Derecho Administrativo II TEMA.1.- LAS FORMAS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El procedimiento administrativo se podía iniciar de 2 formas: Solicitud, iniciarlo a instancia de parte. De oficio. La administración siempre tiene que actuar a través de un procedimiento legalmente establecido, esto dará lugar a un acto o resolución que le dará fin. La primera fase del procedimiento es: - La fase de alegaciones. - Fase de pruebas. - Informe pericial , en determinados procedimientos cuando se van a tener en cuenta ciertas circunstancias diferentes a los que hemos alegado y sobre todo en procedimiento sancionadores donde nadie puede ser condenado sin ser previamente oido, que se denomina tramite de audiencia al interesado, este tramite no es imprescindible, es únicamente obligatorio a en procedimientos sancionadores y en los que se tienen en cuenta otros hechos diferentes a los alegados, únicamente si va unida a la indefensión. - Acto resolutorio. La obligación realizados estas actuaciones tiene la obligación de responder y resolver, esto puede ser expreso o presunto. Expreso, la resolución típica donde se contiene por que se otorga o por que se deniega en referencia a las pruebas practicadas. Presunto, falta de resolución del acto, puede tener efectos estimatorios o desestimatorios. La administración entre las potestades que posee tiene la potestad reglamentaria art.94CE, y la potestad de resolver los recursos ella misma, ordinarios y extraordinarios. Esta potestad es vía administrativa y no tiene nada que ver con el art.24CE de la tutela judicial efectiva, para hacer efectiva este derecho, tenemos la vía jurisdiccional. Ahora tenemos que determinar si este acto es perjudicial para nuestros derechos o intereses, tenemos por un lado la vía administrativa y por otro la vía jurisdiccional, dependiendo de donde emane este acto ya sea expreso o presunto en vía administrativa y dentro de estos encontramos: - Recurso de alzada, si se pasa el plazo se cierra la vía jurisdiccional y la administrativa, ya que si no se agota la vía administrativa no puedes acudir a la jurisdicción, se interpone ante el superior jerárquico. - Recurso de reposición, potestativo y ante el mismo órgano, es opcional, y se puede acudir directamente ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Se interpone ante órganos que no tienen superior jerárquico. Si el órgano tiene superior jerárquico corresponde interposición del recurso de alzada y una vez resuelto, pues iríamos a la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿Cómo se hace una solicitud administrativa? En la Ley 39/2015 se establece la LPAC, se establece lo que tiene que contener una solicitud cuando hablamos de procedimiento administrativo. En el Art.66, dice que las solicitudes, esta formado por 3 partes que son: Encabezamiento. Elementos de hecho. Fundamentos de derecho. Solicitud a la administración y no suplico como sucede en vía jurisdiccional. (Antes de el órgano al que va el escrito la prof recomienda que tipo de escrito es para identificar rápidamente el documento.) Lo que se predica de la vía administrativa es el antiformalismo, esto quiere decir que una solicitud, unas alegaciones tiene que establecer lo que la ley dice pero sin seguir un orden determinado. Pero fundamentalmente tiene que constar la identificación del afectado o representante. Si actuamos en nombre de otra persona debe constar en el escrito. Constando el nombre, apellidos, domicilio, DNI o documento que corresponda. Hoy en día se puede poner domicilio a efectos de notificaciones o el correo electrónico, esto es más normal hoy en día. Esta. Parte se cierra siempre, o que se significa que “como procede en Derecho ante ese órgano solicita”. A continuación constaría “que con fecha… por el que se establece que…” Se finalizaría con la solicitud a la administración, a la administración se le solicitaría de tal forma que se exponga de manera muy clara, se tiene que tener por presentado. Por ultimo se establece que se tiene que plasmar la fecha lugar y la firma y si se hace bajo representación, debe constar a quien va dirigido, respecto al órgano al que va dirigido, los órganos no tienen nombre en el sentido de que se envía expresamente a x persona. TEMA 2.- FORMAS DE ACCIÓN ADMINISTRATIVA Tradicionalmente estas se han dividido en 3 bloques: Policía Fomento Servicio público Pero con el tiempo se han ido añadiendo otros conceptos como la actividad industrial, actividad arbitral y un concepto muy importante que se encuentra dentro del bloque de policía que es la actividad regulatoria, ahora mismo como 4 grandes bloques seria, las 3 anteriores y “actividad regulatoria” esta actividad regulatoria la mayoría de los autores lo meten en la actividad de policía que es la más regulada de todas, teniendo en cuenta estos 4 grandes apartados que hemos visto, hay que hacer una referencia a la incidencia que tiene la actuación de la administración en el administrado o en los ciudadanos. Esto da lugar a que se diferenciara entre una actividad administrativa de prestación cuando se otorga algo a los administrados y de limitación, dentro a su vez de las de las de limitación se distinguía entre actividades administrativas con eficacia ablatoria y no ablatoria; respecto a las primeras, son las que inciden directamente en la esfera jurídica del individuo limitándola, conllevan una restricción que a su vez pueden ser personales o derechos reales, como por ejemplo la expropiación, la limitación personal seria por ejemplo una orden o una autorización. Hoy en día, la clasificación con la que nos vamos a quedar es la primera, aunque añadiendo ese su apartado, veremos la clasificación tradicional, ya que en estas se engloban todas las actuaciones que realiza la administración, de todas formas, está clasificación no son compartimentos estancos, en algunos supuestos están las tres muy relacionadas, por que por ejempl,o una actividad que fuera limitativa y ablativa como una expropiación, responden a limites de fomento y ademas tiene como finalidad un interés público. Dentro de la actividad de policía, esta actividad engloba todas las actuaciones administrativa que implican limitación, restricción de derechos de los particulares, aquí se pone en juego o la administración desarrolla potestades imperativas, coactivas que obligan a observar determinadas conductas a los ciudadanos, la administrativa vigila para que esas conductas se realicen y desde luego reacciona ante los incumplimientos de la conducta que ha puesto. En cuanto a la actividad de fomento son actuaciones que no limita o prohíbe sino que trata de estimular o promover, en estas actividades de fomento no se restringe la actividad de los particulares, de lo que se trata es que los particulares, es que ellos mismos, a través de una serie de estímulos a través de la administración , adecuen sus conductas y las encajen en los objetivos que tiene la administración , por ejemplo; si a la administración le interesa que los ciudadanos estudien concederá becas cumpliendo ciertos requisitos Siempre tiene que hacerlo de forma que no sea desigual para las empresas en las que predominan unas sobre otras. Se define por tanto, como la acción de la administrativos que se dirige a proteger, promover actividad o riquezas para los particulares para satisfacer necesidades publicas y sin utilizar coacción ni tener que crear ningún servicio publico. Esta actividad de fomento, pueden tener carácