum). La falta de personería puede producirse por dos motivos: 3.2.1. La ausencia de capacidad civil de la parte para estar en juicio (Falta de Personalidad). Si las partes carecen de capacidad procesal no habrá relación procesal válida y la sentencia que se dicte carecerá de eficacia. Siendo así, la excepción procede siempre que cualesquiera de las partes carezcan de la aptitud necesaria para actuar en el proceso personalmente, v.g.: menor de edad, insano, quebrado, etc... Véase el comentario al Art. 46 del CPC al que me remito. 3.21. La falta, defecto o insuficiencia de la representación legal o convencional (Falta de Personería). Los representantes, sean necesarios o convencionales, deben acompañar con el primer escrito los documentos que acrediten el carácter que invisten, salvo que se indique donde se encuentran individualizándolos suficientemente (Art. 219 CPC), en cuyo supuesto se podrán posteriormente agregar al expediente; o, se trate de un caso urgente, en cuya hipótesis se aplican las reglas del Art. 60 del CPC. Las deficiencias del poder quedan subsanadas por medio de la ratificación del mandante o la presentación de un nuevo poder; en este supuesto, la excepción no procederá, pero las costas se impondrán al que dió motivo a la excepción. En el In fine del inc. b) se aclara que si es el demandante quien intenta valerse de la excepción la vía que debe utilizar será el recurso de reposición (Arts. 390 y sgtes. CPC). La falta de personería puede manifestarse en cualquier momento, debiendo el juez considerarla porque carece de razón dictar una sentencia que no podrá ser cumplida. 3.3. Falta de acción: La calidad para obrar (legitimatio ad causam) es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al concreto derecho que invoca en el proceso, en razón de su titularidad u otra circunstancia que justifica su pretensión. La falta de dicha calidad se denuncia mediante la excepción de falta de acción (sine actione agit). En el desarrollo de este tema seguiré las ideas de ALLEN, para quien: «deben distinguirse las siguientes situaciones cuando la falta de acción es opuesta con carácter previo: 1. Si la falta de acción es manifiesta, patente, indudable, así se declarará y firme que fuese la resolución, la litis habrá concluido definitivamente, sin llegarse a la etapa de contestación de demanda. 2. Por el contrario si resulta manifiesto que se tiene acci6n, se rechazará la excepción y no se podrá volver a deducirla en la contestación de la demanda, porque a su respecto existirá cosa juzgada. 3. Si faltan elementos de juicio para decidir si existe o no existe acción, vale decir si el caso es dudoso: 3.1. El juez deberá señalar los elementos de juicio o de prueba que a su criterio faltan y que le impiden adquirir certidumbre; obre la existencia o inexistencia de la falta de acción. Esto es así porque en esta hipótesis el problema radica en que el material probatorio o de convicción no alcanza a producir en el juez la debida certidumbre para juzgar sobre el fondo. En consecuencia, el juez declarará formalmente inadmisible la falta de acción, por insuficiencia de pruebas o material de convicción. La declaración de «inadmisibilidad formal» ni juzga ni prejuzga sobre si existe o no falta de acción. Solamente significa que al juez le faltan -en ese momentoelementos de convicción suficientes que lleven a su ánimo la certidumbre sobre la existencia o inexistencia de acción. La última parte del artículo ("sin perjuicio... de que el juez la considere en la sentencia definitiva") debe ser concordada con los arts. 233 y 235 del CPC. En este punto nuestro legislador se salió de su modelo argentino, donde no existe e1 equivalente del citado art. 233. Obsérvese que este artículo deja a cargo del demandado hacer valer o no, entre otras, y en la contestación, la excepción comentada. Si el demandado no la opone, el juez no podrá pronunciarse ya sobre ella, porque tiene prohibido decidir «extrapetita». En cambio, si el demandado vuelve a deducirla al contestar la demanda, entonces el juez tendrá la obligación de pronunciarse sobre el fondo de esa cuestión, fondo que no fue materia de resolución en la excepción previa en la que sólo se pronunció sobre la inadmisibilidad formal. Esto es así en razón de lo que establecen los Arts. 233 y 235 del CPC, el juez carece de facultad para pronunciarse de oficio (en la sentencia definitiva) sobre la falta de acción, en el supuesto de que en la excepción previa la hubiese declarado inadmisible desde el punto de vista formal. 3.2. Cuando el juez no se pronuncia sobre el fondo de la excepción previa (sólo declara la inadmisiblidad formal) no hay cosa juzgada y además la parte puede volver a proponer la misma excepción en la contestación de la demanda según se dijo más arriba. Depende de que considere que los elementos de juicio mencionados por el juez al declarar inadmisible la excepción, puedan ser producidos y agregados al proceso con la contestación o en la etapa de pruebas. 3.3. Apelabilidad e inapelabilidad de la resolución: La declaración de inadmisibilidad formal, como no causa estado y puede ser reabierto el tema en la contestación, es inapelable (por no causar gravamen irreparable)». 3.4. Litispendencia: Es un principio del Derecho Procesal, procedente del Derecho Romano, que toda acción se extingue con su ejercicio. Siendo así, en presencia de dos demandas corresponde establecer si se trata de acciones distintas o si es la misma acci6n promovida dos veces. Para ello debe utilizarse el método de las tres identidades: sujeto, objeto y causa, a fin de saber si en los procesos coinciden o no las circunstancias mencionadas. Existe Identidad de sujetos cuando las personas (físicas o jurídicas) que intervienen como partes son las mismas en ambos juicios. Hay identidad de objeto cuando el bien pretendido en ambas acciones es Idéntico. La causa consiste en la invocación de un concreto hecho jurídico que constituye el fundamento de la pretensión, v.g.: en el juicio de reivindicación la causa es el dominio que se invoca. La finalidad de la excepción radica en la necesidad de evitar que una misma pretensión sea objeto de un doble proceso con el riesgo posible de que recaigan sentencias contradictorias. Debe tratarse de otro juicio pendiente; vale decir, que, cuando menos, se haya promovido y notificado la demanda. La litispendencia puede ser considerada en cualquier estado del proceso, incluso de oficio. No existe litispendencia cuando el proceso concluyó con sentencia firme, o se declaró la caducidad de la instancia, o se produjo el desistimiento, o se ordenó el archivo del expediente, o se declaró la nulidad de todo lo actuado. La excepción de litispendencia es también la vía hábil para obtener la acumulación de procesos (Art. 123 CPC) cuando ella es procedente (Art. 121 CPC). En esta hipótesis no existe la triple identidad pero por ser conexos los procesos y para no dividir la continencia de la causa, lo cual hará que las sentencias fueran contradictorias y de cumplimiento imposible, se permite la acumulación. Hay continencia (un todo único) de causas cuando una causa (contenida) es idéntica a una parte de otra (continente). Los efectos de ambos institutos procesales son distintos: la litispendencia tiene como consecuencia dejar sin efecto el juicio iniciado con posterioridad a fin de evitar el escándalo jurídico de dos sentencias contradictorias. En la acumulación de procesos como resultado de la conexidad ocurre un desplazamiento de la competencia y se deciden los procesos en forma simultánea, con el mismo fin de evitar sentencias contradictorias. La norma fina liza estableciendo que la acción Intentada ante un tribunal extranjero no importa litispendencia. 3.5. Defecto legal: Se configura la excepción de defecto legal (obscuro libelo) cuando el escrito en que se promueve la demanda adolece de obscuridad, omisión o imperfección, por no ajustarse a las formas establecidas en la ley. El demandado tiene el derecho de conocer con exactitud quién lo demanda, qué se le demanda y porqué se lo demanda. De no ser así, se vería imposibilitado de ejercer debidamente su defensa porque no podría reconocer o negar los hechos y el derecho invocados por el actor en su demanda. La redacción del escrito de demanda no exige formalidades sacramentales de allí que para que sea procedente la excepción debe afectar el derecho de defensa del demandado, privándolo de oponerse adecuadamente a la pretensión o dificultándole la producción de la prueba. De acuerdo con la jurisprudencia procede la excepción de defecto legal cuando: no aparecen debidamente Individualizados los nombres del actor o demandado; o se demanda a dos personas distintas utilizando el y/o, v.g.: se demanda a Juan y/o Pedro; no se denuncia el domicilio real del actor, salvo que surja del poder o de los otros documentos acompañados; el actor no indica la «cosa demandada» o no precisa o estima el monto reclamado (Art. 215, 2o. p., CPC); no se puede conocer el tipo de pronunciamiento que se pretende; no se acompaña la traducción de los documentos presentados en otro idioma que no sea el castellano o no se encuentran legalizados. En cambio no procede la excepción cuando el actor ha omitido o se ha equivocado en la mención de las normas legales en que funda su pretensión, porque en virtud del Principio «jura novit curiae» el juez suple esta clase de deficiencias (Art. 15, inc. b) CPC). Esta excepción es de puro derecho, en consecuencia no es necesaria la apertura a prueba. Si el actor subsana el defecto dentro del plazo de quince días, la demanda continuará su trámite pero se le impondrán las costas; en caso contrario, el juez ordenará el finiquito y archivo del expediente (Art. 232 CPC). 3.6. Cosa juzgada: La cosa juzgada es una cualidad de la sentencia firme por la cual es inmutable e inimpugnable en cuanto a las cuestiones que decide. Véase el comentario al Art. 163 del CPC numeral 4, al que me remito. Para que la excepción sea procedente es necesario que la pretensión (acción) actual y la pretensión (acción) juzgada sean idénticas por concurrir las tres identidades: sujetos, objeto y causa. En el sentido mencionado guarda semejanza con la litispendencia, pero se diferencian en que aquélla supone un proceso terminado y ésta un proceso en trámite. 3.7. Pago: El pago es el acto mediante el cual el deudor o un tercero satisface la obligación cancelándola. El Art. 547 del C. Civil establece «La obligación se extingue por el cumplimiento de la prestación». La obligación puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Siendo así y de haberse cumplido por el demandado la obligación reclamada por el actor carecería de sentido y de razón la tramitación de un proceso en tales condiciones. La prueba del pago corresponde a quien lo invoca, de acuerdo al principio general en materia de prueba, pero en las obligaciones de no hacer es el acreedor quien debe acreditar que la obligación ha sido incumplida, produciéndose la inversión de la carga de la prueba. Considerando que el pago es un acto jurídico puede ser probado por cualquier medio de prueba admitido por la ley. Sin embargo, cuando la excepción tiene carácter previo sólo podrá ser acreditado mediante la prueba documental correspondiente, que de ordinario será el recibo, esto por expresa disposición del Art. 228 del CPC que establece como requisito de admisibilidad. De no contar el excepcionante con la prueba instrumental pertinente podrá oponer la excepción en oportunidad de contestar la demanda (Arts. 233 y 234 CPC). 3.8. Transacción, Conciliación y Desistimiento de la acción: Los casos mencionados constituyen otros tantos modos de terminación de los procesos cuya eficacia equivale a la cosa juzgada. Siendo así, serán procedentes cuando concurran en ellos las tres identidades de la acción (pretensión): sujetos, objeto y causa, en el proceso concluido y en el proceso actual. Podrán oponerse como previas cuando pudieren resolverse como de puro derecho, en caso contrario, es decir, si existen hechos que probar se opondrán al contestar la demanda. Véanse los comentarios realizados a los Arts. 166, 170 y 171 del CPC a los que me remito. 3.9. Prescripción: La prescripción liberatoria es el modo de extinguirse los derechos y las obligaciones, derivado del no uso o ejercicio de los mismos durante el plazo señalado en la ley. Así lo establece el Código Civil, que dice: «Todo aquél que estuviere obligado al cumplimiento de un hecho o a abstenerse de él, podrá eximirse de su obligación fundado en el transcurso del tiempo, conforme con las disposiciones de éste Código. No estarán sometidos a prescripción extintiva los derechos derivados de las relaciones de familia» (Art. 633 CC). La excepción de prescripción puede referirse a una cuestión de puro derecho, v.g.: cuando se controvierte exclusivamente sobre el cómputo del plazo para que se opere la prescripción, en cuyo caso se opondrá como previa. También puede relacionarse con los hechos y debe abrirse a prueba cuando, v.g.: se cuestiona la existencia y efectos de un acto interruptivo de la prescripción, en cuyo caso se opondrá al contestar la demanda. 3.10. Convenio arbitral: Es el acuerdo de voluntad mediante el cual las partes convienen en someter una cuestión litigiosa a la decisión de árbitros, arbitradores o amigables componedores, prescindiendo de la justicia ordinaria. De acuerdo con el Art. 2 del COJ: «El Poder Judicial será ejercido por... los Jueces Árbitros y Arbitradores»; vale decir que los mismos integran y forman parte del Poder Judicial de la República. El Libro V del Código Procesal Civil (Arts. 774 y sgtes. CPC) regula el Proceso Arbitral a cuyos comentarios me remito. La excepción procede cuando la demanda se plantea ante La jurisdicción ordinaria con prescindencia de la jurisdicción arbitral que era competente en razón del convenio, o de la cláusula especial, suscripta por las partes. Si la demanda es promovida ante un juez del fuero ordinario y la parte se somete voluntariamente a su competencia, se entiende que ha renunciado al derecho que tenía de que la cuestión sea sometida a la jurisdicción arbitral pactada. 3.11. Arraigo: Consiste en la radicación. En el Derecho Procesal significa propiedad de bienes raíces, seguridad o cautela que debe prestar el actor que no tiene domicilio ni bienes registrados, casa de comercio o establecimiento industrial de valor suficiente en la República, para cubrir el pago de las costas a que pueda ser eventualmente condenado en el proceso (cautio proexpensis). Véanse los comentarios a los Arts. 225 y 226 sgtes del CPC. 3.12. Defensas temporarias: Las defensas temporarias o previas que se consagran en las leyes generales actúan como excepciones dilatorias porque producen el efecto de rechazar la acción deducida sin extinguirla. Las defensas temporarias buscan poner de manifiesto la falta de cumplimiento por el actor de las cargas que Las leyes le imponen como condición previa para el ejercicio de ciertas pretensiones. Siendo así, las mismas impiden que el juez pueda substanciar el proceso y emitir un pronunciamiento sobre el mérito de la causa. Pero una vez satisfechas las cargas el actor podrá de nuevo intentar su demanda. 3.12.1. El beneficio de excusión: Se halla consagrado en el Art. 1.471, 2o. p., del C. Civil, y constituye una defensa temporaria. Dicha norma preceptúa: «Las partes pueden convenir sin embargo, que el fiador no sea obligado a pagar antes de la excusión de los bienes del deudor principal. En tal caso, el fiador que sea de- mandado por el acreedor y quiera valerse del beneficio de excusión, debe indicar los bienes del deudor principal que deben ser sometidos a ejecución». 3.12.2. Los días de llanto y luto: Es una defensa previa estatuida en el Art. 2455 del C. Civil, que dice: «Hasta transcurridos nueve días desde la muerte del causante, los acreedores o legatarios no podrán intentar acción alguna contra la sucesión. Puado este término podrán ellos pedir la facción de inventario judicial, con intervención de los demás interesados. Se citará de oficio y por edictos a todos los que puedan tener interés, quienes podrán participar en el inventario a medida que se presenten. El inventario quedará terminado dentro de los den días de la apertura de la sucesión, sin perjuicio de la prórroga que podrá ser concedida por el juez según lo prevenido en el artículo anterior». Por su parte el Art. 737 del CPC dispone que “los acreedores sólo podrán iniciar el juicio sucesorio después de transcurridos treinta días desde el fallecimiento del causante”. ART. 225.- PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE ARRAIGO Y CAUCIÓN. Procederá la excepción de arraigo, por las responsabilidades inherentes a la demanda, si el demandante no tuviere domicilio en la República. El juez decidirá el monto y la clase de caución que deberá prestar el actor y determinará, prudencialmente, el pino dentro del cual deberá hacerlo. Vencido éste sin que se hubiese dado cumplimiento a la resolución, se tendrá por no presentada la demanda. Antec.: CNC 225.- PM 234.- CPCC 86.Conc.: CPC 145; 146; 224, inc. i); 226; 232, 3er. p.- CC 1457.-Ley 270/93 que aprueba el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa. 1. REGLA GENERAL: La norma establece la regla en cuya virtud la excepción de arraigo será procedente cuando el actor no tuviere domicilio en la República. Dicha regla tiene las excepciones que consagra el Art. 226 dei CPC. La Ley 270/93 que aprueba el Protocolo, suscrito en Las Leñas, sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, establece: «Ninguna caución o depósito, cualquiera sea su denominación, podrá ser impuesta en razón de la calidad de ciudadano o residente permanente en otro Estado Parte. El párrafo precedente se aplicará a las personas jurídicas constituidas, autorizadas o registradas de acuerdo a las leyes de cualquiera de lo Estados partes» (Art. 4). 2. DOMICILIO: El domicilio debe ser actual y efectivo fuera de la República, de modo que la simple residencia o el encontrarse accidentalmente en el lugar del juicio no obsta a la procedencia de la excepción. A contrario sensu, es improcedente cuando el actor se ausenta transitoriamente del país, pero conserva su domicilio en la República. 3. CARGA DE LA PRUEBA: La carga de la prueba de los hechos configurativos del arraigo corresponde al excepcionante, consecuencia de la regla general en materia de pruebas. 4. CAUCION: El juez interviniente tiene la facultad de fijar el monto y la clase de caución o garantía que deberá prestar el actor. La garantía podrá ser: 4.1. Real: Hipoteca, prenda, embargo, depósito de dinero o valores a nombre del juicio y á la orden judicial. 4.2. Personal: En este supuesto el fiador debe reunir las condiciones exigidas en el Art. 1457 del C. Civil, que dispone: «La fianza puede ser convencional, o legal. Cuando sea impuesta por la ley, el fiador debe estar domiciliado en el lugar del cumplimiento de la obligación principal, y ser abonado, por tener bienes rafees conocidos, por gozar en el lugar de un crédito indisputable de fortuna. Los jueces pueden admitir en vez de ella prendas o hipotecas suficientes». El monto o valor de la garantía debe estar acorde con las eventuales costas (gastos y honorarios) que puedan imponerse como consecuencia del proceso iniciado. Dicho monto no se extiende a los daños y perjuicios que pudieran ser consecuencia del proceso. 5. EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO: El juez tiene la facultad de fijar el plazo dentro del cual el actor debe cumplir con la garantía, vencido el cual, sin que se hubiera dado cumplimiento a la resolución, la demanda se tendrá por no presentada y se deberán imponer las costas al demandante. ART 226.- IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE ARRAIGO. No procederá la excepción de arraigo: a) si el actor tuviere en la República bienes registrados, casa de comercio o establecimiento industrial, de valor suficiente como para cubrir las costas del juicio, según la apreciación del juez: b) si la demanda fuere deducida como reconvención, o por demandado vencido en juicio que autorice la promoción del proceso de conocimiento ordinario; c) si la competencia de los jueces de la República procediere exclusivamente en virtud del fuero de atracción de los juicios universales; d) si se hubiere pactado la competencia de los jueces de la República; y e) si el actor nacional ejerciere una función oficial en el extranjero. Antec.: CNC 226.- PM 235.Conc.: CPC 224, inc. i); 225; 226; 237; 626, 2o. p.- Ley 270/93 que aprueba el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa. 1. ENUMERACION: La norma transcripta en sus cinco incisos enumera las hip6tesis en las que el arraigo no procederá. Siendo así, no podrá ser exigida por el juez al actor como requisito de viabilidad de la acción. En los supuestos enumerados por el Art. 226 del CPC se considera que existe garantía suficiente para cubrir la responsabilidad por las costas que pudieran devengarse en el juicio o que por las circunstancias particulares del caso que la ley previene no debe pedirse arraigo. 2. CARÁCTER DE LA ENUMERACION: La mayoría de las soluciones legales descriptas en el precepto fueron consagradas por la jurisprudencia, por lo que raz6n existe para sostener que la enumeración legal no es taxativa. Siendo así, el juez debe eximir de la caución siempre que las condiciones económicas del actor hagan presumir el cumplimiento de las costas que se pudieran devengar con motivo del pleito. 3. DESALOJO: En el juicio de desalojo por expresa disposición legal no es admisible la excepción de arraigo (Art. 626, 2o. p. CPC). 4. PROTOCOLO DE LAS LEÑAS: Las personas físicas o jurídicas pertenecientes a los países miembros del Mercosur como residentes o ciudadanos se hallan exoneradas del arraigo (Arts. 3, 4 Ley 270/93). ART. 227.- PLANTEAMIENTO DE LAS EXCEPCIONES Y TRASLADO. Con el escrito en que se opusieren las excepciones, se agregará toda la prueba documental y se ofrecerá la restante. De todo ello se dará traslado al actor por seis días, quien deberá cumplir con idéntico requisito. Antec.: CNC 227.- PM 236.- CPCC 89.Conc.: CPC 107; 131; 145; 149; 219; 223; 224; 228; 277; 303; 314; 343; 367; 371. 1. OPORTUNIDAD: El demandado debe oponer las excepciones previas dentro del plazo pan contestar la demanda o reconvención, que es de dieciocho días perentorios e improrrogables (Art. 145 CPC). Dicho plazo, que es individual, comienza a computarse desde el día siguiente de la notificación del traslado de la demanda o reconvención. Corresponde la ampliación del plazo en razón de la distancia (Art. 149 CPC). 2. FORMA: Las excepciones se opondrán por escrito y si fueran varias deberán deducirse conjuntamente en un sólo escrito de acuerdo con el Principio de eventualidad (in eventum) consagrado en el Art. 223, ler. p. del CPC. El excepcionante tiene la carga procesal de agregar toda la prueba documental y ofrecer, además, la restante prueba (Art. 183 CPC). Deberá acompañar copias (Art. 107 CPC). 3. TRASLADO: El traslado de las excepciones opuestas al actor es por el plazo perentorio e improrrogable de seis días. Este deberá cumplir con el mismo requisito exigido al excepcionante referente a la agregación de la prueba documental y al ofrecimiento de la restante. 4. NOTIFICACION: La excepción se notifica por cédula en virtud de la remisión expresa a las disposiciones que regulan los incidentes que efectúa el Art. 229 del CPC y atendiendo al Principio de razonabilidad que debe regir la interpretación y aplicación de las leyes que hace necesario que así sea dada la innegable transcendencia que para la suerte del proceso tienen las excepciones. ART. 228.- REQUISITO DE ADMISIÓN. No se dará trámite a las excepciones mencionadas en los incisos d), f), g) y h) del artículo 224, si no se acompañare la prueba documental que las justifique, o, en su defecto, no se indicare el expediente o protocolo en que consten. Antec.: CNC 228.- PM 237. Conc.: CPC 183; 219; 223; 224, incs. d), E), g) y h); 227; 303. 1. ADMISIBILIDAD: Con el propósito de preservar la buena fe que debe presidir el proceso la norma exige al excepcionante la agregación de la prueba documental que justifique la existencia de litispendencia, o cosa juzgada. También en los casos de pago, transacción, conciliación, desistimiento de la acción y prescripción, cuando pudieran resolverse como de puro derecho. Lo mencionado constituye requisito de admisibilidad y no debe darse curso a la excepción deducida si así no lo hiciere el excepcionante. 2. FUNDAMENTO: El precepto transcripto trasluce la intención de evitar que las excepciones previas constituyan un medio que, utilizado por los litigantes maliciosos, sirva para obstaculizar indebidamente el proceso. El actor ante la prueba que el excepcionante acompañe puede allanarse, con lo cual se evita innecesarias demoras que atentan contra el Principio de economía procesal. Del mismo modo, el oponente no podrá aventurarse a deducir la excepción sin contar con la prueba documental necesaria. ART. 229.- APERTURA A PRUEBA. Si el juez lo estimare necesario abrirá a prueba la excepción y se procederá conforme a lo dispuesto para los incidentes en general. En caso contrario, dictará resolución sin más trámite. Antec.: CNC 229.- PM 38.- CPCC 90.- Dto. 5679, 28.Conc.: CPC 145; 186 y sgtes. 1. FACULTAD DEL JUEZ: La norma establece que es facultativo del juez abrir o no la excepción a prueba, aunque las partes lo soliciten, debiendo procederse conforme a lo dispuesto para los incidentes (Arts. 186 y sgtes. CPC). 2. PLAZO: El plazo de prueba no podrá ser mayor de 4iez días (Art. 186 CPC). Es perentorio e improrrogable (Art. 145 CPC). 3. PRUEBAS: Son admisibles todos los medios de prueba admitidos en el proceso de conocimiento ordinario. Se aplican las reglas generales en materia de prueba, con las restricciones establecidas en el Art. 187 del CPC para la prueba pericial y testimonial. 4. RESOLUCION: Si no dispusiera la apertura a prueba por no estimarla necesaria, el juez deberá dictar resolución sin más trámite. ART. 230.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA. Una vez firme la resolución que desestime la excepción de incompetencia, las partes no podrán argüir la incompetencia en lo sucesivo, ni podrá ser ella declarada de oficio. Antec.: CNC 230.- PM 239.- CPCC 88, 2o. p.. Conc.: CPC 7; 216, 2o. p.; 224, inc. a). 1. OPORTUNIDAD: El juez sólo tiene dos ocasiones para pronunciarse sobre su competencia: al promoverse la demanda (Arts. 7 y 2l6, 2o.p., del CPC) y al resolver la excepción de incompetencia (Art. 230 CPC). 2. EFECTO: Una vez firme la resolución que desestime la excepción de incompetencia, ésta no podrá deducirse por las partes ni ser declarada de oficio, en razón de la vigencia del Principio “perpetuatio iurisdictionis”, por cuya virtud la competencia se mantiene firme y es inatacable una vez que resulta consentida o establecida. ART. 231.- RESOLUCIÓN Y RECURSO. El juez resolverá previamente la incompetencia y la litispendencia. En caso de declararse competente, resolverá al mismo tiempo las demás excepciones previas que se hubieren opuesto. La resolución será apelable en relación, salvo cuando se tratare de la excepción prevista en el inciso c) del artículo 224, y el juez hubiere resuelto que la falta de acción no era manifiesta, en cuyo caso, y sin perjuicio de lo establecido en dicho inciso, la decisión será irrecurrible. Antec.: CNC 231.- PM 240, ler y 2o. p.- CPCC 94; 95. Conc.: CPC 224; 395; 396; 398; 432 al 434.1. RESOLUCION: La primera parte de la norma consagra la solución Lógica porque si el juez no es competente o existe litispendencia no podrá pronunciarse sobre las demás excepciones. De no producirse los supuestos de incompetencia o litispendencia el juez deberá pronunciarse al mismo tiempo; vale decir, en una sola resolución, sobre las demás excepciones previas que se hubieren opuesto. 2. APELACION: La resolución del juez será apelable en relación en el plazo de tres días (Art. 396 CPC). 3. FALTA DE ACCION: Si el juez resolviere que la falta de acción no es manifiesta, por falta o Insuficiencia del material probatorio necesario para acreditar esta condición, la decisión será irrecurrible, sin perjuicio de que el demandado pueda, si quiere, deducir la excepción al contestar la demanda, de conformidad a los Arts. 233 y 235 1er. p. del CPC. Pero si el juez juzgó la excepción de falta de acción porque encontró que la misma era manifiesta, la resolución será recurrible ante el superior. Véase el comentario al Art. 224 del CPC, numeral 3.3. ART. 232.- EFECTOS DE LA ADMISIÓN DE LAS EXCEPCIONES. Una vez firme la resolución que admita la excepción de incompetencia, el interesado podrá recurrir ante quien corresponda. En caso de las excepciones previstas en los incisos b) y e) del artículo 224, el juez ordenará el finiquito y archivo del expediente, siempre que no se justificare la personería o no se subsanare el defecto dentro del plazo de quince días. Si la excepción fuere de arraigo, se estará a lo dispuesto por el artículo 225. Antec.: CNC 232.- CPCC 4.Conc.: CPC 7; 192; 224; 225, 2o. p. 1. INCOMPETENCIA: Si la excepción de incompetencia fuere procedente, el juez deberá archivar los autos. El interesado, silo quisiere, podrá recurrir de nuevo ante el juez que considere competente para entender en el pleito que de nuevo promueva. 2. FALTA DE PERSONERIA, DEFECTO LEGAL Y ARRAI GO: Si se admite la excepción de falta de personería, el actor dentro del plazo de quince días debe justificar la personería, en caso contrario el juez ordenará el finiquito y el archivo del expediente. Igual solución y efecto corresponde en el supuesto de defecto legal, si no se subsana la deficiencia del escrito de demanda en el plazo mencionado. Para el arraigo véase lo dicho con motivo del comentario al Art. 225 del CPC numeral 5. Las costas, en estos supuestos, se imponen al que dió motivo a la excepción. 3. LITISPENDENCIA: Cuando la litispendencia es la consecuencia de la identidad de los tres elementos de la acción (sujetos, objeto y causa) el juez debe finiquitar el proceso y archivar el expediente. Cuando es deducida para obtener la acumulación de procesos en razón de conexidad, el juez debe enviar el expediente al juez donde tramita el otro proceso o solicitar la remisión del otro proceso cuando él se crea competente, a fin de acumulados para tramitarlos por ante sí. 4. COSA JUZGADA, PAGO, TRANSACCION, CONCILIACION, DESISTIMIENTO DE LA ACCION, FALTA MANIFIESTA DE ACCION Y PRESCRIPCION: Estas excepciones tienen el carácter de perentorias y, como tales, producen la extinción de la acción o el rechazo de la pretensión, correspondiendo el finiquito del juicio y el archivo de los autos. La misma solución y efecto cabe en el supuesto de la cosa juzgada (excepción mixta). 5. DEFENSAS TEMPORARIAS: En ciertos supuestos se procederá al archivo del expediente (Beneficio de excusión) o se interrumpirá el procedimiento hasta que se cumpla el plazo querido por la ley (Días de llanto y luto). ART 233.- FACULTAD DEL DEMANDADO. El demandado podrá hacer valer, en la contestación de la demanda, como medios generales de defensa, las excepciones destinadas a producir la extinción de la acción o el rechazo de la pretensión, que no hayan sido admitidas y juzgadas como previas. Antec.: CNC 233.- PM 242.- CPCC 100. Conc.: CPC 224, incs. c) y g); 234; 235, ler. p... 1. REGLA GENERAL: La norma consagra la regla de que tolas aquellas excepciones perentorias - que tienen por efecto extinguir la acción o rechazar la pretensión - que no hayan sido admiti- das y juzgadas como previas, el demandado puede -si quiere- oponerlas en oportunidad de contestar la demanda. También podrá oponerlas directamente como medios generales de defensa, aunque no las haya deducido como previas. 2. FALTA DE ACCION, PAGO, TRANSACCION, CONCILIACION, DESISTIMIENTO DE LA ACCION Y PRESCRIPCION: El precepto tiene especia) aplicación en los casos de: 2.1. Falta de acción, cuando fuere considerada no manifiesta (Art. 224, inc. c) CPC). 2.2. Pago, transacción, conciliación, desistimiento de la acción y prescripción cuando, como consecuencia del material probatorio aportado. no pueden ser consideradas como de puro derecho (Art. 224, inc. g) CPC). Véanse los comentarios al Art. 224 del CPC numerales 3.3., 3.7., 3.8. y 3.9 a los que me remito. CAPITULO V DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA 1. CONCEPTO: La contestación de la demanda es la respuesta que da el demandado a la pretensión del actor contenida en la demanda. La contestación significa para el demandado la facultad de pedir la protección jurídica del Estado y el ejercido de una acción. La contestación es la forma civilizada que asume la defensa. 2. IMPORTANCIA: Con la contestación se integra la relación procesal, se fijan los hechos sobre los que versará la prueba y se establecen los límites de la sentencia. De allí la importancia que asume la demanda en la constitución y en el desarrollo del proceso. 3. POSICIONES PROCESALES DEL DEMANDADO: El demandado ante la notificación de una demanda puede: 3.1. COMPARECER: a estar a derecho y optar por: 3.1.1. Oponer excepciones: 3.1.1.1. Previas (Art. 224 CPC). 3.1.1.2. Defensas generales: Se deducen al contestar la demanda. 3.1.1.2.1. Excepciones destinadas a producir la extinción de la acción o el rechazo de la pretensión, que no hayan sido admitidas y juzgadas como previas (Art. 233 CPC). 3.1.1.2.2. Excepciones o defensas que no tengan el carácter de previas (Art. 235, ler .p. CPC). 3.1.2. Contestar la demanda: En cuyo caso podrá: 3.1.2.1. Reconocer los hechos y negar el derecho (Cuestión de puro derecho, Art. 241 CPC). 3.1.2.2. Negar los hechos y el derecho. 3.1.2.3. Admitir las pretensiones del actor (Allanamiento, Art. 169 CPC). 3.1.2.4. Reconvenir (Art. 237 CPC). 3.1.3. No contestar la demanda: En este supuesto caduca el derecho de hacerlo después, autorizando a interpretar su silencio como un reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos (Art. 235, inc. a) CPC). 3.2. NO COMPARECER: En esta hipótesis, habrá que tener en cuenta la clase de notificación que se practicó. 3.2.1. Notificación por cédula o personal: autoriza el proceso en Rebeldía (Art. 68 CPC). 3.21. Notificación por edicto: se le designa defensor en la persona del Representante del Ministerio de la Defensa Pública (Art. 141 CPC). ART. 234.- PLAZO PARA CONTESTAR LA DEMANDA. El demandado deberá contestar la demanda dentro del pino de diez y ocho días. Antec.: CNC 234.- PM 243.- CPCC 99.Conc.: CPC 68; 133, inc. a); 141; 143; 145; 149; 169; 222 al 224; 233; 235; 237; 241; 538, ler. p.; 554, ler. p. in fine. 1. CARATER: El plazo para contestar la demanda es individual, aunque existan varios demandados con distintos domicilios y fueran notificados en diferentes épocas o momentos. Además, es perentorio (Art. 145 CPC). 2. REMISION: Véanse los comentarios vertidos en el comentario al Art. 222 del CPC, numeral 5 a los que me remito. ART. 235.- CONTENIDO Y REQUISITOS. En la contestación opondrá el demandado todas las excepciones o defensas que, según este Código, no tuviere carácter previo, sin perjuicio de la facultad consagrada en el artículo 233. Deberá, además: a) reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas, telegrama e instrumentos a él dirigidos, cuyas copias se hubiesen acompañado. Su silencio, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general, podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieren. En cuanto a los documentos, se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso. No estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente, el defensor en ejercicio de una función pública y el demandado que interviniere en el proceso como sucesor a título universal de quien participó en los hechos o sus- cribió los documentos o recibió las cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba; b) especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa; y c) observar, en lo concerniente, los requisitos prescriptos en el artículo 215. Será aplicable lo dispuesto en el artículo 219. Antec.: CNC 235.- PM 244.- CPCC 100; 101.Conc.: CPC 53, inc. d); 218, 2o. p.; 224; 233; 234; 236; 237; 250; 305; 307 al 312; 558, 4o. p.; 709, inc. b).- CC 282, 2o. p. 1. PRINCIPIO DE LA DEFENSA EN JUICIO: La norma consagra el Principio de la defensa en juicio, en forma amplia: “opondrá el demandado todas las excepciones o defensas” 2. CARCA PROCESAL: Lo que distingue y caracteriza al contenido de la contestación de la demanda es la carga procesal que tiene el demandado y que consiste en reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda. Consecuencia lógica de lo anterior es, también, la carga que pesa sobre el demandado en el sentido de tener que reconocer o negar, en la misma forma, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyen y la recepción, no el contenido, de las cartas, telegramas e instrumentos a él dirigidos cuyas copias se hubiesen acompañado. 2.1.Las excepciones a la regla mencionada son: 2.1.1. El defensor en ejercicio de una función pública. 2.2.2. El demandado que interviene en el proceso como sucesor a título universal de quien participé en los hechos o suscribió o recibió los documentos, en razón de que los mismos pueden carecer de la información necesaria para asumir una determinada conducta. No obstante, una vez producida la prueba deberán dar su respuesta definitiva. 2.2.El efecto del incumplimiento de la carga impuesta como imperativo legal es que el silencio, las respuestas evasivas o la negativa meramente general, podrán estimarse, por el juez o tribunal, como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos y en cuanto a los documentos se los tendrán por reconocidos o recibidos. Todo lo cual concuerda con el Art. 282, 2o. p. del C. Civil, que dice: «El silencio será juzgado como asentimiento a un acto o a una pregunta, cuando exista deber legal de explicarse, o bien a causa de la relación entre el silencio actual y la conducta anterior del agente. La manifestación de voluntad sólo se presume en los casos previstos expresamente por la ley». 3. NEGATIVA GENERAL DE LOS HECHOS: No se admite la negativa general de los hechos, como una consecuencia de la teoría de la substanciación que rige, en nuestro proceso para el actor y el demandado (ver comentario al Art. 215 CPC, en especial el numeral 2.3.). No obstante, hay que distinguir los hechos esenciales, que constituyen el fundamento de las pretensiones, y los accidentales que por sí mismos no inciden en la decisión. 4. EFECTOS: La contestación de la demanda produce los siguientes efectos procesales: 4.1. Culmina la etapa introductoria del proceso, debiendo el juez proceder de acuerdo con la situación procesal planteada, en consecuencia declarará la cuestión de puro derecho (Art. 241) o abrirá la causa a prueba (Art. 243) o dictará sentencia si existe allanamiento (Art. 169), etc. 4.2. Queda integrada la relación procesal y centrados los términos de la litis fijándose la cuestión litigiosa. 4.3. Establece en forma definitiva la competencia del juez. 4.4. Caduca para el demandado la posibilidad de recusar sin expresión de causa. 4.5. Constituye la última oportunidad para que el demandado oponga, como medios generales de defensa, las excepciones que no hayan sido admitidas y juzgadas como previas (Art. 233). 4.6. Se determina la prueba y se precisa la carga de la misma. 4.7. Quedan establecidos los límites de la sentencia definitiva. 5. FORMA Y REQUISITOS. REMISION: A la forma y demás requisitos de la contestación se refieren los incs. b) y c) del Artículo que se remiten a las reglas prescriptas para la demanda (Art. 215 CPC) y la carga de la agregación de la prueba documental (Art. 219 CPC), a cuyos comentarios me remito. ART. 236.- TRASLADO DE DOCUMENTOS. Si el demandado presentare documentos, se dará traslado de los mismos al actor, quien deberá responder dentro de seis días. Antec.: CNC 236.- PM 245.- CPCC 103, ler. p.. Conc.: CPC 107; 133, inc. a); 107; 219; 303. 1. PRUEBA DOCUMENTAL: La norma prevé la situación de que al demandado al contestar la demanda agregue la prueba documental, en cuyo caso en cumplimiento del Principio de bilateralidad se dará traslado al actor por el plazo de seis días. 2. TRASLADO. NOTIFICACION: La resolución que ordena el traslado se notifica por cédula en el domicilio constituido (Art. 133, inc. a) CPC) acompañándose las respectivas copias (Art. 107 CPC). 3. CONTESTACION: La contestación del actor debe referirse concretamente a la prueba documental siendo aplicable «mutatis mutandi» lo dispuesto en el Art. 235, inc. a) del CPC, referente a la carga de reconocer o negar categóricamente la autenticidad o recepción de los documentos, en su caso. El actor en su responde, obviamente, no podrá introducir nuevas cuestiones, ni variar o modificar las pretensiones de su demanda. CAPITULO VI DE LA RECONVENCION ART. 237. OPORTUNIDAD DE LA RECONVENCIÓN. En el escrito de contestación de la demanda, deberá el accionado deducir reconvenci6n, en la forma prescripta para la demanda, si se creyere con derecho a proponerla. No haciéndolo entonces, no podrá deducirla después, salvo su derecho de hacer valer sus pretensiones en otro juicio. Antec.: CNC 237.- PM 246.- CPCC 102.Conc.: CPC 100; 129; 179, 2o. p.; 215; 218, 2o. p.; 226, inc. b); 234; 238; 250; 308; 538, 2o. p.; 544.- Ley 597/95 que aprueba el Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual. 1. CONCEPTO: La reconvención o demanda reconvencional es la pretensión que el demandado deduce al contestar la demanda, por la cual se constituye en demandante del actor, a fin de que se decidan las dos pretensiones en una sola sentencia. La reconvención constituye una pretensión autónoma promovida por el demandado que tiene por objeto obtener una sentencia favorable, que puede no implicar, necesariamente, el rechazo de la pretensión del actor esgrimida en la demanda. La reconvención es un supuesto de acumulación objetiva de acciones (pretensiones) en la que se acumulan pretensiones autónomas del actor y del demandado (Art. 100 CPC). 2. CARÁCTER: El demandado ejercita una acción independiente, de allí que la suerte que pueda correr la demanda no tiene consecuencia sobre la reconvención. Tanto el actor (reconvenido) como el demandado (reconviniente) son demandantes, pudiendo acumular todas las acciones que posean, mediante la «acumulación objetiva de acciones». (Art. 100 CPC). La acción introducida por el reconvintiente puede ser acogida o desestimada con prescindencia de lo que pueda acontecer con la acción del actor. La demanda reconvencional es facultativa para el demandado, quien puede ejercer su pretensión por separado en otro proceso. 3. OPORTUNIDAD: La oportunidad para deducir la reconvención, que tiene el demandado, es al contestar la demanda; ni antes ni después. 4. FORMA: La reconvención se deduce por escrito, guardando todos los requisitos exigidos para la demanda (Art. 215 CPC), incluso la agregación de la prueba documental (Art. 219 CPC), además de los requisitos de admisibilidad establecidos en el Artículo 238 del CPC, porque la reconvención importa la promoción de una nueva demanda independiente, de allí que el segundo párrafo de la norma reconoce el derecho que tiene el demandado de interponer sus pretensiones en otro juicio. ART. 238.- REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA RECONVENCION. Para reconvenir, es necesario que la acción que se ejerce en la reconvención: a) sea de la competencia del juez que entiende en la demanda. La materia civil y comercial no se considerará diferente a este respecto; b) tenga su origen en la misma relación jurídica en que se origina la ejercida en la demanda, o sea conexa con ella; y e) sea promovida en proceso de conocimiento ordinario. Antec.: CNC 238.- PM 247.Conc.: CPC 207; 237; 683, inc. b). 1. COMPETENCIA: Como consecuencia lógica de la existencia de un único proceso «simultaneus processus». Existe un sólo proceso y pluralidad de litis, el juez que entiende en la demanda debe ser competente para entender en la reconvención. La reconvención, importa una derogación de las reglas de competencia territorial, consecuentemente no puede el actor oponer al reconviniente la excepción fundada en el distinto domicilio o en distinta cuantía si son conexas. Tampoco procede la excepción de arraigo contra el reconviniente (Art. 226, inc. b) la. p. CPC). 2. IDENTICA RELACION JURIDICA O CONEXIDAD: La demanda reconvencional debe tener su origen en la misma relación jurídica en que se funda la ejercida en la demanda o ser conexa con ella, v.g.: demanda de divorcio por cierta causal (abandono) y reconvención por otra (injurias), demanda por nulidad de acto jurídico y reconvención por simulación, demanda por reivindicación y reconvención por prescripción, etc… Pretensiones conexas quiere decir interdependientes o provenientes de la misma relación jurídica. La interdependencia de las pretensiones supone que el resultado de una puede producir cosa juzgada en la otra. 3. PROCESOS DE EJECUCION, SUMARIOS Y ESPECIALES: La acción reconvencional sólo puede ejercerse en un proceso de conocimiento ordinario, cualquiera sea el objeto de la demanda. Sin embargo, el Art. 683 inc. b) del CPC considera admisible la reconvención en el Proceso de conocimiento sumario, si se cum plen los requisitos establecidos en los incs. a) y b) del presente articulo. No se admite en los procesos de ejecución, sumarios y especiales, porque la sumariedad que hace a su naturaleza quedarla desvirtuada. ART. 239.- RECONVENCIÓN DE LA RECONVENCIÓN. No se admitirá la reconvención de la demanda reconvencional. Antec.: CNC 239.- PM 248. Conc.: CPC 237.1. REGLA GENERAL El reconvenido (actor) no tiene la facultad de deducir, a su vez, una demanda reconvencional. Por imperativo legal no existe la reconvención de la reconvención “reconventio reconventionis”, a fin de preservar el desenvolvimiento ordenado y regular del proceso. 2. EXCEPCION: ÁLSINA dice que esta regla debe sufrir necesariamente una excepción en los casos de conexidad para evitar que se divida la continencia de la causa, v.g.: cuando en la reconvención se pide el cumplimiento del contrato y el reconvenido solicita la rescisión del mismo. ART. 240.- NORMAS APLICABLES. Propuesta la reconvención, regirán las normas relativas a la demanda, las excepciones previas y la contestación de la demanda. El desistimiento de la acción no impedirá la prosecución del juicio en cuanto a la reconvención. Antec.: CNC 240.- PM 249. Conc: CPC 166; 192; 215; 223; 224; 234; 308.1. CAPACIDAD PROCESAL. PODER ESPECIAL: La reconvención puede ejercer todo aquel que tenga capacidad para estar en juicio (legitimación ad processum). Si se actúa en virtud de una representación convencional se necesita poder o cláusula especial para reconvenir. 2. CALIDAD: El que demanda por un derecho propio no puede ser reconvenido como representante de otra persona. Tampoco el que demanda en representación de otro puede ser reconvenido por una obligación personal. La reconvención no puede fundarse en un derecho ajeno. Se trata de una cuestión de calidad (legitimatio ad causam) que es un requisito de la admisión de la acción en la sentencia y puede dar lugar a la excepción de falta de acción (sine actione agit). 3. REMISION: Por ser una acción independiente se aplican a la reconvención todas las reglas estatuidas para la demanda (Art. 215 CPC), las excepciones previas (Arts. 224; 233 y 235, 1er. p. CPC) y la contestación (Arts. 234 al 236 CPC). Por dicha misma razón el desistimiento de la acción no impide la substanciación y decisión de la reconvención. 4. COSTAS: Las costa deben aplicarse a la parte vencida en cada una de las pretensiones (Art. 192 CPC). CAPITULO VII DE LAS CUESTIONES DE PURO DERECHO ART. 241.- DECLARACIÓN DE PURO DERECHO. Si el demandado reconoce los hechos afirmados por el actor, el juez declarará la cuestión de puro derecho. Antec.: CNC 241.- PM 250.Conc.: CPC 234; 235; 242; 381; 382.- CC 7, 3er. p; 22.1. CONCEPTO: La cuestión controvertida en el juicio se declara de puro derecho cuando el demandado reconoce el o los hechos afirmados por el actor, pero niega o desconoce que exista una norma jurídica que lo tutele o que tenga el alcance que se le atribuye. Se produce cuando existe acuerdo en relación a los hechos o se manifiesta que no existe prueba que diligenciar, pero se controvierte el derecho atribuyéndose a las normas aplicables una consecuencia jurídica distinta. La declaración de una cuestión como de puro derecho esta fundada, más que en la inexistencia de hechos controvertidos, en circunstancia de que la causa no necesita ser abierta a prueba para ser debidamente resuelta. 2. CARACTER: La declaración de puro derecho tiene carácter excepcional, por ello en caso de duda debe estarse por la apertura de la causa a prueba. 3. APELACION: La resolución del juez que declara la cuestión de puro derecho debe estar fundada, siendo apelable porque conlleva una denegación tácita de abrir la causa a prueba. 4. REMISION: Véase comentario al Art. 243 del CPC numeral 4.2. referente a la aplicación de la ley extranjera. Véase comentario al Art. 381 del CPC numerales 1 al 3. ART. 242.- NUEVO TRASLADO. Al declarar la cuestión de puro derecho, se conferirá un nuevo traslado a las partes por su orden, con lo que quedará conclusa la causa para definitiva. Antec.: CNC 242.- PM 251.- CPCC 104, in fine. Conc.: CPC 133, inc. b); 145; 146, in fine; 241; 381; 382.1. REPLICA Y DUPLICA. PLAZO: En las cuestiones declaradas de puro derecho el juez conferirá un nuevo traslado a las mismas por su orden para que las partes presenten, silo quisieren, sus escritos de conclusión. La resolución que declara la cuestión de puro derecho se notifica por cédula a las partes en su domicilio constituido (Art. 133, inc. b) CPC). La resolución es recurrible por las partes. El plazo para presentar el escrito, que se llama réplica para el actor, es de cinco días para éste (Art. 146, in fine CPC). Del escrito de réplica se corre traslado a la parte demandada que tiene cinco días para presentar su escrito, que se denomina dúplica. 2. CONTENIDO: En los escritos de réplica y dúplica sólo le está permitido a las partes formular consideraciones de orden jurídico, a los efectos de manifestarse sobre el derecho aplicable al caso y su interpretación. En estos escritos se debe tratar de rebatir los argumentos de derecho de la contraria, con los aportes jurisprudenciales y doctrinales pertinentes, sin que se altere la forma en que quedó constituida la relación procesal con los escritos de demanda, contestación y reconvención y su contestación, en su caso. El pleito obviamente no se abre a prueba y con los escritos de réplica y dúplica mencionados, o una vez vencido el plazo que se tenía para presentarlos, quedará la causa conclusa para definitiva (Art. 381 CPC). TITULO II DE LAS PRUEBAS CAPITULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES ART. 243.- APERTURA A PRUEBA. El juez recibirá la causa a prueba, aunque las partes no la pidan, siempre que se hubieren alegado hechos conducentes acerca de los cuales aquéllas no estuvieren conformes. Antec.: CNC 243.- PM 252.- CPCC 105. Conc.: CN 17, inc. 8r CPC 215; 235; 249; 625.- CC 7, 3er. p.; 22, 1842.- CPP 172 y sgtes.- Tratados de Montevideo de 1889 y 1.940.- Ley 891 /81 que aprueba y ratifica la Convención Interamericana del año 1.979 sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero. 1. CONCEPTO: El concepto prueba ha sido definido por los autores de diferentes maneras. Es la demostración de la verdad de un hecho realizada por los medios legales (CARNELUTTI). Es la verificación de las afirmaciones formuladas en el proceso, conducentes a la sentencia (SENTIS MELENDO). En general, dicen de todo aquello que sirve para averiguar un hecho, yendo de lo conocido hacia lo desconocido. Forma de verificación de la exactitud o error de una proposición (COUTURE). Es la verificación judicial, por los modos que la ley establece, de la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que se pretende (ALSINA). Todo proceso controvertido requiere, como regla general, la apertura de la causa a prueba, como un modo de garantizar el de- recho de la defensa. En caso de duda debe estarse por la apertura a prueba. La norma se refiere a la alegación de «hechos conducentes». El hecho conducente es aquel que tiene trascendencia para la decisión del litigio. 2. IMPORTANCIA: A nadie puede escapar la fundamental función que desempeña la prueba en el proceso. Todo derecho nace, se transforma o extingue como consecuencia de un hecho, y a las partes, en primer término y de manera principalísima, corresponde producir la prueba de los hechos alegados que sean conducentes para que en la sentencia el juez deduzca el derecho que surja de ellos. 3. VERDAD REAL (Material o Absoluta) y VERDAD FORMAL (Relativa): Probar es demostrar la verdad. Esta verdad debe ser la material, la que guarda conformidad con lo realmente acontecido; la verdad verdadera. Pero la verdad del proceso muchas veces no coincide con la verdad real, en el sentido de que ella es consecuencia del material probatorio del expediente que puede ser insuficiente o no corresponder a la realidad. A las partes incumbe la prueba de los hechos. El juez tiene la atribución de comprobar si la verdad legal que proviene del expediente se ajusta a la verdad real que emerge de los hechos, a fin de que la verdad sea una sola la verdad verdadera. 4. OBJETO DE LA PRUEBA: 4.1. Prueba de los hechos: El objeto de la prueba son los hechos que las partes alegan como fundamento de sus pretensiones. Para SENTIS MELENDO se prueban afirmaciones (no hechos); se acreditan hechos para probar afirmaciones. El hecho jurídico -según COUTURE - es el evento constituido por una acción u omisión humana, involuntaria o voluntaria (en cuyo caso se le denomina acto jurídico), o por una circunstancia de la naturaleza, que crea, modifica o extingue derechos. Los hechos sobre los que debe versar la prueba en el proceso son los controvertidos y conducentes. Siendo así, la prueba tendrá por objeto la demostración dé la existencia -o de la inexistencia-de los hechos con el fin de formar la convicción del juez. 4.2. Prueba del derecho: El juez debe conocer el derecho “lura novit curiae” El derecho, normalmente, no se prueba, se interpreta. La ley extranjera puede ser aplicada cuando las partes lo soliciten, en cuyo caso el juez podrá aplicarla de oficio, siempre que no se oponga a las instituciones políticas, las leyes de orden público, la moral y las buenas costumbres-, sin perjuicio de que las partes prueban su existencia y contenido. Aun así, la ley extranjera no se aplicará cuando las normas del Código Civil sean más favorables a la validez de los actos (Art. 22 CC). De acuerdo con los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940, el derecho de los países signatarios no necesita ser objeto de prueba. Por la Ley 891/81 el Paraguay aprobó y ratificó la Convención Interamericana del año 1.979 sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero. 5. LA COSTUMBRE: «El uso, la costumbre o práctica no pueden crear derechos, sino cuando las leyes se refieran a ellos» (Art. 7, 3er. p. CC). 6. HECHOS QUE NO NECESITAN PROBARSE: 6.1. Hechos confesados o admitidos por las partes: Existe confesión cuando se reconoce expresamente un hecho. Existe admisión cuando se guarda silencio o se dan respuestas evasivas. 6.2. Hechos notorios: «notoria non egent probatione». Los hechos notorios no necesitan ser probados, dispone el Art. 249, 2o. p., 1a. p. del CPC. El hecho notorio es aquel cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado circulo social en el momento de la decisión que se pronuncia (CALAMANDREI). Es aquel cuya existencia es conocida por la generalidad de los ciudadanos en el tiempo y en el lugar en que se emite la decisión (CARNELUTTI). Su característica es el dominio público, es decir que nadie lo pone en duda. Pueden referirse a acontecimientos políticos, históricos, atmosféricos, etc... El concepto de notoriedad se halla limitado en el tiempo y en el espacio, ya que lo que pudo ser notorio hace cincuenta años hoy puede haber dejado de serlo. El juez debe tener por cierto un hecho notorio aunque las partes no lo hayan invocado, se cumple con ello -dice COUTURE- dos fines de política procesal: a) ahorro de esfuerzos y b) prestigiar a la justicia, evitando que esta viva de espaldas al saber común del pueblo. La calificación de un hecho como notorio corresponde al juez (Art. 249, 2o. p. in fine CPC). 7. HECHOS PRESUMIDOS POR LA LEY: La persona a quien beneficia una presunción legal «iuris tantum» no necesita probar el hecho sobre el cual dicha presunción recae. Se tiene por existente el hecho presumido siempre que se halle acreditado el hecho que es su antecedente, v.g.: acreditado el matrimonio la ley presume que los hijos son matrimoniales. La presunción produce el efecto de invertir la carga de la prueba. El Art. 1842 del C. Civil, que regula la responsabilidad del principal por el acto ilícito de su dependiente, consagra la regla de la inversión de la carga de la prueba. 8. CARGA DE LA PRUEBA. REMISION: Véase comentario al Art. 249 del CPC, al que me remito. 9. PRINCIPIO DE ADQUISICION PROCESAL: Es un Principio fundamental en el régimen probatorio. Del hecho de que las actividades procesales pertenecen a una relación única dice CHIOVENDA - deriva otro Principio imperante y es que los resultados de las actividades procesales son comunes a las partes v.g.: Presentado un documento, ambas partes pueden deducir de él conclusiones en beneficio propio. ART. 244.- OPOSICIÓN. Si alguna de las partes se opusiere dentro de tercero día, el juez resolverá lo que sea procedente, previo traslado. La resoluci6n s6lo será apelable si dejare sin efecto la apertura a prueba. Antec.. CNC 244.- PM 253.- CPCC 106. Conc.: CPC 133, inc. b); 146; 241; 243; 395; 396.1. CASOS: Las partes tienen la facultad de oponerse a la apertura de la causa a prueba cuando: 1 .1.Consideren que no existen hechos controvertidos o conducentes. 11. Hay conformidad en que la causa se substancie como de puro derecho. 2. OPOSICION: La resolución del juez que abre la causa a prueba es irrecurrible, pero la parte disconforme puede formular su oposición dentro de tercero día de la notificación de la providencia, que debe llevarse a cabo por cédula en el domicilio constituido (Art. 133, inc. b) CPC). 3. TRASLADO. RESOLUCION: Del pedido el juez correrá traslado por el plazo de cinco días (Art. 146, in fine CPC) y dictará resolución, la que sólo será apelable si decide no abrir a prueba el juicio. 4. APELACION: La apelación deberá interponerse en el plazo de tres días de la notificación por cédula de la providencia que declar6 innecesaria la apertura a prueba (Art. 133, inc. b) CPC). 5. INTERRUPCION DEL PLAZO PROBATORIO: La oposición interrumpe el plazo de prueba, porque -conforme señala ALSINA- se trata de una contingencia incompatible con la eficacia del tiempo ya transcurrido. ART. 245.- PRESCINDENCIA DE APERTURA A PRUEBA POR CONFORMIDAD DE PARTES. Si dentro de tercer día de quedar firme la providencia de apertura a prueba todas las par- tes manifestaren que no tienen ninguna que producir, o que ésta consiste únicamente en las constancias del expediente o en la documental ya agregada y no cuestionada, el juez conferirá nuevo traslado, por su orden, quedando la causa conclusa para definitiva. Antec.: CNC 245.- PM 254.- CPCC 108.Conc.: CPC 18; 133, inc. b); 146, in fine; 381; 382.1. CASOS: La causa quedará conclusa para definitiva, si dentro del plazo de tercero día de quedar firme la providencia de apertura a prueba, todas las partes manifiestan: 1.1. Que no tienen ninguna prueba que producir. 1.2. Que estas consisten únicamente en las constancias del expediente o en la prueba documental ya agregada y no cuestionada. 2. TRASLADO. NOTIFICACION: Antes de la declaración, deberá el juez correr un nuevo traslado por el plazo de cinco días (Art. 146, in fine CPC), a las partes por su orden; vale decir, primero al actor, después al demandado. La notificaci6n se realizará por cédula (Art. 133, inc. b) CPC). 3. FACULTAD DEL JUEZ: No obstante lo expresado, el juez en uso de sus facultades instructorias establecidas en el Art. 18 de éste Código podrá ordenar las diligencias que crea necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos. ART. 246.- MEDIOS DE PRUEBA. El juez podrá disponer a pedido de parte el diligenciamiento de los medios de prueba no previstos en la ley, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso. Los medios de prueba no previstos se diligenciarán aplicando por analogía las disposiciones de los que sean semejantes, o en su defecto, en la forma que establezca el juez. Antec.: CNC 246.- PM 255.Conc.: CN 17, inc. g).- CPC 276 al 302; 303 al 313; 314 al 342; 343 al 363; 364 al 366; 367 al 370; 371 al 378. 1. MEDIOS NO PREVISTOS: A pesar del titulo del Artículo transcripto, en realidad la norma se refiere a los medios de prueba no previstos o no tipificados en el Código. Los medios de prueba tipificados en el Código Procesal Civil son: Confesoria (Arts. 276/302 CPC); Documental (Arts. 303/313 CPC); Testimonial (Arts. 314/342 CPC); Pericia] (Arts. 343/363 CPC); Reproducciones y Exámenes (Art. 364/366 CPC); Reconocimiento judicial (Arts. 367/370 CPC); Informes (Arts. 371/378 CPC). 2. PRINCIPIO DE LA AMPLITUD DE LA PRUEBA: La disposición se funda en el Principio de la amplitud de la prueba que establece la admisibilidad de otros medios de prueba que aunque no hayan sido expresamente consagrados en la ley, no están proscriptos del proceso y cuya eficacia, como elementos de convicción, queda sometida a la apreciación de los jueces de acuerdo a las reglas de la sana crítica. El juez podrá disponer a pedido de parte el diligenciamiento de los medios de prueba no previstos en la ley, siempre que se cumpla con los requisitos de admisibilidad, que en definitiva no son otros que los mismos presupuestos de todos los medios de prueba estén o no previstos en la norma: que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros o no estén expresamente prohibidos para el caso. Sobre los medios de prueba no previstos el Art. 17 de la Constitución establece: «En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a:... inc. g) que no se le opongan prueba obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas». 3. PRUEBA PRECONSTITUIDA: Los medios de prueba no previstos en el mayor de los casos adquieren la forma de prueba preconstituida, que es aquélla que se produce o prepara de antemano, con el objeto de emplearla en un eventual juicio que pudiera surgir. 4. IMPORTANCIA: Los medios de pruebas no previstos tienen un futuro asegurado en el campo probatorio, dado que el incontenible y constante avance de la tecnología permite pensar que los mismos se convertirán en medios más seguros y eficaces que muchos de los otros medios tradicionales Sostienen algunos que las pruebas de grabaciones, películas, fotografías, videos, etc., deberían ser desechadas porque podrían prestarse a trucos o combinaciones para alterarlos. Con dicho criterio también habría que desechar la prueba testimonial, la pericial, la de confesión o la instrumental porque bien se sabe que existen falsos testigos, peritos corruptos, confesiones que no son verdaderas e instrumentos adulterados. El Artículo sub examine constituye un acierto y los únicos que pueden objetar su utilización como medios de prueba son aquellos que transitan los caminos apartados de la senda de la ley. 5. APLICACION ANALOGICA: El segundo párrafo del precepto establece que en el diligenciamiento de los medios de prueba no previstos se aplicarán, por analogía, las disposiciones de aquellos medios de prueba legislados que tengan mayor semejanza o, en su defecto, en la forma que disponga el juez. ART. 247.- PERTINENCIA Y ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Sólo deberán producirse pruebas sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos. Las que se refieran a hechos no articulados serán desechadas en la sentencia definitiva, salvo lo dispuesto respecto de los hechos nuevos alegados. No serán admitidas pruebas que fueren prohibidas por la ley, manifiestamente Improcedentes, superfluas o meramente dilatorias; si lo hubieren sido, no serán consideradas en la sentencia. Ant te.: CNC 247.- PM 256.- CPCC 109. Conc.: CPC 215; 219; 235; 250; 253, 2o. p.; 285 inc. a); 315; 316; 373; 574, 3er. p.- CC 172; 410.1. PERTINENCIA: La prueba impertinente es aquella que por no corresponder a los hechos articulados por las partes en los es-altos de demanda, contestación, reconvenci6n y su responde -salvo los hechos nuevos (Art. 250 CPC)-, debe ser desechada por el juez en la sentencia definitiva. La pertinencia de la prueba se refiere a la idoneidad o eficacia de los medios probatorios. Un medio de prueba es pertinente cuando resulta idóneo, eficaz, para acreditar un hecho. La prueba deberá ser valorada por el juez al dictar sentencia, en cuya oportunidad se pronunciará sobre la impertinencia de la prueba. 2. ADMISIBILIDAD: La admisibilidad de la prueba se vincula con el objeto de la prueba y guarda estrecha relación con el Principio de legalidad. Siendo así, no será admisible una prueba: a) que atente contra la moral, la libertad o la dignidad de las personas; b) que se halle prohibida por la ley; c) que sea extemporánea; d) que sea innecesaria, superflua o meramente dilatoria. La inadmisibilidad de la prueba se producirá, entre otros, en los siguientes casos: Art. 410 del C. Civil, “La carta, que por su contenido sea confidencial a criterio del juez, no podrá ser utilizada por un tercero en juicio, ni con asentimiento del destinatario, y será rechazada de oficio.”; Art. 315 del CPC sobre testigos excluidos; Art. 316 sobre oposición a la prueba testimonial que no fuere admisible; Art. 373 del CPC, sobre prueba de informe que substituye otro medio probatorio; Art. 219 del CPC, referente a la opor- tunidad para la agregación de la prueba documental; Art. 253, 2o. p. del CPC, sobre el plazo para el ofrecimiento de la prueba en el proceso de conocimiento ordinario; Art. 574, 3er. p. del CPC, sobre prohibición de la absolución de posiciones en el juicio de Amparo; Art. 172 del C. Civil y Art 26 de Ley 45/91 de Divorcio Vincular del Matrimonio, sobre prohibición de la prueba de confesión; etc… La prueba inadmisible deberá ser rechazada «in limine» por el juez. En el supuesto de que así no lo haya hecho, no deberá ser considerada por él en la sentencia. La inadmisibilidad de un medio de prueba puede dar lugar a la formación de un incidente que deberá ser resuelto antes de dictarse la sentencia de mérito. ART. 248.- CONSTANCIAS DE EXPEDIENTES. Cuando la prueba consistiere en constancias de otros expedientes judiciales o administrativos no terminados, la parte agregará los testimonios o certificados de las piezas pertinentes, sin perjuicio de la facultad del juez de requerir dichas constancias o los expedientes, en oportunidad de encontrarse la causa en estado de dictar sentencia. Antec.: CNC 248.- PM 257. Conc.: CPC 372, 2o. p..- CC 22. 1. OFRECIMIENTO: Las constancias de los expedientes judiciales y administrativos pueden ser ofrecidas como prueba. La norma se refiere a los expedientes no terminados porque tratándose de los concluidos nada impide que se agregue los origina les. 2. EXPEDIENTES EN TRÁMITE: En relación a los expedientes en trámite, resulta lógico que para evitar su paralización sólo sea admisible el pedido y agregación de los testimonios o certificados de las piezas pertinentes de los mismos, autorizándose al juez que se encuentra por dictar sentencia a requerir el envío de los originales de las constancias o del expediente a ese efecto y por breve tiempo. ART. 249.- CARGA DE LA PRUEBA. Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tengan el deber de conocer. Los hechos notorios no necesitan ser probados; la calificación de los mismos corresponde al juez. Antec.: CNC 249.- PM 258. Conc.: CPC 243. 1. REGLA GENERAL: En el régimen dispositivo que rige nuestro proceso civil la formación del material de conocimiento en el proceso constituye una carga para las partes y condiciona la actuación del juez, en raz6n de que no puede en la sentencia referirse a otros hechos que no sean los alegados y probados por aquellos “secundum allegata et probata”. Cada parte debe probar el presupuesto de hecho de la norma que invoca como fundamento de su pretensión o defensa. 2. CONCEPTO: Cada litigante, cualquiera sea su posición procesal, debe acreditar los hechos y circunstancias en los que funda sus pretensiones o defensas. En el proceso civil probar es vencer y la carga es un imperativo del propio interés. Dice GOLDSCHMIDT que la carga procesal consiste en la necesidad de realizar determinado acto para evitar que sobrevenga un perjuicio procesal. La prueba de los hechos alegados es una condición para la admisión de las pretensiones. Consiste en una carga no en una obligación para las partes. Depende de su actividad, (onus probandi), de su diligencia. Su no producción supone un riesgo del cual puede derivarle un perjuicio. 3. PRUEBA DEL DERECHO: El derecho nacional vigente debe conocer el juez (jura novit curiae), pero el derecho extranjero no está obligado a saber. Su existencia y vigencia debe ser probada por la parte que pretende su aplicación. En cuanto al modo de probar - cuando el juez no lo aplique de oficio puede serlo por todos los medios de prueba -con exclusión de la testifical-, por el dictamen de juristas eminentes o del cónsul del país respectivo o por el reconocimiento de aquél a quien se opone. Ver comentario al Art. 243 del CPC, numeral 4.2. 4. HECHOS NOTORIOS. REMISION: Sobre los hechos notorios véase el comentario del Art. 243 del CPC numeral 6.2., al que me remito. ART. 250.- HECHOS NUEVOS. Cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención ocurriere o llegare a conocimiento de las partes algún hecho que tuviere relación con la cuestión que se ventila, podrán alegarlo hasta seis días después de notificada la providencia de apertura a prueba. Del escrito en que se alegue se dará traslado a la otra parte, quien dentro del plazo para contestarlo, podrá también alegar otros hechos en contraposición a los nuevos aducidos. En este caso, quedará suspendido el plazo de prueba hasta la notificación de la resolución que los admita o los deniegue. En los supuestos mencionados en los párrafos precedentes, las pruebas podrán recaer también sobre los hechos nuevos invocados. Será irrecurrible la resoluci6n que admitiere hechos nuevos. Antec.: CNC 250.- PM 259.- CPCC 110; 111.Conc.: CPC 107; 145; 146, in fine; 218, lo. p.; 221: 235; 237; 247, 1cr. p. in fine; 430, inc. a); 432; 437, 1er. p. in fine 624, 2o. p.. 1. CONCEPTO: El hecho nuevo es aquel que teniendo relación con la cuestión controvertida en el proceso se produce o recién es conocido por quien lo alega después de trabada la relación procesal por demanda y contestación o reconvención en su caso. Si el hecho alegado no se halla comprendido en los términos en que quedó trabada la relación procesal, corresponde que sea desestimado por cuanto se refiere a una causa nueva y no a un hecho nuevo. El hecho nuevo supone la incorporación al proceso de nuevos datos fácticos que, sin alterar los elementos constitutivos de la pretensión, tienden a confirmar, complementar o desvirtuar la causa. 2. ADMISIBILIDAD: La norma establece los requisitos necesarios para que pueda admitirse la alegación de hechos nuevos: 2.1. Que el hecho se haya producido con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención, es decir después de la constitución del proceso. 2.2. Que siendo el hecho anterior sea conocido por las partes recién después de la demanda o reconvención. La contraparte puede contradecir la supuesta ignorancia. 2.3. Que el hecho tenga relación con la cuestión que se ventila. En la sentencia el juez debe resolver el juicio originalmente promovido, por tanto el hecho nuevo debe referirse necesariamente a las pretensiones deducidas, sin alterar o modificar los elementos fundamentales de la acción. 2.4. Que el hecho se alegue hasta seis días después de notificada la providencia de apertura de la causa a prueba. Es un plazo individual para cada parte, la que debe proponer el hecho nuevo en el plazo mencionado de seis días, que se computa desde que fue notificada del auto de prueba. No puede admitirse un hecho nuevo fuera del plazo señalado en la ley, salvo su consideraci6n en la segunda instancia. 3. SUSPENSION DEL PLAZO DE PRUEBA: El plazo de prueba del juicio se suspende hasta la notificación de la resolución que admita o deniegue los hechos nuevos. La resolución que se dicte es irrecurrible en el supuesto de que los admita. 4. SUBSTANCIACION: El trámite consiste en correr traslado por el plazo de cinco días a la contraparte quien podrá, a su vez, alegar otros hechos en contraposición a los nuevamente alegados. La prueba podrá recaer sobre los hechos nuevos invocados y admitidos. 5. PRUEBA: Los hechos nuevos integran el objeto de la prueba siempre que sean conducentes y contradictorios (Art. 243 CPC). 6. RECURSOS: Sólo la resolución que admite el hecho nuevo es irrecurrible, porque se funda en la amplitud del debate. 7. HECHO NUEVO EN SEGUNDA INSTANCIA: Es admisible cuando el recurso procede de acuerdo con los términos del Art. 430, inc. a) del CPC. ART. 251.- INAPELABILIDAD DE LA PROVIDENCIA QUE ORDENE PRUEBA. Será inapelable toda providencia que ordenare diligencia de prueba dentro del periodo respectivo. Antec.: CNC 251.- PM 260.- Ley 662/24, 2o. Conc.: CPC 246; 247, 2o. p.; 316.- 1. FUNDAMENTO: La norma transcripta que declara la inapelabilidad de toda providencia del juez que ordene diligenciamiento de prueba dentro del periodo respectivo, se funda en el Principio de la amplitud de la prueba y en razón de que el mérito de las mismas será recién apreciado en la sentencia. 2. APELABILIDAD: A «contrario sensu» y fundado en el Principio de la defensa en juicio, toda resolución judicial que no admita alguna diligencia de prueba es recurrible por ante el superior. ART. 252.- FIJACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE LAS AUDIENCIAS. Las audiencias deberán señalarse dentro del período de prueba y, en lo posible, simultáneamente en ambos cuadernos. Se concentrarán en la misma fecha o en días sucesivos, teniendo en cuenta la naturaleza de las pruebas. Antec.: CNC 252.- PM 261.Conc.: CPC 15, inc. f) 1; 153; 155; 319.1. PRINCIPIO DE INMEDIACION: Constituye un deber del juez, estatuido en el Art. 15, inc. f) 1 del CPC, la concentración en un mismo acto o audiencia de todas las diligencias que sea menester realizar, lo cual contribuye en grado sumo a la vigencia del Principio de inmediación, de capital importancia en materia de pruebas. Si el segundo párrafo de la norma fuera cumplido en la práctica (cosa que no ocurre), redundará en una mejor justicia, porque de este modo se contribuirá a la agilización de los trámites y, también, a un pronunciamiento más ajustado a derecho. ART. 253.- PLAZO ORDINARIO DE PRUEBA Y PLAZO PARA OFRECIMIENTO DE ELLAS. El plazo será fijado por el juez y no excederá de cuarenta días. Las pruebas deberán ofrecerse dentro de los primeros diez días, salvo lo dispuesto para la prueba documental y la de absolución de posiciones. Antec.: CNC 253.- PM 262.- CPCC 112.Conc.: CPC 145; 149; 219; 244; 254; 261; 267; 277; 380.- Ley 1680/01 Código de la Niñez y la Adolescencia 177.1. DURACION: El plazo ordinario de prueba tiene una duración máxima de cuarenta días. El juez esta facultado para fijarlo, pudiendo tener una duración menor. El plazo ordinario podrá clausurarse anticipadamente: a) por acuerdo de partes o b) porque todas las pruebas se hayan producido (Art. 261 CPC). 2. CARACTER DEL PLAZO: El plazo ordinario de prueba es común. Comienza a correr para todos por igual desde el día siguiente de la notificación a las partes de la providencia que ordenó la apertura a prueba. Rige, a su vez, la regla de la ampliación del plazo en razón de la distancia (Art. 149 CPC). 3. OFRECIMIENTO: La regla general indica que el ofrecimiento de la prueba en el proceso de conocimiento ordinario debe realizarse dentro de los primeros diez días de haber quedado firme la providencia que abrió a prueba la causa. 4. REGIMEN ESPECIAL: Un régimen especial, sin embargo, se halla previsto para el ofrecimiento de la: 4.1. Prueba documental: la cual debe ajustarse a las previsiones del Art. 219 del CPC y acompañarse con los escritos de demanda, contestación y reconvención y su responde, salvo que no se la tuviere a disposición, en cuyo caso deberá individualizarse indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre. 42. Absolución de posiciones: la que deberá ser ofrecida por las partes dentro de los veinte primeros días del plazo probatorio (Art. 277 CPC). ART. 254.- PLAZO ORDINARIO AMPLIADO. Cuando las pruebas deban practicarse en la República, pero fuera del asiento del juzgado o tribunal, se estará a lo dispuesto por el artículo 149. Antec: CNC 254.- Ley 909/63.Conc: CPC 149; 253; 625.1. PROCEDENCIA: La ampliación del plazo de prueba en razón de la distancia, se halla prevista para el caso del diligenciamiento de medios probatorios en territorio de la República pero fuera del asiento del juzgado o tribunal. Se opera por mandato expreso de la ley «ministerio legis», consecuentemente, no se necesita pedido de parte ni resolución del órgano judicial. 2. REGLA GENERAL: La regla general en la materia esta consagrada en el Art. 149 del CPC que dispone la ampliación de un día por cada cincuenta kilómetros en la región oriental y un día por cada veinticinco kilómetros en La región occidental o chaco. La ampliación del plazo debe estar referida y beneficia sólo a la diligencia probatoria de que se trate. ART. 255.- PLAZO EXTRAORDINARIO DE PRUEBA. Cuando la prueba haya de producirse fuera de la República, el juez señalará el plazo extraordinario que considere suficiente, atendiendo a las distancias y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones. Antec: CNC 255.- PM 263.- CPCC 115.Conc: CPC 256 al 260; 683, inc. d). 1. PROCEDENCIA: El plazo extraordinario de prueba se concede para la prueba que haya de producirse fuera del territorio de la República. 2. REQUISITOS: Es menester que medie pedido de parte y pronunciamiento judicial fijando el pino, el cual queda sujeto al arbitrio judicial atendiendo a las distancias y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones. Sólo procede en el proceso de conocimiento ordinario (Art. 683, inc. d) CPC), y deben llenarse los siguientes requisitos de admisibilidad: 2.1. Que se solicite dentro de los diez primeros días de notificada la providencia de apertura a prueba. 2.2. Que se indique con precisión la prueba cuyo diligenciamiento se solicita. Si es testifical, se indicarán los nombres y domicilios de los testigos. Cuando deban testimoniarse documentos, se mencionarán los archivos o registros donde se encuentren. ART. 256.- REQUISITOS PARA LA CONCESION DEL PLAZO EXTRAORDINARIO. Para la concesión del plazo extraordinario se requerirá: a) que se lo solicite dentro de los diez primeros días de notificada la providencia de apertura a prueba; y b) que en el escrito en que se pida se indiquen las pruebas que hubieren de producirse y, en su caso, el nombre y domicilio de los testigos y los documentos que deban testimoniarse, mencionando los archivos o registros donde se encuentren. Antec.: CNC 256.- PM 264.- CPCC 115.Conc.: CPC 129; 130; 145; 255; 257 al 260; 317.1. PLAZO: El plazo de diez días para solicitar la concesión del plazo extraordinario de prueba es perentorio e improrrogable (Art. 145 CPC). Comienza a computarse desde la notificación de la providencia de apertura de la causa a prueba. 2. MEDIOS DE PRUEBA: El plazo extraordinario procede para el diligenciamiento de cualquier medio de prueba, debiendo el solicitante indicar las pruebas que quiera producir. En el caso de prueba testifical deben señalarse el nombre y domicilio de los testigos o indicarse los datos necesarios para que puedan ser individualizados, de acuerdo con el Art. 317 del CPC. Si se trata de documentos que deban testimoniarse, vale decir, obtener testimonios, se debe individualizarlos mencionándose los archivos o registros, públicos o privados, donde se encuentren. ART. 257.- FORMACIÓN DEL CUADERNO, RESOLUCIÓN Y RECURSO. Cumplidos los requisitos del artículo anterior, se formará cuaderno por separado y el juez resolverá sin sustanciación alguna. La resolución que conceda el plazo extraordinario será inapelable. La que lo deniegue será apelable, pero únicamente se elevará al Tribunal el respectivo cuaderno. Antec: CNC 257.- PM 265.- CPCC 116.- Ley 662/24, 17. Conc: CPC 251; 256; 395; 432.1. CUADERNO DE PRUEBA: El juez, si considera cumplidos los requisitos de admisibilidad establecidos en el Art. 256 del CPC, formará cuaderno por separado y resolverá el pedido sin substanciación; vale decir, sin correr ningún traslado. 2. RESOLUCION: Si el juez concede el plazo extraordinario de prueba la resolución es inapelable, porque no queda comprometida la defensa en juicio y porque el Principio de la amplitud de la prueba así lo indica (Art. 251 CPC). 3. RECURSO: Si el juez deniega el plazo extraordinario su resolución será apelable, porque podría producir la privación de la prueba, lo cual irrogará un grave perjuicio para la parte. En este supuesto se elevará al tribunal únicamente el respectivo cuaderno, con lo que el proceso principal se seguirá substanciando normalmente. La apelación se concede con efecto suspensivo y en relación (Art. 432 CPC). ART. 258.- MODO Y CÓMPUTO DEL PLAZO EXTRAORDINARIO. El plazo extraordinario de prueba empezará a contar-se desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que lo hubiere concedido. Antec.: CNC 258.- PM 266.- CPCC 117.Conc.: CPC 255 al 257.1. CARACTER DEL PLAZO: El plazo extraordinario de prueba corre en forma independiente y paralela al plazo ordinario, co- menzando a computarse desde el día siguiente de la notificación de la resolución que lo concede. 2. ALCANCE El plazo extraordinario de prueba beneficia sólo a la parte que lo solicitó y obtuvo y sólo en relación a la prueba para cuyo diligenciamiento fue solicitado. ART. 259.- PRUEBA PENDIENTE DE PRODUCCIÓN. Cuando hubiere transcurrido el plazo extraordinario sin haberse diligenciado la prueba para cuya producción se concedió, y el proceso se encontrare en las condiciones a que se refiere el articulo 379, se procederá en la forma dispuesta por éste, y el juez podrá dictar sentencia definitiva, salvo que considere que dicha prueba reviste carácter esencial para la decisión de la causa. Si se hubiere pronunciado sentencia en primera instancia, y deducido contra ella recurso de apelación, la prueba podrá ser agregada en la alzada, mientras en ésta no se hubiere dictado sentencia. Antec.: CNC 259.- PM 267.Conc.: CPC 255; 258; 266; 379.1. DECISION ANTICIPADA. REQUISITOS: El juez puede anticipar su decisión, no obstante estar pendiente la prueba para cuyo diligenciamiento se concedió el plazo extraordinario, si concurren los siguientes requisitos: 1.1. Plazo extraordinario vencido, lo cual se produce de pleno derecho. 12. Que el proceso se encuentre en las condiciones, previstas en el Art. 379 del CPC; es decir, en estado de alegar. 1.3. Que la prueba pendiente de producción fuera de la República no sea esencial para la decisión de la causa. 2. AGREGACION EN SEGUNDA INSTANCIA: Si el juez dictó sentencia en primera instancia y ésta fue objeto de recursos, la prueba podrá ser agregada en segunda instancia siempre que no se hubiere dictado sentencia en la misma. 3. SUSPENSION DEL PLAZO PARA ALEGAR: No corresponde la suspensión del plazo para alegar para el diligenciamiento de pruebas beneficiadas con el plazo extraordinario. ART. 260.- CARGO DE LAS COSTAS. Cuando ambos litigantes hubieren solicitado pino extraordinario, las costas serán satisfechas en la misma forma que las demás del pleito. Pero si se hubiere concedido a uno solo, y éste no ejecutare la prueba propuesta, abonará todas las costas, inclusive los gastos en que hubiere incurrido la otra parte pan hacerse representar donde debieron practicarse las diligencias. Antec.: CNC 260.- PM 268.- CPCC 118.Conc.: CPC 192; 255.1. SUPUESTOS LEGALES: La norma distingue dos supuestos: 1.1 Que ambos litigantes hayan solicitado el plazo extraordinario: en cuyo caso las costas siguen el régimen de la regla general existente en la materia, el vencido las paga (Art. 192 CPC). 1.2. Que a uno sólo de los litigantes se le haya concedido el plazo y éste no haya producido la probanza: se le imponen todas las costas, inclusive los gastos en que incurrió la otra parte con dicho motivo. ART. 261.- CLAUSURA DEL PERÍODO DE PRUEBA. El período probatorio podrá ser clausurado antes de su vencimiento, habiendo conformidad de partes, o si todas las pruebas hubiesen sido producidas. Ant ec.: CNC 261.- PM 270.Conc.: CPC 243; 253; 255. 1. CLAUSURA ANTICIPADA: Fundado en el Principio de economía y celeridad procesales, la clausura anticipada del plazo probatorio podrá ser decretada por el juez en tos siguientes casos: 1.1. Cuando las partes han manifestado su conformidad. 1.2. Cuando no exista prueba pendiente, porque todas fueron producidas. ARt 262.- NOTIFICACIÓN DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA. Toda diligencia de prueba deberá notificarse dentro del día siguiente a la fecha de la resolución que la ordene. Entre el día de la providencia y el que se designe para recibir la prueba, deben mediar por lo menos dos días, salvo que la ley disponga lo contrario o que el juez abrevie dicho plazo por motivos urgentes y justificados. En este último caso la parte contra la cual se pide la prueba será notificada en el día, personalmente o por cédula. Antec.: CNC 262.- PM 271.- CPCC 120. Conc.: CPC 133; 153; 170; 253; 263; 282; 321.1. NOTIRCACION POR CEDULA: La norma establece, en su primera parte, que las diligencias de prueba deberán notificarse dentro del día siguiente a la fecha de la resolución que la ordene. Se refiere a la notificación por cédula en el domicilio de las partes, esto es así porque, en casos como este, se debe propender a la in terpretación que mejor garantice el ejercicio del derecho de defensa, v.g.: absolución de posiciones (Art. 133, inc. c) CPC), citación de testigos (Art. 321, la. p. CPC). 2. REGLA GENERAL: La regla general en materia de notificaciones establecida en el Art. 131 del CPC, que dispone la notificación automática, es de estricta aplicación en el período de prueba, salvo lo manifestado en el párrafo precedente. 3. INTERVALO: La segunda parte del precepto sub examine establece que entre el día de la notificación de la providencia y el que se designe para recibir la prueba debe mediar, cuando menos, dos días, salvo disposición legal en contrario o que el juez abrevie el mismo por razones justificadas y urgentes, en cuyo caso la notificación deberá llevarse a cabo personalmente o por cédula (Art. 133 CPC). La disposición consagra una excepción a lo establecido en el Art. 153, inc. c) del CPC para las audiencias en general, en el que se prevé una anticipación no menor de tres días, salvo circunstancias especiales. El Articulo comentado debe aplicarse en exclusividad en el plazo de prueba en razón de su ubicación dentro del Capítulo de las pruebas y porque el Art. 153 del CPC, como el mismo establece, rige: «salvo disposición expresa en contrario». Dicha norma la del Art. 153 del CPC en consecuencia, será aplicable, v.g.: en las diligencias ordenadas por el juez o tribunal «para mejor proveer», en uso de sus facultades instructorias (Art. 18 CPC); en las fijadas con el fin de lograr la conciliación de las partes (Art. 170 CPC); etc… 4. DEROGACIÓN: Esta norma, por su confusa redacción que ha dado origen a interpretaciones diversas y conflictivas, debería ser derogada en la reforma que se haga del actual Código Procesal Civil. Desde luego, el Proyecto de Reforma del mismo, a cuya elaboración he contribuido como integrante de la Comisión encargada de su redacción, así lo ha hecho. ART. 263. CUADERNO DE PRUEBA. Se formarán cuadernos separados de las pruebas de cada parte, que se agregarán al expediente al vencimiento del plazo probatorio. Antec.: CNC 263.- PM 272. Conc.: CPC 37; 379.1. OBJETO: La disposición prevé la formación de los denominados cuadernos de prueba cuyo objetivo es hacer más ordenada la producción y documentación del material probatorio. La formación de los cuadernos es tarea y responsabilidad de los secretarios. 2. CONTENIDO: Los cuadernos de prueba serán uno para cada parte. Se constituyen con los escritos respectivos de ofrecimiento de la prueba. En ellos el juez debe dictar las correspondientes resoluciones de admisión (o rechazo) de las pruebas para su diligenciamiento, señalar las audiencias y cumplir las demás diligencias. 3. AGREGACION: Vencido el plazo de prueba y realizado el informe del secretario sobre las pruebas producidas por las partes, el juez ordenará la agregación de los cuadernos de prueba al expediente principal (Art. 379 CPC). La agregación deberá ser hecha por su orden, primero el del actor, luego el del demandado; cuidándose de foliar el expediente con numeración corrida en su parte superior, en razón de que la de los cuadernos de prueba debe hacerse en la parte inferior de cada foja. ART. 264.- PRUEBA DENTRO DEL RADIO URBANO. Los lunes asistirán a las actuaciones de prueba que deban practicarse fuera de la sede del juzgado, pero dentro del radio urbano. Antec.: CNC 264.- PM 273.- CPCC 122, ler. p. Conc.: CPC 15, inc. e); 112; 153, inc. a); 265; 266.1. DEBER DE ASISTIR: La norma, en concordancia con los Art. 15, inc. e) y 153, inc. a), del CPC, basada en el Principio de inmediación, impone a los jueces el deber de asistir a las actuaciones de prueba que deban practicarse fuera de la sede del juzgado, siempre que sean dentro del radio urbano. 2. NULIDAD: La inasistencia del juez podría producir la nulidad de la diligencia, siempre que la misma no quede subsanada, en razón del carácter relativo que las nulidades procesales tienen en nuestro Código Procesal Civil (Art. 112 CPC). ART. 265.- PRUEBA FUERA DEL RADIO URBANO. Cuando las actuaciones deban practicarse fuera del radio urbano, pero dentro de la circunscripción judicial, los jueces podrán trasladarse para recibirlas, o encomendar la diligencia a los de las respectivas localidades. Si se tratare de reconocimiento judicial o prueba pericial, los jueces podrán constituirse en cualquier punto de la República donde debe tener lugar la diligencia. Antec.: CNC 265.- PM 374.- CPCC 123.Conc.: CPC 6; 264; 266; 343 y sgtes.; 367 y sgtes. 1. OPCION: La norma contempla la situaci6n referente a las actuaciones de prueba que deban practicarse fuera del radio urbano, pero dentro de la circunscripción judicial del juez o tribunal que ordenó la medida, otorgando al juez la alternativa siguiente: 1.1. Trasladarse al lugar del diligenciamiento para recibirlas personalmente. 1.2. Encomendar su diligenciamiento a las autoridades judiciales de las respectivas localidades. 2. FACULTAD LEGAL: La segunda parte del Articulo concede al juez la facultad de constituirse en cualquier punto de la República donde deba tener lugar la diligencia, cuando se trata de: Reconocimiento judicial o Prueba pericial, pudiendo, en virtud del texto legal, ejercer facultades jurisdiccionales fuera de los límites territoriales de la circunscripci6n judicial en la que ejerce su competencia. 3. FUNDAMENTO: La razón de ser de la norma radica en la importancia que adquiere la percepción directa por el juez (Principio de inmediación) en el diligenciamiento de las pruebas mencionadas. ART. 266.- DILIGENCIA. Las medidas de prueba deberán ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del plazo. A los internados incumbe urgirlas para que sean diligenciadas oportunamente. Antec.: CNC 266.- PM 270, ler. p..- CPCC 119.Conc.: CPC 149; 247; 253 al 255; 267; 268.1. REGLA GENERAL: La norma establece, en su primera parte, la regla de que las pruebas deben ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del plazo probatorio. A las partes incumbe la carga de ofrecer las pruebas en la oportunidad señalada en la ley y de realizar todos los actos necesarios para que se diligencien dentro del plazo de prueba. Al juez corresponde, a su vez, el deber de admitir la prueba, salvo que sea inadmisible (Art. 247, 2o. p. CPC), y ordenar su practicamiento dentro del plazo. 2. URGIMIENTO: La segunda parte del Artículo consagra la clásica figura de la diligencia y su contrapartida la negligencia, en materia de pruebas. Dispone que a los interesados en las respectivas pruebas corresponda urgirlas para que sean diligenciadas oportunamente, vale decir, dentro del plazo. La parte tiene la carga no sólo de ofrecer y practicar la prueba sino también de urgir convenientemente su practicamiento cuando no se la puede diligenciar por motivos ajenos a su voluntad. El urgimiento no debe consistir en la presentación de un simple escrito donde así se lo diga al juez, sino que debe ser eficaz, indicando cual es el obstáculo que impide su practicamiento y cuales son los medios propuestos para superarlo y llevar a cabo la diligencia probatoria. Véase el comentario al Art. 267 CPC, numeral 4. 3. NEGLIGENCIA: La negligencia consiste en el abandono, omisión o falta de diligencia en la realización de la prueba en que incurre la parte que no la produjo en la oportunidad debida. Si la parte demostrare negligencia en el practicamiento de las pruebas se producirá la caducidad de la prueba. ART. 267.- SUSPENSIÓN DEL PLAZO. La parte que hubiese mostrado diligencia en el ofrecimiento y producción de sus pruebas, podrá solicitar dentro de tercero día de notificada la providencia que declaró cerrado el período de prueba, la suspensión de la etapa procesal siguiente, por un plazo máximo de veinte días en el proceso de conocimiento ordinario y de diez días en los procesos especiales e incidentes, a fin de producir las pruebas pendientes. Antec.: CNC 267.- PM 276, 2o. p..- CPCC 8.- Dto. 5679/38, 38.Conc.: CPC 253; 266; 268; 380. 1. FACULTAD DE LA PARTE DIGEGENTE: La norma consagra la facultad, a favor de la parte diligente en el ofrecimiento y producción de sus pruebas, de poder solicitar y obtener la suspensión de la etapa procesal siguiente a fin de poder producir las pruebas pendientes. 2. TRAMITE La solicitud respectiva deberá formularse al juez de la causa dentro del plazo de tres días de notificada la providencia que declaró cerrado el periodo de prueba. Del pedido se correrá traslado a la parte contraria quien en el plazo de tres días deberá manifestar su conformidad u oposición al pedido, debiendo manifestar en este último supuesto los motivos (Art. 380, 2o. p. CPC). 3. RESOLUCION. APELACION: El juez resolverá el incidente dentro del plazo de diez días (Art. 162, inc. b) CPC). La resolución será recurrible por ante el superior, debiendo concederse en relación y con efecto suspensivo. 4. PLAZO: Si el juez considera procedente el pedido acordará un plazo máximo: 4.1. de veinte días en el proceso de conocimiento ordinario. 4.2. de diez días en los procesos especiales e incidentes. 5. REGLAS: Algunas reglas que deben ser tenidas en cuenta en la institución estudiada, son: 5.1. La negligencia debe ser examinada en relación a cada prueba. 5.2. Sólo beneficia a la prueba para la cual fue solicitada. 5.3. El juez no puede suplir la negligencia de las partes. 5.4. La prueba de que se trate debió ser convenientemente urgida mediante su oportuna y, además, precisa individualización, con indicación de los obstáculos que impidieron su diligenciamiento y señalando los medios propuestos para superar aquéllos y poder practicar la diligencia. 5.5. En caso de duda debe estarse por la realización de la prueba. No obstante la enumeración efectuada no debe perderse de vista que la figura que nos ocupa debe ser analizada y valorada dentro del contexto de cada juicio y atendiendo las circunstancias particulares de cada concreto caso. 6. REMISION: Véase el comentario al Art. 380 del CPC al que me remito. ART. 268.- HABILITACIÓN DE DIAS Y HORAS INHABILES. Si se suspendiere el plazo respectivo, los jueces pondrán la máxima diligencia en la recepción de las pruebas, habilitando días y horas inhábiles cuando ello fuere necesario para que aquellas se realicen. Antec.: CNC 268.- CPCC 8.Conc.: CPC 109; 110; 266; 267; 380; 585.- COJ 196, 2o. p.. 1. FACULTAD DEL JUEZ: A los efectos de la realización de la prueba, para cuyo practicamiento se suspendió la etapa procesal siguiente y a fin de evitar nuevos pedidos de suspensión del plazo probatorio con la consiguiente demora del proceso, la norma faculta al juez a habilitar los días y horas inhábiles necesarios para que las pruebas se realicen, lo cual es concordante con lo dispuesto en el Art. 196, 2o. p. del COJ, que dice «Los jueces podrán habilitar días feriados y horas inhábiles cuando los asuntos de si competencia así lo requieran». ART. 269.- APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción de conformidad con las reglas de la sana crítica. Deberán examinar y valorar en la sentencia todas las pruebas producidas, que sean esenciales y decisivas para el fallo de la causa. No están obligados a hacerlo respecto de aquéllas que no lo fueren. Antee.: CNC 269.- PM 278.- CPCC 205.- Ley 662/24, 5.Conc.: CPC 246; 247, 2o. p.; 287, in fine; 302; 342; 360.- CC 706; 1213; 2621; 2o. p.; 2622.- CP 175. 1. CONCEPTO: La apreciación de la prueba consiste en el acto por el cual el órgano judicial estima el mérito o valor de la prueba producida sobre los hechos controvertidos en el juicio a fin de formar su convicción. Mediante ella se determina la eficacia concreta de la prueba. 2. SISTEMAS. SANA CRITICA: Tres son los sistemas de valoración de la prueba: 2.1. Prueba legal: Llamada también tasada o tarifada en la que La valoración está impuesta por la ley. Resulta independiente del criterio del juez, v.g.: presunciones «iure et de iure» o cuando la ley establece una forma determinada de prueba: contratos que tienen por objeto más de diez jornales mínimos legales (Art. 706 CC); donaciones de inmuebles con cargo y las que tiene por objeto prestaciones periódicas o vitalicias (Art. 1213 CC); testamentos (Arts. 2621, 2o. p. y 2622 CC); la confesión espontánea prestada en juicio hará plena prueba (Art. 302, 2o. p. CPC). 2.2. Libres convicciones: El juez al valorar la prueba no esta sujeto obligatoriamente a ninguna regla que haya sido directa o indirectamente indicada en la ley. La libertad de apreciación del juez es amplia y no se encuentra restringida ni limitada. 2.3. Sana crítica: La valoración de la prueba en este sistema excluye la discrecionalidad judicial irrestricta. En su apreciación el juez debe fundarse en los principios de La lógica y de La expe- riencia, es decir, en los principios extraídos de la observación del normal comportamiento humano confirmado por la realidad. El sistema de la sana critica es el seguido como regla general <salvo disposición legal en contrario», dice la norma- por nuestro Código Procesal Civil. 3. PERTINENCIA: La segunda parte del Artículo establece cuales son las pruebas que deben ser objeto de valoración, disponiendo que sean aquellas esenciales y decisivas para la correcta decisión de la causa. El juzgador deberá dejar de lado la prueba que fuere innecesaria, superflua o inconducente (Art. 247, 2o. p. CPC). En virtud de lo expresado, los jueces no tienen el deber de valorar una por una y exhaustivamente todas las pruebas rendidas en autos. 4. OPORTUNIDAD: La oportunidad para apreciar la prueba se produce con motivo de dictar la sentencia o resolución, en su caso. CAPITULO II DE LAS PRUEBAS ANTICIPADAS ART. 270.- QUIENES PUEDEN PEDIRLAS Y QUE PRUEBAS PUEDEN PEDIRSE. Los que pretendan demandar o crean que van a ser demandados, podrán pedir, antes de la demanda: a) que se verifique un reconocimiento judicial de los lugares o las cosas que habrán de ser motivo de prueba en el juicio y que están expuestas a transformarse o desaparecer en breve plazo; b) el reconocimiento de la firma de un documento privado emanado del que habrá de ser adversario o de sus causantes a título universal o singular; e) que se reciba declaración de algún testigo de muy avanzada edad, o que se halle gravemente enfermo o próximo a ausentarse de la República; y d) el reconocimiento pericial del estado, calidad y cantidad de cosa de fácil descomposición, o que no pueda ser efectuado durante el juicio en condiciones convenientes. El juez admitirá sin sustanciación alguna las pruebas solicitadas, salvo que las considere notoriamente improcedentes. Antec.: CNC 270.- PM 279 Conc., CPC 209, 2o p., 271 al 275; 307, 314 y sgtes., 343 y sgtes, 364y sgtes.; 367y sgtes.; 371 y sgtes. 1. FINALIDAD Las diligencias anticipadas de pruebas tienen por objeto el diligenciamiento de las mismas antes de iniciarse el juicio. Tienen la finalidad preservarlas o conservarlas, atendiendo a que su practicamiento en la etapa procesal oportuna po-dría a ser difícil o imposible por existir un serio riesgo de que desaparezcan. 2. QUIENES PUEDEN SOLICITARLAS: Las medidas de aseguramiento o preservación de pruebas podrán ser solicitadas tanto por el que pretende demandar como por el que cree que será demandado. El juez admitirá sin substanciación el pedido formulado, vale decir, sin correr traslado, salvo que las rechace de oficio por considerarlas Inadmisibles o improcedentes. 3. ENUMERACION LEGAL: La enumeración legal no es taxativa. Siendo así, se podrá pedir y ordenar otros medios de prueba que puedan resultar idóneos al objeto propuesto, v.g.: prueba de informes, reproducciones y exámenes. Sin embargo, no será admisible la absolución de posiciones, porque la misma sólo puede producirse entre las partes de un proceso ya iniciado. 3.1. Reconocimiento judicial: De los lugares o cosas que están expuestos a transformarse o desaparecer. El juez deberá constituirse en el lugar del inmueble o en el sitio en que se encuentre la cosa mueble si no es posible su exhibición en la sede del juzgado, debiendo labrarse acta detallada del estado y condiciones en que se encuentren. 3.2. Reconocimiento de la firma: De un documento privado, para lo cual el juez podrá fijar un plazo o señalar una audiencia a los efectos de que se reconozca o se niegue la autenticidad de la firma del documento de que se trate. 3.3. Declaración de testigos: De muy avanzada edad, gravemente enfermos o próximos a ausentarse de la República. En estos casos el juez deberá señalar una audiencia, notificando por cédula al testigo, salvo el supuesto en que el juez debe trasladarse al lugar donde se encuentre el testigo por ser éste muy anciano o encontrarse enfermo. 3.4. Reconocimiento pericial: De cosas de fácil descomposición o que no pueda ser efectuado en el juicio en condiciones convenientes. El juez nombrará un perito cuando se requiera conocimientos técnicos, en caso contrario bastará con el reconocimiento judicial previsto en el inc. a) de este Artículo. ART. 271.- JUEZ ANTE EL. CUAL DEBE PRESENTARSE EL PEDIDO Y VALOR DE LAS PRUEBAS ANTICIPADAS. El pedido de pruebas anticipadas deberá presentarse ante el juez que sería competente para conocer de la demanda. Las pruebas así obtenidas no perderán validez por la circunstancia de que el pleito radique en definitiva ante otro juez, ni por el transcurso del tiempo. Antec.: CNC 271.- PM 280. Conc.: CPC 210; 270; 272.1. COMPETENCIA: El Artículo transcripto es similar al Art. 210 del CPC con el que concuerda, y se halla fundado en idéntica razón de conexidad, en virtud de la cual el pedido de diligenciamiento anticipado de pruebas deberá efectuarse ante el juez que sería el competente para conocer la demanda principal, aunque finalmente se la tenga que radicar ante otro juez que fuere el competente al momento de promoverla. 2. VALIDEZ DE LA PRUEBA: El segundo párrafo de la norma consagra la validez de las pruebas llevadas a cabo en forma anticipada aunque el proceso radique ante otro juez o haya transcurrido el tiempo, fundado en la distinción que debe hacerse entre “actos de procedimiento” y “actos en el procedimiento”. ART. 272.- REQUISITOS. El que solicite pruebas anticipadas deberá acreditar el motivo por el cual teme la pérdida de la prueba. Además, deberá expresar claramente las acciones que se propone deducir o el litigio cuya iniciación teme, designando el adversario, con indicaci6n de su domicilio, para proceder a su citación. Si la urgencia del caso no permite la citación de parte, las pruebas se realizarán con intervención del Ministerio de la Defensa Pública. Antec.: CNC 271.- PM 281.Conc.: CPC 133, inc. 11); 211; 270; 271; 273 al 275.1. FORMA. REQUISITOS: El que vaya a solicitar el diligenciamiento anticipado de medios de prueba deberá dirigirse por escrito al juez indicando claramente el motivo de su petición. Además, deberá expresar las acciones (pretensiones) que se propone deducir o el litigio cuya iniciación teme, todo a los efectos de que el juez pueda hacer lugar a lo solicitado si de dichas referencias resulta admisible el pedido. A su vez, deberá individualizar al adversario en el futuro litigio, indicando el lugar de su domicilio real a los efectos de su notificación y citación. 2. NOTIFICACION: La notificación deberá efectuarse mediante cédula, de acuerdo con el Art. 133, inc. 11) del CPC. 3. OMISION DE LA CITACION: El segundo párrafo admite la omisión de la citación en casos de urgencia, debiendo realizarse la diligencia, en este caso, con intervención del Ministerio de la Defensa Pública, a través del Defensor de Ausentes. ART. 273.- RECURRIBILIDAD DE LA RESOLUCIÓN. El auto que admita las pruebas anticipadas será irrecurrible, pero podrá apelarse del que las deniegue. Antec.: CNC 273.- PM 282.Conc.: CPC 213; 251; 270; 272; 274; 275.- 1. IRRECURILIBILIDAD: La resolución que el juez dicte haciendo lugar al diligenciamiento de prueba anticipada será irrecurrible, en razón de que la misma no causa gravamen irreparable. La norma es concordante con el Art. 251 del CPC, que declara la inapelabilidad de toda providencia que ordena diligenciamiento de prueba dentro del periodo respectivo. 2. APELACION: El in fine del Artículo prevé la posibilidad de la recurribilidad de la resolución que deniegue el pedido. Lastimosamente la probable demora que tendrá el dictado de la resolución definitiva hará que no se pueda cumplir con el fin que la institución del diligenciamiento de pruebas anticipadas tuvo en miras al establecerla. ART 274.- PROCEDIMIENTO. Las pruebas que se solicitaren anticipadamente, se practicarán conforme a las reglas que este Código establece para cada una de ellas, con las modificaciones a que se hallen sujetas en el presente Capitulo. Antec.: CNC 273.- PM 282.Conc.: CPC 270; 272; 273; 275; 307; 314y sgtes.; sgtes.; 364 y sgtes.; 371y sgtes... 1. REMISION: La norma transcripta prevé la aplicación de las reglas comunes a los medios de prueba en general que deberán ser utilizadas en el diligenciamiento de las pruebas anticipada. En consecuencia, me remito a los comentarios vertidos con motivo del tratamiento de los mismos. ART. 275.- PEDIDO INCIDENTAL DE PRUEBAS ANTICIPADAS. En los casos previstos por el artículo 270, los litigantes también podrán pedir el anticipo de diligencias probatorias, después de trabada la litis. Antec. CNC 275.- PM 284. Conc.: CPC 270; 272 al 274.1. INCIDENTE: El Artículo contempla la posibilidad de que algunos de los supuestos que hacen factible el diligenciamiento anticipado de pruebas se den una vez iniciado el proceso pero antes de haberse llegado a la etapa probatoria. 2. REQUISITOS: En este caso el interesado deberá deducir el respectivo incidente solicitando el diligenciamiento anticipado de la diligencia probatoria que se propone. En el supuesto de la norma las pruebas podrán ser producidas, siempre que se acrediten las condiciones exigidas por la ley para su admisibilidad. CAPITULO III DE LA PRUEBA CONFESORIA ART. 276.- CONCEPTO Y CLASES DE CONFESIÓN. Reviste el carácter de confesión la manifestación de una parte de ser cierto un hecho contrario a su Interés y favorable a la otra. Ella puede ser Judicial o extrajudicial. La judicial, espontánea o provocada. Esta última resultará de posiciones o preguntas puestas o dirigidas por la parte contraria, que ofreció en tiempo este medio de prueba, o de interrogaciones del Juez. Antec.: CNC 276.Conc.: CPC 96; 227; 277 al 302; 429; 598, ler. p. in fine; 709, inc. b). 1. CONCEPTO: La confesión consiste en la declaración que una persona hace de un hecho susceptible de producir consecuencias jurídicas a su cargo. La confesión siempre ha sido considerada como la prueba más completa «probatio probatissima», la reina de las pruebas «regina probationum». Se funda en la presunción de veracidad del confesante, por ello se dice: a confesión de parte relevo de prueba. 2. CLASIFICACION: La segunda parte del Artículo clasifica la confesión en: judicial o extrajudicial; pudiendo ser la judicial espontánea o provocada. 2.1. Judicial: Es la que se presta durante el curso del proceso de acuerdo con las reglas legales. La prestada ante juez incompetente es válida siempre que haya sido entre las mismas partes. 2.2. Extrajudicial: Se produce fuera del proceso, pero su existencia puede ser invocada en juicio como un hecho que deberá ser objeto de prueba. 2.3. Espontánea: Es la que se efectúa sin previo requerimiento de la parte contraria o del juez. Se puede prestar en cualquier etapa del juicio y no requiere formas especiales. 2.4. Provocada: Se produce mediante posiciones o preguntas de la parte contraria o del juez. Otras clasificaciones, además, la dividen en: 2.5. Expresa: Es la prestada en forma categórica, v.g.: reconocimiento de los hechos expuestos en la demanda; allanamiento; absolución de posiciones. Hace plena prueba y es irrevocable, salvo error o violencia (Art. 297 CPC). 2.6. Tácita: “ficta confessio”: Se produce cuando la ley considera reconocido un hecho, aunque no haya habido un reconocimiento expreso. Tiene los efectos del reconocimiento expreso, salvo prueba en contrarío. 2.7. Simple: Cuando se reconoce un hecho sin agregar ninguna circunstancia que modifique sus efectos. 2.8. Calificada: Cuando se reconoce el hecho peto se le atribuye distinta significación jurídica, lo que hace que se modifiquen sus efectos. 2.9. Compleja: Cuando se alega un hecho destinado a destruir sus efectos, pero que puede ser separado del hecho principal. Se propone un hecho extintivo, restrictivo o modificativo. 2.10. Verbal o escrita: Por la forma en que se produce, en una audiencia o mediante la presentación de un escrito judicial o un instrumento donde conste. 2.11. Divisible o indivisible: Cuando sus efectos son susceptibles de separarse. La simple y la calificada por lo general son indivisibles. La compleja puede ser divisible (Art. 296 CPC). 3. REQUISITOS: Los requisitos de la confesión judicial son: 3.1. Subjetivos (relativos a la persona): 3.1.1. Ser parte en el juicio. 3.12. Tener capacidad: 3.1.2.1. Personas físicas: mayor de edad y no haber sido declarado incapaz judicialmente (Art. 36, 76, 86 y sgtes. CC). 3.1.2.2. Personas jurídicas: (Arts. 91, 92 sgtes. y ccdtes. del CC). Los representantes legales o necesarios de los incapaces y de las personas jurídicas pueden confesar por sus representados (Arts. 281, inc. a) y 283 CPC). 3.2. Objetivos (referentes a los hechos): 3.2.1. Hechos contrarios al interés de quien confiesa y favorable a la otra. 3.2.2. Hechos relativos a la actuación personal del confesante realizados u omitidos o que sean de su conocimiento. En este último supuesto la confesión no versará sobre el hecho sino sobre el conocimiento que tenga de su existencia mediante su actuación personal. 3.2.3. Hechos controvertidos: no admitidos expresamente ni legalmente presumidos, conducentes, eficaces para la decisión de la causa. ART. 277.- DE LA CONFESIÓN PROVOCADA. Cada parte podrá exigir dentro de los veinte primeros días del plazo probatorio, que la contraria absuelva posiciones relativas a la cuestión que se ventila. Se considerará también parte contraria al colitigante que asumiere o sostuviere en el proceso actitudes o pretensiones contrarias a las de su comparte. Ant ec.: CNC 277.- PM 285.- CPCC 126.Conc.: CPC 29; 96; 180; 224; 253, 2o. p.; 270, inc. b); 275; 276; 278 al 302; 429; 460; 466, 1er. p. in fine; 574. 3er. p.; 598, 1er. p. in fine; 602; 624, 1er. p.; 684. Inc. a). 1. ABSOLUCION DE POSICIONES: La absolución de posiciones es el medio por el cual a pedido de parte o de oficio se trata de obtener la confesión de una parte en el proceso de acuerdo con las reglas legales. 2. OPORTUNIDAD: Las oportunidades para producir la prueba confesoria mediante la absolución de posiciones son: 2.1. Antes de contestar la demanda: En las excepciones previas (Art. 224 CPC) e incidentes (Art. 280 CPC). 2.2. Después de contestada la demanda: 2.2.1. Como pedido incidental de pruebas anticipadas (Art. 275 CPC). 2.2.2. Dentro de los veinte primeros días del plazo probatorio, cada parte podrá pedir que la contraria absuelva posiciones. También podrá hacerlo el juez de oficio, en este caso, las posiciones serán formuladas en forma interrogativa y no afirmativa. 2.3. Otros supuestos: En los incidentes (Art. 180 y sgtes. CPC); en el juicio ejecutivo (Art. 460, 466, ler. p. In fine CPC); en el proceso de conocimiento sumario (Art. 683, Inc c) CPC); en los juicios de menor cuantía (Art. 684, inc a) CPC); en los juicios especiales, v.g.: alimentos (Art. 598, ler. p. CPC), litis expensas (Art. 602 CPC), desalojo (Art. 624, 1er. p. CPC), etc… En estos supuestos, con los escritos de promoción y contestación respectivamente, debe ofrecerse la prueba de absolución de posiciones que se intentará producir. 3. COLITIGANTE. La segunda parte del Articulo se refiere a la posibilidad de que el colitigante que asumiere o sostuviere actitudes o pretensiones contrarias a su comparte pueda hacerle absolver posiciones a éste, en razón de que tienen la misma posición procesal (actores o demandados) pero no corren la misma suerte en el proceso (litisconsortes), debido a la autonomía procesal con que actúan (Art. 298 CPC). ART. 278.- POSICIONES EN PRIMERA Y ULTERIOR INSTANCIA. Las posiciones podrán pedirse una vez en cada instancia. Antec.: CNC 278.- PM 286.- CPC 138.Conc.: CPC 224; 277; 280; 429.1. ALCANCE: La disposición se refiere a la primera Instancia entendida ésta como instancia principal. Siendo así, no se cuentan las posiciones pedidas en las excepciones previas ni en las instancias incidentales. El Artículo se halla fundado en razones de celeridad y economía procesal. 2. POSICIONES EN SEGUNDA INSTANCIA: A los efectos de la realización de la absolución de posiciones en segunda ins- tancia, cuando ella es permitida, no es necesaria la apertura de la causa a prueba (Art. 429, in fine CPC). ART. 279.- CARÁCTER PERSONAL DE LA ABSOLUCIÓN. Las partes deberán absolver posiciones personalmente. Podrán también hacerlo por medio de mandatarios con poder especial, si la otra parte lo consintiere, y en los demás casos autorizados por la ley. Ant ec.: CNC 279.- PM 288, inc. 2.Conc.: CPC 277; 281; 283; 301.1. CARACTER: La absolución de posiciones es un acto procesal personalísimo. Las partes notificadas en debida forma deberán por sí mismas, vale decir, personalmente absolver posiciones. Para que la parte pueda absolver posiciones deberá gozar de capacidad procesal, es decir, de aptitud para realizar personalmente actos procesales válidos. 2. MANDATARIOS: Podrán las partes absolver posiciones por medio de mandatarios con poder o cláusula especial, en los siguientes casos: 2.1.Si la contraparte lo consintiere: La parte contraria debe consentir que sea el mandatario con poder especial el que absuelva posiciones por su mandante. 2.2.En los casos autorizados por la ley: Representación necesaria de incapaces (Art. 281, inc. a) CPC) y de personas jurídicas (Art. 283 CPC) o apoderados por actuaciones realizadas en nombre de sus mandantes en virtud de un mandato vigente (Art. 281, inc. b) CPC). ART. 280.- POSICIONES EN INCIDENTES. Si antes de la contestación de la demanda se promoviere algún incidente, podrán ponerse posiciones sobre lo que sea objeto de aquél. Antec.: CNC 28.- PM 287.- CPCC 127.Conc.: CPC 183; 227; 278.1. FACULTAD DE LAS PARTES: Las partes en las instancias incidentales producidas antes de la contestación de la demanda, v.g.: excepciones previas o incidentes, tienen la facultad de pedir recíprocamente la absolución de posiciones de la contraparte sobre las cuestiones que sean objeto de las dichas instancias. El pedido formulado en estas condiciones no se cuenta para el número de veces permitido para la producción de esta prueba en la instancia principal conforme al Art. 278 del CPC. ARt 281.- QUIENES PUEDEN SER CITADOS. Además de las partes, podrán ser citados a absolver posiciones: a) los representantes de los incapaces, por hechos en que hubieren intervenido personalmente en ese carácter; y b) los apoderados, por actuaciones cumplidas o realizadas en virtud de un mandato vigente, en nombre de sus mandantes. Las informaciones o instrucciones recibidas del poderdante que no hubieren dado lugar a las actuaciones, se considerarán secreto profesional. Antec.: CNC 281.- PM 288.Conc.: CPC 277; 279; 282; 283; 285; 291 al 295; 297; 299 al 302; 330, inc. b).- CC 36 al 41.- CP 147 al 149.- 1. PARTES: La regla en la materia es que cada parte tiene la facultad de que la contraria absuelva posiciones relativas a la cuestión debatida (Art. 277 CPC). 2. OTROS SUPUESTOS LEGALES: La norma establece que, además de las partes, pueden ser citados: 2.1. Los representantes de los incapaces: Estos deberán absolver posiciones sobre los hechos en que hubiesen intervenido personalmente en el carácter de representantes. Carecen de capacidad procesal los menores, quienes son representados por sus padres o en defecto de ellos por sus tutores, los enfermos mentales sometidos a interdicción, los sordomudos que no saben darse a entender por escrito u otros medios, los inhabilitados judicialmente, los cuales son representados por sus curadores. 2.1.1. El curador “ad litem”: En caso de oposición de intereses entre los del incapaz y los de su representante necesario, éste será substituido por un curador especial «curador ad litem» para el caso de que se trate. (Véanse Arts. 36 al 41 del CC). 2.2. Los apoderados: Los cuales declararán por las actuaciones cumplidas o realizadas en nombre de sus mandantes en virtud de un mandato vigente, en razón del conocimiento personal y directo que tienen como consecuencia de su intervención. 3. SECRETO PROFESIONAL: La segunda parte del Artículo sub examine considera secreto profesional las informaciones e instrucciones recibidas del poderdante que no hayan dado lugar a las actuaciones. El Código Penal sanciona al que revelare un secreto ajeno llegado a su conocimiento en su actuación como médico, dentista o farmacéutico; abogado, notario o escribano público, defensor en causas penales, auditor o asesor de Hacienda; o ayudante profesional de los mencionados o personas formándose con ellos en la profesión. También al que viola el secreto de carácter industrial o empresarial. Como secreto se entenderá -dice el Código Penal- cualquier hecho, dato o conocimiento de acceso restringido cuya divulga ción a terceros lesionaría, por sus consecuencias nocivas, intereses legítimos del interesado, o respecto de los cuales por ley o en base a una le» debe guardar silencio (Art. 147 CP). Cabe agregar, que además de la pena estarían obligados al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la revelación del secreto profesional. Véanse los comentarios a los Arts. 285, inc. b) y 330, inc. b) del CPC a los que me remito. ART. 282.- FORMA DE CITACIÓN. El que deba absolver será citado bajo apercibimiento de que si dejan de comparecer sin justa causa, podrá ser tenido por confeso en los términos del artículo 302, 1a. parte. Antec.: CNC 282.- PM 289.- CPCC 128.Conc.: CPC 133, inc. c) e in fine; 138; 262; 277; 302.1. CITACION: La citación del absolvente debe ser solicitada al juez por escrito en la oportunidad legal correspondiente, bajo apercibimiento expreso, en el sentido de que si dejare de comparecer sin justa causa podrá ser tenido por confeso. 2. NOTIFICACION: La resolución que disponga la absolución y en consecuencia fije el día y la hora para que el absolvente comparezca debe ser notificada por cédula en su domicilio real (Art. 133, inc. c) CPC), salvo que intervenga por derecho propio en cuyo caso será notificado en el domicilio constituido. En el caso de que no se pudiere entregar la cédula al absolvente, el notificador deberá dejar aviso de que volverá al día siguiente precisando la hora (Art. 138, 2a. p. CPC) y si tampoco no pudiere hacerlo entregará la cédula a otra persona de la casa, departamento u oficina, o en su defecto, al encargado del edificio. Si no pudiere entregarla fijará en la puerta de acceso correspondiente (Art. 138, ler. p. CPC). Debe estarse a lo dispuesto en el Art. 262, 2a. p. del CPC que previene un intervalo de por lo menos dos días entre la notificación de la providencia y el que se designe para recibir la prueba. ART. 283. ABSOLUCIÓN DE PERSONA JURÍDICA. La persona jurídica, citada para absolver posiciones, designará al representante que habrá de absolverlas en su nombre. Antec.: CNC 283.- PM 288, inc. 3o.Conc.: CPC 133, inc. c); 277 al 282; 284 al 300; 302.1. DESIGNACION DE REPRESENTANTE: La norma transcripta concilia la carga que pesa sobre la persona jurídica de absolver posiciones con el Principio de razonabilidad que impone que el acto sea cumplido por quien realmente conoce los hechos. Es suficiente que un sólo representante cumpla la diligencia y que sea aquel que por las funciones que ejerce sea el que mejor deba conocer los hechos. El representante de la persona jurídica podrá ser el que su estatuto o carta orgánica establezca o aquel que por sus órganos competentes sea designado expresamente al efecto, consecuentemente, siempre que el representante designado tenga mandato suficiente para obligar a la persona jurídica su declaración será procedente. 2. NOTIFICACION: La notificación por cédula (Art. 133, inc. c) CPC) deberá ser dirigida a la persona jurídica que es parte en su domicilio legal y no en el domicilio de su representante. ART. 284.- PRESENTACIÓN DEL PLIEGO E INCOMPARECENCIA DEL PONENTE. El pliego deberá ser entregado en secretaría por lo menos una hora antes de la fijada para la audiencia, en sobre cerrado, al que se le pondrá el cargo y agregará a los autos, y no haciéndolo así el ponente, s6lo podrá formular verbalmente las posiciones en la audiencia, si compareciere el absolvente. Si la parte que pidió las posiciones no compareciere sin justa causa a la audiencia, ni hubiere dejado el pliego, y compareciere el citado, perderá el derecho a exigirlas en esa instancia. Pero si el pliego fue presentado en tiempo oportuno, la audiencia deberá realizarse aunque no se encontrare presente el ponente. Antec.: CNC 284.- PM 291.- CPCC 129, ler. y 3er. ps. Conc.: CPC 153 al 155; 279; 280; 282; 285 al 294; 299; 300.1. PLIEGO DE POSICIONES: Se denomina pliego de posiciones al escrito en el cual se consignan las posiciones que una parte pone a la otra en juicio. El conjunto de aserciones que el ponente presenta para que sean respondidas por el absolvente. Las posiciones son cada una de las proposiciones afirmativas que formula la parte que propone la prueba de absolución (ponente) a fin de obtener de la contraria (absolvente) una respuesta afirmativa o negativa sobre las mismas. 2. RESERVA DEL PLIEGO: El pliego podrá ser reservado por el ponente hasta el día de la audiencia, en cuyo caso deberá entregar en secretaría con por lo menos una hora de anticipación a la fijada para la realización de la respectiva audiencia. Podrá hacerlo en sobre cenado a los efectos de que obviamente no se conozca su contenido, en cuyo caso se pondrá el cargo al mismo y se lo agregará al expediente para su apertura en el acto de la audiencia. El pliego debe ir firmado por el representante convencional o patrocinante. En la audiencia el pliego puede ser ampliado verbalmente. La exigencia legal de la presentación anticipada del pliego es a los efectos de evitar las maniobras indebidas del litigante de mala fe, que puede preparar dos pliegos con distinto contenido con el propósito de presentar aquel que sea más conveniente, dependiendo de la comparecencia o no del absolvente. 3. POSICIONES VERBALES: Si el ponente no presentare el pliego en la forma descripta, sólo podrá formular verbalmente las posiciones en la audiencia, si compareciere el absolvente. Esto significa que si no comparece el absolvente a la audiencia se fustra la prueba. La presentación por escrito de las posiciones mediante el correspondiente pliego que las contiene resulta conveniente por dos razones: a) para que la propia incomparecencia no implique decaimiento del derecho a producir esta prueba y b) para que si no comparece el absolvente pueda ser tenido por confeso. 4. INASISTENCIA DEL PONENTE: El ponente pierde el derecho de exigir la prueba de absolución de posiciones en la instancia cuando no comparece a la audiencia sin justa causa y no ha dejado el pliego de posiciones en secretaria y si compareciere el absolvente. Si el ponente dejó el pliego en la forma prevenida en la norma, su presencia no es imprescindible y el acto debe llevarse a cabo con la presencia del absolvente (Art. 153, inc. d) CPC). ART. 285.- CONTENIDO DE LAS POSICIONES. No podrán ser materia de posiciones: a) los hechos respecto de los cuales la ley no admita este medio de prueba, o cuando incidieren sobre derechos que el confesante no pudiere comprometer, renunciar o transigir válidamente; b) los hechos respecto de los cuales el absolvente se halle amparado por el secreto profesional; c) los hechos cuya investigación esté prohibida por la ley; y d) los hechos que se opusieren a las constancias de instrumentos públicos agregados al expediente y no argüidos de falsos. Antec.: CNC 285.- PM 302. Conc.: CPC 247; 281, 2° p.; 284; 236 al 290; 299; 308; 574, 3er. p.- CC 172; 234, 3er. p.; 375; 1497.- CP 147 al 149.- Ley 45/91 que establece el Divorcio vincular 21. 1. POSICIONES INADMISIBLES: La norma establece los supuestos de excepción que considera inadmisibles como objeto de la confesión: 1.1. Prohibición legal, v.g.: en los juicios de divorcio vincular (Art. 21, Ley 45/91); de separación de cuerpos (Art. 172 CC); y en los de Amparo (Art. 574, 3er. p. CPC); o derechos indisponibles porque no se los puede comprometer, renunciar o transigir, v.g.: los que versan sobre las relaciones de familia, o que interesen al orden público o las buenas costumbres (Art. 1497 CC). 1.2. Secreto profesional: Es el que resulta del deber inherente a la función que desempeña la persona, que le impone el deber de no hacer conocer a otros las circunstancias relativas al conocimiento de ciertos hechos que por su índole no deben ser difundidos. Véanse los comentarios a los Arts. 281 del CPC numeral 3 y 330 del CPC numeral 2.2., a los que me remito. 1.3. Investigación prohibida por 1a ley; «La investigación de la maternidad no se admitirá cuando tenga por objeto atribuir el hijo a una mujer casada, salvo que este, hubiera nacido antes del matrimonio» (Art. 234, 3er. p. CC). 1.4. Instrumentos públicos: Los instrumentos públicos agregados a los autos y no argüidos de falsos, tienen prevalencia sobre ART. 286.- FORMA DE LAS POSICIONES. Las posiciones serán claras y concretas, no versarán más que sobre un hecho; serán redactadas en forma que permita una contestación afirmativa o negativa y deberán referirse a puntos controvertidos relativos a la actuación del absolvente, o a hechos que el confesante tiene la obligación de conocer. Antec.: CNC 286.- PM 292, 1er. p.. Conc.: CPC 284; 285; 287 al 290; 299. 1. REGLAS: La forma de tas posiciones debe ajustarse a las siguientes reglas: 1.1. Las posiciones deben redactarse en forma afirmativa o asertiva y ser claras y concretas; no insidiosas o susceptibles de interpretarse en distintos sentidos. 1.2. Las posiciones deben versar sobre hechos, no sobre cuestiones de derecho, opiniones o puntos de vista del absolvente. Deben ser relativas a la actuación del absolvente o que tiene ob ligación de conocer, comprendiendo los realizados, u omitidos, en forma personal por el absolvente o conocidos de la misma forma por él. 1.3. No versarán más que sobre un hecho, el que constituye una afirmación para el ponente, es decir, la confesión por el ponente de la existencia de ese hecho y el requerimiento al absolvente para que lo admita, 1.4. Deben hallarse redactadas de tal modo que la contestación del absolvente pueda ser por si o por no. Sí es cierto o no es cierto lo que se le pregunta, v.g.: Posición: Diga como es verdad (o como es cierto) tal cosa. Respuesta: Sí es verdad (cierto) o no es verdad (no es cierto). 1.5. Deben estar referidas a puntos controvertidos, es decir, no reconocidos o admitidos por la otra parte. 2. RECONOCIMIENTO DEL PONENTE: Cada posición que el ponente formula al absolvente constituye para él el reconocimiento del hecho al cual se refiere la posición. ART. 287.- FORMA DE LAS CONTESTACIONES. El absolvente responderá por sí mismo de palabra y en presencia de la contraparte, si asistiere, sin valerse de consejos ni de borradores, pero el juez podrá permitirle la consulta de anotaciones o apuntes, cuando deba referirse a nombres, cifras u operaciones contables, o lo aconsejen circunstancias especiales. No se suspenderá el acto por falta de dichos elementos. Si el absolvente se negase a contestar o contestase en forma evasiva, podrá ser tenido por confeso en la sentencia, en los términos del artículo 302, primera parte. Antec.: CNC 287.- PM 293.- CPCC 130; 134, 2o. p.. Conc.: CPC 279, 285; 286; 288; 289; 290; 296 al 302.1. REGLAS: 1.1. La absolución de posiciones por su carácter es un acto personal del absolvente (Art. 279 CPC), quien debe responder por sí mismo de palabra las posiciones que se le dirijan. 1.2. El absolvente debe responder en forma afirmativa o negativa, reconociendo o negando el hecho sobre el que vena la posición, sin perjuicio de dar las explicaciones que desee agregar a modo de aclaración. 1.3. Las respuestas deben ser espontáneas, sin valerse de consejos ni de borradores, salvo que el juez por circunstancias espe- ciales permita la consulta de anotaciones o apuntes, en la forma prevenida en la norma. 1.4. El ponente no tiene el deber de comparecer, le basta con dejar el pliego en la oportunidad legal (Art. 284 CPC). 2. NEGATIVA A CONTESTAR O CONTESTACION EVA SIVA: La segunda parte del Artículo prevé la hipótesis de que el absolvente se niegue a contestar o conteste en forma evasiva. En estos casos se debe reiterar la posición bajo apercibimiento, pudiendo el absolvente ser tenido por confeso, de conformidad con las demás pruebas rendidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica (Art. 302, la. p. CPC). La confesión así obtenida podrá ser susceptible de desvirtuarse mediante la prueba en contrario que el absolvente pueda producir. ART. 288.- POSICIÓN IMPERTINENTE. Si la parte estimare impertinente una posición podrá negarse a contestarla, en la inteligencia de que el juez podrá tenerla por confesa si al sentenciar lo juzgare procedente. De ello sólo se dejará constancia en el acta, sin que la cuestión pueda dar lugar a incidentes o recurso alguno. Antec.: CNC 288.- PM 295.- CPCC 121, 2o. p.. Conc.: CPC 285, 286; 290; 300; 302.1. NEGATIVA DEL ABSOLVENTE El absolvente puede negarse a contestar una posición que estima impertinente, debiendo él o su abogado manifestar Las razones en que fundan la impertinencia de la posición y por lo tanto la negativa a contestarla, a fin de que el juez en la sentencia decida la cuestión. Se consideran impertinentes las posiciones que: ya han sido contestadas o que se hallan defectuosamente redactadas; o no se relacionan a hechos personales o a la actuación personal del absolvente o no se refieren a los hechos controvertidos en el juicio. El abogado en ejercido de su patrocinio puede indicar a su patrocinado que se abstenga de responder a una posición considerada Impertinente. 2. PROHIBICION DE DEDUCIR INCIDENTES: En la audiencia no cabe la promoción de incidente de oposición sobre la procedencia o no de la posición cuestionada, ni recurso alguno. Sólo se debe tener presente la negativa a responder la posición para su oportuna resolución. La pertinencia o Impertinencia es una cuestión que el juez debe resolver en la sentencia. Siendo así, es innecesario que ante la negativa a contestar una posición por razones de impertinencia, se tenga que reiterarla bajo apercibimiento de tenerlo por confeso. Esto no debe confundirse con el supuesto contemplado en el in fine del Art. 287 del CPC, comentado en el numeral 2. ART. 289.- PREGUNTAS. Una vez contestadas las posiciones del pliego, y la ampliatorias en su caso, por sí o por medio de apoderado, las partes podrán hacerse las preguntas y observaciones que juzguen convenientes, con autorización y por intermedio del juez. Este podrá también interrogarla de oficio, sobre toda las circunstancias que fueren conducentes a la averiguación de la verdad. Antec.: CNC 289.- PM 296.- CPCC 132.Conc.: CPC 277; 279; 285; 290; 300; 30t 329.1. POSICIONES AMPLIATORIAS: El ponente, una vez que el absolvente haya terminado de responder al pliego de posiciones presentado, puede formular verbalmente posiciones ampliatorias en la audiencia. 2. PREGUNTAS: Las partes por sí o por medio de sus apoderados pueden hacerse preguntas y observaciones con autorizaci6n y por intermedio del juez. 3. CONCEPTO; Las interrogaciones son las preguntas que el ponente y el absolvente pueden formular con el objeto de aclarar cualquier cuestión referida a las posiciones y sus respuestas. 4. INTERROGATORIO JUDICIAL: El juez, para ayudar a averiguar la verdad real, puede interrogar con total amplitud a las partes sobre los hechos controvertidos y conducentes de la causa, hayan o no sido objeto de las posiciones. 5. NEGATIVA INJUSTIFICADA O EVASIVA: La negativa injustificada a responder o las respuestas evasivas de cualquiera de las partes pueden ser, a su vez, consideradas como «ficta confessio» o configurar una presunción en contra. Ninguna de estas cuestiones podrá dar lugar a incidente o recursos debiendo sólo hacerse constar la circunstancia en el acta que se labre. ART. 290.- FORMA DEL ACTA. Las declaraciones serán extendidas por el secretario a medida que se presten, conservando, en cuanto sea posible, el lenguaje de los que hubieren declarado. Terminado el acto, el juez las haré leer y preguntará a las partes si tienen algo que agregar o salvar. Deberá consignarse, cuando ocurra, la circunstancia de que alguna de ella no hubiere querido, no supiere o no pudiere firmar. Antee.: CNC 290.- PM 297.- CPCC 133.Conc.: CPC 37; 153, inc. f). 1. OBLIGATORIEDAD: La documentación de la audiencia se realiza mediante el acta que debe labrar el secretario, de acuerdo con la regla del Art. 153, inc. E) del CPC. No es necesario labrar acta cuando no comparece el absolvente sin causa justificada y el ponente a dejado el pliego en la oportunidad requerida por la ley. En este caso basta la constancia del secretario y el pedido formulado por escrito para que se tenga al absolvente por confeso. 2. CONTENIDO: En el acta el secretario hará constar el lugar y fecha del acto, los datos personales del absolvente, los nombres y apellidos del ponente si asistiere y de los abogados comparecientes; las respuestas a las posiciones, haciéndolas correlacionar; los apercibimientos; la negativa a responder las posiciones consideradas impertinentes y las razones en que se funda; las posiciones ampliatorias si hubieren; las preguntas y las respuestas recíprocas y las preguntas dirigidas por el juez a las partes y sus respuestas; las agregaciones y rectificaciones requeridas y la firma por el juez, el secretario, el ponente, el absolvente y sus abogados, dejándose constancia cuando ocurra de la circunstancia de que alguno no hubiere querido o no supiere o no pudiere firmar, sin que ello obste a la validez del acto. ART. 291.- ENFERMEDAD DEL ABSOLVENTE. En caso de enfermedad del que deba absolver posiciones, justificada mediante certificado médico, el juez suspenderá la audiencia. Será carga del absolvente solicitar y obtener fijación de nueva audiencia para absolver posiciones, la cual podrá celebrase en el juzgado o en el lugar donde se hallare el impedido, hasta antes de la providencia que ordene la entrega de los autos para alegar, sin necesidad de otro trámite. El juez en la sentencia debe tener por confeso al absolvente que no hubiere cumplido con esta carga, salvo que persistiesen las causas que le impidan absolver posiciones, sea en el juzgado, o en su domicilio o residencia. El absolvente justificará esta circunstancia mediante la presentación de dictamen fundado, expedido bajo juramento por una junta de tres médicos, con exclusión del que hubiere otorgado el primer certificado. Antec.: CNC 291. Conc.: CPC 292; 293; 300; 302.- CF 254 al 256.1. FINALIDAD: La norma persigue un fin moralizador dado las innumerables inconductas y dilaciones maliciosas a que el régimen anterior de esta prueba habla dado lugar. 2. INASISTENCIA DEL ABSOLVENTE: El citado a absolver posiciones puede justificar su inasistencia a la audiencia de absolución de posiciones mediante el pertinente certificado médico. En este caso el juez debe suspender la audiencia. 3. CARGA DEL ABSOLVENTE: La segunda parte del Artículo impone al absolvente la carga (imperativo de su propio interés) de realizar todos los actos necesarios para el diligenciamiento posterior y oportuno de la prueba. Esta podrá llevarse a cabo en el juzgado o en el lugar donde se encontrare el enfermo impedido de concurrir al local judicial. La diligencia podrá efectuarse hasta antes de la providencia que orden la entrega de los autos para alegar. 4. FICTA CONFESSIO: Si el absolvente no cumpliere con la carga mencionada se producirá la «ficta confessio» o confesión tácita y el juez tendrá por confeso al absolvente al dictar sentencia. Véase comentario al Art. 302 del CPC, numeral 1. 5. DICTAMEN MEDICO: La persistencia de la enfermedad y la imposibilidad de declarar para evitar la confesión tácita deberá ser justificada por la presentación, esta vez, de un dictamen médico fundado, expedido bajo juramento, por una junta de tres médicos que no podrá ser integrada por el que otorgó el primer certificado médico. ART. 292.- IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN DE LA JUNTA MEDICA. Si el ponente impugnare el dictamen de la junta, el incidente se recibirá a prueba y este trámite suspenderá los efectos de la providencia que ordene la entrega de los autos para alegar. Comprobada la falsedad del dictamen impugnado, el juez remitirá los antecedentes al juzgado del crimen, sin perjuicio de la responsabilidad civil de los médicos. El juez, al sentenciar, podrá tener por confeso al absolvente. Antec.: CNC 292.Conc.: CPC 56; 180 y sgtes.; 291; 300; 302, ler. p.- CP 254 al 256. 1. INCIDENTE: El ponente puede impugnar el dictamen de la junta médica, lo cual constituirá un incidente (Art. 183 CPC). La norma impone, en este caso, la apertura del incidente a prueba independientemente del criterio del juez (Arts. 186 CPC). La substanciación del incidente suspende los efectos de la providencia que ordena la entrega de los autos a las partes para alegar y por ende la substanciación del principal (Arts. l8l y 379 CPC). 2. EFECTOS DE LA DECLARACION DE FALSEDAD: La comprobación de la falsedad del dictamen médico produce los siguientes efectos: 2.1. Remisión de los antecedentes al juzgado del crimen (Ver Arts. 254 al 256 del C. Penal). 2.2. Posibilidad de reclamar daños y perjuicios contra los médicos mediante la acción pertinente promovida ante el fuero civil. 2.3. Facultad del juez para, de acuerdo con el Art. 302, ler. p. del CPC, considerar al absolvente confeso. 2.4. Peticionar que el absolvente sea declarado litigante de mala fe (Art. 56 CPC). ARt 293.- OTROS MOTIVOS DE INASISTENCIA. Si el absolvente se hubiese visto impedido de comparecer, por otros motivos de fuerza mayor, lo deberá justificar fehacientemente tan pronto como le sea posible, y antes de los alegatos. En este caso el absolvente procederá conforme lo previene el artículo 291, en lo pertinente. No haciéndolo así, el juez pudrí tenerlo por confeso, al sentenciar. Antec.: CNC 293.Conc.: CPC 291; 300; 302, ler. p. 1. FUERZA MAYOR: La norma supone con razón que, además de la enfermedad, pueden existir otros motivos de fuerza mayor que razonablemente impidan al absolvente comparecer el día fijado para la audiencia a absolver posiciones. 2. REQUISITOS: Los requisitos que la norma previene para que sea admisible son: 2.1. Justificar la fuerza mayor o el caso fortuito: entendiéndose por tal todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse. Salvo que se trate de un hecho notorio en cuyo caso bastará invocarlo. 2.2. La justificación debe ser en forma inmediata, tan pronto como se pueda antes de los alegatos, que constituye el momento límite. Al absolvente incumbe la carga de que la diligencia frustrada se lleve a cabo, conforme a las reglas establecidas en el Art. 291 del CPC. No haciéndolo así el juez podrá, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 302, ler. p. del CPC, tenerlo por confeso al sentenciar. ARt 294.- LITIGANTE DOMICILIADO FUERA DE LA SEDE DEL JUZGADO. La parte que estuviere domiciliada fuera de la sede del juzgado, pero dentro de la circunscripci6n judicial respectiva, deberá comparecer ante el juez de la causa para absolver posiciones. Sí el absolvente estuviere domiciliado en otra circunscripción, las absolverá ante el juez o tribunal de igual clase de la circunscripción de su domicilio. En caso de estar domiciliado fuera de la República, deberá, a elección del ponente, designar apoderado con facultades suficientes para absolver ante el juez de la causa, o hacerlo personalmente ante el juez de su domicilio, por vía de exhorto. Si el absolvente lo prefiriese, podrá comparecer personalmente ante el juez de la causa. Antec.: CNC 294.Conc.: CPC 128 al 130; 279. 1. SUPUESTOS LEGALES: La norma establece los diversos supuestos a que puede dar lugar la ubicación del domicilio real del absolvente cuando el mismo se encuentra fuera de la sede del juzgado: 1.1. Absolvente domiciliado dentro de la circunscripción judicial del juzgado: Tiene la carga de comparecer personalmente a absolver posiciones ante el juez de la causa, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 279 CPC. 1.2. Absolvente domiciliado en otra circunscripción judicial: Debe concurrir ante el juez o tribunal de igual clase de dicha circunscripción, para lo cual se debe librar el correspondiente oficio, de acuerdo con las reglas establecidas en el Art. 128 del CPC. 1.3. Absolvente domiciliado fuera de la República: En esta hipótesis el absolvente, a elección del ponente, podrá: 1.3.1. Designar apoderado con facultades suficientes para absolver ante el juez de la causa (Art. 279, 2a. p. CPC). 1.3.2. Absolver personalmente ante el juez de su domicilio en el extranjero por vía de exhorto (Art. 129 CPC). 2. FACULTAD DEL ABSOLVENTE La última parte del precepto comentado deja la facultad, obviamente natural, de que el absolvente pueda concurrir a realizar el acto personalmente ante el juez de la causa. ART 295.- CONFESIÓN EXTRAJUDICIAL. La confesión extrajudicial podrá acreditarse por los medios de prueba establecidos en la ley, con exclusión de la prueba testimonial, salvo que hubiere principio de prueba por escrito. Antec.: CNC 295.- PM 307.- CPCC 139.Conc.: CPC 276; 302, ler. p.- CC 704 al 706. 1. CONCEPTO: La confesión extrajudicial es la que se produce fuera del proceso, pero cuya existencia puede ser invocada en él como un hecho, que como tal debe ser objeto de prueba. El lugar en que se presta la confesión es lo que determina su carácter de judicial o extrajudicial, de allí que incluso la prestada ante juez incompetente es judicial y extrajudicial la que se hace a cualquier persona que no ejerce una función jurisdiccional en un concreto proceso, aunque sea un funcionario público. 2. REQUISITOS: Para su validez, en general, son requeridos los mismos de la confesión judicial: capacidad, objeto y voluntad. Siendo así, no será valida la prestada por un incapaz o la que tiene un objeto prohibido por la ley. En cuanto a la voluntad -"animus confitendi"- no se precisa una intención específica diferente a la genérica que requiere todo acto jurídico. Por lo tanto es indiferente la conciencia que tenga la persona de los efectos que la misma pueda producir. DEVIS ECHANDIA dice que sólo se requiere que se tenga voluntad conciente de declarar, esto es, que sea un acto conciente. 3. FORMA: La confesión extrajudicial debe ser siempre expresa. no cabe la «ficta confessio». Puede ser verbal o escrita y contar en un instrumento público o privado. 4. EFECTOS: Los efectos de la confesión extrajudicial difieren según se den las siguientes circunstancias: 4.1. Confesi6n hecha a la parte: 4.1.1. Escrita: El instrumento público o privado en que conste para lograr eficacia probatoria debe revestir las condiciones que de acuerdo a su naturaleza le impongan las leyes de fondo. 4.1.2. Verbal: Puede versar sobre: 4.1.2.1. Hechos: Pueden probarse por todos los medios de prueba, incluso testigos. 4.1.2.2. Contratos: Cuando tengan por objeto una cantidad de más de diez jornales mínimos deben hacerse por escrito y no pueden probarse por testigos, salvo principio de prueba por escrito (Arts. 704 al 706 CC). 4.2. Confesión realizada a un tercero: Constituye una simple presunción que debe ser corroborada por otros medios de prueba. 4.3. Confesión prestada en otro proceso: Se debe distinguir 4.3.1. Si fue entre las mismas partes, tiene valor. 4.3.2. Si no lo fue, sus efectos son similares a la confesión extrajudicial realizada ante terceros. 5. PRUEBA. PRINCIPIO DE PRUEBA POR ESCRITO: Son admisibles todos los medios de prueba previstos o no previstos en la Ley, con excepción de la prueba testimonial salvo que hubiere principio de prueba por escrito. Se considerará principio de prueba por escrito cualquier documento público o privado que emane del adversario, de su causante o de parte interesada en el asunto, o que tendría interés si viviera y que haga verosímil el hecho litigioso (Art. 705, 2o. p. CC). ART. 296.- ALCANCE DE LA CONFESIÓN. En caso de duda, la confesión deberá interpretarse en favor de quien la hace. La confesión es indivisible, salvo cuando: a) el confesante invocare hechos impeditivos, modificativos o extintivos, o fueren independientes unos de otros; b) las circunstancias calificativas expuestas por quien confiesa fuesen inverosímiles o contrarias a una presunción legal que no admite prueba en contra; y c) las modalidades del caso hicieren procedente la divisibilidad. Antec: CNC 296.- PM 303.Conc.: CPC 297; 302, 1er. p.- CC 1842. 1. REGLA GENERAL: La norma, en su primera parte fundada en el carácter restrictivo de la confesión - establece la regla general de que en caso de duda «in dubio» la confesión debe interpretarse en favor de quien la hace. 2. INDIVISIBILIDAD: La indivisibilidad de la confesión significa que sólo puede invocarse la declaración del confesante en su totalidad; vale decir, no puede utilizarse lo favorable y rechazarse lo desfavorable. Siendo así, la confesión es divisible cuando puede invocarse como prueba el reconocimiento que en ella se hace de un hecho, sin tomar en consideración las circunstancias que el confesante aduzca en su favor para modificar o restringir sus efectos. La norma consagra, a su vez, la regla de la indivisibilidad de la confesión, salvo que se den algunas de las circunstancias de excepción previstas en la misma. 2.1. Hechos impeditivos, modificativos o extintivos: Los cuales constituyen una verdadera excepción y que como tal debe ser probada por quien invoca, v.g.: se admite haber recibido una suma de dinero pero se alega que se devolvió. 2.2. Hechos independientes: Separables del hecho reconocido por el confesante, v.g.: se reconoce la celebración del contrato, pero se alega una causal de rescisión o nulidad. 2.3. Inverosimilitud. El hecho debe considerarse inverosímil cuando resulta físicamente imposible o fuere contrario a un hecho notorio. 2.4. Contradicción con una presunción legal: v.g.: se reconoce el daño producido por una cosa propia o hecho por un dependiente o autorizado, pero alegando que fue por culpa de la víctima o por caso fortuito (Art. 1842 CC). 2.5. Las modalidades del caso lo permitan: El inc c) de la norma otorga al juez la facultad de dividir la confesión cuando exista justificada razón para ello. ART. 297.- IRREVOCABILIDAD DE LA CONFESIÓN JUDICIAL. La confesión judicial, espontánea o provocada, expresa o ficta, es irrevocable, salvo prueba de error, dolo o violencia. Antec.: CNC 296.- PM 305.Conc: CPC 276; 277; 302.- CC 285 al 289; 291 al 295. 1. REGLA GENERAL: La norma consagra como regla general la irrevocabilidad de la confesión judicial, sea ella espontánea o provocada, expresa o tácita. 2. CONCEPTO La revocación o retractación de la confesión tiene lugar cuando el confesante pretende desvirtuar los efectos de su declaración mediante la prueba de la existencia de alguna de las causas previstas en la ley. 3. CAUSAS: Las causas que autorizan la revocación son aquellas que se refieren a los vicios de la voluntad y que como tales afectan la validez de todo acto jurídico. 3.1. Error de hecho: Debe tratarse de error de hecho, el Art. 286 del C. Civil establece al respecto: «No será valida la declaración de voluntad cuando el error recayere sobre algunos de los puntos siguientes: a) la naturaleza del acto; b) la persona con quien se formó la relación jurídica, o a la cual ella se refiere; c) la causa principal del acto, o la cualidad que verosímilmente se tuvo en mira como esencial, según la práctica de los negocios; d) el objeto, en el caso de haberse indicado un bien diverso o de distinta especie, o diferente cantidad, extensión o suma, u otro hecho que no sea aquél que se quiso designar; y e) cualquier otra circunstancia que, de buena fe, pudo considerar el agente como elemento necesario del acto celebrado. Estas mismas reglas serán aplicables al caso de haberse transmitido con inexactitud la declaración de voluntad». 3.2. Acción dolosa: La acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto, es toda aserción falsa o disimulación de lo verdadero, cualquier astucia, artificio o maquinación que se emplee con ese fin. Las reglas se aplicarán igualmente a las omisiones dolosas, dispone el Art. 290 del C. Civil. Por su parte los Arts. 291 y 292 del C. Civil, a su vez, preceptúan: «Para que el dolo cause la nulidad del acto se requiere que haya determinado la declaraci6n de voluntad y que ocasione daño. El dolo incidental sólo obligará al resarcimiento del perjuicio». «El dolo afectará la validez de los actos, sea que provenga de las partes o de un tercero». 3.3. Fuerza o Temor. La fuerza y el temor hacen también revocable la confesión a tenor de los Arts. 293, 294 y 295 del C. Civil que se transcriben a continuación: «Habrá falta de libertad en el agente, cuando se empleare contra él fuerza irresistible. Se juzgará que hubo intimidación cuando por injustas amenazas alguien causare al agente temor fundado de sufrir cualquier mal inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes, o en la de su cónyuge, descendientes, ascendientes o parientes colaterales. Si se tratan de otras personas, corresponderá al juez decidir si ha existido intimidación, según las circunstancias». «El ejercicio normal de los derechos no podrá determinar injustas amenazas. Sin embargo, cuando por este medio se hubiesen arrancado a la otra parte ventajas excesivas, la violencia moral podrá ser considerada suficiente para anular el acto». «La fuerza o la intimidación vida el acto, aunque se la haya empleado por un tercero. Cuando una de las partes hubiere tenido conocimiento de ello, ésta responderá solidariamente con el autor por los daños. En los demás casos, el resarcimiento será por cuenta exclusiva del causante». 4. ERROR DE DERECHO. El error de derecho no es causal atendible en virtud de lo dispuesto en el Art. 285 del C. Civil que dispone: «La ignorancia de las leyes o el error de derecho no impedirá el efecto de los actos lícitos, ni excusará la responsabilidad por los ilícitos». ARt 298.- CONFESIÓN DEL LITISCONSORTE. La confesi6n del litisconsorte no perjudica a sus compartes. Antec.: CNC 298. Conc.: CPC 78; 79; 101; 277, 2o. p.; 289.1. LITISCONSORCIO: Los litisconsortes cuando actúan en el juicio como compartes lo hacen con autonomía procesal, de ello se colige que la confesión prestada por uno cualesquiera de ellos no perjudica a su comparte. En el litisconsorcio existe unidad de relación procesal y pluralidad de sujetos, y cuando son compartes cada uno de los cuales actúa como parte autónoma (Art. 101 CPC). 2. INTERVENCION DE TERCEROS: Cabe referirse también a la intervención de los terceros, cuya situación en el proceso podrá ser: 2.1.Coadyuvantes en cuyo caso se reputa una misma parte con aquel a quien ayuda (Art. 78 CPC). 2.2.Excluyente, asumiendo una posición contraria al demandante y al demandado (Art. 79 CPC). ART. 299.- INTÉRPRETE. Si el confesante no conociere el español las posiciones se dirigirán por medio de intérprete. Estará facultado el juez para designarlo de oficio, en cualquier momento, y proveerá todas las medidas conducentes al diligencia-miento de la prueba. Antec.: CNC 299. Conc.: CPC 105; 279.1. ABSOLVENTE QUE DESCONOCE EL CASTELLANO: La norma no hace sino reiterar la regla general establecido en el Artí- culo 105 del CPC, que establece que deberá utilizarse en todos los actos del proceso el idioma español (debió decir castellano) y concede al juez o tribunal la facultad de designar traductor público, cuando el declarante no conozca el idioma castellano o no pueda expresarse en idioma guaraní. 2. LENGUAJE ESPECIALIZADO: Tratándose de sordos, sordomudos o mudos que sólo pueden darse a entender por lenguaje especializado, la declaración deberá efectuarse por intérpretes nombrados por el juez. ART. 300.- CONDUCTA PROCESAL. La conducta omisa, evasiva o maliciosa del citado a absolver posiciones, constituirá fuente de convicción judicial. Antec.: CNC 300. Cene.: CPC 51 al 56; 287, in fine; 288, la. p.; 292, in fine; 293, in fine. 1. PRINCIPIO DE MORALIDAD: La norma esta fundada en la vigencia del Principio de moralidad que debe primar en el proceso, en cuya virtud toda inconducta debe tener su condigna sanción. 2. FUENTE DE CONVICCION JUDICIAL: En el supuesto del absolvente su conducta en el proceso será particularmente tenida en cuenta, dada la circunstancia de que la misma constituirá «fuente de convicción judicial», es decir, será evaluada por el juez en el momento de apreciar la prueba para decidir la cuestión. ART. 301.- ABSOLUCIÓN DE POSICIONES POR OFICIO. Podrán absolver posiciones por oficio cuando esta prueba fuere procedente, las personas que, conforme con el artículo 341, no están obligadas a comparecer a declarar como testigos. Antec.: CNC 301. Conc.: CN 46, la. p. ley. p.; 47, incs. 1) y 2).- CPC 279; 287; 302; 341. 1. PRINCIPIO DE IGUALDAD: Los funcionarios públicos en general, cualquiera fuere su rango o jerarquía, no se hallan exentos de la carga de comparecer personalmente a absolver posiciones en aquellos procesos en que sean parte directa. Una interpretación contraria del Artículo atentaría contra el Principio de igualdad de las partes en el proceso que se halla fundado en la Constitución, que establece: «Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones» (Art. 46, 1a. p. ler. p. CN). El Principio constitucional de igualdad es y debe ser garantizado por el Estado, mediante: «1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes» (Art. 47, incs. 1) y 2) CN). El litigante en un pleito, fuere quien fuere, debe hallarse en un mismo pié de igualdad con su contraparte, máxime si se trata de una diligencia como la confesión que por su naturaleza y carácter debe ser prestada personalmente ante el juez «sin valerse de consejos ni de borradores». No concibo como en la realidad esto sucedería si dichas personas en los pleitos en que son partes, pueden contestar las posiciones desde sus domicilios o despachos. ¿Le cabe a alguien alguna duda acerca de si serán o no asesorados? ¿No se está con ello violando el carácter personal de la absolución? (Art. 279 CPC). 2. TESTIGOS: Distinto es el supuesto contemplado en el Art. 341 del CPC, que previene el caso en que los mismos son ofrecidos como testigos, vale decir, terceros en causa ajena. Ahí se halla justificada la excepción al deber de comparecer que tienen todas las personas, porque la situación es enteramente diferente. 3. REPRESENTACION DE PERSONAS JURIDICAS: No obstante, la excepción que consagra la norma tiene explicación y razonable interpretación cuando se trate de juicios en los que se hallan involucrados como partes las personas jurídicas estatales a las que los funcionarios públicos mencionados puedan o tengan el deber de representar. En este caso lo harán por oficio - que revestirá el carácter de instrumento público - en el plazo que señale el juez, debiendo cumplirse los demás requisitos legales que el diligenciamiento de la prueba por este modo particular lo permita. ARt 302.- VALOR DE LA CONFESIÓN. La confesión judicial expresa o ficta, y la extrajudicial, serán apreciadas por el juez juntamente con las demás pruebas, y de acuerdo con los principios de la sana crítica. La confesión espontánea que resultase de los escritos respectivos de demanda o contestación, y que también podrá prestarse en cualquier estado del juicio, hará plena prueba. Antec.: CNC 302.Conc.: CPC 269; 276; 287, in fine; 288, in fine; 291, 3er. p.; 292 in fine; 293, in fine; 300; 301. 1. REGLA GENERAL: El primer párrafo de la norma establece como regla general que la fuerza probatoria de la confesión será apreciada por el juez «conjuntamente con las demás pruebas, y de acuerdo con los principios de la sana crítica», sea ella judicia o expresa o ficta o extrajudicial. Siendo así, Se requiere una valora- ción de la prueba por parte del juez, incluso en las circunstancias señaladas, no siendo automática una conclusión desfavorable. La regla transcripta se aplica a la confesión expresa y a la «ficta confessio» derivada de la incomparecencia del absolvente o de su negativa a responder en forma categórica o de sus respuestas evasivas o de no haber cumplido con la carga de llevar a cabo la diligencia en los supuestos de ausencia por enfermedad o fuerza mayor (Arts. 287, in fine; 288, in fine; 292, in fine y 293, in fine CPC). Por lo señalado es que la reina de las pruebas «regina probationum» con que se conoce a la confesión ha perdido su trono en nuestro proceso civil. 2. PLENA PRUEBA: El segundo párrafo dispone que la confesión espontánea que resulte de los escritos de demanda y contestación y que también podrá prestarse en cualquier estado del juicio hará plena prueba, vale decir, tendrá aquí el valor de una prueba tasada o legal (Ver comentario al Art. 269, numeral 2.1. del CPC). CAPITULO IV DE LA PRUEBA DOCUMENTAL ART. 303.- DOCUMENTOS ADMISIBLES. Podrá presentar-se como prueba toda clase de documentos, tales como fotografías, radiografías, mapas, películas cinematográficas, diagramas, calcos y grabaciones fonográficas. Antec.: CNC 303.- PM 309.Conc. CPC 183; 219; 227; 228; 236; 240; 304 al 313; 428; 527; 569, 2o. p; 598, ler. p.; 683, inc. c); 708, inc. d).- CC 375 al 416; 1313.- CF 174; 246 al 253.- Ley 1034/83 del Comerciante 74 al 104. Ley 270/93 que aprueba el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa. 1. CONCEPTO: Documento, en sentido general, es -dice CHIOVENDAtoda representación material destinada e idónea para reproducir una determinada manifestación del pensamiento. La enumeración de documentos que realiza la norma procesal es simplemente ejemplificativa. De allí la amplitud con que la misma consagra la admisibilidad en juicio como prueba de toda clase de documento. El documento es el género, puede ser material o literal, y el instrumento la especie. Siendo así, el instrumento es el documento literal o escritura destinado a dejar constancia de una manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos. 2. CARGA PROCESAL: El Art. 219 del CPC impone a las partes la carga de acompañar con la demanda la prueba documental que tuviere en su poder y si no la tuviere a su disposición la deberá individualizar indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre. La disposición mencionada, constituye la regla general y se aplica a la contestación de la demanda, la reconvención y su contestación (Art. 240 CPC), la oposición de excepciones. (Art. 227 CPC), la deducción de incidentes (Art. 183 CPC), el proceso de conocimiento sumario (Art. 683, inc. c) CPC), etc... 3. FUERZA PROBATORIA: El Código Procesal Civil deja librada la fuerza probatoria de la prueba documental a la normativa del Código Civil limitándose, en el Capítulo IV, a establecer el sistema que regirá su exhibición y autenticación. 4. CLASES DE DOCUMENTOS: Los documentos o instrumentos son susceptibles de ser clasificados según la doctrina, teniendo en cuenta sus varios aspectos: 4.1. Por el contenido: 4.1.1. Declarativos: Comportan una declaración de la persona, pueden ser: 4.1.1.1. Dispositivos: Cuando en virtud de la declaración formulada se constituyen, modifican o extinguen relaciones jurídicas, v.g.: contrato, pagaré, sentencia judicial, laudo arbitral, resolución administrativa, etc... 4.1.1.2. Informativos: Cuando sólo dejan constancia de una situación de hecho, v.g.: asientos en los libros de los comerciantes, fichas médicas, etc... 4.1.2. Representativos: Cuando no contienen ninguna declaración, v.g.: planos, fotografías, etc... 4.2. Por la función: 4.2.1. Constitutivos (de los actos jurídicos): Cuando la ley exige como requisito formal indispensable para la validez del acto jurídico. Su incumplimiento trae aparejada la nulidad del acto, v.g.: las donaciones de inmuebles, las donaciones con cargo y las que tuvieren por objeto prestaciones periódicas o vitalicias deben ha-cene por escritura pública bajo pena de nulidad (Art. 1313 CC). La función del documento en este supuesto es doble: 4.2.1.1. Configura un requisito para la validez del acto. 42.1.2. Constituye el único medio de prueba admisible pan acreditar su existencia. 4.2.2. Probatorios: Sirven para constatar la existencia de un acto jurídico respecto del cual la ley no exige forma determinada. Se utilizan como medios de prueba del acto, sin excluir los demás medios de prueba. 4.3. Por los sujetos: 4.3.1. Instrumentos públicos: Son aquellos que han sido otorgados o autorizados por los funcionarios públicos o depositarios de la fe pública dentro de los límites (territorial y material) de su competencia y de acuerdo con las formas prescriptas por la ley. El Art. 375 del C. Civil enumera los instrumentos públicos. La enumeración es taxativa, pero no restrictiva en razón de que las leyes especiales pueden atribuir este carácter a otros instrumentos. Los caracteres fundamentales de los instrumentos públicos son: a) Autenticidad: Es la calidad o atributo del documento que tiene autor cierto en razón de las circunstancias que concurren en él y que lo hacen indubitable (COUTURE). b} Fecha cierta: Resulta y es consecuencia de las manifestaciones del otorgante y no necesita ser probada. 4.3.1.1. Fuerza probatoria: 4.3.1.1.1. Con relación a los elementos externos del instrumento (aspecto extrínseco): Tiene presunción de autenticidad, es decir, que emana de la persona que lo autoriza o que es reproducción exacta del original. Su autenticidad se puede impugnar por la falsedad material o por la adulteración del instrumento, mediante: a) la redargución de falsedad (material). b) el cotejo o confrontación con el original, si es copia. 4.3.1.1.2. Con relación al contenido del instrumento (aspecto intrínseco): Se impugna la falsedad mediante la redargución de falsedad (ideológica) a fin de desvirtuar las distintas enunciaciones que contiene el instrumento. Estas enunciaciones pueden ser: 4.3.1.1.2.1. Las que se refieren a hechos cumplidos oque han ocurrido en presencia del otorgante, v.g.: fecha y lugar del instrumento, comparecencia de las partes, entrega de cosas, etc... Hacen plena prueba entre las partes y los terceros. Su eficacia probatoria sólo puede ser destruida mediante la redargución de falsedad. 4.3.1.12.2. Manifestaciones de las partes en presencia del otorgante: su exactitud o sinceridad no esta garantizada por el otorgante quien desconoce la verdad o falsedad que las mismas encierran. Se refiere a los hechos relatados al otorgante. Se denominan cláusulas dispositivas y entre las partes sólo pueden ser desvirtuadas por el contradocumento. Entre terceros se admite todo tipo de pruebas. 4.3.2. Instrumentos privados: Son los elaborados por las partes sin intervención de funcionarios públicos o notarios. Pueden ser otorgados conjuntamente, v.g.: contratos; o individualmente, v.g .correspondencia. El instrumento privado no requiere forma determinada. Puede redactarse en cualquier idioma y fechado en cualquier día. Por lo general los instrumentos privados - no todos - deben contar con los siguientes requisitos: 4.3.2.1. Firma: Tiene por objeto individualizar a su autor y constituye una condición esencial para su validez. No puede ser reemplazada por iniciales ni por signos (Art. 399 CC). Son instrumentos privados no firmados los Libros cte comercio, cuya regulación y la prueba resultante de los mismos se encuentra establecida en los Art. 74 al 104 de la Ley del Comerciante (Ley 1034/83). 4.3.2.1.1. Impresión digital: La impresión digital puesta en un instrumento no es suficiente para acreditar, por sí sola, de un modo fehaciente, la voluntad del que la ha estampado. 4.3.2.2. Doble ejemplar: Los instrumentos privados que contengan convenciones bilaterales deben redactarse en tantos ejemplares como partes haya con interés distinto (Art. 400, ler. p. CC). Sin embargo, queda subsanada la omisión si se produce alguna de las circunstancias señaladas en el Art. 401 del CC. Los requisitos mencionados precedentemente no son necesarios en los documentos privados en los que sólo se deja constancia de una determinada situación de hecho, v.g.: asientos de los libros de los comerciantes, historias clínicas, etc... Los instrumentos privados carecen de autenticidad y de fecha cierta. 4.32.3. Autenticidad: La autenticidad de un instrumento privado se obtiene mediante: 4.3.2.3.1. El reconocimiento de la firma por su autor, que puede ser voluntario o tácito. 4.3.2.3.2. La comprobación judicial en caso de negación, mediante el cotejo. 4.3.24. Fecha: Los instrumentos privados aunque estén reconocidos dice el Art. 408 del C. Civil - no prueban contra los terceros o los sucesores a título singular, la verdad de la fecha expresada en ellos. Su fecha cierta será respecto de dichas personas: a) la de su exhibición en juicio, o en una repartición pública, si allí quedare archivado; b) la de su autenticación o certificación por un escribano; c) la de su transcripción en cualquier registro público; y d) la del fallecimiento o la imposibilidad física permanente para escribir de la parte que lo firmó, o de la que lo extendió, o del que firmó como testigo. ART. 304.- EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS. Las partes y los terceros en cuyo poder se encuentran documentos esenciales para la solución del litigio, estarán obligados a exhibirlos o a designar el protocolo o archivo en que se hallan los originales. El juez ordenará la exhibición de los documentos sin sustanciación alguna, dentro del plazo que señalare. Antec.: CNC 304.- PM 309.Conc.: CPC 303; 305 al 312.- Ley 1034/83 del Comerciante 95 al 104.1. REGLA GENERAL: La norma establece una regla de carácter general a la cual se hallan sometidas las partes y los terceros: la obligación de exhibir o la de indicar el lugar en que se encuentren, los documentos que se consideran esenciales para la solución del litigio. 2. FUNDAMENTO: La obligación que consagra el precepto procesal se fundamenta en el deber de auxiliar al juez y en el respeto que se debe guardar a los Principios de lealtad, probidad y buena fe. 3. FACULTAD DEL JUEZ: El juez se halla facultado para: 3.1. Ordenar su exhibición sin substanciación alguna; vale decir, sin correr traslado. 3.2. Señalar el plazo para que el tenedor del documento lo presente al juzgado, o lo exhiba en el lugar donde se encuentra si fuere de difícil traslado, o si él no lo tuviere que indique el lugar, archivo o protocolo donde se encuentren. ART. 305.- DOCUMENTO EN PODER DE UNA DE LAS PARTES. Si el documento se encontrare en poder de una de las partes, se le intimará su presentación en el plazo que el juez determine. Si se negare a presentarlo y se probare la existencia del mismo en su poder, se tendrá por exacta la copia que hubiere presentado el que solicitó la exhibición del original, o se tendrá como cierta la afirmación que hubiere hecho sobre su contenido. Si por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil que el documento se encuentra en su poder así como su contenido, la negativa a presentarlo constituirá una presunción en su contra. Antec.: CNC 305.- PM 310.Conc.: CN 18, 1a. p.; 36.- CPC 270, inc. b); 303; 304; 306 al 312.1. FUNDAMENTO. PRINCIPIOS DE SUENA FE Y LEALTAD: Cuando el documento que fuere esencial para la solución del litigio se halla en poder de una de las partes, la norma -fundada en los Principios de buena fe y lealtad procesal- faculta al juez para que intime su presentación en el plazo que determine. 2. NEGATIVA DE PRESENTAR. EFECTOS: Si la parte se negare a presentar el documento, pueden producirse las siguientes situaciones: 2.1. Si la parte que solicitó la exhibición del original presentó la copia del mismo y se probare la existencia del documento en poder del requerido, se tendrá por exacta la copia presentada o se tendrá por exacta la afirmación que hubiere hecho de su contenido. 2.2. Si de los otros elementos de juicio resultare verosímil que el documento se encuentra en poder del requerido, así como su contenido, constituirá una presunción en su contra. 3. NEMO TENETUR EDERE CONTRA SE: De acuerdo con la máxima «nemo tenetur edere contra se», que traducido debe entenderse en el sentido de que nadie tendría el deber de cumplir una actividad que tenga por resultado producir prueba a favor de la contraria, la exhibición de la prueba documental con relación a las partes estaría limitada por la garantía constitucional (Art. 18, 1a. p. CN) de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, salvo documentos comunes o exhibición de los libros de comercio, según la Ley del Comerciante (Ley 1034/83). 4. PATRIMONIO DOCUMENTAL Y COMUNICACION PRIVADA: La Constitución declara, en el Art. 36, la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada. Establece: «El patrimonio documental de las personas es inviolable. Los registros, cualquiera sea su técnica, los impresos, la correspondencia, los escritos, las comunicaciones telefónicas, telegráficas, cablegráficas o de cualquier otra especie, las colecciones o reproducciones, los testimonios y los objetos de valor testimonial, así como sus respectivas copias, no podrán ser examinados, reproducidos, interceptados o secuestrados sino por orden judicial para casos específicamente previstos en la ley, y siempre que fuesen indispensables para el esclarecimiento de los asuntos de competencia de las correspondientes autoridades. La ley determinará modalidades especiales para el examen de la contabilidad comercial y de los registros legales obligatorios. Las pruebas documentales obtenidas en violación a lo prescripto anteriormente carecen de valor en juicio. En todos los casos se guardará estricta reserva sobre aquello que no haga relación con lo investigado». 5. PRESUNCION: 5.1. Concepto: La presunción es el resultado de un raciocinio en cuya virtud de un hecho conocido (indicio) se concluye lógicamente otro hecho no conocido o no probado. La presunción es una operación mental que consta de tres elementos: un hecho anterior conocido o comprobado que es el antecedente (indicio), un razonamiento (legal o judicial) y una conclusión, es decir, un hecho que se presume cierto. La presunción tiene por objeto suplir la falta de prueba directa. Es de gran importancia en los casos de simulación y fraude. 5.2. Indicio: El indicio es el punto de partida para llegar a la presunción. Dice ALSINA que el indicio es todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y, en general, todo hecho conocido o debidamente comprobado susceptible de llevamos por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido. Los indicios pueden estar referidos al mundo natural o cultural, a la naturaleza o a la conducta humana. 5.3. Clases: Las presunciones pueden ser legales (iuris) o judiciales (hominis). 5.3.1. Legales o iuris: Son las establecidas en la ley, la cual establece como cierto un hecho siempre que otro hecho, indicador de aquél, haya sido comprobado. Pueden ser, a su vez, «iuris et de iure» o «iuris tantum». 5.3.1.1. Iuris et de Iure: Es la presunción que no admite prueba en contrario porque se halla interesado en ello el orden público. Lo que la ley no acepta es la impugnación del razonamiento del legislador, pero ello no obsta que se justifique que el hecho tenido como antecedente no existe o no es el querido por la ley. 5.3.1.2. Iuris tantum: Es la presunción que sí admite prueba en contra. 5.3.2. Judiciales: Son las presunciones que el juez establece, según las reglas de la sana crítica, luego del examen y evaluación de los indicios. 5.4. Efectos: Las presunciones constituyen prueba cuando tuvieren los caracteres de ser graves, precisas y concordantes y tengan conexión con el hecho que se trata de averiguar. Tienen el efecto procesal de invertir la carga de la prueba y duran mientras no se produzca prueba en contrario. 5.3. Carga de la prueba: El que alega la presunción de un hecho debe probar los indicios. Estos deben estar comprobados y tener las características de ser varios, concordantes, convergentes, directos y que excluyan la posibilidad de error, azar o falsificación. ART. 306.- DOCUMENTOS EN PODER DE TERCEROS. Si el documento de que deba servirse el litigante se encontrare en poder de tercero, se le intimará que lo presente. Si así lo hiciere, podrá solicitar su oportuna devolución dejando testimonio en el expediente. El requerido podrá oponerse a su presentación si el documento fuere de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiere ocasionarle un perjuicio. Ante la oposición formal del tenedor del documento no se insistirá en el requerimiento, salvo disposición en contrario de leyes especiales. Antec.: CNC 306.- PM 311.Conc.: CN 36.- CPC 303 al 305; 307 al 312.- CC 410 al 415. 1. INTIMACION: Si el documento que reviste la condición de esencial para la solución del pleito se hallare en poder de un tercero, se procederá de igual manera que en el supuesto de las normas anteriores ya comentadas, es decir, se intimará su presentación fijándose un plazo al efecto. La norma se funda en el deber de auxiliar al juez y a la justicia. 2. OPOSICION. EFECTO: El tercero podrá oponerse si con-cunen los siguientes requisitos: 2.1. El documento es de exclusiva propiedad del tercero. 2.2. La exhibición pudiera causarle perjuicio. Ante la oposición formal del tenedor del documento no se insistirá en el requerimiento, salvo disposición de leyes especiales. 3. REGIMEN DE LAS CARTAS Y OTRAS PRUEBAS ESCRITAS: El Código Civil en los Arts. 410 al 415, establece el régimen relativo a las cartas y otras pruebas escritas. Hace el siguiente distingo: 3.1. Cartas dirigidas a una persona: (Art. 411, 1er. p. CC). Pueden ser presentadas por el destinatario en juicio, fuere cual fuere su carácter, siempre que sea un medio de demostración en el Litigio donde esté interesado. 3.2. Cartas dirigidas a terceros: Pueden ser presentadas en juicio con su asentimiento, en el juicio que no es parte el destinatario. La negativa del destinatario a autorizar su uso constituye imposibilidad insalvable para su empleo, aunque la carta sea confidencial. El tenedor no necesita eL asentimiento: a) Cuando el contenido de la carta es común a él. b) Cuando la tuviese por haberla entregado el destinatario. c) Puede también invocarla un litigante cuando en otro juicio se hubiere presentado, por el destinatario a un tercero. (Art. 411, 2° y 3er. p. CC). La carta que por su contenido sea confidencial a criterio del juez, no podrá ser utilizada por un tercero en juicio, ni con el asentimiento del destinatario, y será rechazada de oficio (Art. 410 CC). 3.3. Valor probatorio de las cartas: El valor probatorio de las cartas no depende de la observancia de forma alguna. Pueden ser admitidas, según las circunstancias, aunque no estén firmadas, si son manuscritas, o si sólo están suscriptas con signos o iniciales. Las cartas dirigidas a terceros, aunque se refieran a obligaciones, no serán consideradas como instrumentos privados sujetos a las prescripciones de este Código, y su mérito se juzgará conforme a lo dispuesto en los presentes artículos, dispone el Art. 412 del C. Civil. 3.4. Telegramas: Salvo disposición de leyes especiales sobre medios de comunicación, los telegramas sólo tendrán el valor de los instrumentos privados cuando el original existente en la oficina en que se despachó contuviese la firma del remitente; se presu- me que la copia entregada al destinatario es conforme al original (Art. 414 CC). 3.5. Fotocopias de instrumentos privados: Las fotocopias de instrumentos privados obrantes en los expedientes judiciales y administrativos o en el protocolo de un escribano, que llevaren la certificaci6n del funcionario administrativo competente, del actuario del proceso o del escribano, en su caso, serán consideradas como fiel y exacta reproducción de los originales (Art. 415 CC). 3.6. Libros o registros domésticos de no comerciantes: No constituyen prueba a su favor. Prueban contra ellos: a) cuando enuncian expresamente un pago recibido; y b) cuando contienen la mención expresa de que la anotación se ha hecho para suplir la falta de un título en favor de quien se indica como acreedor. El que quiera aprovecharse de los mismos habrá de aceptarlos íntegramente incluso en la parte que les perjudique (Art. 413 CC). ART. 307.- AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS. Los documentos presentados en juicio por una de las partes, y atribuidos a la otra, se tienen por auténticos, salvo impugnación y prueba en contrario. Cuando los documentos privados fuesen atribuidos al causante a título universal o singular, los sucesores podrán limitarse a manifestar que ignoran si la firma, la letra o el contenido, son o no auténticos. Los documentos privados emanados de terceros que no son partes en el juicio, ni causantes de las mismas, deberán ser reconocidos mediante la forma establecida para la prueba testifical, en cuyo caso no regirá la limitación del artículo 318. Antec.: CNC 307;- PM 312.- CPCC 141; 142.Conc.: CPC 96; 235, inc. a); 270, inc. b,); 303 al 306; 308 al 312; 314; 428.- CC 404.1. REGLA GENERAL: La disposición contiene una regla de carácter general en virtud de la cual se tienen por auténticos - salvo impugnación y prueba en contrario - los documentos presentados en juicio por una de las partes y que sean atribuidos a la otra parte. 2. CARGA PROCESAL. SANCION LEGAL: La parte tiene la carga de reconocer o negar en forma expresa y categórica la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyen y la recepción o no de las cartas, telegramas e instrumentos a él dirigidos (Art. 235, inc. a), la. p. CPC). Dichos documentos se tendrán por reconocidos o recibidos, según el caso, si la parte se limita a guardar silencio, a contestar evasivamente o la negativa es general. La sanción se produce en forma automática por ministerio de la ley. 3. EXCEPCION: La regla tiene su excepción cuando: 3.1. Son documentos privados atribuidos al causante a titulo universal o singular, en cuyo caso los sucesores podrán limitarse a manifestar que ignoran si la letra, la firma o el contenido son o no auténticos. 3.2. Se trata del defensor en ejercicio de una función pública (Art. 325, inc a), 2o. p. 1a. p. CPC). Los que se encontraren incursos en las excepciones mencionadas podrán reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba (Art. 235, inc. a), in fine CPC). 4. RECONOCIMIENTO POR TERCEROS: Cuando se trate del reconocimiento judicial de documentos privados emanados de terceros que no son partes en el proceso ni sus causantes, aquéllos deberán ser ofrecidos como testigos. Los terceros serán citados para el reconocimiento en la misma forma y modo en que son citados los testigos, aplicándose las reglas establecidas para el diligenciamiento de la prueba testifical, con excepci6n de lo dispuesto en el Art. 318 del CPC, sobre la limitación del número de testigos que pueden ofrecerse. El Código Civil de manera concordante preceptúa: «Toda persona contra quien se presentare en juicio un instrumento privado cuya firma se le atribuye, deberá declarar si la firma es o no suya. Los sucesores podrán limitarse a manifestar que ignoran si ella es o no del causante. Si la firma no fuere reconocida, se ordenará el cotejo de la misma, sin perjuicio de los demás medios de prueba para acreditar su autenticidad. El reconocimiento judicial de la firma importa el del cuerpo del instrumento» (Art. 404 CC). ART. 308.- REDARGUCION DE FALSEDAD. La impugnación de los documentos públicos o privados acompañados con los escritos de demanda, reconvención o contestación, en su caso, deberá deducirse dentro del plazo pan contestar el traslado respectivo, y tramitará juntamente con el principal. Los presentados de conformidad con el artículo 221, deberán ser objeto de impugnación dentro del plazo de cinco días de conocido el documento, y ella tramitará por vía principal o incidental, a elección del impugnante. En cualquier caso, la impugnación será resuelta en la sentencia definitiva. La parte que cuestione el documento deberá especificar, con la mayor precisión posible, los fundamentos de la impugnación. Antec.: CNC 308.-FM 307.- CPCC 153 al 161. Conc.: CPC 99; 145; 180; 182 al 188; 191; 215; 219; 221; 227; 234; 235, inc. a); 236; 240; 285, inc. d); 303; 307; 309 aL 312.- CC 383; 384.- CP 174; 246 al 253.1. OPORTUNIDAD: La norma establece la oportunidad para impugnar por falsedad material o ideológica los documentos presentados en el proceso. Dichas ocasiones son: 1.1. Si se trata de documentos acompañados con el escrito de demanda (Art. 219 CPC), contestación (Art. 235, inc. c) 2a. p. CPC) y reconvención y su responde (Art. 240 CPC): dentro del plazo para contestar el respectivo traslado (Arts. 222, 236 y 240 CPC). 1.2. Si son documentos posteriores o desconocidos presentados después de contestada la demanda: la impugnación deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días de notificada la vista de los mismos (Art. 221 CPC). 1.3. Si son documentos acompañados con las excepciones previas o los incidentes: la impugnación deberá deducirse dentro del plazo de contestación del traslado de los mismos, seis días para las excepciones (Art. 227 CPC) y cinco días para los incidentes (Art. 185 CPC). 2, CARÁCTER DEL PLAZO: Los plazos respectivos son perentorios y una vez vencidos se considera preclusa la oportunidad para deducir la impugnación (Art. 145 CPC). 3. VIAS: El impugnante podrá optar entre: 3.1. La vía principal de La acci6n pudiendo ser, a su vez: 3.1.1. Civil (Art. 99 CPC) (Acción declarativa): Busca anular, invalidar, los efectos del documento mediante la declaración de su falsedad. 3.1.2. Penal: Intenta el castigo de los responsables. Véanse los Arts. 174 y 246 al 253 del C. Penal. 3.2. La vía del incidente (Art. 182 CPC): Dentro del proceso la impugnación se efectúa con la deducción del incidente, que tiene las siguientes peculiaridades: 3.2.1. Como condición de admisibilidad el escrito de deducción debe contener el ofrecimiento de pruebas a fin de demostrar la falsedad del instrumento (véase numeral 5). 3.2.2. Se tramita por cuerda separada sin que obste la prosecución del principal. 3.2.3. No pueden ser ofrecidos como testigos los que fueron del instrumento atacado de nulidad. 3.2.4. El agente público que formalizó el instrumento redargüido de falso es parte del procedimiento incidental. 3.2.5. La cuestión se resuelve recién en la sentencia definitiva. Cualquiera sea la vía elegida no interrumpirá el curso del principal y la cuestión será decidida en la sentencia definitiva que se pronuncie en el proceso principal. 4. SUBSTANCIACION. RESOLUCION: La impugnación se tramitará con el principal no interrumpiendo la substanciación del proceso y se resolverá con la sentencia. 5. DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS: 5.1. La falsedad de un documento público puede ser: 5.1.1. Material: Referida al elemento extrínseco del acto; el documento es falso o adulterado, v.g.: no fue otorgado por el funcionario público o notario que aparece suscribiéndolo, o se lo adulteró con supresiones, modificaciones o agregados. 5.1.2. Intelectual o ideológica: Cuando el Instrumento tiene formas regulares pero las enunciaciones que contienen no son sinceras, v.g.: cuando el oficial tiene como realizados por él o cumplidos en su presencia hechos, faltando a la verdad. El C. Civil, en forma concordante, establece en el Art. 383: «El instrumento público hará plena fe mientras no fuere argüido de falso por acción criminal o civil, en juicio principal o en incidente, sobre la realidad de los hechos que el autorizante enunciare como cumplidos por él o pasados en su presencia». La declaración dé oficio como una facultad del juez se halla en el Art. 384 del C. Civil «Los jueces pueden declarar de oficio la falsedad de un instrumento público presentado en juicio, si de su contexto, forma y conjunto resultare manifiesto hallarse viciado de falsedad o alteraciones en partes esenciales. Si se arguyere de falsedad una copia autorizada del instrumento público, bastará para comprobarla su cotejo con el original, diligencia que el juez podrá ordenar de oficio. 5.2. La falsedad de un documento privado sólo puede ser material, por adulteración del documento en su forma exterior, alterándose su texto con modificaciones, supresiones o agregados (Véase comentario al Art. 303 del CPC). 6. REQUISITO: El tercer párrafo de la norma, como requisito de admisibilidad, quiere que la impugnación deducida esté fundada clara y concretamente en los hechos y en el derecho. Del mismo modo, el impugnante deberá ofrecer toda la prueba de que intente valerse. Sea la vía utilizada la principal de la acción o la incidental, son admisibles toda clase de pruebas. ART. 309.- COTEJO. Si el requerido negare la firma o la letra en su caso, que se le atribuye, o manifestare no conocer la que se atribuya a otra persona, deberá procederse a la comprobaci6n del documento por medio de prueba pericial caligráfica, sin perjuicio de los demás medios de prueba, siempre que la parte interesada lo pidiere. Ant ec.: CNC 309.- PM 313.- CFCC 144; 145. Conc.: CPC 118, inc. b); 307; 308; 310 al 312; 343 y sgtes..- CC 404; 405; 407.- 1. CONCEPTO: La prueba por cotejo consiste en la demostración de la autenticidad de la firma o la letra de una persona, mediante su comparación con otra reconocida como auténtica. La voz cotejo tiene dos acepciones; a) para referirse a la confrontación de la copia con la matriz del instrumento público y b) para designar la prueba caligráfica. 2. RECONOCIMIENTO: El requerido para reconocer un documento puede adoptar una de las siguientes actitudes: 2.1. Negar la firma o la letra que se le atribuye. 2.2. Manifestar que no conoce la que se atribuye a otra persona. 3. PRUEBA: El cotejo o comprobación de autenticidad del documento se realizará siempre que la parte interesada lo pidiere por medio de la prueba pericial caligráfica (Arts. 343 y sgtes. CPC), sin perjuicio de los demás medios de prueba. Cabe señalar que sólo se exigirá la comprobación en caso de que el requerido haya negado en forma expresa y categórica la firma que se le atribuye, porque si así no lo fuere la misma se tendrá por reconocida y, consecuentemente, por auténtico el cuerpo del documento. 4. EFECTO: El valor del instrumento reconocido o declarado debidamente reconocido es idéntico a la del instrumento público entre los que lo han suscripto y sus sucesores. Además, es indivisible teniendo la misma fuerza contra quienes lo reconocen y contra quienes lo presentaron (Art. 407 CC). ART. 310.- DOCUMENTOS PARA EL COTEJO. Además de los requisitos previstos en el artículo 344, el impugnante que ofreciere la prueba pericial caligráfica, deberá indicar los documentos que propone para el cotejo de letra o firma. La otra parte podrá hacer igual proposición en la oportunidad de contestar el traslado establecido en el artículo 345. Si no hubiere acuerdo en cuanto a los documentos, el juez ordenará que se practique el cotejo con los instrumentos públicos, o instrumentos privados reconocidos en juicio, que señalan, y dispondrá las medidas necesarias para que los peritos puedan examinarlos. Antec.: CNC 310.- PM 314.- CPCC 146; 148.Conc.: CPC 307 al 309; 311; 312; 343y sgtes. 1. OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA: En el escrito en que deduce la impugnación el interesado debe ofrecer la prueba pericial caligráfica. En consecuencia deberá: 1.1. Proponer al perito que ha de efectuar la diligencia, quien debe - en dicho mismo escrito - aceptar el cargo para el que fue propuesto bajo juramento o promesa de decir verdad y suscribirlo. 1.2. Indicar los puntos de la pericia. 1.3. Señalar los documentos que propone para el cotejo de la letra o firma. La contraparte, en virtud del Principio de igualdad, tendrá el mismo derecho que podrá ejercerlo al contestar el pertinente traslado (Art. 345 CPC). 2. FALTA DE ACUERDO: En el supuesto de no existir acuerdo en cuanto a los documentos que se deben tener por indubitados para efectuar el cotejo, éste se realizará con los instrumentos públicos o privados reconocidos en juicio. El juez cuando se dé la circunstancia señalada precedente-mente, deberá disponer todas las medidas que fueren necesarias para que los peritos puedan examinar dichos documentos y realizar su labor. ARt 311.- CERTIFICACIÓN SOBRE EL ESTADO DEL DOCUMENTO. El secretario certificará, a pedido de parte, sobre el estado material del documento de cuya comprobación se trate, si no se hubiese hecho antes, indicando las enmiendas, interlineaciones u otras particularidades que en él se adviertan. Dicho certificado podrá ser reemplazado por copias a costa de la parte que la pidiere. Antec.: CNC 311.- PM 315.- CPCC 149.Conc.: CPC 37; 308 al 310.1. FACULTAD DE LAS PARTES: Cualesquiera de las panes, a los efectos de que quede debida constancia sobre el estado en que se encuentra el documento impugnado y evitar que el mismo pueda ser alterado, suprimido o modificado de cualquier modo o forma, puede solicitar al juzgado que: 1.1. El secretario expida una certificación con indicación precisa de las enmiendas, interlineaciones y demás particularidades que contenga el documento. 1.2. Se le otorguen, a su costa, copias certificadas por el actuario, que pueden ser fotográficas o de otra naturaleza. ART. 312.- CUERPO DE ESCRITURA. Sin perjuicio de los otros medios de prueba a los cuales ocurra el impugnante para acreditar la falsedad del documento, el juez, a pedido de parte, o de los peritos, en su caso, podrá ordenar que la persona a quien se atribuye la firma o la letra impugnada, suscriba o redacte un cuerpo de escritura al dictado. Esta diligencia se cumplirá en el lugar que el juez designe y bajo apercibimiento de que si no compareciere o rehusare fir- mar o escribir, sin justa causa, se tendrá por reconocido el documento. Antec.: CNC 312.- PM 316.- CPC 152. Conc.: CPC 307 al 311. 1. DOCUMENTOS INEXISTENTES O INSUFICIENTES: Cuando no existan documentos que puedan servir para el cotejo o los mismos sean insuficientes, el interesado o los peritos podrán solicitar al juez que éste ordene a la persona a quien se atribuye la firma o la letra impugnada que suscriba o redacte un cuerpo de escritura, que al efecto le será dictado por los peritos en el lugar que se le indique. Dicho lugar puede ser el local del juzgado u otro sitio que resulte más conveniente. 2. APERCIBIMIENTO: La orden será dada por el juez bajo apercibimiento y la sanción será la de tener por reconocida la firma o la letra que se le atribuye, salvo que se alegue y pruebe justa causa de incomparecencia. 3. OTROS MEDIOS DE PRUEBA: Todo ello es un perjuicio de los demás medios de prueba que pueden ser utilizados para justificar la falsedad del documento impugnado. ART. 313.- ACTUACIONES JUDICIALES. La impugnación de actuaciones judiciales, integrantes de los autos, se hará por la vía del incidente de nulidad. Antec.: CNC 313.Conc.: CPC 15, 2o. p.; 114, inc. b) 2a. p.; 117. 1. IMPUGNACION DE DOCUMENTOS EXTRAPROCESALES: La redargución de falsedad es el medio idóneo para impugnar la validez o eficacia de los documentos producidos fuera del juicio (extraprocesales) (Art. 308 CPC). 2. IMPUCNACION DE DOCUMENTOS PROCESALES: La impugnación de las actuaciones judiciales integrantes de los autos y producidas en el proceso y para el proceso se debe hacer por la vía del incidente de nulidad, v.g.: nulidad de una cédula de notificación. El incidente deberá ser deducido en la instancia donde el vicio se hubiere producido. Cuando las actuaciones fueren declaradas nulas, quedarán también invalidadas las resoluciones que sean su consecuencia (Art. 117 CPC). CAPITULO V DE LA PRUEBA TESTIMONIAL 1. CONCEPTO: La prueba testimonial es la que se lleva a cabo mediante las declaraciones de personas físicas, denominadas testigos, distintas de las partes y del órgano judicial. La prueba testimonial es un medio de prueba. El testigo es la persona que declara. 2. TESTIGO: El testigo - dice ALSINA - es la persona capaz, extraña al juicio que es llamada a declarar sobre hechos que han caído bajo el dominio de sus sentidos. El vocablo testigo deriva del latín «testis» y éste de «tristis» que significa «el que está como tercero». 3. OBJETO: La prueba puede recaer sobre todo tipo de hechos siempre que los mismos sean admisibles y pertinentes, conforme a la regla general en materia probatoria establecida en el Art. 247 del CPC. 3.1. Hechos: 3.1.1. Hechos que hayan sido percibidos directamente por el testigo. Según GOLDSCHIMDT es inadmisible la pregunta que importa solicitar opinión al testigo. El testigo puede ser examinado sobre sus propias observaciones respecto de los hechos que relata los cuales valen -dice CHIOVENDA- como hechos subjetivos, esto es, personales suyos, no como expresión de lo que objetivamente debe estimarse como consecuencia de determinados hechos, según las enseñanzas de una ciencia o de un arte, lo cual es misión propia del perito. 3.1.2. Hechos que el testigo haya cumplido personalmente. No es siempre necesario que el testigo sea un extraño a los hechos sobre los cuales declara. Ahora bien, su declaración - a diferencia de la confesión - no produce consecuencias jurídicas en su contra. 3.13. El testigo de referencia es aquel que declara sobre hechos que ha oído relatar a otras personas y que, por lo tanto, 41 no los conoció en forma directa. Aunque se discute su valor es importante para acreditar hechos lejanos en el tiempo o que se vinculan a cuestiones íntimas o reservadas, que por lo general están fuera del alcance de las partes directamente involucradas, sobre todo cuando concurre con otros elementos de convicción. 3.2. Contratos: La prueba de los contratos se halla regulada en el Código Civil (Arts. 703 al 707), el cual establece que los mismos se probarán de acuerdo con lo establecido en las leyes procesales, si no tuvieren una forma prescripta por dicho C. Civil. 3.2.1. Los contratos que tengan una forma determinada por las leyes no se juzgarán probados sino revistieren la forma prescripta, a no ser que: a) Hubiese habido imposibilidad de obtener la prueba designada por la ley. Se juzgará que hay imposibilidad de obtener o de presentar prueba escrita del contrato, cuando hubiese sido cele brado en circunstancias imprevistas en que hubiese sido imposible formularlo por escrito. b) Hubiese un principio de prueba por escrito en los contratos que pueden hacer por instrumento privado. Se considerará principio de prueba por escrito cualquier documento público o privado que emane del adversario, de su causante o de parte interesada en el asunto, o que tendría interés si viviera y que haga verosímil el hecho litigioso. c) Cuando una de las partes hubiere recibido alguna prestación y se negare a cumplir el contrato. En los casos señalados precedentemente son admisibles todos los medios de prueba (Art. 704 CC) y, por supuesto, la testifical. En dicho orden de ideas el Art. 705 del C. Civil, aclara: «Se juzgará que hay imposibilidad de obtener o de presentar prueba escrita del contrato, cuando hubiese sido celebrado en circunstancias imprevistas en que hubiese sido imposible formularlo por escrito». 3.2.2. El Art. 706 del C. Civil, estatuye «Los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de diez jornales mínimos establecidos para la capital deben hacerse por escrito y no podrán ser probados por testigos». Lo que no está permitido es probar mediante testigos la existencia o la modificación del contrato mismo entre las partes, según el valor que tiene en el momento de su celebración. Son aplicables los casos de excepción previstos y señalados precedentemente en el numeral 3.2.1. y además no comprende: a) A los terceros a quienes el contrato pudiere afectar, v.g.: sociedad irregular, etc… b) Los hechos vinculados al contrato, sus consecuencias y sus obligaciones, v.g.: remuneraciones establecidas, cantidades abonadas, etc… No es admisible para: a) Probar la existencia o las modificaciones del contrato. b) Probar un error material o interpretar el contrato. 3.2.3. Es procedente la prueba testifical cuando se trata de probar que una de las partes ha recibido alguna prestación y se ha negado a cumplir el contrato, v.g.: prestación de servicios o de obra. ART. 314.- PROCEDENCIA. Toda persona mayor de catorce años podrá ser propuesta como testigo y tendrá el deber de comparecer y declarar, salvo las excepciones establecidas por la ley. Antec.: CNC 314.- PM 318.- CPCC 180.Conc.: CPC 32; 187, 2o. p.; 227; 270, inc. c); 307, 2o. p.; 315 al 342.CC 703 al 707.- CP 242 al 245.- CPP 202 al 213.1. EDAD: Constituye un requisito de admisibilidad la edad del testigo que el Código fija en catorce años. Dicha edad debe tenerla en el momento de prestar declaración. Al tener la edad legal requerida el testigo puede declarar, incluso, sobre hechos de los que tuvo conocimiento antes de llegar a esa edad. La edad insuficiente al momento de declarar produce la nulidad de la prueba (Ver Art. 342 del CPC, numeral 5). 2. DEBER DE COMPARECER: Es una carga pública impuesta a todos los habitantes en beneficio común el que la persona citada como testigo comparezca ante el juzgado a formular declaración, salvo los casos de excepción autorizados por la ley (Arts. 324 y 341 CPC). Si el testigo faltare sin causa justificada a la primera audiencia que el juzgado haya fijado, se le hará comparecer a la segunda por medio de la fuerza pública y se le impondrá una multa, que variará entre el importe de tres y veinte días de salario mínimo legal (Art. 319, in fine CPC). 2.1. Incidentes: La declaración de los testigos en los incidentes deberá efectuarse en la sede del juzgado no obstante estén do- miciliados fuera de la misma. Véase el comentario al Art. 187, 2o. p. del CPC numeral 2. 3. DEBER DE DECLARAR: Es, como el anterior, una carga pública que pesa sobre toda persona que puede ser testigo el tener que declarar, salvo que la ley le exima (Art. 330 CPC) y, además, el hacerlo con veracidad (decir la verdad y nada más que la verdad). La falta de veracidad, es decir, el falso testimonio, está sancionada por el Código Penal en el Título V, Capítulo I, Hechos punibles contra la prueba testimonial (Art. 242 al 245 CP). Por su parte el Código Procesal Penal establece en los Arts. 203 y 210, respectivamente: «Deber de testificar. Toda persona tendrá obligación de concurrir a la citación judicial y declarar la ver-dad de cuanto conozca y le sea preguntado, salvo las excepciones establecidas por la ley». «Compulsión. Si el testigo no se presenta a la primera citación se lo hará comparecer por la fuerza policial, sin perjuicio de su procesamiento, cuando corresponda. Si después de comparecer se niega a declarar, se dispondrá su detención por veinticuatro horas, a cuyo término, si persiste en su negativa injustificada se iniciará contra él causa penal». ART 315.- TESTIGOS EXCLUIDOS. No podrán ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en línea recta de las partes, ni el cónyuge, aunque estuviere separado legalmente, salvo si se tratase de reconocimiento de firmas, o de disposiciones especiales de otras leyes. Antec : CNC 315.- PM 319.- CPCC 180.Conc.: CPC 314; 316.- CC 172.- CPP 205.- Ley 45/91 de Divorcio Vincular del Matrimonio, 21.- 1. REQUISITO DE ADMISIBILIDAD: La norma establece un requisito de admisibilidad al disponer que no podrán ser «ofrecidos» como testigos las personas que la misma señala, es decir, los consanguíneos o afines en línea recta de las partes y el cónyuge aunque estuviere separado legalmente. El Art. 172 del C. Civil dispone que en los juicios de separación de cuerpos entre los esposos sea admitida toda clase de prueba con excepción de la confesión y el testimonio de los ascendientes y descendientes de los cónyuges. El Art. 21 de La Ley 45/91, que establece el Divorcio vincular del matrimonio declara aplicable el mencionado Art. 172 del C. Civil a los juicios de divorcio. 2. EXCEPCIONES: El impedimento es absoluto y rige para toda clase de procesos, salvo: 2.1. Para obtener el reconocimiento de firmas. 22. Disposiciones especiales establecidas expresamente en otras leyes. ART. 316.- OPOSICIÓN. Sin perjuicio de la facultad del juez de desestimar de oficio y sin sustanciación alguna el ofrecimiento de la prueba testimonial que no fuere admisible, o de testigos cuya declaración no procediere por disposición de la ley, las partes podrán formular oposición, si indebidamente se la hubiere ordenado. Antec.: CNC 316.- PM 320.Conc.: CPC 247, 2o. p.; 251; 314; 315; 317 al 323; 325; 338; 340; 341.1. FACULTAD DEL JUEL El juez tiene la facultad de rechazar de oficio y sin substanciación el ofrecimiento de la prueba testimonial que no reúna los requisitos de admisibilidad. 2. OPOSICION: La parte interesada podrá, a su vez, formular su oposici6n al diligenciamiento de la prueba en el caso de que el juez la haya admitido y ordenado su producción. La oposición procede en los siguientes casos: 2.1. Cuando la prueba testimonial no fuere admisible, de conformidad con la regla general establecida en el Art. 247, 2o. p. del CPC. 2.2. Cuando la declaración no procediere por disposición de la ley, v.g.: Arts. 172 del CC y 21 de la Ley 45/91. 3. OPORTUNIDAD: En el supuesto de existir prohibición legal la oposición podrá formularse hasta el momento de la respectiva audiencia, porque en este caso el vicio no es subsanable por el consentimiento expreso o tácito de la parte contraria. ARt 317.- OFRECIMIENTO. Cuando las partes pretendan producir prueba de testigos, deberán presentar una lista de ellos con expresión de sus nombres, profesión, estado civil y domicilio. Si por las circunstancias del caso, a la parte le fuera imposible conocer alguno de estos datos, bastará que indique los necesarios para que el testigo pueda ser individualizado sin dilaciones y sea posible su citación. El interrogatorio podrá reservarse por las partes hasta la audiencia en que deban declarar los testigos. Antec.: CNC 317.- PM 321.- ÉPCC 182.Conc.: CPC 183; 227; 247; 253, 2o. p.; .256, inc. b); 314 al 316; 318 al 342; 466; 573; 624; 683, inc. c); 686, inc. a). 1. OPORTUNIDAD: La prueba testimonial deberá ser ofrecida dentro del plazo de diez días del período probatorio en el proceso de conocimiento ordinario. (Art. 253,2° p. CPC). En el proceso de conocimiento sumario (Art. 683, inc. c) CPC), en los juicios de menor cuantía (Art. 686, inc. a) CPC), desalojo (Art. 624 CPC), ejecutivo (Art. 466) en las excepciones previas (Art. 227 CPC) e incidentes (Art. 183 CPC), debe ofrecerse con el escrito de promoción o deducción y sus contestaciones. En el juicio de Amparo promovido contra un particular la prueba que no sea documental deberá ser ofrecida en la audiencia prevenida en el Art. 573 del CPC. En el diligenciamiento de pruebas anticipadas (Art. 270, inc. c) CPC). Como medida para mejor proveer dispuesta de oficio por el juez (Arts. 18, inc. e) y 337 del CPC). 2. FORMA: La parte que ofrezca la prueba deberá presentar una lista de los testigos con los datos necesarios para su individualización: nombres, profesión, estado civil y domicilio. Si alguno de dichos datos no pudiera conocerse, bastará con los necesarios para obtener que el testigo pueda ser individualizado. La exigencia legal tiene por objeto evitar sustituciones de testigos y facilitar la fiscalización de la parte contraria. 3. INTERROGATORIO: El interrogatorio es el conjunto de preguntas que la parte formula al testigo por intermedio del juez. La parte tiene las siguientes opciones: 3.1. Acompañar el interrogatorio con el escrito de ofrecimiento. 3.2. Incluir el interrogatorio en el escrito de ofrecimiento. 3.3. Reservar el cuestionario hasta el momento de la audiencia, salvo que sean testigos que deban declarar fuera de la jurisdicci6n del juzgado (Art. 338 CPC). ART. 318.- NÚMERO DE TESTIGOS. En el proceso de conocimiento ordinario cada parte podrá ofrecer hasta diez testigos como máximo, salvo petición expresa y debidamente fundada que justifique el ofrecimiento de un mayor número. Esta limitación no regirá para las citaciones de reconocimiento de firmas. También podrán las partes proponer, subsidiariamente, huta tres testigos para reemplazar a quienes no pudieren declarar por causa de muerte, incapacidad o ausencia. Si el juez hubiere ampliado el número, podrán ofrecer hasta cinco más. Antec.: CNC 318.- PM 322.- Dto. 5679/38, 29.Conc.: CPC 32; 187, 2o. p.; 314 al 317; 319 al 342; 468, 2° p. 1a. p.; 574; 683, inc. e); 686, inc. f). 1. SISTEMA DEL CODIGO: El sistema que el Código adopta es el de establecer un número máximo de testigos, dependiendo de la naturaleza del proceso o cuestión. 1.1. Proceso de conocimiento ordinario: Se permiten hasta diez testigos por cada parte. 1.1.1. Testigos subsidiarios: Cada parte podrá ofrecer subsidiariamente hasta tres testigos para reemplazar a aquellos testigos ofrecidos que no hayan podido declarar por muerte, incapacidad o ausencia. 1.1.2. Ampliación del número de testigos: Cuando la complejidad o cantidad de hechos que se necesitan probar justifique el ofrecimiento de un mayor número de testigos, deberá la parte solicitarlo en forma expresa y fundada. El número de testigos en este caso podrá llegar hasta a cinco más. 1.2. Proceso de conocimiento sumario: Los testigos no podrán exceder de cinco por cada parte, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 318 del CPC, dispone el Art. 683, inc. e) del CPC. 1.3. Juicios de Menor Cuantía: Podrán ser ofrecidos hasta cinco testigos por cada parte, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Art. 318 (Art. 686, inc. f) CPC). 1.4. Juicio de Amparo: El número de testigos ofrecidos no podrá exceder de tres por cada parte (Art. 574 CPC). 1.5. Juicio ejecutivo: Solamente serán admitidos hasta siete testigos por cada parte (Art. 468, 2o. p. la. p. CPC). 1.6. Incidentes: No se admitirán más de cuatro testigos por cada parte (Art. 187, 2o. p. CPC). 1.7. Recusación: No podrán ofrecer más de cuatro testigos cada uno (Art. 32 CPC). 1.8. Desalojo Cada parte solamente podrá ofrecer hasta cuatro testigos (Art. 626, 2o. p. CPC). 1.9. Interdictos No podrán ser más de cuatro por cada parte (Art. 643, in fine CPC). 1.10. Niña y Adolescencia: Las partes podrán proponer hasta tres testigos, incluso familiares (Art. 176 Ley 1680101). 2. RECONOCIMIENTO DE FIRMAS: La limitación referida al número de testigos no rige para las citaciones de reconocimiento de firmas, dispone el precepto sub examine. 3. POLITICA PROCESAL: El número de testigos cuyo ofrecimiento se permite en un juicio es un aspecto de política procesal. El legislador debe tener en cuenta al fijar el número máximo de testigos los Principios de la defensa en juicio y de economía procesal, no debiendo pecar ni por exceso ni por defecto. ART. 319.- AUDIENCIA. SI la prueba testimonial fuere admisible, el juez mandará recibirla en audiencia pública que señalará pan el examen de todos los testigos, en el mismo día. Cuando el número de testigos ofrecidos por las partes permitiere suponer la imposibilidad de que todos declaren en la misma fecha, se señalarán tantas audiencias como fueren necesarias en días seguidos, determinando cuáles testigos depondrán en cada una de ellas, de conformidad con la regla establecida en el articulo 326. El juzgado preverá una audiencia supletoria con carácter de segunda citación, en fecha próxima, para que declaren los testigos que faltaren a las audiencias preindicadas o que no se realizaren por causas no imputables a los testigos. Al citarlo se le notificarán ambas audiencias, con la advertencia de que si faltan a la primera sin causa justificada, se lo hará comparecer a la segunda por medio de la fuerza pública y se le impondrá una multa que variará entre el importe de tres y veinte días de salado mínimo legal. Antec.: CNC 318.- PM 323.- CPCC 183.Conc.: CPC 131; 135; 153 al 155; 247, r p.; 252; 317, 3er. p.; 318; 320 al 323; 325 al 335; 340; 341; 574; 643; 647; 654; 686, inc. d). 1. SISTEMA DEL CODIGO: La norma establece como sistema para la producción de la prueba testifical, la fijación simultánea de dos audiencias: una principal y otra supletoria, que se rigen por las reglas de los Arts. 153 al 155 del CPC. 2. AUDIENCIA PRINCIPAL: Cuando la prueba testimonial es admisible, el juez señalará una audiencia para el examen de todos los testigos ofrecidos en el mismo día. 3. AUDIENCIAS PRINCIPALES SUCESIVAS: Cuando el número de testigos haga suponer que no podrán declarar todos en la misma fecha, el juez señalará las audiencias que sean necesarias en días seguidos, determinando cuales testigos depondrán en cada una de ellas. La norma persigue hacer efectivos los Principios de concentración de la prueba (Art. 252 CPC) y economía procesal, a fin de que el juez pueda recordar lo declarado e indague para obtener la verdad real, con lo cual la prueba testimonial efectivamente beneficiará a la justicia. 4. AUDIENCIA SUPLETORIA: Es la fijada por el juez en la misma resolución en que señaló la audiencia principal, pero con carácter de segunda citación, al solo efecto de que declaren los testigos que no hubiesen comparecido a la audiencia principal o cuando esta no haya podido llevarse a cabo por causas ajenas al testigo. 5. NOTIFICACION: La notificación al testigo se efectúa por cédula en el domicilio denunciado (Art. 321 CPC). Las partes se notifican por automática los días señalados en la ley (Art. 131 CPC). Al testigo se le notificará ambas audiencias, con la advertencia de que si falta a la primera sin causa justificada se lo hará comparecer a la segunda por medio de la fuerza pública, y se le impondrá una multa que variará entre el importe de tres y veinte días de salario mínimo legal. (Véase comentario al Art. 322 del CPC). 6. OBLICACION DE ESPERAR: Los citados sólo tendrán obligación de esperar treinta minutos la iniciación de la respectiva audiencia (Art. 153, inc. e) CPC), debiendo dejarse constancia en el expediente de la no realización de la audiencia. ARt 320.- CADUCIDAD DE LA PRUEBA. A pedido de parte y sin sustanciación alguna, se tendrá por desistido a quien propuso al testigo si: a) no hubiere activado la citación del testigo y éste no hubiere comparecido por esta razón; b) no habiendo comparecido aquél a la primera audiencia sin invocar causa justificada, no requiriere oportunamente las medidas de compulsión necesarias; y c) fracasada la segunda audiencia por motivos no imputables ala parte, ésta no solicitan nueva audiencia dentro del quinto día. Antec.: CNC 319.- PM 324.Conc.: CPC 321; 322; 324; 325.1. REQUISITO: Para que se opere la caducidad de la prueba testifical la norma sólo precisa que la parte lo solicite, debiendo pronunciarse la resolución sin sustanciación alguna. Siendo así, no corresponde la deducción y tramitación de incidente alguno. 2. CONDICIONES: El Artículo sub examine consagra en sus tres incisos los casos concretos en que se producirá la caducidad de la prueba; los mismos se refieren a: 2.1. La incomparecencia del testigo y la falta de actividad de la parte para la citación del testigo, son los dos extremos que deben estar reunidos de acuerdo con el inc. a). 2.1. No haber la parte solicitado oportunamente las medidas de compulsión, necesarias cuando el testigo no compareció a la primera audiencia, sin invocar justa causa (inc. b), v.g.: testigo imposibilitado de comparecer al juzgado, en cuyo caso será examinado en su domicilio o en el lugar donde se encontrare (Art. 324 CPC). 2.3. Que la segunda audiencia (supletoria) haya fracaso, por motivos no imputables a la parte que ofreció la prueba y que ésta no haya solicitado nueva audiencia dentro del quinto día, son las dos condiciones que deben llenarse conforme al inc. c). 3. OTRAS CAUSAS DE CADUCIDAD: Otras hipótesis de caducidad de la prueba testifical son las contempladas en los Arts. 322 del CPC, referente a la carga de la citación y 325 del CPC, que contempla la incomparecencia a la audiencia de la parte que ofreció al testigo sin haber dejado interrogatorio respectivo. ART. 321e FORMA DE LA CITACIÓN. La citación a los testigos se efectuará por cédula. Esta deberá diligenciarse con dos días de anticipación por lo menos, y en ella se transcribirá la parte del artículo 319, que se refiere a la obligación de comparecer y su sanción. Antec. : CNC 321.- PM 325.- CPCC 183, 1er. p.. Conc.: CPC 131; 135 y sgtes.; 262; 319; 320; 322; 323, inc. b); 340; 341. 1. NOTIFICACION POR CEDULA La resolución judicial que dispone la citaci6n de los testigos a las audiencias será notificada a los mismos por cédula, en el domicilio denunciado (Art. 135 y sgtes. CPC). La cédula deberá transcribir el Art. 319 del CPC en la parte que contiene la advertencia de que si no comparece a la primera audiencia sin causa justificada se le hará comparecer a la segunda por la fuerza pública y se le impondrá una multa equivalente al importe que variará entre tres a veinte jornales mínimos legales. La cédula deberá ser diligenciada con por lo menos un intervalo de dos días entre el día de la notificación y el día de la respectiva audiencia. La falta de cumplimiento de este requisito será legítima causal de excusación del testigo (Art. 323, inc. b) CPC). 2. NOTICACION DE LAS PARTES: Las partes se notifican por automática los días señalados en la ley (Art. 131 CPC). ART. 322.- CARGA DE LA CITACIÓN. Si en el escrito de ofrecimiento de prueba la parte no hubiere solicitado que el testigo sea citado por el juzgado, se entenderá que ha asumido la carga de hacerle comparecer a la audiencia. En este caso, si el testigo no concurriere sin justa causa, a pedido de parte o de ofi- cio y sin sustanciación alguna, se tendrá por desistido al oferente. Antec.: CNC 322.- PM 326. Conc.: CPC 320; 321; 340. 1. CITACION POR EL JUZGADO: La parte que pretende que el testigo sea citado por el juzgado debe así solicitarlo en el escrito de ofrecimiento de la prueba. 2. CITACION POR LA PARTE: Cuando no haya efectuado el pedido señalado en el numeral precedente, la parte asume la carga de hacerlo comparecer al testigo a la audiencia. 3. CADUCIDAD DE LA PRUEBA: A pedido de parte o de oficio y sin substanciación alguna, se tendrá por desistida de la prueba a la parte que asumió la carga de la citación no habiendo el testigo comparecido, salvo justa causa de incomparecencia. ART. 323.- EXCUSACIÓN. Además de las causa de excusación libradas a la apreciación judicial, lo serán las siguientes: a) la nulidad de la citación; y b) citación del testigo con un intervalo menor al prescripto en el artículo 321, salvo que la audiencia se hubiere anticipado por razones de urgencia, y constase en el texto de la cédula esta circunstancia. Antec.: CNC 324.- PM 327.- CPCC 186.Conc.: CPC 135 y sgtes.; 262; 315; 321; 324; 340. 1. CAUSAS PARTICULARES: Las causas particulares que justifican la incomparecencia del testigo son las que precisamente regula la norma legal, cuando se producen las siguientes situaciones: 1.1. Nulidad de la citación, la que queda configurada cuando se ha efectuado en contravenci6n a las reglas establecidas para las notificaciones. 1.2. Citación con un intervalo menor de dos días, entre la fecha de la notificación y la fecha de la audiencia. Salvo que por motivos urgentes y justificados el juez haya abreviado dicho plazo (Art. 262 CPC). En el texto de la cédula, previene el in fine del Artículo sub examine, debe hacerse constar que por razones de urgencia se abrevió el plazo de la citación. 2. CAUSAS GENERALES: Las causas generales de excusación no pueden ser enumeradas, debiendo quedar libradas a la prudente apreciación judicial, en razón de su carácter general y por ser circunstanciales. ART. 324.- TESTIGO IMPOSIBILITADO DE COMPARECER. Si alguno de los testigos se hallan imposibilitado de comparecer al juzgado o tuviere alguna otra raz6n atendible a criterio del juez pata no hacerlo, será examinado en su domicilio, o en el lugar donde se encontrare, presentes o no las partes, según las circunstancias. Antec : CNC 324.- PM 328, ler. p..- CPCC 200. Conc.: CPC 319; 323; 341.1. EXCEPCION AL DEBER DE COMPARECER: La norma configura una de las excepciones legales al deber que tiene el testigo de comparecer ante el juzgado a prestar declaraci6n. 2. FACULTAD DEL JUEZ: El juez tiene facultad para apreciar la causal invocada por el testigo para justificar su incomparecencia y si ella fuera atendible el testigo será examinado en su domicilio o en el lugar donde se encontrare. La causal más frecuente es, sin duda, la enfermedad del testigo que efectivamente lo imposibilite de comparecer ante el órgano judicial. 3. FACULTAD DE LAS PARTES: La facultad de intervenir en la prueba y de fiscalizarla son inherentes al ejercicio de la defensa en juicio, por ello sólo en casos realmente excepcionales y por motivos justificados el juez podrá tomar la declaración del testigo, imposibilitado de concurrir ante el juzgado, con prescindencia de las partes. ART. 325.- INCOMPARECENCIA Y FALTA DE INTERROGATORIO. Cuando la parte que ofreció el testigo no concurriere a la audiencia por sí o por apoderado, y no hubiere dejado interrogatorio, se la tendrá por desistida de la prueba sin sustanciación alguna. Antec .: CNC 325.- PM 329.Conc.: CPC 319; 320; 322.1. CADUCIDAD DE LA PRUEBA: La norma establece otra de las hipótesis en que se produce la caducidad de la prueba testifical sin que sea necesaria substanciación alguna. La caducidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, sirviendo de suficiente elemento probatorio el acta que hubo de labrarse con motivo de la frustrada diligencia. En dicha oportunidad se deberá dejar constancia de: a) la comparecencia oportuna del testigo. b) la incomparecencia de la parte, que haya ofrecido el testigo, por si o por apoderado. c) la falta de interrogatorio. 2. INTERROGATORIO AGREGADO AL EXPEDIENTE: Si el interrogatorio se hallare agregado al expediente no es imprescindible la presencia de la parte que ofreció el testigo, debiendo llevarse a cabo la audiencia con el testigo y la parte que concurriere, en su caso. ARt 326. ORDEN DE LAS DECLARACIONES. Los testigos estarán en lugar donde no puedan oír las declaraciones de los otros. Serán llamados sucesiva y separadamente, alternándose en lo posible los ofrecidos por el actor con los del demandado, a menos que el juzgado estableciere otro orden por razones especiales. Antec.: CNC 326.- PM 330.- CPCC 190. Conc.: CPC 153 al 155; 319; 332; 334; 336; 338.1. AUDIENCIA: La declaración será realizada por los testigos en audiencia pública y ante el juez de la causa, salvo la excepción establecida en la ley para el examen de los testigos domiciliados fuera de la jurisdicción del juzgado (Art 338 CPC) o impedimento del juez (Art. 155, 2a. p., CPC). 2. LUGAR DONDE ESTARAN LOS TESTIGOS: Con el objeto de evitar el contacto entre los testigos, que podrían de este modo intercambiar informaciones acerca de las preguntas y el modo de responderlas, se establece el lugar en que deberán estar los testigos en el juzgado a fin de evitar que escuchen las declaraciones de los otros. La comunicación entre los testigos también deberá evitarse después de la declaración de los mismos. 3. ORDEN: El orden de las declaraciones deberá ser alternado, intercalándose los testigos de una y otra parte, a menos que el juzgado, por razones especiales, establezca un orden diferente. La declaración será personal e individual y sin la presencia, obviamente, de los otros testigos. ARt 327.- JURAMENTO O PROMESA DE DECIR VERDAD. Antes de declarar, los testigos prestarán juramento o prometerán decir la verdad, a su elección, y serán informados de las consecuencias penales a que pueden dar lugar las declaraciones falsas. Antec.: CNC 327.- PM 331.- CPCC 191. Conc.: CPC 314; 319; 326; 331; 334; 341.- CP 242 al 245. 1. NULIDAD: El testigo debe, a su elección, prestar juramento o promesa de decir verdad. Incluso las personas que en virtud de lo dispuesto en el Art. 341 están exceptuadas de la obligación de comparecer, deben manifestar en su declaración escrita que la hacen bajo juramento o promesa de decir verdad. La omisión de este requisito legal produce la nulidad de la declaración. Si el testigo se niega a prestar el juramento o promesa de decir verdad, el hecho equivale a una negativa del deber de declarar, que es una carga pública (Art. 314 CPC). 2. CONSECUENCIAS PENALES: El juez debe informar al testigo acerca de las consecuencias, previstas en la ley penal, a que pueden dar lugar sus declaraciones falsas. El falso testimonio se halla tipificado como delito. El Código Penal, establece al respecto: «Art. 242.- Testimonio falso. 1°. El que formulara un testimonio falso ante un tribunal u otro ente facultado para recibir testimonio jurado o su equivalente, será castigado con pena privativa de libertad de hasta diez (10) años». 2°. El que actuara culposamente respecto a la falsedad de su testimonio, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos (2) años o con multa». Por su parte el Art. 244 del C. Penal legisla acerca de la retractación que se produce cuando el autor rectifica su testimonio o declaración en tiempo oportuno, lo cual constituye un atenuante. ART. 328.- INTERROGATORIO PRELIMINAR. Aunque las partes no lo pidan, los testigos serán siempre preguntados: a) por su nombre, edad, estado civil, profesión, nacionalidad y domicilio; b) si es pariente por consanguinidad, adopción o afinidad de alguna de las partes; c) si tiene interés directo o indirecto en el pleito; d) si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes; y e) si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes o si tiene algún otro género de relación con ellos. Aunque las circunstancias individuales declaradas por el testigo no coincidieren totalmente con los datos que la parte hubiere indicado al proponerlo, se recibirá su declaración si indudablemente fuere la misma persona y, por las circunstancias del caso, la contraria no hubiere podido ser inducida en error. Antec.: CNC 328.- PM 332.- CPCC 192.Conc.: CPC 317; 319; 324; 327; 334; 336; 338; 341; 342. 1. GENERALES DE LA LEY: El interrogatorio preliminar, al que se refiere la norma, se denomina comunmente «generales de la ley», por contener las mismas preguntas que son formuladas a todos los testigos en todos los juicios, a diferencia de las particulares que son las que en forma concreta se pregunta en cada proceso a cada testigo. 2. OBJETO: Las generales de la ley tienen por objeto: 2.1. Individualizar al testigo: de tal suerte que sea la misma persona que fue ofrecida y citada para testimoniar. La falta de identidad entre el testigo ofrecido y el que comparece autoriza a la parte a oponerse al diligenciamiento de la prueba, salvo que «indudablemente fuere la misma persona», de acuerdo con el 2o. párrafo del Artículo sub examine. 2.2. Determinar el valor del testimonio: al suministrar al juez los elementos para apreciar la prueba, de conformidad a las reglas de la sana crítica. 3. NULIDAD: La omisión del requisito legal de interrogar al testigo sobre las generales de la ley producirá la nulidad de la declaración (Véase comentario al Art. 342 del CPC, numeral 5). ART. 329.- FORMA DE LAS PREGUNTAS. Las preguntas no versarán más que sobre un hecho; serán claras y concretas, no se formularán las que estén concebidas en términos afirmativos, sugieran la respuesta, o sean ofensivas y vejatorias. No podrán contener referencias de carácter técnico, salvo que fueren dirigidas a personas especializadas. Las partes podrán formular preguntas ampliatorias por intermedio del juez, una vez concluido el interrogatorio. Será aplicable, en lo pertinente, lo dispuesto por el artículo 289. Antec.: CNC 329.- PM 334.- CPCC 193 Conc.: CH 18, 1er. p.- CPC 289; 327; 328; 330 al 334; 342, 2a. p. 1. REGLAS: La norma establece las reglas a las que deben ajustarse las preguntas que se formularán al testigo. Las mismas tienen por objeto lograr la mayor claridad de la declaración y servir para la debida apreciación por el juez de las respuestas. 1.1. Las preguntas deben estar redactadas y formuladas por separado, deben ser claras y concretas y versar, cada una, sobre un hecho. Si el testigo no comprende se le debe repetir la pregunta. 1.2. No deben estar concebidas en términos afirmativos, como las posiciones, sino en forma interrogativa, v.g.: Diga el testigo como sabe (o como le consta) El juez no formulará y el testigo no esta obligado a responder las preguntas redactadas en forma afirmativa. 1.3. Preguntas sugestivas: son las quede algún modo sugieren la respuesta que debe dar el testigo, a quien de esta manera, sólo le restará asentir o negar. El testigo puede oponerse a contestar estas preguntas. 1.4. Preguntas ofensivas o vejatorias: el testigo puede negar-se a responder este tipo de preguntas ya que la carga pública que tiene de declarar no alcanza para cubrir ofensas. 1.5. Las preguntas no pueden contener referencias de carácter técnico, que requieren conocimientos especializados, salvo que el testigo las posea. 2. PREGUNTAS AMPLIATORLAS: ampliamente preguntados por las partes. Los testigos podrán ser El que lo ofreció como testigo y su contraparte podrán preguntar al testigo sobre cualquier hecho controvertido en el juicio. Esta facultad le corresponde también al juez. El concepto comprende las repreguntas que era la denominación que se atribuía a las preguntas que formulaba la parte que no propuso la prueba para diferenciarlas de las que podía hacer la que había propuesto. 3. RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS: El testigo puede al declarar reconocer Los documentos que se le exhiban, para lo cual debieron haber sido agregados en tiempo oportuno. ART. 330.- NECATIVA A RESPONDER. El testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas: a) si la respuesta lo expusiere a un enjuiciamiento penal o comprometiere su honor; y b) si no pudiere responder sin revelar un secreto profesional, o similar. Antec.: CNC 330.- PM 335.Conc.: CN 18, ler. p..- CPC 281, in fine; 285, inc. b); 327 al 329; 342, 2a. p..- CP 147 al 149.- CPP 203.- Ley 861/96 General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito 84 al 88; 108, 4o. p. Ley 489/95 Orgánica del Banco Central 6.1. OBLIGACION DE DECLARAR: La obligación de declarar es una carga pública que afecta a las personas, pero no tiene un carácter absoluto. Por ello, la norma transcripta contempla dos situaciones que producidas hacen que el testigo pueda rehusarse a contestar las preguntas. 2. EXCEPCIONES: 2.1. Declaración contra sí mismo (inc. a)): En el supuesto analizado la respuesta lo perjudicará y nadie puede estar obligado a declarar contra sí mismo, lo cual en la especie tendría el mismo efecto. La Constitución dispone: “Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra la persona con quien esta unida de hecho, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad inclusive” (Art. 1218, ler. p. CN). 2.2. Secreto profesional (inc. b)): El secreto profesional es consecuencia del deber inherente a la función que ejercen ciertas personas a quienes se impone la omisión de hacer saber a otras las circunstancias relativas a las cuestiones en que intervienen y que por su naturaleza no deben ser difundidas. Dice GONZALEZ «Estos sujetos por el cargo que invisten y las funciones que desempeñan son depositarios forzados de los secretos de los ciudadanos. El abuso de esta confianza por la revelación de los secretos en ellos depositados, es un grave atentado a la personalidad moral del ciudadano y una negra traición a la sociedad y a sus deberes, que la ley no puede menos que castigar severamente». La revelación del secreto debe ser sin motivo legítimo, es decir sin justa causa. El elemento esencial del delito es que de él pueda seguir un perjuicio al agraviado. Además de la pena, el testigo es responsable del resarcimiento del daño y perjuicio ocasionado por causa de la revelación del secreto. Véanse los comentarios a los Arts. 281 y 285 inc. b) del CPC a los que me remito. El testigo que se ampara en el secreto profesional no se halla, por ello, eximido del deber de comparecer a la audiencia a la que fuera citado. ART. 331.- FORMA DE LAS RESPUESTAS. El testigo contestará sin valerse de notas o apuntes, a menos que por la índole de la pregunta se le autorizare. En este caso se dejará constancia en el acta de las respuestas dadas mediante lectura. Deberá siempre dar razón de sus dichos expresando la forma en que tuvo conocimiento del hecho. Si no lo hiciere, el juez la exigirá. Antec.: CNC 331.- PM 336.- CPCC 130; 194.Conc.: CPC 153, inc. f); 327, in fine; 328; 329; 332; 3M; 342 1. DEBER DE DECIR LA VERDAD: El testigo en su declaración tiene el deber de decir la verdad, lo cual es fundamental y constituye la esencia del testimonio. Sobre las consecuencias penales del falso testimonio, véanse los Arts. 327 del CPC numeral 2 y334 del CPC numerales 1 y 2. 2. FORMA: Las respuestas deben ser dadas personalmente por el testigo en forma espontánea y directa, sin valerse de notas o apuntes. Tampoco debe consultar a la parte, a su abogado ni a ninguna otra persona sobre sus respuestas. 3. FACULTAD DEL JUEZ: Cuando la índole de la pregunta, datos numerosos, complejos, de carácter contable, u otros similares, haga que el testigo no pueda responder en la forma prevista en la norma, ésta prevé que el juez pueda autorizarle que consulte notas o apuntes. Esta circunstancia deberá hacerse constar en el acta, la que será redactada de acuerdo con lo establecido en el Art. 153, inc. f) del CPC. 4. FACULTAD DEL TESTIGO: El testigo tiene la facultad de agregar, rectificar o aclarar sus manifestaciones, todo lo cual deberá constar en el acta. 5. RAZON DE SUS DICHOS: El testigo siempre deberá dar la razón, el motivo, las circunstancias en cuya virtud conoce los hechos sobre los cuales declara. Su omisión produce la nulidad de la declaración. El saber el cómo y el porqué sabe lo que declara el testigo es fundamental para que el juez pueda apreciar la prueba rendida. ART. 332.- PERMANENCIA. Después que prestaren su declaración, los testigos permanecerán en la sede del juzgado hasta que concluya la audiencia, salvo que el juez dispusiere lo contrario. Antec.: CNC 332.- PM 337.- CPCC 195.Conc.: CPC 333; 334; 337, 2a. p. 1. OBJETO: La norma tiene un doble propósito: 1.1. Hacer posible la prueba de oficio por el juez (Art. 337. 2a. p. CPC). 1.2. Disponer el careo entre los testigos y las partes (Art. 333 CPC). ART. 333.- CAREO. Se podrá decretar el careo entre testigos o entre éstos y las partes. Si el careo fuere difícil por residir los testigos o las partes en diferentes lugares, el juez podrá disponer nueva declaraciones, de acuerdo con el Interrogatorio que él formule. Antec.: CNC 333.- PM 338.- CPCC 196.Conc.: CPC 327; 332; 334; 337. 1a. p; 342.- 1. CONCEPTO: El careo consiste en la interrogación simultánea de dos testigos o de un testigo y una de las partes. 2. OBJETO: EL careo tiene por objeto aclarar y precisar las declaraciones cuando estas hayan sido contradictorias, a fin de constar su falsedad. También sirve para conocer detalles que puedan ayudar al conocimiento de la verdad de los hechos. 3. FACULTAD DEL JUEZ: Es facultativo del juez decretar el careo, el que puede llevarse a cabo inmediatamente después de recibidas las declaraciones o en una audiencia posterior. En cualquiera de los casos el juez formulará el interrogatorio. 4. FACULTAD DE LAS PARTES: El careo puede ser pedido también por Las partes del proceso. El careo debe iniciarse con el previo juramento o promesa de decir verdad que nuevamente deberán prestar los testigos, quienes deben ser informados acerca de las penas que les corresponde a los testigos falaces. ARt 334.- FALSO TESTIMONIO U OTRO DELITO. Si las declaraciones ofrecieren indicios graves de falsedad u otro delito, el juez, en auto fundado podrá decretar la detención de los presuntos culpables, remitiéndolos a disposición del juez competente, con copia de lo actuado. Anta.: CNC 334.- PM 339.- CPCC 197. Conc.: CPC 314; 327; 328; 331 al 333; 342.- CP 242 al 245.1. FACULTAD DEL JUEZ: El juez en auto fundado tiene la facultad de decretar la inmediata detención del testigo o de otro presunto culpable, cuando las declaraciones ofrecieren indicios graves de falsedad u otro delito. El juez de la causa se debe limitar a decretar la detención y remitir a los presuntos culpables y los antecedentes del caso a la justicia del crimen. 2. CODIGO PENAL: El Código Penal considera al falso testimonio como un delito. En los Arts. 242 y 245 del Título V, Capítulo I, regula los hechos punibles contra la prueba testimonial. Véase el comentario al Art. 327 del CPC numeral 2. ART. 335.- SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA. Cuando no puedan examinaste todos los testigos el día señalado, se suspenderá el acto para continuarlo en los siguientes, sin necesidad de nueva citación, expresándolo así en el acta que se extienda. Antec. CNC 335.- PM MO.- CPCC 198. Conc.: CPC 110; 153, inc. f); 319; 326.1. SUSPENSION: Cuando no pueda cumplirse con lo dispuesto en el Art. 319 del CPC, que manda al juez que reciba en audiencia pública el examen de todos los testigos en el mismo día, se deberá suspender la audiencia pata continuarla en los días siguientes. 2. NOTIFICACION: No corresponde una nueva citación a los testigos, los cuates quedarán notificados al firmar el acta en la que se establecerá el nuevo día y hora de audiencia. ART. 336.- RECONOCIMIENTO DE LUGARES. Si el reconocimiento de algún sitio contribuyere a la eficacia del testimonio podrá hacerse en él el examen de los testigos. Antec.: CNC 336.- PM 341.- CPCC 199.Conc.: CPC 18, inc. c); 327; 328; 337; 367.1. FACULTAD DEL JUEZ Y DE LAS PARTES: La medida prevista en la norma transcripta puede ser ordenada de oficio o a petición de parte. 2. OBJETO: La disposición concuerda con el Art. 367 del CPC que establece el reconocimiento judicial como medio de prueba y con el Art. 18, inc. c) del CPC que atribuye al juez la facultad de ordenar las diligencias que fueren necesarias para esclarecer el derecho de los litigantes y tiene por objeto obtener una mayor eficacia en el testimonio. Art. 337.- PRUEBA DE OFICIO. El juez podrá disponer declaraci6n de testigos mencionados por las partes en los constitución del proceso. Asimismo, podrá ordenar que sean nuevamente los ya interrogados, para proceder al careo o declaraciones. de oficio la escritos de examinados aclarar sus Antec.: CNC 337.- PM 342.Conc.: CPC 18, inc. c); 320; 322; 325; 327; 328; 333; 336; 342.1. FACULTAD DEL JUEZ: La norma confiere al juez amplias facultades a fin de obtener el esclarecimiento de los hechos y así lograr que pueda llegarse a la verdad real. En virtud del poder que le confiere el Artículo el juez podrá citar para declarar a las personas que habiendo sido mencionadas por las partes en los escritos de demanda, contestaci6n, reconvención y su responde, por un motivo u otro, no prestaron declaración. También podrá citar a los testigos que ya fueron interrogados para aclarar sus declaraciones. Así mismo, podrá disponer el careo previsto en el Art. 333 del CPC. 2. TESTIGOS NO COMPRENDIDOS: Las personas que fueron ofrecidas como testigos no se hallan comprendidas en el precepto; tampoco las que ya prestaron declaración, a quienes sólo cabe citarlos para obtener aclaraciones o para el careo; y las que no pudieron declarar, por haberse producido la caducidad de la prueba. ARt 338.- TESTIGOS DOMICILIADOS FUERA DE LA JURISDICCIÓN DEL JUZGADO. En el escrito de ofrecimiento de prueba, la parte que hubiere presentado testigos que deban declarar fuera del lugar del juicio, acompañará el interrogatorio e indicará los nombres de los profesionales autorizados para intervenir en el diligenciamiento de la prueba, quienes podrán sustituir la autorización. Antec.: CNC 338.- PM 342.- CPCC 202. Conc.: CPC 6; 128 al 130; 264; 265; 294; 317; 327; 328; 331; 340; 339. 1. ADMISIBILIDAD: La norma establece los requisitos de admisibilidad que debe cumplir el ofrecimiento de la prueba testifical cuando ha de producirse fuera de la jurisdicción del juzgado en razón del domicilio del testigo, ya que éste no puede ser obligado a declarar ante otro juez que no sea el de su domicilio. Los requisitos de admisibilidad deben ser cumplidos con motivo de la presentación del escrito de ofrecimiento de prueba con el que la parte debe: 1.1. Presentar el interrogatorio. 2.2. Indicar los nombres de los profesionales autorizados pata intervenir en el diligenciamiento de la prueba, quienes podrán sustituir en otros la autorización. 2. FORMA: La diligencia se cumplirá mediante oficio si el domicilio del testigo se encuentra dentro de la República o exhorto si se halla en el extranjero (Arts. 128 al 130 CPC). Cabe recordar, que en virtud de lo dispuesto en el Art. 264 del CPC, los jueces asistirán a las actuaciones de prueba que deban practicarse fuera de la sede del juzgado, pero dentro del radio urbano. Cuando las actuaciones deban practicarse fuera del radio urbano pero dentro de la circunscripción judicial, los jueces están facultados a trasladarse para recibirlos o encomendar su diligencia a los de las respectivas localidades (Art. 265 CPC). ART. 339.- EXAMEN DE LOS INTERROGATORIOS. En el caso del artículo anterior el interrogatorio quedará a disposición de la parte contraria, la que podrá, dentro de tercero día, proponer preguntas. El juez podrá eliminar las notoriamente impertinentes, y agregar aquellas que considere convenientes. La contraparte también podrá designar representante que deba intervenir en el diligenciamiento de la prueba, haciéndose constar la designación en el oficio o exhorto. En el acto de la declaración, las personas autorizadas podrán ampliar el interrogatorio. Antec.: CNC 339.- PM 344.Conc.: CPC 128 al 130; 327 al 329; 338; 340; 342. 1. REQUISITO DE ADMISIBILIDAD: Cuando se trata del diligenciamiento de la prueba testimonial para la declaración de testigos domiciliados fuera de la circunscripción judicial del juzgado de la causa, el oferente debe acompañar con el ofrecimiento como requisito de admisibilidad el interrogatorio el cual estará abierto y deberá quedar a disposición de la parte contraria. 2. FACULTAD DE LA PARTE: La contraparte dentro de tercero día, podrá: 2.1. Proponer las preguntas que estime convenientes sobre cualquier hecho controvertido del proceso. 2.2. Designar representante que intervenga en el diligencia-miento de la prueba, lo cual se hará constar en el oficio o exhorto. 3. FACULTAD DEL JUEZ: El juez, a su vez, podrá: 3.1. Eliminar las preguntas, de cualquiera de las partes, que notoriamente sean impertinentes. 3.2. Agregar las preguntas que el considere necesarias. 4. PREGUNTAS AMPLIATORIAS: Tanto el representante del oferente como el de la contraparte podrán en el acto de declaración ampliar el interrogatorio, formulando las preguntas ampliatorias que consideren pertinentes. 5. EXHORTO: Tratándose de exhorto, el mismo se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en los tratados y acuerdos internacionales y de conformidad con las disposiciones legales del lugar de su diligenciamiento. ART. 340.- AUDIENCIA PARA TESTIGOS DOMICILIADOS FUERA DE LA JURISDICCIÓN DEL JUZGADO. Las partes podrán pedir que se cite ante el juez de la causa a los testigos ofrecidos por cualquiera de ellas y domiciliados fuera de la jurisdicción del juzgado, ofreciendo satisfacer los gastos correspondientes. Si no se hubiere depositado en secretaría el importe del pasaje de ida y vuelta para el traslado del testigo, más el viático que se estableciere, dentro del segundo día, el juez librará el oficio correspondiente para la declaración del testigo. Antec.: CNC 340.- PM 345.Conc.: CPC 187, lo. p.; 314; 317; 319; 321; 322; 338; 339.1. REQUISITOS: La norma configura una excepci6n a la regla de que el testigo debe declarar ante el juez de su domicilio. Se produce cuando se cumplen los siguientes requisitos: 1.1. Pedido de parte: dirigido al juez de la causa para que se cite a los testigos ofrecidos por cualquiera de ellas cuyos domicilios se encuentran fuera de la jurisdicción del juzgado donde radica el proceso. 1.2. Pago de todos los gastos del testigo citado: pasajes de ida y vuelta y viático, el que será fijado por el juzgado. 1.3. Depósito: del total de la suma establecida en la secretaría del juzgado. 2. CASO DE INCUMPLIMIENTO: Si así no lo hiciere la parte que formuló la solicitud dentro de segundo día de la providencia que admiti6 el pedido, el juez librará, sin más trámite, el oficio o exhorto correspondiente para la declaración del testigo ante el juez de su domicilio. 3. RESERVA DEL INTERROGATORIO: En el supuesto del ler. p. del Artículo, la parte podrá reservar el interrogatorio hasta el momento de la audiencia respectiva. ART. 341.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER. Exceptúanse de la obligación de comparecer aprestar declaración al Presidente de la República, a Los miembros del Congreso, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, Ministros del Poder Ejecutivo, miembros del Tribunal de Cuentas, de los Tribunales de Apelación y Jueces de primera instancia, al Fiscal General del Estado, a los Prelados y a los Jefes de las Fuerzas Armadas en servicio activo con el grado de General o jerarquía equivalente. Dichos testigos declararán por escrito, con la manifestación de que lo hacen bajo juramento o promesa de decir verdad, a su elección, dentro del plazo que fije el juez, debiendo entenderse que no excederá de diez días si no se lo hubiere indicado expresamente. La parte contraria a la que ofreció el testigo podrá presentar un pliego de preguntas a incluir en el interrogatorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 339, la parte. Antec.: CNC 341.- PM 346.- CPCC 203.Conc.: CPC 301; 317; 324; 327 al 330; 331, 2a. p.; 337; 339, la. p.; 342.- CPP 203; 204. 1. FUNDAMENTO: La norma establece una de las excepciones del deber de comparecer que tienen los habitantes. Se encuentra fundada en la índole de las funciones que ejercen dichas personas por el cargo que ocupan, el cuaL no podría ser abandonado sin menoscabo de Los intereses superiores de la comunidad. Las personas exceptuadas lo están en razón del cargo, el que debe estar efectivamente ejerciendo. No están comprendidos en la excepci6n legal quienes ya no lo desempeñan, v.g.: ex presidentes, ex ministros, ex generales, etc... 2. CARACTER DE LA ENUMERACION: La enumeraci6n Legal es taxativa. La norma incluye instituciones que han desaparecido: el Consejo de Estado. No contempla otras, actuales: Vicepresidente de la República; o de igual o mayor jerarquía que algu- nas de las mencionadas: Intendente de Asunción, Capital de la República. Los prelados son los superiores eclesiásticos investidos de dignidad por la iglesia. v.g.: cardenales, arzobispos, obispos, etc. Cuando la disposición se refiere a los miembros del Congreso, de la Corte, de los tribunales, se refiere a: los Senados y Diputados, Ministros de la Corte y Presidente y Vocales del Tribunal. Obviamente, no comprende a los secretarios y demás funcionarios de las Cámaras, Corte o Tribunales. 3. FORMA. PLAZO: La declaración de las personas mencionadas en el Articulo sub examine se efectuará por escrito dentro del plazo que fije el juez el cual no excederá de diez días, si no lo hubiere indicado expresamente. El testigo deberá prestar juramento o promesa de decir verdad, responder el interrogatorio preliminar o «generales de la ley» y dar la razón de sus dichos, bajo pena de nulidad. 4. FACULTAD DE LA CONTRAPARTE: La parte contraria tiene la facultad de presentar, a su vez, un pliego de preguntas que serán incluidas en el interrogatorio que se formulará y deberá contestar el testigo. ARt 342.- IDONEIDAD DE LOS TESTIGOS. Dentro del plazo de prueba, las partes podrán alegar y probar, por vía de incidente, acerca de la idoneidad de los testigos. El juez apreciará, según las reglas de la sana crítica, y en oportunidad de dictar sentencia definitiva, las circunstancias y motivos que corroboren, disminuyan o invaliden la fuerza de sus declaraciones. Antec.: CNC 342.- PM 347.- CPCC 205 al 210.Conc.: CPC 180; l82 y sgtes.; 269.- 1. REGLA GENERAL: Todas las declaraciones - en principio - pueden ser ilustrativas del criterio del juez, pudiendo las panes alegar y probar, por vía de incidente dentro del plazo de prueba, todas aquellas circunstancias personales, morales o intelectuales referidas al testigo que puedan hacer desaparecer o disminuir la fe en el testimonio del declarante. 2. INCIDENTE: La alegación y prueba de la falta de idoneidad se tramita por incidente que se substanciará en pieza separada, sin suspender el curso del principal (Art. 182 CPC). 3. APRECIACION DE LA PRUEBA: El juez deberá apreciar las declaraciones de los testigos, en oportunidad de dictar sentencia definitiva según las reglas de la sana crítica. La disposición concuerda con la regla general establecida por el Código, en materia de valoración de pruebas, en el Art. 269 CPC. La sana crítica se halla fundada en la lógica y en la experiencia y no es sinónimo de arbitrariedad. Siendo así, el juez al valorar la prueba testimonial deberá: 3.1. Apreciarla teniendo en cuenta las circunstancias y motivos que corroboren, disminuyan o invaliden la fuerza de las declaraciones. 3.2. Tener en cuenta la personalidad del testigo, es decir, moral, temperamento, carácter y conducta. De allí la importancia del Principio de inmediación de la prueba (Art. 153, inc. a) CPC). 3.3. Considerar el tiempo transcurrido entre el momento en que ocurrieron los hechos y la fecha de la declaración. 3.4. Tener en consideración si el testigo es de concepto y no de hechos (primero los hechos, después el concepto) sin descartar el valor del mismo para aclarar situaciones dudosas. 3.5. Fijarse si el testigo conoce por sí los hechos referidos o por referencia. 3.6. Ver si se trata de un testigo técnico (sin confundirlo con el perito) el que presenció los hechos que por su naturaleza requieren conocimientos especiales. En este caso el testimonio brindado adquiere un especial valor. 3.7. Tener en consideración las condiciones de tiempo, lugar, iluminación, etc., en los cuales se produjo la percepción de los hechos. 3.8. Tener presente el modo como se formularon las preguntas: interrogativas, afirmativas o sugestivas; y se dieron las respuestas: animosidad, afectación, estudio previo, interés, simpatía, etc... 3.9. Tener en cuenta la existencia de contradicciones sobre hechos de importancia para la decisión. 3.10. Atender el motivo en el que funda la declaración o razón de sus dichos. Los factores que influyen sobre la eficacia del testimonio pueden referirse a: a) Percepción imperfecta: Cuando por las circunstancias del caso la misma no pudo ser exacta o cuando se requerían conocimientos técnicos, pero sin confundir con la prueba pericial, etc... b) Declaración deficiente: Cuando no se da la razón de sus dichos o esta no es convincente o cuando se contradice, etc... c) Parcialidad: Respuestas que parecen el recitado de una lección aprendida, cuando narra hechos que las circunstancias revelan que no pudo conocerlos, etc... 4. TESTIGO UNICO: El Deuteronomio y las Partidas excluían al testigo único, de acuerdo con el dístico «Testis unus testis nullus». En la actualidad el testimonio del único testigo no debe ser desechado, sino que la apreciación de la prueba deberá ser más estricta y tener en cuenta la calidad del testigo. 5. NULIDAD DE LA PRUEBA: La ausencia de requisitos esenciales en el diligenciamiento de la prueba produce la nulidad de las declaraciones, v.g.: testigo sin la edad mínima requerida al momento de declarar; falta de citación a la parte contraria; no haber el testigo prestado juramento o promesa de decir verdad; no haberse efectuado el interrogatorio preliminar y no haber dado el testigo la razón de sus dichos. Debe recordarse no obstante que en materia procesal la nulidad es siempre relativa y debe ser interpretada con alcance restrictivo, por los graves efectos que produce. CAPITULO VI DE LA PRUEBA PERICIAL ART. 343.- PROCEDENCIA. Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiera conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica. Antec.: CNC 343.- PM 349.- CPCC 162.Conc.: CPC 18, inc. f); 118, inc. b); 187, ler. p.; 227; 265, 2a. p.; 270, inc. d); 344 al 363; 364, 2o. p.; 446; 515; 531.- CPP 214.- Ley 1680/01 Código de la Niñez y la Adolescencia 184. 1. CONCEPTO: La prueba pericial es la producida por peritos, cuando la comprobación de un hecho controvertido requiera conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica, extraños al saber jurídico del juez. 2. PERITO: El perito es la persona idónea cuya opinión es requerida cuando el juzgador no puede apreciar los hechos por sus propios medios. 3. DIFERENCIA CON EL TESTIGO: Del concepto dado surge la principal diferencia existente con el testigo. En el perito lo que vale es su opinión fundada en la especialidad del conocimiento que posee. En el testigo lo que se tiene en cuenta es el relato objetivo de los hechos que ha percibido. 4. OBJETO: La pericia tiene por objeto hechos. El dictamen pericial puede versar sobre: 4.1. La opinión o juicio del perito acerca del hecho mismo examinado o de sus causas o efectos, v.g.: falsedad de un documento, causas de un siniestro, grado de incapacidad producida por una lesión, etc... 4.2. La comprobación de un hecho que requiera una actividad técnica particular, v.g.: dimensión de un terreno, operaciones de la bolsa, etc... La pericia no tiene por objeto probar las cuestiones de derecho debatidas en el juicio; porque estas quedan reservadas a la interpretación y decisión judicial. 5. CLASES: 5.1. Voluntaria: Cuando se lleva a cabo a petición de cualquiera de las partes (Art. 344 CPC) o de oficio por el juez (Art. 350 CPC). 5.2. Necesaria: Existen ciertos juicios en los que la pericia se halla impuesta por la ley, v.g.: mensura (Art. 657 CPC), declaración de insania. ART 344.- OFRECIMIENTO. Al ofrecer la prueba pericial el interesado deberá: a) indicar la especialización que han de tener los peritos; b) proponer peritos, haciendo constar la aceptación del cargo y juramento o promesa de decir verdad. A este efecto, el perito propuesto suscribirá también el escrito; y c) proponer los puntos de la pericia. Antec.: CNC 344.- PM 350. Conc.: CPC 187, ler. p.; 253, 2o. p.; 247; 343; 345 al 349; 351; 352; 363.- COJ 176; 177.- 1. OPORTUNIDAD: La prueba pericial, en el proceso de conocimiento ordinario, deberá ser ofrecida por escrito dentro de los primeros diez días de haber quedado firme la providencia que decretó la apertura de la causa a prueba (Art. 253, 2o. p. CPC). 2. REQUISITOS: El escrito de ofrecimiento contendrá: 2.1. La proposición del perito, con los datos necesarios para su individualización, domicilio y la especialización que posee. 2.2. Los puntos de la pericia, es decir, las cuestiones que serán sometidas al dictamen pericial. 2.3. La aceptación del cargo, el juramento o promesa de decir verdad y la firma, todo lo cual será hecho por el perito propuesto en el escrito de ofrecimiento. Con relación al juramento el Art. 177 del COJ dispone: «Producido el nombramiento y aceptado el cargo, los peritos prestarán juramento de desempeñarlo bien y fielmente, dentro del término que la ley le señale». 3. RECHAZO DE OFICIO: El ofrecimiento de la prueba pericial que no reúna los requisitos enumerados será rechazado por el juez en razón de que los mismos constituyen condiciones de admisibilidad de la prueba. 4. INCIDENTES. REMISION: Véase comentario al Art. 187, ler. p. del CPC numeral 1. ART. 345.- TRASLADO. Del escrito a que se refiere el artículo anterior, se correrá traslado por tres días a la otra parte. Esta, al contestarlo, deberá manifestar si se adhiere o se opone a la prueba, o que no tiene interés en ella. Antec.: CNC 345.- PM 351. Conc.: CPC 145; 247; 343; 344, 346 al 349; 351; 363.- 1. TRASLADO: El ofrecimiento de la prueba se substancia con un traslado que el juez correrá a la otra parte por el plazo de tres días, perentorios e improrrogables. 2. CONTESTACION: La adversa al contestar el traslado podrá adoptar una de las siguientes posiciones: 2.1. Adherirse a la prueba, en cuyo caso se debe estar a lo dispuesto en el Art. 346 del CPC. 2.2. Oponerse a la prueba, manifestando que la prueba ofrecida: 2.2.1. No se refiere a hechos controvertidos en el juicio. 2.2.2. Fue realizada en forma extemporánea. 2.2.3. Es superflua o meramente dilatoria. 2.2.4. No es admisible. 2.3. Manifestar que no tiene interés en la prueba, debiendo estarse a lo dispuesto en el Art. 349 del CPC. ART. 346.- CASO DE ADHESIÓN O DE OPOSICIÓN. Si la otra parte se adhiere a la prueba deberá: a) manifestar su conformidad con el perito propuesto por la contraria, o proponer otro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 344, inciso b; y b) proponer otros puntos que deban constituir también objeto de la prueba, si conviniere a su derecho, y objetar la procedencia de los mencionados por quien la ofreció. En este aso se correrá traslado a la contraparte por tres días, para que se pronuncie sobre los puntos propuestos, y, en su caso, manifieste su conformidad con el perito ofrecido por la adversa. Si se opone, al contestar el traslado expondrá las razones de su oposición. Antec.: CNC 346.- PM 352.Conc.: CPC 343 al 345; 347; 348; 351. 1. ADHESION: Dentro del plazo de tres días que tiene la parte para contestar el traslado conferídole podrá presentar un escrito en el que manifiesta su voluntad de adherirse a la prueba pericial ofrecida por la contraria, en cuyo caso podrá: 1.1. Manifestar su conformidad con el perito propuesto por la contraria, debiendo ser éste nombrado por el juez como perito único (Art. 348, inc. a) CPC). 1.2. Proponer otro perito, debiendo estarse a lo dispuesto en el Art. 348, inc. b) del CPC. 1.3. Proponer otros puntos de pericia y aceptar u objetar los propuestos por la otra parte. En este caso, se correrá traslado a la parte contraria por tres días a fin de que se pronuncie sobre los puntos de pericia propuestos y manifieste su conformidad o disconformidad con el perito ofrecido. 2. OPOSICION: Al contestar el traslado la parte podrá oponerse a la prueba pericial ofrecida por la contraparte, debiendo en este caso expresar las razones o motivos en los que funda su actitud, v.g.: ofrecimiento extemporáneo, prueba inadmisible o referida a hechos no controvertidos, superflua o meramente dilatoria, etc… ART. 347.- FORMA DE PROPOSICIÓN EN CASO DE PLURALIDAD DE ACTORES O DEMANDADOS. SI fueren más de dos los litigantes, propondrán un perito los que sostengan las mismas pretensiones, y otro los que las contradigan. El procedimiento será el mismo que se prevé en los artículos precedentes. Si los litisconsortes no se pusieren de acuerdo, el Juez insaculará los que se propongan, y el soasado se tendrá por propuesto. Antec.: CNC 347.- PM 353.- CPCC 163, 2o. p.. Conc.: CPC 65; 101; 251; 343 al 346; 348; 349; 351.1. LITISCONSORCIO: La norma prevé la hipótesis de que en el proceso existan litisconsortes en cuyo supuesto los que sostengan las mismas pretensiones o las contradigan deberán proponer un sólo perito por cada parte. Cuando se trate de un representante que actúa por diversos litigantes que llenen un interés común, como consecuencia de haberse producido la unificación de la personería, el representante único es el que propone el perito (Art. 65 CPC). 2. SORTEO: En caso de que los litisconsortes que tienen una misma posición en el proceso no pudieren ponerse de acuerdo, propondrán sus respectivos peritos y el juez sorteará cual de ellos ejercerá la función, siendo irrecurrible la designación así efectuada por aplicación analógica de lo dispuesto en el Art. 251 del CPC y por razones de economía procesal. ART. 348.- RESOLUCIÓN. Dentro de tercero día de contestado el traslado, o de transcurrido el plazo para hacerlo, el juez dictará resolución, y si considerase admisible la prueba, deberá: a) designar perito único, si hubiere conformidad entre las partes; b) nombrar a los ofrecidos por ellas y designar un tercero de oficio, si no la hubiere; c) aprobar los puntos de la pericia, pudiendo agregar otros; y d) señalar el plazo dentro del cual deberán expedirse los peritos. Si no lo hiciere, se entenderá que es de veinte días, el cual correrá independientemente del plazo ordinario de prueba. Antec.: CNC 348.- PM 354.- CPCC 163, 1er. p.; 164. Conc.: CPC 247, 2o. p.; 251; 343 al 347; 349.- col 176. 1. CONTENIDO: El juez dictará resolución dentro del plazo de tres días de contestado el traslado o de haber transcurrido el mismo sin haberse contestado; el mismo podrá disponer: 1. No hacer lugar a la prueba, si la considera inadmisible por hallarse dentro de los supuesto contemplados en el Art. 247, 2o. p. del CPC. 2. Declarar la procedencia de la prueba, en cuyo caso: 2.1. Si hubiere conformidad entre las partes: designará perito único. También nombrará perito único cuando una de las partes no demuestre interés en la prueba (Art. 349 CPC). 2.2. Si no hubiere conformidad: designará un perito tercero de oficio y nombrará a los demás ofrecidos por las partes. El Art. 176 del COJ, dispone al respecto: «El nombramiento de los peritos corresponde al Juez o Tribunal que entienda en la causa o juicio. En este nombramiento intervendrán los litigantes en la forma preceptuada por las leyes procesales». 2.3. Fijará los puntos de la pericia, aprobando los propuestos por las partes, eliminando los superfluos y agregando los que él considere conveniente. 2.4. Señalará el plazo dentro del cual deberán expedirse los peritos presentando su dictamen (Art. 358 CPC). Si el juez no fija plazo el mismo será de veinte días. El plazo judicial o legal referido corre independientemente del plazo ordinario de prueba; vale decir, su inicio y su vencimiento se producen en forma paralela y autónoma al plazo ordinario de prueba. ART. 349.- CASO DE FALTA DE INTERES EN LA PRUEBA. Si en la oportunidad prevista en el artículo 345, la otra parte manifestare que no tiene interés en la prueba, o no contestare el traslado, el juez tendrá como perito único al ofrecido. Antec.: CNC 349.- PM 355.- CPCC 164.Conc.: CPC 251; 345; 363.1. NOMBRAMIENTO DE PERITO UNICO: Si la parte, a quien se le hubiera corrido el traslado previsto en el Art. 345 del CPC, manifestare que no tiene interés en la prueba o no contestare el mismo, el juez deberá designar como perito único al ofrecido por la parte contraria con motivo de dictar la resolución pertinente (Art. 348 CPC). La designación del perito, en las condiciones señaladas, será inapelable (Art. 251 CPC). 2. GASTOS Y HONORARIOS: En este caso los gastos y honorarios de los peritos serán a cargo de quien solicitó la prueba, salvo que hubiere sido necesaria para la solución del pleito (Art. 363 CPC). ART. 350.- DISPOSICIÓN OFICIOSA DE LA PRUEBA. Cuando el juez lo estimare necesario podrá disponer, de oficio, la prueba pericial. En este caso designará uno o tres peritos, atendiendo a la importancia de la cuestión. Antec.: CNC 350.- PM 356.Conc.: CPC 18, inc. f); 251; 351; 362.- 1. FACULTAD DEL JUEZ: El juez, fundado en las facultades instructorias que le confiere la ley en el Art. 18 deL CPC y conforme a lo dispuesto en la norma transcripta, podrá ordenar, cuando lo estime necesario para esclarecer el derecho de los litigantes, de oficio, el diligenciamiento de la prueba pericial, respetando el derecho de defensa de las partes. Podrá, en el caso, nombrar uno o tres peritos atendiendo la importancia o complejidad de la cuestión que será objeto de la prueba y teniendo, a su vez, en cuenta el valor o cuantía del juicio. 2. RESOLUCION: La decisión del juez que ordena de oficio la producción de la prueba pericial es inapelable, de acuerdo con el Art. 251 del CPC. ART. 351.- IDONEIDAD. Si la profesión estuviere reglamentada, los peritos deberán tener títulos habilitantes en la ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada a que se refieran las cuestiones acerca de las cuales deban expedirse. Podrá también proponerse como perito a una persona jurídica o entidad especializada. En caso contrario, o cuando no hubiere en el lugar del proceso perito con título, podrá ser nombrada cualquier persona idónea. Antec.: CNC 351.- PM 357.- CPCC 165; 166. Conc.: CPC 343 al 346; 350; 362.- COJ 174; 175. 1. CONCEPTO: La idoneidad es la suficiencia o aptitud de una persona para desempeñar una función, oficio o arte. La voz proviene del latín «idoneus» que significa: adecuado, apropiado. 2. CARACTER: El poseer conocimientos especiales es un requisito legal (Art. 343 CPC) y es de la esencia de la prueba pericial. 3. PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES ESPECIALIZA DAS: No es imprescindible que el perito sea una persona física, el Artículo sub examine permite proponer como perito a una persona jurídica o entidad especializada, en concordancia con el Art. 362 del CPC. 4. PROFESION REGLAMENTADA: De acuerdo con el precepto, si la profesión del perito se encuentra reglamentada, los peritos deberán tener títulos habilitantes y hallarse matriculados ante la Corte Suprema de Justicia (Art. 174, 1a. p. COJ). Para la concesión de la matrícula por la Corte Suprema de Justicia, deben concurrir las siguientes condiciones: título profesional, mayoría de edad, honorabilidad y buena conducta. La Corte Suprema de Justicia podrá casar la matrícula en los mismos casos y por los mismos procedimientos establecidos en este Código para abogados y procuradores, establece el Art. 175 del COJ. 5. PROFESION NO REGLAMENTADA: Si la profesión no estuviese reglamentada o cuando en el lugar del proceso no hubiere perito con título, podrá ser nombrado como perito cualquier persona idónea. El Art. 174, 2a. p. del COJ, dice al respecto: «Si no hubiese perito titulado, se nombrará a persona idónea o práctica». El término «práctica» utilizado por la norma equivale a «experimentada» en la ciencia, arte, industria o actividad técnica relacionados con la materia sobre la que debe versar la pericia. ART. 352.- RECUSACIÓN. Los peritos nombrados de oficio podrán ser recusados por justa causa, hasta tres días después de notificado el nombramiento, debiendo ofrecerse las pruebas en el mismo escrito de recusación. Los ofrecidos por las partes, sólo serán recusables por causas sobrevinientes a la elección o cuya existencia se hubiere conocido con posterioridad. Son causas de recusación las previstas respecto de los jueces, y además la falta de título o la falta de idoneidad en la materia de que se trate, en el supuesto del artículo anterior. Antec.: CNC 352.- PM 358.- CPCC 167.Conc.: CPC 20; 344 al 348; 350; 351; 353; 354.- COJ 174; 175. 1. RECUSACION CON EXPRESION DE CAUSA: Los peritos nombrados de oficio por el juez o por las partes podrán ser recusados por justa causa. Son justas causas de recusación de los peritos las establecidas por el Código Procesal Civil en el Art. 20 referidas a los jueces (Véase comentario a dicho Artículo). Debe agregarse a dichas causas la falta de título o de idoneidad. 2. OPORTUNIDAD: 2.1. Los peritos nombrados de oficio podrán ser recusados hasta tres días después de notificado el nombramiento. 2.2. Los peritos propuestos por las partes sólo serán recusables por causas sobrevinientes a la elección o cuya existencia se hubiere conocido con posterioridad. La razón está en que si existieran causas anteriores ya conocidas por la parte, bastará con que se formule la correspondiente oposición al nombramiento en ocasión de contestar el traslado dispuesto en el Art. 345 CPC (Art. 346, inc. b) in fine CPC). Cabe aclarar que los peritos nombrados de oficio podrán también ser recusados por causas sobrevinientes o conocidas con pos- terioridad a la designación aunque haya vencido el plazo de tres días fijado al efecto, dado que el perito parcial con su actuaci6n incorrecta puede afectar profundamente la eficacia de la prueba. 3. PRUEBA: Las pruebas correspondientes deberán ser ofrecidas con el escrito de recusación. ART. 353.- RESOLUCIÓN DE LA RECUSACIÓN. Si la recusación fuere contradicha, el juez resolverá el incidente sin recurso alguno. Esta circunstancia podrá ser considerada por el Tribunal de Apelación al apreciar la prueba. Antec.: CNC 353.- PM 359.- CPCC 169.Conc.: CPC 30; 133, inc. i); 182; 352; 354.1. RECHAZO «IN LIMINE»: El juez podrá rechazar «in limine» la recusación manifiestamente infundada, de acuerdo con los Arts. 30 y 184 del CPC. 2. TRASLADO: En caso de que no fuere rechazada «in limine» el juez deberá correr traslado al perito recusado y a la parte contraria. La notificación al perito debe hacerse por cédula en el domicilio denunciado por éste en el escrito de ofrecimiento o en el fijado al aceptar el cargo si fue nombrado de oficio (Art. 133, inc. i) CPC). En el caso de que el perito admita la causal de recusación se estará a lo dispuesto en el Art. 354 del CPC. La actitud de la parte contraria dependerá básicamente de la asumida por el perito. En caso de que el perito guarde silencio, podrá admitir o contradecir la recusación. Pero si el perito admite o contradice la recusación, no podrá manifestar nada al respecto. 3. RESOLUCION: La resoluci6n que dicte el juez sobre la recusación es inapelable. No obstante, la parte puede solicitar al tribunal de apelación que considere la cuestión con motivo de apreciar la prueba rendida en los autos. ART. 354.- REEMPLAZO. En caso de ser admitida la recusación, se procederá a reemplazar al perito o los peritos recusados en la forma establecida para el nombramiento. Antec.: CNC 354.- PM 360.- CPCC 170.Conc.: CPC 344 al 348; 350 al 353.1. FORMA: En el caso de ser admitida la recusación la designación o el nombramiento del perito reemplazante dependerá del modo en que fue designado o nombrado el perito reemplazado. Si fue de oficio u ofrecido por las partes deberá procederse de la misma forma, de acuerdo con las previsiones establecidas en las normas del presente Capítulo del Código que reglamentan ambas hipótesis. ART. 355.- REMOCIÓN. Será removido el perito que rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente. En estos casos o cuando renunciare sin motivo atendible, el juez nombrará otro en su lugar, de oficio, y condenará a aquél a pagar los gastos de las diligencias frustradas. También podrá ser condenado al pago de daños y perjuicios ocasionados a las partes, si éstas lo reclamaren. El reemplazado no tendrá derecho a percibir honorados. La negligencia de uno de los peritos no excusará a los otros, quienes deberán realizar las diligencias y presentar el dictamen dentro del plazo que fijare el juez. Antec.: CNC 355.- PM 361.- CPCC 172.Conc.: CPC 348, inc. d); 356; 358; 5l9 y sgtes; 683; 702, in fine.COJ 178; 179.1. CAUSAS DE REMOCION: La norma establece las causales de remoción del perito, las que se producen cuando el perito: 1.1. Rehúsa dar su dictamen. 1.2. No presenta el dictamen en tiempo oportuno. 1.3. Renuncia sin motivo atendible. 2. EFECTOS: Producida la remoción: 2.1. El juez nombrará de oficio otro perito en reemplazo del removido y lo condenará a este a pagar los gastos de las diligencias frustradas. La ejecución se hará por el procedimiento establecido para la ejecución de sentencias (Arts. 519 y sgtes. CPC). 2.2. Las partes podrán solicitar al juez de la causa que también condene al perito a pagar los daños y perjuicios que hubiere ocasionado. La vía deberá ser la del juicio sumario, porque así lo autoriza una interpretación razonable del Artículo comentado, pero sólo para fijar el monto de la Indemnización (Arg. Art. 702 CPC). Por su parte, el Art. 179 del COJ establece: «Los peritos responderán de los daños y perjuicios causados por su negligencia o mal desempeño del cargo, sin perjuicio de su responsabilidad penal». 2.3. El perito reemplazado no tendrá derecho a percibir honorarios. 3. NEGLIGENCIA: El segundo párrafo de la norma establece, como resulta lógico, que la negligencia de uno de los peritos no excusará a los otros quienes deben realizar las diligencias y presentar, en tiempo oportuno (Art. 348, inc. d) CPC) el dictamen co- rrespondiente, lo cual es congruente con lo dispuesto en los Arts. 356 y 358 del CPC que regulan la forma de realizar la diligencia y de presentar el dictamen. ART. 356.- FORMA DE REALIZARSE LA DILIGENCIA. Los peritos podrán practicar la diligencia por separado. Podrá también el juez ordenar, a petición de parte o de oficio, que los peritos actúen unidos, siempre que las circunstancias del caso lo aconsejen. Cuando la prueba deba practicarse en un sólo acto, las partes y sus letrados podrán asistir a él y hacer las observaciones pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos pasen a deliberar. Antec.: CNC 356.- PM 362.- CPCC 173.Conc.: CPC 358; 359.- COJ 178. 1. FORMA: La realización de la diligencia de prueba podrá llevarse a cabo en forma separada. Cada perito podrá independientemente practicar los trabajos necesarios a fin de formular su opinión a través del correspondiente dictamen. Ahora bien, si las circunstancias especiales del caso aconsejan lo contrario, el juez, de oficio o a petición de parte, ordenará que los peritos actúen unidos en la práctica de la pericia. Cuando la pericia se realice en un sólo acto, con la actuación conjunta de todos los peritos nombrados, las partes y sus letrados podrán asistir al acto y hacer las observaciones que sean pertinentes sobre aspectos relevantes, así como para facilitar la información que le pueda ser requerida, con la colaboración, si es preciso, de sus asesores o consultores. Las partes, sus abogados y asistentes deberán retirarse cuando los peritos pasen a deliberar sobre algún aspecto en especial o sobre la opinión definitiva referente al objeto de la pericia. 2. CARACTER PERSONAL: La función del perito es indelegable. No puede sustituirla en otro, sin perjuicio de que reciba colaboración en el desempeño de su tarea específica. 3. ALCANCE: Los peritos en su actuar deben limitarse a los puntos de la pericia, no obstante podrán hacer referencias a cuestiones que por su vinculación con los mismos, consideren indispensable su tratamiento. ART. 357.- DICTAMEN INMEDIATO. Cuando el objeto de la diligencia fuere de tal naturaleza que permita a los peritos expedirse inmediatamente, podrán dar su dictamen por escrito o en audiencia, en cuyo caso informará uno de ellos, si existiere unanimidad. Antec.: CNC 357.- PM 363.- CPCC 174.Conc.: CPC 153, inc. f); 356; 358 al 360.1. FORMA: La norma faculta a los peritos que se expidan de inmediato cuando la naturaleza del objeto de la pericia así lo permita. En este caso emitirán su dictamen por escrito o en una audiencia a la que serán citadas las partes. En la audiencia los peritos practicarán el examen conjuntamente y del mismo modo emitirán su dictamen, informando uno de ellos en caso de existir unanimidad, dando las explicaciones que las partes pudieran formularles. 2. ACTA: De todo lo acontecido en el acto se labrará acta, la cual será firmada por el juez, el secretario, los peritos y las partes y sus abogados, si así quisieren hacerlo. ART. 358.- FORMA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN. El dictamen se presentará por escrito, con copias para las partes, a su costa. Contendrá las explicaciones detalladas de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que los peritos funden su opinión. Los peritos que concordaren podrán presentarlo en un único texto. Los otros lo harán por separado, aunque lo redactaren en el mismo documento. Antec.: CNC 358.- PM 364.- CPCC 176. Conc.: CPC 356; 357; 359; 360.- COJ 178.- CP 148; 149.1. CONCEPTO: EL dictamen es la opinión fundada que el perito emite acerca de la cuestión sometida a su parecer. El dictamen debe ser un documento claro, sencillo y científico. Su objeto es ilustrar el criterio del juez, de allí que la forma en que se halle redactado debe ser idónea para obtener dicho resultado y no servir para oscurecer la cuestión. Al respecto el Art. 178 del COJ en el inc. e), establece la obligación a cargo del perito de formular su dictamen de palabra o por escrito, según la importancia del asunto, expresando con claridad las razones que le sirvan de fundamento. 2. CONTENIDO: El dictamen debe contener las operaciones técnicas efectuadas y la opinión fundada en principios científicos, acerca de las conclusiones a que arribaron los peritos. 3. FORMA: El dictamen pericial debe estar dirigido al juez pudiendo los peritos que tengan opiniones concordantes hacerlo en un s6lo escrito. La opinión de los peritos disidentes deberá constar por separado, aunque también pueden hacerlo en el mismo escrito a continuación en capítulo aparte, salvo que se trate del dictamen verbal previsto en el Art. 357 del CPC. Las partes a su costa podrán solicitar y obtener copias del dictamen pericial. 4. SANCIÓN: El Art. 359 del CPC en el 2° párrafo establece la sanción que le corresponderá al perito en el supuesto que no brinde las explicaciones o ampliaciones que cualesquiera de las partes le solicite sobre el contenido de su informe (Véase el numeral 4 del Art. 359 del CPC). ART. 359.- EXPLICACIONES. El dictamen se hará saber a las partes, y a solicitud de cualquiera de ellas, formulada dentro del plazo de cinco días, el juez podrá ordenar que los peritos den las explicaciones o hagan las ampliaciones que se consideren convenientes, en audiencia o por escrito, atendiendo a las circunstancias del caso. La audiencia podrá celebrarse hasta antes del llamamiento de autos. El perito que no compareciere a la audiencia, o no presentare el informe ampliatorio o complementario dentro del plazo, perderá su derecho a percibir honorarios, total o parcialmente. Antec.: CNC 359.- PM 365.- CPCC 178. Conc.: CPC 131; 355, 2o. p.; 357; 358; 360.- 1. TRASLADO: La norma establece que el dictamen de los peritos «se hará saber a las partes» y el medio para obtener este fin es el correspondiente traslado del informe pericial, que debe ordenar el juez una vez presentado y agregado al expediente. La notificación se produce en forma automática en los días designados en la ley (Art. 131 CPC). 2. EXPLICACIONES Y AMPLIACIONES DEL DICTAMEN: Las partes, dentro del plazo para contestar el traslado que es de cinco días, podrán solicitar que el juez disponga que los peritos den las explicaciones o hagan las ampliaciones que se consideren convenientes, las que podrán efectuarse por escrito o en una audiencia, debiendo establecerse el plazo o fijar el día y hora de la audiencia, en su caso. 2.1. Facultad del juez: Dichas explicaciones o ampliaciones podrán ser pedidas de oficio por el juez (Art. 18, inc. e) CPC). También podrá, de acuerdo a sus facultades instructorias, ordenar que se practique una nueva pericia (Art. 18, inc. f) CPC). 2.2. Alcance Los peritos deben brindar explicaciones a fin de: 2.2.1. Aclarar algún punto oscuro. 2.2.2. Completar alguna aseveración brevemente expuesta en el dictamen. 2.2.3. Suplir alguna omisión en que hayan incurrido. 3. IMPUGNACION DEL DICTAMEN: Las partes, dentro del plazo señalado en la norma, podrán también impugnar la prueba pericial: 3.1. Por vicios ocurridos en la producción de la prueba. 3.2. Por cuestiones vinculadas al contenido del dictamen. La falta de impugnación no será óbice para que en los alegatos las partes expongan dichas circunstancias a fin de que sean apreciadas por el juez en oportunidad de valorar la prueba. 4. SANCION: La segunda parte de la norma sanciona al perito con la pérdida total o parcial -conforme al criterio del juez- del derecho a percibir sus honorarios, cuando no realice el informe complementario dentro del plazo o no concurra a la audiencia fijada al efecto. Si fueren varios la negligencia de uno de los peritos no excusará a los otros (Art. 355, 2a. p. CPC). ART. 360.- FUERZA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL. La fuerza probatoria del dictamen pericial será apreciada por el juez, teniendo en consideración la competencia de los peritos, la conformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se funden y las demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca. Antec.: CNC 360.- PM 366.- Ley 662, 5. Conc.: CPC 269.1. SANA CRITICA: La fuerza probatoria del dictamen pericial sigue la línea trazada por el Código para la valoración de la prueba en general, cuyo principio rector se halla establecido en el Art. 269 del CPC: la sana crítica. 2. CARACTER: La prueba pericial no tiene el carácter de prueba legal que antes tenía. Consecuentemente, el juez puede apartarse de la conclusión del dictamen pericial cuando no coincide con los principios lógicos y máximas de experiencia o no sea concordante con las demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca. Así también, si la prueba pericial resulta fundada en principios científicos inobjetables y no existe otra prueba que la desvirtúe ni otros argumentos de convicción de mayor valor, se debe estar por la opinión de los peritos vertida en el dictamen. 3. PERITO NOMBRADO DE OFICIO: La opinión del perito nombrado por el juez tiene mayor valor cuando las opiniones de los demás peritos son discordantes, sobre todo si no existen observaciones valederas y fundamentales en contra. 4. CUESTIONES DE ALTA ESPECIALIZACION: La prueba pericial alcanza su valor más elevado cuando se trata de cuestiones técnicas en las que se requiere una alta especialización. Pero si del conjunto de las demás pruebas producidas surge una mejor justificación de los hechos que del dictamen pericial, debe concederse prioridad a aquélla en desmedro de la pericia. ART 361.- ANTICIPO DE GASTOS. Si los peritos lo solicitaren, y si correspondiere por la índole de la pericia, las partes interesadas en la prueba deberán depositar la suma que el juez fije para gastos de las diligencias. Dicha suma deberá ser depositada dentro de quinto día y se entregará a los peritos, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva respecto de las costas y del pago de honorario. La resolución sólo será susceptible del recurso de reposición. La falta de depósito dentro del plazo importará el desistimiento de la prueba. Antec.: CNC 361.- PM 367.Conc.- CPC 363. 1. OBJETO: Para cubrir los gastos de la diligencia y si correspondiere por la índole de la pericia, los peritos puedan contar con un adelanto a fin de solventar los mismos. Máxime si se trata de gastos que por su importancia excedan Los mínimos corrientes de cualquier diligencia pericial. Dichos gastos no comprenden los honorarios que le puedan corresponder al perito por su trabajo. La parte que haya manifestado no tener interés en la pericia está exenta de correr con los gastos mencionados (Art. 363 CPC), salvo que la prueba fuere necesaria y sin perjuicio de lo que finalmente se decida en relación de las costas del juicio. 2. ESTIMACION: Los peritos deberán formular una estimación justificada de los gastos, a fin de que el juez los fije. Las partes interesadas en la prueba pericial deben depositar la suma correspondiente en la secretaria del juzgado, bajo constancia en autos y dentro del plazo de cinco días. 3. RECURSO DE REPOSICION: La resolución que dicte el juez fijando el monto de los gastos adelantados sólo será susceptible del recurso de reposición, en atención a la celeridad. 4. DESISTIMIENTO: La falta del depósito dentro del plazo señalado importará para la parte que la solicitó, el desistimiento de la prueba. ART. 362.- INFORMES CIENTIFICOS O TECNICOS. A petición de parte o de oficio, el juez podrá solicitar informes a academias, institutos o entidades públicas o privadas de carácter científico o técnico, cuando el dictamen pericial requiera operaciones o conocimientos de alta especialización. A pedido de las entidades privadas se fijarán los honorarios que les correspondan percibir Antec.: CNC 362.- PM 368. Conc.: CPC 350; 351; 358 al 361; 363. 1. CONTENIDO DEL INFORME: El informe al que sé refiere la norma, es el emitido por los institutos públicos o privados cuando se requiera operaciones o conocimientos de alta especialización. El mismo constituye un dictamen que contendrá la opinión fundada del instituto requerido. Siendo así, la prueba será por su contenido una verdadera pericia incorporada a los autos como un informe. 2. GASTOS Y HONORARIOS: Si se tata de una entidad privada le corresponderá percibir honorarios y gastos por los trabajos efectuados lo cual es de toda lógica, como también lo es que si se trata de una entidad pública esta cobre los gastos en que haya incurrido con motivo del trabajo efectuado. 3. REMISION: Son aplicables los preceptos que rigen a la prueba pericial en la medida en que el peculiar carácter de este tipo de peritaje lo permita. ART. 363.- CARGO DE LOS CASTOS Y HONORARIOS. Si alguna de las partes, al contestar el traslado a que se refiere el artículo 345, hubiere manifestado no tener interés en la pericia, absteniéndose por tal razón de participar en ella, los gastos y honorarios de los peritos serán a cargo de quien la solicitó, excepto cuando aquélla hubiere sido necesaria para la solución del pleito, circunstancia ésta que se señalará en la sentencia. Antec.:: CNC 363.- PM 369.Conc.: CPC 192 y sgtes.; 345; 355; 361.- COJ 180.- CP 313.1. RECLA GENERAL: La regla general indica que los gastos y honorarios que se originan con motivo de la realización de la prueba pericial en el proceso son a cargo de quien la solicitó. El Art. 180 del COJ establece: «Los peritos propuestos por los litigantes serán pagados por los mismos, y los nombrados de oficio percibirán honorarios del Estado, debiendo en uno y otro caso ser regulados por el juez, quien podrá asesorarse de la oficina técnica oficial correspondiente y a falta de ésta de un profesional. Si los honorarios estuvieren a cargo del Estado se dará intervención al Fiscal General. El Estado quedará exonerado del pago de los honorarios si el vencido en juicio fuese solvente». 2. EXENCION: La parte que no se mostró interesada en la prueba pericial y se abstuvo de participar en ella por no proponer peritos, ni puntos de pericia, ni pidió explicaciones a los mismos, está exenta de abonar los gastos y honorarios. Salvo que la realización de la diligencia hubiera sido necesaria para la solución del pleito, en razón de que el juez haya utilizado como argumento para fundar la sentencia y así haya sido señalada por el mismo al resolver. Lo mencionado es sin perjuicio de lo que finalmente se decida acerca de la imposición de las costas, de acuerdo con las reglas establecidas en la materia en el Código, en razón de que los honorarios regulados a los peritos integran las costas judiciales (Arts. 192 y sgtes. CPC). 3. LEGITIMACION: Los peritos se hallan legitimados para reclamar y obtener el pago de sus honorarios y el reintegro de los gastos de la manera dispuesta en el Art. 180 del COJ transcripto, con prescindencia del modo en que se impongan las costas en el juicio. Las partes podrán formularse oportunamente los reclamos correspondientes a los que puede dar lugar la imposición de costas, vale decir, si las costas le benefician no obstante haber abonado los gastos y honorarios del perito por él propuesto, podrá repetir lo pagado en dichos conceptos del vencido en costas. La regulación de los honorarios a los que tiene derecho el perito será efectuada por el juez de conformidad a los aranceles relativos a la profesión del mismo, debiendo ser congruentes con los honorarios de los demás profesionales que han actuado en el proceso, la importancia y complejidad de los trabajos efectuados y la cuantía del pleito. Ver el Art. 313 del C. Penal. CAPITULO VII DE LAS REPRODUCCIONES Y EXAMENES ART. 364.- CONTENIDO DE LA PRUEBA. El juez podrá disponer, a pedido de parte o de oficio, ejecución de planos, calcos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas u otras, de objetos, documentos, lugares o sonidos. Podrá igualmente ordenar la reconstrucción de hechos y los exámenes científicos necesarios para su mejor esclarecimiento. Se aplicarán, en cuanto fuere pertinente, las disposiciones relativas a la prueba pericial o a la de reconocimiento judicial. Antec.: CNC 364.- PM 370.- CPCC 175. Conc.: CPC 18; 227; 269; 343; 365 al 367.- Ley 1680/01 Código de la Niñez y la Adolescencia 184.1. FACULTAD DEL JUEZ Y DE LAS PARTES: El precepto concede a las partes y al juez la facultad para producir el diligenciamiento de todas las medidas que en él se mencionan y que puedan servir para el esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos. 2. ALCANCE: La ejecución de planos, calcos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas u otros (grabaciones, videos, etc.) de objetos, documentos, lugares o sonidos abarca un amplio espectro de operaciones técnicas que el juez o las partes pueden encomendar su realización a la persona o entidad que sea idónea para ejecutar la diligencia de que se trate. El in fine del ler párrafo de la norma confiere carácter civil a una institución de abolengo penal: la reconstrucción de los hechos, usual y a veces decisiva en el proceso criminal, la cual puede efectuarse en forma combinada con otras diligencias, v.g.: fotografías, filmaciones, peritajes, etc... Se trata expresa DEVIS ECHANDIA de reproducir artificial o imitativamente el hecho investigado o circunstancias relacionadas con éste. 3. IMPORTANCIA: Los exámenes científicos pueden tener una gran variedad y adquieren una extraordinaria relevancia por las posibilidades que de ellos pueden emerger para el esclarecimiento de la verdad de los hechos, dado el constante e indetenido avance de la ciencia y la tecnología. Su utilización podrá resultar, en muchos casos, incluso más eficaz que los tradicionales medios de prueba. 4. REGIMEN LEGAL: Las pruebas mencionadas en la norma se realizan durante el proceso, consecuentemente se hallan sometidas al régimen general de las pruebas y al control y fiscalización de Las partes. Pueden ser preconstituidas unilateralmente por las partes, en cuyo caso son válidas, pero debe ser más estricta su valoración. La segunda parte del Artículo establece que cuando fuere pertinente, vale decir no siempre y necesariamente, se aplicarán para el diligenciamiento de los medios señalados las disposiciones relativas a la prueba pericial o al reconocimiento judicial. ART. 365.- RESISTENCIA DE LAS PARTES. Si para la realización de las reproducciones y exámenes a que se refiere el artículo anterior, fuere menester la colaboración material de una de las partes, y ésta se negare a suministrarla, el juez le intimará a que la preste. Si a pesar de ello mantuviere su resistencia, el juez dispondrá se deje sin efecto la diligencia, pudiendo considerar la negativa infundada a colaborar en la prueba, como una presunción en su contra. Antec.: CNC 365.- PM 371.Conc.: CN 9; 33; 36; 45.- CPC 364; 369.- Ley 1680/01 Código de la Niñez y la Adolescencia 184.1. PRESUNCION JUDICIAL: La norma hace relación a las reproducciones y exámenes en que fuere menester la colaboración material de una de las partes y ésta se negare injustificadamente a suministrarla. En este supuesto si la persona se niega a prestar su colaboración material para el diligenciamiento de la prueba, el juez no podrá forzarla u obligarla a ello. Sólo podrá intimarla, pudiendo considerar la negativa infundada a colaborar con la prueba como una presunción en su contra la que, obviamente, podrá ser desvirtuada por las demás pruebas rendidas en el proceso. 2. "INSPECTIO CORPORIS." REMISION: Véase comentario al Art. 369 del CPC, al que me remito. ART. 366.- GASTOS DE LA DILIGENCIA. Los gastos que demande la diligencia serán de cuenta del que la ha pedido, o a cargo de ambas partes si hubiere sido ordenada de oficio. Antec.: CNC 366.- PM 372. Conc.: CPC 192 y sgtes.; 363; 364; 367; 370.- 1. REGLA GENERAL: La regla, en el caso de los gastos y honorarios que puedan demandar la realización de las diligencias previstas en el Art. 364 del CPC, establece que son a cargo del que las ha solicitado, sea una sola de las partes o ambas. 2. DERECHO DE REPETICION: Lo expresado es sin perjuicio de que la parte que hubiere abonado los gastos y honorarios de la diligencia tenga el derecho a reclamar su reintegro a la parte a quien en definitiva le hayan sido impuestas las costas del juicio. CAPITULO VIII DEL RECONOCIMIENTO JUDICIAL ART. 367.- PROCEDENCIA. El juez podrá ordena; a petición de parte o de oficio, el reconocimiento de lugares o cosas. Al decretar la medida determinará su objeto, así como el lugar, fecha y hora en que se realizará. Antec.: CNC 367.- PM 373.- CPCC 211.Conc.: CPC 18, inc. f); 227; 265, 2a. p.; 270, inc. a); 336; 364, 2o. p.; 366; 368 al 370; 632, inc. b). 1. CONCEPTO: El reconocimiento judicial consisten en la comprobación personal por el juez de la existencia y caracteres de una cosa o hecho en forma directa. El reconocimiento judicial es un medio de prueba cuya realización es potestativa del juez, que podrá decretar de oficio o a pedido de parte. 2. DILIGENCIAMIENTO: Si Las partes lo solicitan el juez podrá ordenar su realización en forma inmediata o reservarla hasta antes de dictar sentencia, en raz6n de que ésa será la oportunidad de valorar si es o no necesaria su realizaci6n. Podrá ordenarla también como «medida de mejor proveer» (Art. 18, inc. f) CPC). El juez al ordenar la prueba deberá determinar el objeto de la misma, así como también el lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la diligencia, a fin de que las partes puedan participar en la misma y efectuar el pertinente control. Si el órgano judicial es colegiado, sus miembros deberán concurrir en pleno a la diligencia a fin de que cada uno forme su opinión personal. De acuerdo con el Art. 265, 2a. p., del CPC los jueces, cuando se trata de un reconocimiento judicial, podrán trasladarse a cualquier punto de la República en que tenga lugar la diligencia, excediendo el limite legal de su competencia en razón del territorio, permitiéndoseles ejercer actos jurisdiccionales fuera de su circunscripción judicial. 3. IMPORTANCIA: La prueba tiene como finalidad formar la convicción del juez. Siendo así, su experiencia personal constituye el medio más idóneo al eliminar cualquier intermediario y realizar en forma directa la apreciación de los hechos o cosas. A su vez, adquiere utilidad para valorar o desmeritar otros medios de prueba. ART. 368.- ASISTENCIA DE LAS PARTES Y OTRAS PERSONAS. El juez podrá ordenar, a petición de parte o de oficio, que personas expertas asistan al acto de reconocimiento, las cuales podrán formular verbalmente sus observaciones. Cumplido el procedimiento, se levantará acta en que conste la realización de la diligencia, las observaciones hechas y los detalles de la misma. SI el juez lo estimare oportuno, dejará constancia de sus apreciaciones personales. Antec.: CNC 368.- PM 374.- CPCC 212. Conc.: CPC 153, inc. f); 336; 356, 2a. p.; 367; 369.1. ASISTENCIA AL RECONOCIMIENTO: La asistencia de las partes, que podrán concurrir acompañadas de sus abogados, al diligenciamiento del reconocimiento, tiene por objeto participar y controlar la prueba. Además, a pedido de parte o de oficio el juez puede ordenar que personas expertas, peritos o técnicos, acompañen el acto y formulen las observaciones que fueren pertinentes, como así también para solicitarles opinión. 2. ACTA: Se debe labrar un acta en la que debe constar todo lo referente a la diligencia, de acuerdo con la regla general del Art. 153, inc. f) del CPC. 3. APRECIACIONES DEL JUEZ Las apreciaciones personales del juez, de las que puede dejarse constancia en el acta que se labre, deben ser de tal naturaleza que no configuren un prejuzgamiento; consecuentemente, deberán ser objetivas, sin que se constituyan en opiniones sobre las cuestiones controvertidas. ART. 369.- RECONOCIMIENTO DE PERSONAS. El juez podrá disponer también el reconocimiento de personas, con el objeto de comprobar la existencia de un signo exterior y visible. Tal reconocimiento se hará sin ninguna violencia física o moral, debiendo el juez tomar las disposiciones necesarias para el efec- to. En caso de negativa infundada de la parte a colaborar con la prueba, regirá lo dispuesto en el artículo 365. Antec.: CNC 369.- PM 375.Conc.: CN 9; 33; 36; 45 y ccdtes.- CPC 18, inc. f); 364; 365; 367; 368.1. «INSPECTO CORPORIS’: La norma se refiere al reconocimiento que puede tener lugar en la persona de una de las partes; «inspectio corporis». El reconocimiento se halla condicionado a: 1.1. La comprobación de la existencia de un signo exterior y visible en el cuerpo de la persona. 1.2. La aceptación por parte del requerido. No podrá ejercerse ninguna clase de violencia o intimidaci6n física o moral a 305 efectos de obtener su aquiescencia, en razón de las claras disposiciones constitucionales acerca de la garantía y protección de la dignidad, la intimidad y la personalidad humana. 2. NEGATIVA A COLABORAR: En caso de negativa a colaborar con la prueba se estará a lo dispuesto en el Art. 365 del CPC, en el sentido de que si es infundada el juez dejará sin efecto la medida previa intimación y constituirá una presunción en su contra. 3. INTERPRETACION RESTRINGIDA: La interpretación en el presente caso tiene carácter restringido, por tratarse de un supuesto diferente al del Art. 365 del CPC., en ratón de La materia sobre la que aquí recae la prueba: el cuerpo mismo de la persona, atributo principalísimo de su personalidad, que por ningún motivo y de ninguna manera puede ser menoscabada, humillada ni degradada. 4. CONDICION INDISPENSABLE: Diferente es el supuesto en que el reconocimiento o el examen médico sea indispensable por la naturaleza del hecho controvertido, lo cual estará a cargo del juez determinar, v.g.: examen del presunto demente o sordo mudo que no sabe darse a entender por lenguaje especializado, estimación de las lesiones corporales sufridas en un accidente, reconocimiento de filiación extramatrimonial, etc. ART. 370.- GASTOS DE LA DILIGENCIA. Se aplicará al respecto lo dispuesto en el artículo 366. Ant ec .: CNC 370.- PM 376.Conc.: CPC 192; 366; 632, inc. b). 1. REMISION: La disposición hace una expresa remisión al Art. 366 del CPC, por lo que vale aquí lo que tengo comentado al pié del mismo. CAPITULO IX DE LA PRUEBA DE INFORMES ART. 371.- PROCEDENCIA. Los jueces podrán, de oficio o a petición de parte, requerir Informes a las oficinas públicas, escribanos con registro o entidades privadas. Antec.: CNC 371.- PM 377.Conc.: CPC 18, inc. f); 227; 372 al 378.- CC 128 al 130; 375, inc. 1. CONCEPTO: La prueba de informes es aquella en virtud de la cual se allegan al proceso datos preexistentes obrantes en la documentación, archivos o registros de oficinas públicas, escribanos con registro o entidades privadas. 2. OBJETO: La prueba de informes, de acuerdo con el concepto dado, no debe estar dirigida para realizar averiguaciones, sino para constatar u obtener datos anteriores al juicio. 3. FORMA: El pedido de informe se diligenciará mediante oficio librado por el juez, con constancia en la copia del recibo del mismo por el destinatario con indicación de la hora, fecha y persona que recibió y cargo que ocupa. Si es una oficina pública se debe presentar en mesa de entradas. 4. VALOR: Los informes de las oficinas públicas son instrumentos públicos por constituir testimonios de instrumentos obrantes en la administración pública expedidos por funcionarios públicos dentro de su competencia y en ejercicio de sus atribuciones (Art. 375, inc. b) CC). El grado de valor de los informes provenientes de las entidades privadas será apreciado de acuerdo con el prestigio, la probidad y la importancia que las mismas posean. v.g.: Bancos y entidades financieras; Universidades; Asociaciones científicas, gremiales, culturales; etc... 5. APLICACION DE LAS REGLAS GENERALES: La prueba puede ordenarse de oficio o a petición de parte y está sometida a las reglas generales existentes en la materia, en cuanto al ofrecimiento, ordenamiento, diligenciamiento y apreciación conforme a las reglas de la sana crítica. ART. 372.- MATERIA DE LOS INFORMES. Los informes deberán versar sobre hechos concretos, claramente individualizados, controvertidos en el proceso, relativos a actos o hechos que resulten de los registros contables, documentación o archivo del informante. Asimismo, podrá requerirse a las oficinas públicas la remisión de expedientes, testimonios o certificados, relacionados con el juicio. Cuando el requerimiento fuere procedente, el informe o remisión de los documentos solicitados sólo podrá ser negado si existiere justa causa o por razón de reserva o secreto, circunstancia que deberá ponerse en conocimiento del juzgado dentro de quinto día de recibido el oficio. Antec.: CNC 372.- PM 378.Conc.: CPC 247; 281, in fine; 371; 373 al 378.- CP 174; 246 al 252. 1. PREEXISTENCIA: El informe debe referirse a elementos probatorios ya existentes, que reflejen o transmitan datos o hechos registrados y conservados en la contabilidad, archivo o documentación del informante. Los informes, obviamente y como todo medio de prueba, deben versar sobre los hechos controvertidos en el proceso. Además deben ser concretos y claramente individualizados; es decir, no ambiguos, oscuros o vagos. 2. EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS: En virtud de la segunda parte del Artículo, los expedientes administrativos, testimonios o certificaciones obrantes en las oficinas públicas y relacionadas con el juicio pueden invocarse como prueba y solicitarse que sean remitidos al proceso. Su valor probatorio dependerá de si en los mismos tuvieron o no intervención quienes en el proceso ostentan la calidad de partes y su relación con la cuestión debatida en el proceso. Si el expediente se encuentra terminado podrá solicitarse su remisión «ad effectum videndi». Si se halla en trámite sólo cabria pedir testimonio de las piezas pertinentes. 3. NEGATIVA A RENDIR INFORME: El único motivo que excusará el suministro del informe o la remisión de los documentos solicitados será la existencia de justa causa de reserva, lo cual deberá comunicarse al juzgado dentro del plazo de cinco días de recibido el informe. Véase el comentario al Art. 281, in fine, del CPC acerca del secreto profesional, al que me remito. ART. 373.- SUBSTITUCIÓN DE OTRO MEDIO PROBATORIO. No será admisible el pedido de informe, que manifiestamente tienda a sustituir otro medio de prueba que específicamente corresponda por la ley o la naturaleza de los hechos controvertidos. Ant ec .: CNC 373.- FM 379.Conc.: CFC 247, 2o. p.; 371; 372.1. CARACTER: La prueba de informes por su carácter es supletoria, sucedánea, subsidiaria de los otros medios probatorios. Sólo es admisible en los casos en que no sea posible, por circunstancias especiales, otras pruebas que sean susceptibles de un mayor y más eficaz control por las partes y el órgano judicial, v.g.: testimonial, pericial, documental, etc., lo cual no obsta a su configuración como un auténtico y autónomo medio de prueba. 2. SUBSTITUCION DE OTRO MEDIO PROBATORIO: La prueba de informes, de acuerdo a la norma transcripta, no será admisible si manifiestamente con su diligenciamiento se pretendiere sustituir otro medio de prueba, con el propósito de cubrir o subsanar la negligencia de la parte. El juez, en este caso, deberá rechazar «in limine» el pedido si, como se dijo, resulta manifiesta. ART. 374.- PLAZO PARA LA CONTESTACIÓN. El pedido de informe o la remisión del expediente deberán ser cumplidos dentro del plazo máximo de diez días, salvo que la providencia que lo ordenase hubiere fijado otro plazo, en razón de la natura-len del juicio o de circunstancias especiales. Antec.: CNC 374.- PM 380. Conc.: CPC 146; 371; 372; 375 al 378.1. PLAZO MÁXIMO: El precepto fija el plazo máximo de diez días dentro del cual el informante, sea oficina pública, escribano con registro o entidad privada, debe cumplir con el deber de evacuar el informe o remitir el expediente al juzgado. 2. FACULTAD DEL JUEZ: El Articulo sub examine, así mismo, concede al juez la facultad de fijar otro plazo prudencial y diferente, mayor o menor, de acuerdo con la naturaleza o importancia u otras circunstancias especiales relacionadas con el trabajo que pueda significar la elaboraci6n del informe solicitado. ART. 375.- RETARDO. El retardo injustificado importará desacato. Antec.: CNC 375. Conc.: CPC 372, 3er. p.; 377; 378, la. p.- CP 160, inc. 3o. 1. SUPUESTOS: Pueden producirse tres supuestos: 1.1. Que se niegue a recibir el oficio. 1.2. Que no conteste o lo haga extemporáneamente. 1.3. Que conteste en forma evasiva o insuficiente, luego de haberse solicitado la reiteración del mismo para su debida aclaración o justificación. 2. CODIGO PENAL: En el nuevo C. Penal no se halla prevista expresamente la figura del desacato como delito, lo cual constituye una omisión. ART. 316.- REEMBOLSO DE CASTOS. Las entidades privadas que no fueren parte en el proceso podrán solicitar el reembolso de los gatos que han debido efectuar para producir el informe, cuyo monto será fijado por el juez, previa vista a las partes, y a cargo del oferente de la prueba. En ate caso, el informe deberá presentarse por duplicado. La apelación que se dedujere contra la respectiva resolución tramitará en expediente separado. Antec.: CNC 376.- PM 382.Conc.: CPC l92 y sgtes.; 371.1. GASTOS DE ENTIDADES PRIVADAS, PUBLICAS y ESCRIBANOS: La norma se refiere al reembolso de los gastos en que pudo haber incurrido la entidad privada como consecuencia riel diligenciamiento de la prueba, siendo el pago de los mismos a cargo del oferente de la prueba, quien luego podrá reintegrarse del vencido en juicio. Entiendo que también corresponde el reintegro de los gastos incurridos por las oficinas públicas y los escribanos con registro, fundado en el Principio de igualdad y en el de que todo trabajo no se presume gratuito y debe ser remunerado. 2. RESOLUCION: La estimación será realizada por el informante y presentada al juez quien, previa vista a las partes, fijará el monto en resolución que será apelable en relación y sin que su interposición obste la tramitación del proceso principal. 3. COSTAS: Los gastos finalmente deben integrar las costas del juicio y su pago corresponderá en última instancia a la parte a cuyo cargo fueron impuestas, de conformidad con las reglas de los Arts. 192 y sgtes del CPC. ART. 377.- CADUCIDAD. Si vencido el plazo fijado para contestar el informe, la oficina pública o entidad privada no lo hubiere remitido, se tendrá por desistida de esa prueba a la parte que la pidió, sin sustanciación alguna, si dentro de quinto día no solicitare la reiteración del oficio. Antec.: CNC 377.- PM 383.Conc.: CPC 145; 372; 374; 375.1. REITERACION: Cuando el informante no remite el informe dentro del plazo máximo legal de diez días o del que el juez fije por razones especiales, la parte que solicité la prueba debe reiterar por escrito dentro del plazo de cinco días del vencimiento que el juez remita un nuevo oficio reiterativo. 2. CADUCIDAD. CARACTER: La caducidad de la prueba de informes se producirá en forma automática “ministerio legis, sin necesidad de pedido ni sustanciación. ART. 378.- IMPUGNACIÓN POR FALSEDAD. Sin perjuicio de la facultad de la otra parte de formular las peticiones ten-dientes a que los informes sean completos y ajustados a los hechos a que deben referirse, en caso de impugnación por falsedad, se requerirá la exhibición de los asientos contables o de los documentos y antecedentes en que se fundare la contestación. Antec. CNC 378.- PM 384. Conc.: CPC 130; 180 y sgtes.; 308.1. FACULTAD DE LA PARTE: La parte contraria puede formular al juzgado las peticiones que sean necesarias para que los informes sean completos y ajustados a los hechos a los que han de referirse, pudiendo hacerlo dentro del plazo de tres días de ejecutoriada la resolución que ordene su libramiento (Art. 130 CPC). 2. IMPUGNACION: Si el informe fuera impugnado por falsedad material o ideológica (intelectual) la parte podrá solicitar y el juez podrá disponer de oficio la exhibición de los asientos contables, documentos, registros o antecedentes que sirvieron de base y en los que se fundó el informe impugnado. Cabe recordar que la falsedad ideológica o intelectual consiste en redactar un documento auténtico en su forma, en su aspecto externo, pero que es total o parcialmente falso en su contenido, en las manifestaciones o afirmaciones que contiene o en los hechos consignados. La falsedad material se relaciona con el aspecto exterior del documento. Véase comentario al Art. 308 del CPC. 3. INCIDENTE: El medio para efectivizar la impugnación será la promoción del respectivo incidente, el que se tramitará por cuerda separada, sin que se suspenda el curso del principal (Arts. 180 y sgtes. CPC). TITULO III DE LA CONCLUSION DE LA CAUSA PARA DEFINITIVA ART. 379.- AGREGACIÓN DE PRUEBAS. ALEGATOS. Si se hubiere producido prueba, el juez, sin necesidad de gestión alguna de los interesados o sin sustanciarla si se hiciere, ordenará en una sola providencia que se agreguen al expediente los cuadernos de pruebas con el certificado del secretario sobre las que se hubieren producido. Cumplido este trámite, el secretario entregará el expediente a los letrados, por su orden y por el plazo de seis días a cada uno, sin necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad, para que presenten, si lo creyeren conveniente, un escrito alegando sobre el mérito de la prueba. Se considerará como una sola parte a quienes actúen bajo representación común. El plazo para presentar alegatos es individual. El representante podrá pedir que se lo mantenga en reserva hasta que todas las partes hayan presentado el suyo. Antec.: CNC 379.- PM 388.- CPCC 214.Conc.: CPC 37; 118, inc. a); 131; 145; 263; 380 al 383; 431; 558, 3er. p.; 683, inc. d); 686, inc. i) la. p. 1. TRAMITES POSTERIORES A LA APERTURA DE LA CAUSA A PRUEBA: La persona que es notificada de la promoción de una demanda en contra suya puede asumir diversas posturas. (Véase Capítulo V, contestación a la demanda, numeral 3.). Si el demandado decide contestar la demanda, podrá: a) Admitir las pretensiones del actor; en cuyo caso el juez debe dictar sentencia sin más trámite (Allanamiento: Arts. 169 y sgtes. CPC). b) Reconocer los hechos invocados por el actor pero negar el derecho; la cuestión se declara de puro derecho (Arts. 241, 242 y 381 CPC). En ninguno de los supuestos mencionados precedentemente corresponde abrir a prueba el juicio. c) Negar los hechos y el derecho o reconocer los hechos y alegar otros que los modifican o extinguen. En estos casos procede la apertura de la causa a prueba. El Artículo sub examine prevé los trámites consecuentes a la etapa probatoria y que consisten en: 1.1. La agregación de los cuadernos de prueba al expediente principal. 1.2. La oportunidad procesal para que las partes aleguen sobre el mérito de la prueba producida. Luego, el juez llamará autos para sentencia (Art. 382, in fine CPC). 2. AGREGACION DE LAS PRUEBAS: Vencido el plazo de prueba, la norma exige que el juez y el secretario obren de oficio, por su propia y personal iniciativa. El secretario redactará un informe, sobre las pruebas que se hubiesen producido y el juez dictará una providencia, disponiendo la agregación de los cuadernos de prueba de las partes y el informe respectivo del secretario al expediente principal. 3. ALEGATOS: Cumplido el trámite de agregación de las pruebas con el informe del secretario, éste entregará el expediente los letrados sin necesidad de petición escrita y bajo la responsabilidad de los mismos por su orden y por el plazo de seis días para que si lo creyeren conveniente presenten su escrito de alegatos. 3.1. Concepto: Se denomina alegato al escrito de conclusión en el que el actor y el demandado exponen las razones de hecho y de derecho en que fundan sus respectivas pretensiones. El alegato debe cumplir la función primera de meritar la prueba producida, luego efectuar la estimación y alcance de las normas jurídicas aplicables al caso. 3.2. Contenido: Debe ser un escrito lógico y claro que debe contener: 3.2.1. La recapitulación o síntesis metódica y sucinta de lo actuado. 3.21. El análisis de los hechos en que se fundan las pretensiones, vinculándolos a las pruebas y haciendo la valoración del mérito fáctico y jurídico de lo que se ha probado (mentar las propias pruebas), a la vez que se pone de resalto las deficiencias de las pruebas del contrario para acreditar el hecho invocado como fundamento de su derecho (desmeritar las pruebas del contrario). 3.3. Consecuencia de su no presentación. Carácter: La falta de presentación del alegato por la parte -la norma dice «si lo creyere conveniente»- no tiene sanción, el perjuicio consiste en el menoscabo en la defensa de su derecho. No obstante el carácter protestativo del alegato, el mismo puede constituir una pieza importante en el proceso escrito, en razón de que el juez podrá encontrar en él una inestimable colaboración del abogado, porque mediante la exposición razonada y metódica de los hechos, prueba y derecho aplicable, se podrá facilitar al juez la correcta y justa decisión de la causa. 3.4. Notificación: La providencia que dicta el juez ordenando la agregación de los cuadernos de prueba con el informe del secretario al expediente principal y dispone la entrega de los autos a las partes para alegar se notifica por automática (Art. 131 CPC) y queda firme a los tres días. 3.5. Plazo: El plazo para presentar el alegato es individual; vale decir, corre en forma particular para cada una de las partes de modo independiente. El plazo es de seis días perentorios e improrrogables (Art. 145 CPC) para cada parte, debiendo el secretario entregar el expediente a los letrados por su orden, vale decir, primero al actor y luego al demandado (Art. 118, inc. a) CPC). Comienza a correr desde que queda firme la providencia que ordena la entrega del expediente a las partes para alegar y siempre que el expediente se encuentre en condiciones de ser retirado de secreta ría. Para el demandado el término comienza efectivamente a correr desde que el expediente se encuentra en secretaría a su disposición. Si el actor no lo devolvió habiendo vencido el plazo que tenía para hacerlo, el demandado debe intimar su devolución y solicitar, mientras tanto, la suspensión del plazo. 3.6. Reserva: La parte tiene la facultad de presentar el escrito de alegato en sobré cerrado, solicitando que se lo mantenga en reserva hasta que todas las demás partes hayan presentado el suyo o haya vencido el plazo que tenían para hacerlo. 3.7. Partes múltiples: Si existen más de dos litigantes con derecho a alegar se suman tantos plazos de seis días como litigantes haya. En estos casos por razones de orden y claridad la providencia respectiva debería indicar el orden de retiro del expediente. 3.8. Reconvención: Dado el carácter que la reconvención tiene en nuestro proceso que debe originarse en la misma relación jurídica o ser conexa con ella (Art. 238 CPC) el retiro del expediente es uno sólo y, consecuentemente, también su devolución. Igualmente el plazo de presentación del alegato comprenderá ambas cuestiones (demanda, reconvención y sus respectivas con-testaciones). 3.9. Pérdida del derecho de alegan Se pierde el derecho de alegar, por: 3.9.1. Presentación extemporánea del escrito, en razón de que el plazo es perentorio. 3.9.2. Devolución tardía del expediente. Aquí no rige el plazo de gracia del Art. 150 CPC porque el mismo se aplica sólo a los escritos y no a los expedientes. La devolución del expediente está condicionada al horario de funcionamiento del tribunal. 3.10. Juicios de menor cuantía: En estos juicios el plazo para la presentación del alegato es de tres días, siendo individual y aplicándose las reglas aquí expresadas (Art. 686, inc. i) la. p. CPC). 3.11. Proceso de conocimiento sumario: En este tipo de proceso no procede la presentación de alegatos (Art. 683, inc. d) CPC). 3.12. Juicio de desalojo: No se admite la presentación de alegatos por el carácter sumario del proceso (Art. 626, 3er. p. CPC). ARt 380.- SUSPENSIÓN DEL PLAZO PARA ALEGAR. Podrán las partes pedir la suspensión del plazo para alegar, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 267. Del pedido de suspensión se dará traslado a la contraria por el plazo de tres días. Antec.: CNC 380.- PM 389.- CPCC 119, 2o. p.. Conc.: CPC 131; 145; 180 y sgtes.; 267; 379; 686, inc. i). 1. REQUISITO: La parte que hubiere demostrado diligencia en el ofrecimiento y producción de sus pruebas podrá solicitar la suspensión del plazo para alegar (Art. 267 CPC). 2. OPORTUNIDAD: El incidente de suspensión del plazo para alegar deberá ser deducido por el interesado en el plazo de tres días de notificada la providencia que declaró cerrado el período de pruebas. Dicha resolución se notifica por automática (Art. 131 CPC). (Ver el comentario al Art. 379 del CPC, numeral 3.4.). 3. TRÁMITE: Del pedido de suspensión el juez correrá traslado a la contraparte por el plazo de tres días perentorios e improrrogables (Art. 145 CPC), para después dictar la resolución correspondiente. 4. APELACION: La resolución que se dicte será apelable. El recurso debe otorgarse en relación y con efecto suspensivo. 5. REMISION: Véase el comentario realizado al Art. 267 del CPC, al cual me remito. 6. JUICIOS DE MENOR CUANTIA: En estos juicios no procede la suspensión del plazo para alegar, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 686, inc. i) del CPC. ART. 381.- CUESTIONES DE PURO DERECHO. Con los escritos de réplica y dúplica, en las cuestiones de puro derecho quedará conclusa la causa para definitiva. También quedará conclusa en el caso del artículo 245. Antec.: CNC 381.- CPCC 104. Conc.: CPC 145; 146; 241; 242; 245; 382; 383.1. TRAMITE: En las cuestiones de puro derecho (Art. 241 CPC) o cuando por conformidad de partes se prescinde de abrir la causa a prueba (Art. 245 CPC), el juez deberá conferir traslado a las partes por su orden por el plazo de cinco días (Art. 146 CPC), a fin de que el actor presente su escrito de réplica y el demandado el de dúplica, quedando con ello conclusa La causa para definitiva. Véase el comentario al Art. 241 del CPC numerales 1 al 4. 2. PLAZO: El plazo de cinco días para presentar los escritos mencionados de réplica y dúplica es individual, perentorio e improrrogable. 3. CARACTEL La presentación de los escritos de réplica y dúplica es facultativa. No existe sanción alguna prevista para el caso de que no se los presente, salvo -como dije cuando me referí al escrito de alegato de cuyo carácter participan los escritos de dúplica y réplica- el menoscabo del derecho a la defensa. Véase el comentario al Art. 242 del CPC numerales 1 y 2. ART. 382.- LLAMAMIÉNTO DE AUTOS. Sustanciado el pleito como de puro derecho o transcurrido el plazo fijado en el artículo 379, el secretario, sin petición de parte, pondrá el expediente a despacho, agregando los alegatos, si se hubieren presentado. El juez, acto continuo, llamará autos pan sentencia. Antec.: CNC 382.- PM 390.- CPCC 215.Conc.: CPC 145; 379; 381; 383 al 385.1. AUTOS PARA SENTENCIA: La presentación de los alegatos es facultativa, como también lo es la presentación de los escritos de dúplica y réplica en las cuestiones de puro derecho. El plazo de presentación de los escritos mencionados es perentorio e improrrogable por lo que vencido el secretario, sin necesidad de petición alguna, deberá agregar los alegatos, en su caso, y poner el expediente a despacho. El juez acto continuo y sin necesidad de petición alguna deberá llamar autos para sentencia. ARt 383.- EFECTOS DEL LLAMAMIENTO DE AUTOS. Desde el llamamiento de autos quedará cerrada toda discusión y no podrán presentarse más escritos ni producirse más pruebas, salvo las que el juez dispusiere en uso de sus facultades ordenatorias. Antec.: CNC 383.- PM 391, ler. p..- CPCC 216, ler. p.. Conc.: CPC 18; 131; 162, inc. c); 382; 427; 437.1. NOTIFICACION: La providencia «Autos para sentencia» se notifica por automática (Art. 131 CPC). 2. EFECTOS: Firme la providencia que llamó autos para sentencia: 2.1. Queda cerrada toda discusión no pudiendo presentarse escritos ni producirse pruebas. 2.2. No se podrán deducir nulidades de procedimiento. El llamamiento de autos firme importa la convalidación de las eventuales nulidades que se pudieron haber producido en el curso de la instancia. 2.3. El juez puede disponer diligencias de prueba «para mejor proveer», en uso de sus facultades instructorias. Véase el comentario al Art. 18 del CPC numeral 2. 2.4. Comienza a correr el plazo que tiene el juez para dictar sentencia (Art. 162, inc. c) CPC). ART. 384.- SENTENCIA DEFINITIVA. La sentencia definitiva deberá ajustarse a lo dispuesto por esta ley y será dictada en el plazo establecido por ella, contado desde que quede firme la providencia de autos. Si se ordenare prueba de oficio, no se computarán los días que requiera su cumplimiento. Antec.: CNC 384.- PM 391, 2o. y 3er. p.- CPCC 216, 2o. p. Conc.: CN 256, 2o. p. la. p.- CPC 15, incs. a) al d); 18; 159; 162, inc. c); 383; 385. 1. REMISION: En la sentencia dice ALSINA se resume la función jurisdiccional y por ella se justifica el proceso, pues, en éste y mediante la sentencia se hace efectivo el mantenimiento del orden jurídico. El Artículo establece que la sentencia definitiva, como acto procesal de la mayor importancia, lógicamente debe ajustarse a lo dispuesto en la Constitución y en éste Código, por lo que me remi- to a los comentarios realizados en oportunidad del tratamiento de los Arts. 15, incs. a) al d); 159; 162 y 383 del CPC 2. MEDIDAS PARA MEJOR PROVEER: El segundo párrafo del precepto considera la hipótesis de que el juez haya ordenado el diligenciamiento de prueba como medida para mejor proveer (Art. 18 CPC). En este caso, no se computarán los días que requieran su cumplimiento, debiendo ser descontados del plazo de cuarenta días que tiene el juez para dictar sentencia definitiva en primen instancia (Art. 162, inc. c) CPC). Dicho plazo quedará suspendido mientras dure el diligenciamiento de las medidas para mejor proveer. ART. 385.- NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA. La sentencia será notificada de oficio dentro de tercero día. Antec.: CNC 385.- PM 392. Conc.: CPC 133, inc. j); 159; 163; 384. 1. NOTIFICACION DE OFICIO: La sentencia por ser el acto procesal de mayor trascendencia e importancia del proceso al resumirse en ella el poder jurisdiccional del Estado, debe ser -como dicta la norma- de oficio notificada a las partes dentro del plazo de tercero día de su pronunciamiento. La notificación se efectiviza por medio de cédula a las partes en su domicilio constituido (Art. 133, inc. j) CPC). 2. REMISION; Véanse a los comentarios vertidos en ocasión del análisis del Art. 163 del CPC, a los que me remito. TITULO IV DE LOS RECURSOS 1. CONCEPTO: El recurso es el medio de impugnación de una resolución judicial para obtener su revisión por el juez que la dictó o por otro superior en jerarquía. Dice CARNELUTTI que el recurso es eL modo de fiscalizar la justicia de lo resuelto. 2. FUNDAMENTO: El fundamento de los recursos se halla en el anhelo de justicia, la cual se podrá obtener con mayor seguridad a través de un nuevo examen de la causa. 3. EFECTOS: La consecuencia inicial de la interposición de un recurso es impedir que la resolución produzca sus efectos normales. 4. REGLAS GENERALES: 4.1. Declaración expresa de voluntad, que se exteriorice en forma: 4.1.1. Escrita (mediante la presentación del correspondiente escrito de interposición). 4.1.2. Oral (en una audiencia). 4.2. La facultad de interponer recursos corresponde a: 4.2.1. Las partes y sus representantes necesarios o voluntarios. 4.2.2. Los representantes del Ministerio Público: Fiscal, de la Defensa Pública y Pupilar. 4.3. La resolución no debe haber quedado firme, ya se trate de una: 4.3.1. Sentencia, porque adquirió la cualidad de la cosa juzgada (material o formal); o, 4.3.2. Resolución, porque se habrá producido la preclusión. 4.4. Existencia de un interés jurídicamente protegido. El interés se halla determinado por el perjuicio o gravamen que la resolución produjo en el recurrente. De ordinario consiste en la disconformidad entre lo peticionado y lo resuelto. El interés es, en el caso, la medida del recurso. 4.5. Competencia del órgano: El órgano ante el cual se ínter-pone el recurso debe ser competente para concederlo y el que efectúa la revisión para resolverlo. 4.6. Ser jurídicamente posible, v.g.: Es inadmisible el recurso de apelación contra toda providencia que ordena diligencia de prueba o cuando la ley establece otro medio de impugnación como el incidente de nulidad. 4.7. Interponerse en el plazo fijado en la ley, el cual es: individual, perentorio e improrrogable. Cabe también señalar que constituye un elemento común a todos los recursos que se interpongan oportunamente respecto de las cuestiones que la resolución decida o que ha omitido decidir, de modo que puedan ser materia de pronunciamiento por el juzgador. CAPITULO I DEL RECURSO DE ACLARATORIA ART. 386.- EFECTO DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA. Una vez pronunciada y notificada la sentencia, concluye la jurisdicción del juez respecto del pleito y no puede hacer en ella variaci6n o modificación alguna. Antec.: CNC 386.- CPCC 223, 1er. p. Conc.: CPC 163; 387; 388.- CPP 126.- 1. INTERPRETÁCION LOGICA. REMISION: La correcta interpretación del precepto transcripto -a todas luces superfluo- debe hacerse en concordancia con el Art. 163 del CPC. Lo contrario podría llevar a conclusiones desacertadas. El Art. 163 del CPC establece la regla general del Código, en cuya virtud la competencia del juez concluye pronunciada la sentencia. Siendo así, el Artículo que comentamos resulta congruente cuando se lo interpreta en el sentido de que la «jurisdicción» (competencia) concluye una vez pronunciada, y «notificada» la sentencia pero esto último al sólo efecto de la interposición del recurso de aclaratoria. Siendo así, el recurso de aclaratoria, como también los de apelación y nulidad, debe -en virtud de ésta disposición- interponerse en el plazo fijado por la ley una vez que la sentencia, o resolución, sea notificada, no antes ni después. Véase el comentario al Art. 163 del CPC, al cual me remito. ART. 387.- OBJETO DE LA ACLARATORIA. Las partes podrán1 sin embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la decisión; y c) supla cualquier omisi6n en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión. Con el mismo objeto, el juez o tribunal, de oficio, dentro de tercer día, podrá aclarar sus propias resoluciones, aunque hu- biesen sido notificadas. El error material podrá ser subsanado aun en la etapa de ejecución de sentencia. Antec.: CNC 387.- PM 393.- CPCC 223, 2o. p.. Conc.: CPC 163, inc. a); 388; 389; 420.- COJ 28, p. 1, inc. h).Ley 1084/97 de Enjuiciamiento de Magistrados 21, inc. f); 33.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 17.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 6 inc. b); 67. 1. CONCEPTO: El recurso de aclaratoria es el remedio procesal en cuya virtud se pide que la resolución dictada decida la cuestión debatida de modo expreso, positivo y preciso de acuerdo con las pretensiones deducidas. 2. OBJETO: El recurso de aclaratoria tiene por objeto: 2.1. Corregir errores materiales: Referidos a los datos de la parte resolutiva. Se incurre en error material cuando se altera la posición que las partes tienen en el proceso (confundir actor con demandado); o sus calidades (atribuir al locador el carácter de locatario); o se equivoca en sus datos personales; o se producen errores aritméticos; etc. El error material podrá ser subsanado de oficio por el juez incluso en la etapa de ejecución o cumplimiento de sentencia. 2.2. Aclarar expresiones oscuras: Lo cual se puede producir por deficiencias o imprecisiones de carácter idiomático en el lenguaje empleado, que dificulten o imposibiliten entender razonablemente lo resuelto. 2.3. Suplir omisiones: Referidas a las pretensiones alegadas y controvertidas en el proceso, cualquiera sea el carácter de las mismas: principales o accesorias, v.g.: imposición de costas; pago de intereses; regulación de honorarios; etc. 3. INTERPOSICION: El recurso de aclaratoria se interpone ante el mismo juez o tribunal que dictó la resolución. Procede también contra las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia (Art. 28, p. 1. inc. h) COJ). 4. ACLARACION DE OFICIO: La norma fundada en razones de justicia y de economía procesal, dispone que el juez o tribunal de oficio podrán, también, con el mismo objeto mencionado precedentemente dentro de tercero día, aclarar sus propias resoluciones, aunque hubiesen sido notificadas. 5. ALTERACION SUSSTANCIAL DE LA RESOLUCIÓN: El Artículo sub examine, como regla general, establece que en ningún caso debe el juez o tribunal, con motivo de la aclaración efectuada, alterar lo sustancial de la decisión, es decir, volver a estudiar los supuestos de hecho y de derecho para otorgarles un sentido opuesto. 6. RECURSO DE AFELACION Y SUBSANACION DE OMISIONES: Creo razonable y prudente interpretar que en el supuesto de no haberse interpuesto el recurso de aclaratoria en la oportunidad fijada por la ley (Art. 388 CPC), deducido que fuera el recurso de apelación la parte podrá a través del mismo solicitar la aclaratoria correspondiente para que sea resuelta en oportunidad en que se dicte la decisión en la alzada. De este modo el recurrente tendría dos vías procesales idóneas: la primera, en la misma instancia en que se produjo la omisión, mediante la aclaratoria; la segunda, mediante la alegación ante el superior en el escrito de agravios para que éste decida. Un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia expresa, en La parte que estudia el recurso de nulidad interpuesto, no hacer lugar al mismo en razón de que cuando existen omisiones de pronunciamiento se debe interponer la aclaratoria ante el inferior, para que en la instancia superior pueda considerarse la cuestión mediante el recurso respectivo. La conclusión que surge del fallo es que en el supuesto de omisión de pronunciamiento es requisito necesario plantear previamente la aclaratoria para que el superior tenga competencia para declarar la irregularidad o injusticia de la sentencia. La S.D. No. 182 de fecha 17 de julio de 1.987, porque dé ella se trata, trae al tapete una cuestión procesal opinable la que al pa- recer hasta ahora no se halla resuelta en forma definitiva en nuestro medio. La conclusión que surge del texto de la resolución del más alto tribunal, encontraría su principal fundamento en el principio del respeto a la doble instancia, en cuya virtud el superior no podría «suprimir» una instancia y avocarse a la resolución de cuestiones no decididas en la instancia anterior. Este parecer se vería amparado por una antigua jurisprudencia sobre el tema (véase Laconich, Repertorio de Jurisprudencia, Nos. 334, 335, 348 y 474, in fine). Por mi parte, y de acuerdo con el comentario que efectué bajo el título «El recurso de alzada como medio para reparar la omisión de pronunciamiento» en la Gaceta Judicial, Año IV, N° 20, p. 200, considero que el «ad quem», en uso de sus plenos poderes o facultades, puede conocer y decidir la causa de acuerdo con las pretensiones deducidas y discutidas por las partes y no limitarse solamente a las cuestiones resueltas por el a quo. El superior, en consecuencia, puede estudiar y resolver todas las cuestiones alegadas oportunamente en el juicio por las partes, sin hallarse constreñido a lo resuelto por el juzgador de la instancia precedente. El único límite -además del impuesto por la forma en que fue concedido el recurso- estaría señalado por los términos del escrito de agravios. Con este razonamiento creo no estar contraviniendo el Principio de la doble instancia, ya que para que el principio quede configurado es suficiente que se cumpla el requisito de que el inferior haya tenido «oportunidad» de decidir, aunque no lo haya hecho. Tampoco el superior estaría «creando» o «instaurando» la causa ya que la resolverá tal como quedó integrada la relación procesal. En la solución que propendo el alcance de los poderes del superior sólo está supeditado a la actividad de la parte de acuerdo con lo que plantee en sus agravios, siempre que la cuestión omitida haya sido propuesta y discutida en su oportunidad. Creo también, que, incluso, en el supuesto analizado cabría la procedencia de la inconstitucionalidad porque un pronuncia- miento en el que «los jueces han omitido decidir una cuestión oportunamente propuesta y conducente a la solución del litigio» vendría a ser arbitraria. Parecería apartado del ideal de justicia real y efectiva y no sólo formal que una resolución pudiera adquirir la autoridad de la cosa juzgada, v.g.: con el nombre de una de las partes intervinientes equivocado, omitido, sustituido o cambiado; o cuando de des o más pretensiones deducidas, mediante la acumulación objetiva de acciones, se omita u olvide resolver acerca de una de ellas; o en el supuesto de una acumulación subjetiva (pasiva o activa) de acciones, no se resuelva sobre la pretensión deducida por uno de los sujetos de la relación procesal (sólo por citar algunos ejemplos de los muchos posibles), aunque hayan sido interpuestos y concedidos oportunamente los recursos de apelación y nulidad, por el sólo hecho de no haberse peticionado aclaratoria. Vale decir, el derecho de las partes, el dispendio de tiempo y de gastos para los justiciables y para el Estado, la situación de conflicto finiquitada, todo quedaría en la nada no obstante la posibilidad de una solución que no violentará ni alterará las reglas del proceso. Véase el comentario al Art. 420 del CC, al que me remito. ART. 388.- PLAZO PARA PEDIRLA Y RESOLVERLA. La aclaratoria deberá pedirse dentro de tercero día de notificada la resolución y deberá resolverse, sin sustanciación alguna, en el plazo de tres días. Su interposición suspende el plazo para deducir otros recursos. Antec.: CC 388.- PM 394.- CPCC 223.Conc.: CPC 145; 151; 387; 389. 1. PLAZO: El plazo para interponer el recurso de aclaratoria es de tres días. Se computa desde la notificación de la respectiva resolución cuya aclaración se pretende. 2. INTERPOSICION: La aclaratoria se interpone y se funda ante el mismo juez que dictó la resolución, para que éste resuelva en el plazo de tres días. Este remedio procesal se funda en el acto de la interposición, y el juez debe pronunciarse sin substanciación alguna, vale decir, sin correrse traslado. 3. CONTENIDO Y FORMA: Por su contenido la aclaratoria forma parte integrante de la resolución que aclara. En cuanto a la forma, ella depende de la clase de resolución a la que está referido el recurso: si es una sentencia definitiva, deberá ser otra sentencia con el mismo número con el agregado de «bis» pero con distinta fecha. Igual solución cabe para los autos interlocutorios. Si se trata de una providencia, tendrá la fecha de la aclaratoria, con indicación en su texto de que por la misma se aclara la otra que debe individualizarse con su fecha y número de foja en que se encuentra en el expediente. 4. SUSPENSION DEL PLAZO PARA RECURRIR: La interposición del recurso de aclaratoria suspende el plazo para deducir otros recursos. Sobre el alcance procesal del vocablo suspensión, véase el comentario al Art. 145 del CPC al cual me remito. ART. 389.- FORMA DE LA NOTIFICACIÓN. La notificación de la aclaratoria se hará en la forma prevista para la resolución aclarada, a la cual se integra. Antec.: CNC 389.- PM 395.Conc.: CPC 131; 133; 387; 388. 1. CARACTER: El pronunciamiento que el juez o tribunal dicta con motivo de la interposición del recurso de aclaratoria forma parte integrante de la resolución que fue su objeto. Siendo así, la aclaratoria no produce efectos procesales autónomos o diferentes del fallo principal del cual forma parte integrante y del que no puede ser separado por ningún motivo. 2. NOTIFICACION: La resolución aclaratoria se notifica en la misma forma prevista para la notificación de la resolución que aclara, consecuentemente, si fuera una sentencia se notificará por cédula en el domicilio constituido. CAPITULO II DEL RECURSO DE REPOSICION ART. 390.- RESOLUCIONES CONTRA LAS CUALES PROCEDE. El recurso de reposición sólo procede contra las providencias de mero trámite y contra los autos interlocutorios que no causen gravamen irreparable, a fin de que el mismo juez o tribunal que los hubiese dictado los revoque por contrario imperio. Antec.: CNC 390.- PM 396.- CPCC 224.Conc.: CPC 157; 178, 2a. p.; 224, inc. b); 391 al 394; 813, ley. p. 2a.p.COJ 28, p. 1, inc. h).- CPT 238.- Ley 154/69 de Quiebras 190.Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 17.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 6, inc. b); 61.- Ley1084/97 Enjuiciamiento de Magistrados 21, inc. f) 33.1. CONCEPTO: El recurso de reposición o revocatoria es aquel por el cual el perjudicado por una resolución solicita al mismo juez o tribunal que la dictó que la reconsidere y revoque por contrario imperio. Por contrario imperio, significa, que la modificación o revocación solicitada al juez o tribunal la realice en ejercicio del «imperium» inherente a la función jurisdiccional. 2. PROCEDENCIA: El recurso de reposición sólo procede contra: 2.1. Las providencias de mero trámite: Que son aquellas dictadas sin substanciación y que sólo tienden al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución (Art. 157 CPC). 2.2. Los autos interlocutorios que no causen gravamen irreparable: Causan gravamen irreparable las resoluciones cuyos perjuicios no podrán ser enmendados o reparados por alguno de los medios de impugnación en el curso posterior del proceso o en la sentencia definitiva. Los autos interlocutorios son los que se dictan durante el curso del proceso previa substanciación (Art. 158 CPC). Si la providencia o el auto interlocutorio causa gravamen irreparable, serán susceptibles del recurso de apelación. Adviértase que la apelación será procedente siempre que se viole la garantía constitucional del debido proceso. El recurso de reposición procede en cualquier instancia: contra las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia, Tribunales de apelación, de cuentas y jueces, siempre que la resolución posea una de las características indicadas precedente-mente. Es procedente el recurso de reposición interpuesto contra las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia (Art. 28, p. 1 inc. h) COJ). La Ley que Organiza la Corte Suprema de Justicia, dispone: “Las resoluciones de las Salas o del pleno de la Corte solamente son susceptibles del recurso de aclaratoria y, tratándose de providencia de mero trámite o resolución de regulación de honorarios originados en dicha instancia, del recur- so de reposición. No se admite impugnación de ningún género, incluso las fundadas en la inconstitucionalidad” (Art. 17 Ley 609/ 95). 3. REVOCACION DE OFICIO: Los jueces y tribunales se hallan, a su vez, facultados para revocar de oficio sus propias resoluciones, siempre que las mismas aún no hayan sido notificadas a las partes. ART. 391.- PLAZO DENTRO DEL CUAL DEBE DEDUCIRSE. Se interpondrá el recurso dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución respectiva, y el escrito en que se lo deduzca consignará sus fundamentos, so pena de tenerlo por no presentado. Antec.: CNC 391.- PM 398.- CPCC 225, la. p. Conc.: CPC 145; 151; 390; 392 al 394.- Ley 154/69 de Quiebras 191.Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 62.1. PLAZO: El recurso de reposición debe interponerse en el plazo de tres días siguientes a la notificación de la resolución que se impugna. El plazo es perentorio e improrrogable. 2. FORMA: En el mismo escrito en que se deduce el recurso se consignaran los fundamentos del mismo. Se debe tener por no presentado el recurso si el recurrente se limita sólo a decir que interpone el recurso, sin formular los agravios concretos ni dar razón que justifique la revocación de la resolución que impugna. Si el recurso se interpone en una audiencia se lo deducirá en forma verbal en el mismo acto (Art. 393 CPC). ART. 392.- PLAZO EN EL CUAL DEBE SER RESUELTO. El juez o tribunal resolverá sin sustanciaci6n alguna en el pino de cinco días, y su resolución causará ejecutoría. Antec.: CNC 392.- PM 398, ler. p.- CPCC 225, la. p.; 226, la. p. Conc.: CPC 145; 390; 391; 393.- Ley 154/69 de Quiebras 192; 193.Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 63.1. PLAZO: El recurso de reposición, de acuerdo con el precepto transcripto, se resuelve por el juez o tribunal sin substanciación alguna, vale decir, sin correr traslado del mismo. El fundamento de la disposición se encuentra en el carácter de las resoluciones contra las cuales procede la reposición que no causan gravamen irreparable y en el Principio de economía y celeridad procesal. El plazo que tiene el juez para resolver es de cinco días no perentorios (Art. 145 CPC). 2. RESOLUCION: La resolución que dicte el juez resolviendo el recurso de reposición causará ejecutoría, es decir, desestimado el recurso el recurrente carece de la facultad de apelar la respectiva resolución. ART. 393.- PROCEDIMIENTO EN AUDIENCIA. Cuando el recurso de reposición fuere deducido en audiencia, deberá fundarse verbalmente, y resolverse en la misma. Antec.: CNC 393.- PM 399.- CPCC 225, 1a. p.; 226, la. p. Conc.: CPC 390 al 392.- Ley 154/69 de Quiebras 194.1. FORMA: En las audiencias cuando es procedente el recurso de reposición debe deducirse y fundarse verbalmente. 2. RESOLUCION: El juez, sin substanciación alguna, deberá dictar resolución en la misma audiencia en la que se interpuso el recurso y su resolución causará ejecutoria, vale decir, contra la misma no podrán deducirse otros recursos. ART. 394.- REPOSICIÓN Y APELACIÓN EN SUBSIDIO. Podrá interponerse la apelación en subsidio, juntamente con el recurso de reposición, para el caso que éste fuese denegado por entender el juez o tribunal que la reposición no es la vía procesal adecuada. Antec.: CNC 394.- PM 400.- CPCC 226, 2a. p.. Conc.: CPC 390 al 393; 395.1. FORMA: La norma concede al recurrente la facultad de interponer conjuntamente en el plazo de tres días (Art. 391 CPC) y en forma subsidiaria para él caso que el juez o tribunal consideren que la reposición no es la vía procesal adecuada- los recursos de reposión y de apelación. Cabe recordar que el recurso de apelación siempre será procedente cuando se vulnere la garantía constitucional del debido proceso. 2. FUNDAMENTO: La disposición se funda en el Principio de eventualidad en cuya virtud se deducen conjuntamente ambos recursos en forma subsidiaria, para el evento de que si se considera inadmisible la reposición se opere la vigencia de la apelación. 3. DENEGACION: En el supuesto de que el juez o tribunal denieguen el recurso de reposición interpuesto conjuntamente con el recurso de apelación en subsidio, se deberá deducir el recurso de queja por recurso denegado ante el superior (Art. 410 CPC). 4. APELACION DE AGRAVIOS FUTUROS: La interposición del recurso de reposición y apelación en subsidio, no debe confundirse con la apelación de agravios futuros, lo cual es improcedente, v.g.: si se interpone el recurso de apelación al deducirse un incidente para que se le otorgue en el supuesto de que se dicte una resolución adversa. CAPITULO III DEL RECURSO DE APELACION ART. 395.- PROCEDENCIA DEL RECURSO. El recurso de apelación sólo se otorgará de las sentencias definitivas, y de las resoluciones que decidan incidentes o causen gravamen irreparable. Se entenderá por tal el que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. Antec.: CNC 395.- PM 405.- CPCC 227.Conc.: CPC 10, 3er. p. in fine; 118, inc. a); 204; 231; 244, 2a. p.; 257; 394; 396 al 403; 472; 581; 629; 694, 2o. p.; 770, in fine; 829.- COJ 41.- Ley 1680/01 Código de la Niñez y Adolescencia 180; 181.- Ley 154/69 de Quiebras 195.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 14; 16; 17.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 5, incs. e), d), k); 15, inc. k); 55 al 60; 66.1. CONCEPTO: El recurso de apelación es el medio en virtud del cual el litigante que se siente perjudicado por una resolución que considera injusta reclama del superior jerárquico su modificación o revocación. 2. OBJETO: El- recurso de apelación es el de mayor transcendencia y utilización y es una consecuencia del sistema de doble instancia. El recurso de apelación tiene por objeto obtener la reparación de los agravios producidos por las resoluciones consideradas injustas (error in iudicando): 2.1. Por haberse erróneamente aplicado una ley inaplicable o haberse aplicado mal o dejado de aplicar la ley que correspondía (error in jure); o, 2.2. Por haberse errado en la apreciación de los hechos o la valoración de la prueba (error in facto). 3. FINALIDAD: La apelación persigue que se perfeccione el conocimiento y consiguiente resolución de una cuestión ya conocida y decidida en la instancia inferior, a través de la revisión del pronunciamiento y de un nuevo examen de los hechos y el derecho en que se funda la resolución objeto de la apelación. Con la apelación se pretende verificar, sobre la base de la resolución impugnada, el acierto o el error en que se incurrió en la instancia inferior, no con el fin de renovar o reiterar los actos procesales producidos en la instancia en que se dicté la resolución, lo cual importaría un nuevo juicio (novum iudicium), sino para comparar la resolución con los hechos y el derecho alegados y probados en dicha instancia a los efectos de decidir en la instancia superior silos mismos han sido correctamente valorados en la resolución recurrida. 4. PROCEDENCIA: El recurso de apelación sólo se otorgará de: 4.1. Las sentencias definitivas: Que son aquellas que deciden, normalmente, sobre el mérito de la causa y que ponen fin a la instancia. 4.2. Las resoluciones que deciden incidentes (autos interlocutorios) o que causen gravamen irreparable (autos interlocutorios o providencias): Constituye gravamen (agravio, perjuicio) irreparable el que no puede ser reparado o enmendado por alguno de los medios de impugnación en el curso posterior del proceso o por la sentencia definitiva. El agravio debe ser actual en relación al tiempo y al contenido de la resolución, v.g.: no corresponde la interposición de apelaciones contra futuras resoluciones (Véase el Art. 394 del CPC, numeral 4). 5. INTERES: Conforme lo expresa CARNELUTTI, para impugnar es preciso tener interés, el cual esta determinado por el vencimiento. El vencimiento determina la lesión o agravio. Contra las resoluciones cabe el recurso de apelación por el sólo hecho de ser desfavorables, en ello se encuentra insito el agravio. 6. APELACION TOTAL O PARCIAL: Puede apelarse el todo o sólo la parte de la resolución que produce el agravio, en este último supuesto la parte que no es objeto de recurso queda consentida. 7. DESISTIMIENTO: El desistimiento del recurso de apelación puede ser: 7.1. Expreso: Cuando existe una manifestación de voluntad exteriorizada en dicho sentido. 7.2. Tácito: Cuando no se lo funda ante el «ad quem» o se lo hace indebidamente o cuando se produce la caducidad de la instancia superior. 8. RENUNCIA Es considerado por algunos que es factible renunciar anticipadamente a la facultad de apelar por entender que el Principio de la doble instancia no hace a la esencia de la inviolabilidad de la defensa en juicio. Personalmente considero que la facultad de apelar forma parte del derecho a la jurisdicci6n que tienen todas las personas, el que puede y debe ser ejercido en su mayor amplitud. Siendo así, la revisi6n de una sentencia injusta es de la esencia del Principio de la defensa en juicio que es y debe ser irrenunciable. ART. 396.- PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN. El plazo para apelar será de cinco días para la sentencia definitiva y de tres días para las otras resoluciones. .Antec.: CNC 396.- PM 402.- CPCC 229.Conc.: CPC 131; 133; 145; 151; 388, 2o. p.; 394; 395; 397.- Ley 154/69 de Quiebras 196.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 14; 16; 17.Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 56; 57.1. PLAZO: El plazo para interponer el recurso de apelación contra: 1.1. Las sentencias definitivas: Es de cinco días 1.2. Las otras resoluciones (autos interlocutorios y providencias): Será de tres días. 2. CÓMPUTO: El plazo comienza a correr y se computa desde el día siguiente de haberse producido la notificación de la resolución que se pretende impugnar. 3. CARACTERES: Dicho plazo reúne los siguientes caracteres: 3.1. Es perentorio e improrrogable para las partes (Art. 145 CPC) y para el Ministerio Público: Fiscal, de la Defensa Pública o Pupilar (Art. 151 CPC). 3.2. Es individual. Corre en forma independiente para cada una de las partes, incluso en el supuesto de litisconsorcio. 4. SUSPENSION DEL PLAZO PARA APELAR: La interposición del recurso de aclaratoria suspende el plazo para deducir la apelación (Art. 388, 2o. p. CPC). ART. 397.- FORMA DE INTERPOSICIÓN. El recurso podrá deducirse por escrito o verbalmente en el acto de la notificación. En este último caso se hará constar por diligencia que asentará el encargado de la notificación. El apelante deberá limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuere infringida se mandará devolver el escrito, previa anotación que el secretario pondrá en el expediente, con indicación de la fecha de interposición del recurso. Antec.: CNC 397.- PM 403.- CPCC 288.Conc.: CPC 37; 395; 396; 398 al 406; 581.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 14.- Ley 154/69 de Quiebras 196.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 58; 59; 66.1. CONFIGURACION: El recurso queda configurado por dos momentos diferentes: 1.1. La interposición: Consiste en la sola deducción ante el juez que dictó la resolución (a quo) sin que se manifieste otra cosa. La interposición no debe estar fundada, si ello se infringe se devolverá el escrito, previa anotación que el secretario pondrá en el expediente, con indicación de la fecha de la interposición. 1.2. La fundamentación: Se realiza ante el superior jerárquico (ad quem). A través del escrito que contiene la fundamentación del recurso (expresión de agravios) queda determinado el “thema desidendum” de la alzada, el cual es independiente del de la instancia inferior. 2. FORMAS: La interposición del recurso puede hacerse de dos maneras: 2.1. Por escrito: Dentro del plazo fijado en la ley. 2.2. Verbalmente: En el acto de la notificación, lo cual deberá hacer constar el notificador en forma escrita. 3. JUICIO DE AMPARO. JUSTICIA ELECTORAL: La regla general descripta tiene su excepción en el juicio de Amparo, en el que el recurso de apelación debe interponerse y fundarse por escrito dentro del segundo día de notificada la resolución ante el mismo juez que la dictó (Art. 581 CPC) y en el fuero electoral, donde la interposición de los recursos será fundada, caso contrario serán declarados desiertos y las resoluciones quedarán firmes (Arts. 58 y 59 Ley 635/95). ART. 398*.- FORMA DE CONCESIÓN Y EFECTO. La apelación de sentencia definitiva se otorgará libremente, a no ser que el interesado pida que se conceda en relación y con efecto suspensivo, con excepción de los casos en que la ley disponga que deba concederse sin efecto suspensivo. Antec.: CNC 398, 1a. p..- PM 404, 1a. p..- CPCC 230.Conc.: CPC 204; 395 al 397; 399 al 402; 424 al 444; 472; 629.- Ley 154/69 de Quiebras 197.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 14.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 57, in fine. 1. APELACION DE SENTENCIAS: 1.1. Regla General: La regla general en la apelación de las sentencias definitivas indica que se otorga libremente y con efecto suspensivo. 1.2. Excepciones: Las excepciones a la regla citada se producen: 1.2.1. Cuando el apelante solicita que se le conceda el recurso en relación. 1.2.2. Cuando la ley dispone que el recurso debe concederse sin efecto suspensivo. 2. APELACION DE AUTOS INTERLOCUTORIOS Y DE PROVIDENCIAS: 2.1. Regla General: En la apelación de los autos interlocutorios (A.I.) y de las providencias, la regla general es que se conceden en relación y con efectos suspensivo. 2.2. Excepción: El recurso se otorgará sin efecto suspensivo sólo en los casos en que la ley así lo disponga. 3. MODOS DE CONCESION DEL RECURSO: Tienen relación con el procedimiento que se observará con posterioridad a la interposición del recurso. Puede ser: * El texto correcto y completo del Art. 398 es el siguiente: FORMA DE CONCESIÓN Y EFECTO. La apelación de sentencia definitiva se otorgará libremente, a no ser que el interesado pida que se conceda en relación y con efecto suspensivo, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. La apelación de autos interlocutorios y de providencias se otorgará en elación y con efecto suspensivo con excepción de los casos en que la ley disponga que debe concederse sin efecto suspensivo. 3.1. Libremente: Cuando el recurso es concedido libremente se aplican las disposiciones contenidas en los Arts. 424 al 431 del CPC, en virtud de las cuales la cuestión resuelta por el inferior se discute nuevamente por las partes ante el superior, cabe la posibilidad de producir prueba respecto de la misma con ciertas restricciones y se pueden alegar hechos nuevos. 3.2. En relación: En este caso se aplican las reglas contenidas en los Arts. 432 al 434 del CPC. El procedimiento es más sencillo, no pueden alegarse hechos nuevos, ni agregarse documentos, ni abrirse a prueba. El superior resuelve teniendo en cuenta exclusiva y únicamente las actuaciones producidas en la instancia anterior y las constancias de los respectivos memoriales. Salvo las diligencias instructorias a que esta autorizado el órgano judicial (Art. 18 CPC). La denominación «en relación» deriva de la antigua legislación española en la que existía en las audiencias un funcionario denominado relator, cuya función consistía en informar verbalmente o por escrito el contenido de las causas al tribunal. 4. EFECTOS: Se vincula con el cumplimiento de la resolución recurrida mientras se encuentra pendiente de resolución en la instancia superior. 4.1. Con efecto suspensivo: Cuando la interposición del recurso produce el efecto de suspender la ejecución de la resolución recurrida interín sea decidida por el superior. Con efecto suspensivo significa que mientras se resuelve el recurso la resolución no se ejecuta, suspendiéndose las facultades del juez «a quo» quien no podrá continuar con las actuaciones sobre la cuestión objeto de recurso, bajo pena de nulidad «appelatione pendente, nihil innovatum». 4.1.1. Alcance: Cabe señalar que el efecto suspensivo está limitado a las cuestiones que han sido materia del recurso. 4.2. Sin efecto suspensivo: Significa que no obstante la interposición del recurso la resolución impugnada produce sus efectos normales, mientras se resuelve la cuestión por el superior. 5. REDACCION DE LAS SENTENCIAS: Las sentencias que se dicten en el tribunal como consecuencia de un recurso concedido libremente, deberán contener el voto individual de cada miembro. Las que fueren pronunciadas con motivo de un recurso concedido en relación, pueden redactarse en forma impersonal. Véase comentario al Art. 423 del CPC. 6. JUICIO EJECUTIVO: La apelación de la sentencia de remate dictada en el juicio ejecutivo se concede en relación y con efecto suspensivo (Art. 472 CPC). 7. TERMINOLOGIA: La terminología empleada por el Código Procesal Civil se separó de la que utilizó el Código de Procedimientos en materia Civil y Comercial de 1883, vigente por más de cien años en la República, el cual utilizaba las expresiones: «efecto devolutivo» «ambos efectos», las que siguen siendo utilizadas, muchas veces, en el lenguaje forense, incluso por los jueces en sus resoluciones. La primera (efecto devolutivo), es equivalente al actual: sin efecto suspensivo; y, la segunda (ambos efectos), al ahora denominado: con efecto suspensivo. La expresión «efecto devolutivo» proviene del Derecho Romano en el que la jurisdicción residía en el emperador y los jueces la ejercían como delegados suyos. Siendo así, y teniendo por objeto la apelación reparar los agravios que la sentencia ocasionaba al apelante, la interposición del recurso impedía su cumplimiento porque la jurisdicción del juez quedaba en suspenso al «devolverla» al superior. Posteriormente, en el Derecho Canónico se advir66 que en ciertos casos de urgencia la suspensión del cumplimiento de la sentencia podía ocasionar daños irreparables (prestación de alimentos), estableciéndose que en ellos se «devolviera la jurisdicción» sin suspenderse la ejecución. Sobre la expresión «en relación», véase el numeral 3.2., segundo párrafo, precedente. ART. 399.- MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE CONCESIÓN O EFECTO. Si cualquiera de las partes pretendiera que el recurso ha sido mal concedido, en cuanto a la forma o su efecto, podrá solicitar, dentro del día siguiente, que el juez rectifique el error. La resolución será dictada sin trámite alguno. Esta norma regirá sin perjuicio de la facultad otorgada al tribunal superior. Antec.: CNC 399.- PM 405. Conc.: CPC 398; 417; 402.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 14.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 60, 2o. p. 1. FACULTAD DEL APELANTE: Cuando el apelante considere que el recurso ha sido mal concedido en cuanto a la forma o efecto, podrá: 1.1. En la instancia en que interpuso el recurso: Solicitar su modificación al juez que lo concedió, dentro del día siguiente mediante la interposición del respectivo recurso de reposición, debiendo el «a quo» resolver la cuestión sin trámite alguno. 1.2. En la instancia superior Solicitar al «ad quem» que lo modifique. El hecho de haber efectuado el pedido ante el «a quo» sin que éste lo admita no obsta al nuevo pedido que se puede formular al superior con motivo de la remisión de los autos para su consideración. 2. FACULTAD DEL TRIBUNAL: El tribunal superior, de oficio o a petición de parte, puede examinar la forma de concesión de los recursos (Art. 417 CPC). ART 400.- APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO O SIN EL. Cuando se otorgare el recurso con efecto suspensivo, en la misma providencia se dispondrá la remisión del expediente al superior. Cuando se otorgare el recurso sin efecto suspensivo, se observarán las siguientes reglas: a) si la sentencia fuere definitiva, se remitirá el expediente al tribunal y quedará en el juzgado copia de lo pertinente, la que deberá ser sacada por secretaría. La providencia que conceda el recurso señalará las piezas que han de copiarse; y b) si la resolución fuere un auto interlocutorio, se sacará por secretaría copia de lo que el apelante señalare del expediente y de lo que el juez estimare necesario. Igual derecho asistirá al apelado. Dichas copias serán remitidas al superior, salvo que el juez estimare más expeditivo retenerlas para la prosecución del juicio y remitir el expediente original. Antec.: CNC 400.- PM 406.- CPCC 232; 233. Conc.: CPC 6; 17; 77, 2o. p; 87, in fine; 157 al 159; 162, inc. a); 204; 257, 2o. p.; 395; 398; 402; 472, 2o. p.; 629; 694, 2o. p.- Ley 154/ 69 de Quiebras 198.Ley 609 /95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 14.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 57, in fine.1. CARACTER DE LA RESOLUCION: La resolución que otorga o deniega el recurso reviste el carácter de una providencia porque sólo tiende al desarrollo del proceso (Art. 157 CPC). Debe dictarse dentro de los tres días contados de la interposición del recurso o inmediatamente si se realizó en el curso de una audiencia o reviste carácter urgente (Art. 162, inc. a) CPC). La providencia que dicte el juez concediendo o denegando el recurso es irrecurrible, salvo el pedido de modificación de la forma de concesión o efecto que se realiza mediante el recurso de reposición. 2. REGLAS: La norma establece en forma clara las reglas a las que debe ajustarse el trámite, según el recurso se haya concedido: 2.1. Con efecto suspensivo: En esta hipótesis en la misma providencia que concedió el recurso el juez dispondrá la remisión del expediente al superior. 2.2. Sin efecto suspensivo: En este caso el procedimiento varia según se trate de: 2.2.1. Sentencia definitiva: Sólo deben quedar copias de lo pertinente, porque a los efectos de su ejecución basta con un testimonio del original. 2.2.2. Auto interlocutorio: El juez retiene el expediente para continuar su tramitación y remite al superior las copias pertinentes, salvo la facultad del juez de remitir el expediente original. ARt 401.- APELACIÓN DE CONDENACIONES ACCESORIAS. Cuando la sentencia definitiva recaída en proceso de conocimiento ordinario fuere apelada únicamente en lo relativo a condenaciones accesorias, el recurso se concederá en relación y con efecto suspensivo. Antec.: CNC 401.- PM 407.Conc.: CPC 204; 398; 402; 420; 683.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 14.1. FORMA Y EFECTO DEL RECURSO: Cuando el objeto del recurso esté referido exclusivamente a la parte de la sentencia definitiva, recaída en proceso de conocimiento ordinario o sumario, relativa a las condenaciones accesorias, v.g.: intereses, daños y perjuicios, etc., el recurso de apelaci6n se concederá en relación (en cuanto a su forma) y con efecto suspensivo (referido al cumplimiento de la sentencia). 2. COSTAS: Cuando la apelación de la sentencia se refiere a las costas del proceso, el recurso se concede en relación y sin efecto suspensivo en cuanto al principal (Art. 204 CPC). ART. 402.- REMISIÓN DEL EXPEDIENTE O ACTUACIÓN. El expediente o las actuaciones se remitirán al tribunal dentro de tercero día de concedido el recurso o de formada la pieza separada, en su caso, mediante constancia y bajo responsabilidad del secretario. En el caso del artículo 399, dicho plazo se contará desde que el juez dictó resolución. Si el tribunal tuviese su asiento en distinta localidad, remitirá fotocopia autenticada del expediente, por correo, dentro del mismo plazo, o lo entregará al recurrente bajo recibo para su presentación en la secretada respectiva en el plazo que fije el juez o tribunal. Antec.: CNC 402.- PM 408.- CPCC 234. Conc.: CPC 37; 257, 2o. p.; 398 al 401.- Ley de 154/69 de Quiebras 198.- Ley 609/95 que Organiza la Corte Suprema de Justicia 14.- Ley 635/95 que Reglamenta la Justicia Electoral 60.1. PLAZO: El secretario del juzgado o tribunal, con su intervención y responsabilidad, tiene a su cargo la remisión del expediente o las actuaciones al superior, dentro de tercero día de con- cedido el recurso o de formada la pieza separada o de dictada la resolución que modifica la forma de concesión o efecto del recurso, en su caso (Art. 399 CPC). 2. TRIBUNAL CON ASIENTO EN DISTINTA LOCALIDAD: El tercer párrafo del precepto prevé la circunstancia de que el tribunal tuviese su asiento en distinta localidad. En este caso el secretario podrá: 2.1. Remitir por correo fotocopia autenticada del expediente dentro del mismo plazo señalado precedentemente. 2.2. Entregar el expediente al recurrente, bajo recibo y responsabilidad para que éste lo presente a la secretaría respectiva, en el plazo que fijará el juez o tribunal. 3. FUERO ELECTORAL: El expediente o las actuaciones se remitirán al superior al día siguiente de presentada la contestación del recurso o vencido el plazo para hacerlo, mediante constancia y bajo responsabilidad del secretario. En el caso del Art. 399 del Código Procesal Civil, dicho plazo se contará desde que el juez o tribunal dicté resolución (Art. 60 Ley 635/95). ART. 403.- PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN ANTE LA CORTE. El recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia se concederá contra la sentencia definitiva del tribunal de apelación que revoque o modifique la de primera instancia. En este último caso será materia de recurso sólo lo que hubiere sido objeto de modificación y dentro del límite de lo modificado. Contra las sentencias recaídas en los procesos ejecutivos, posesorios y, en general, en aquellos que admiten un juicio posterior no se da este recurso. Procederá también contra las resoluciones originarias del tribunal de apelación que causen gravamen irreparable o decidan incidente. Ant ec.: CNC 403.- PM 409.- CPCC 280.Conc.: CPC 396 al 402.- co; 28, p. 2, incs. a), b) y c).- CPT 35; 37.- Ley 609/95 que Organiza la corte Suprema de Justicia 2, 2° p.; 14; 16; 17.1. PROCEDENCIA: El Artículo transcripto, de manera concordante con el Art. 28, p. 2, incs, a)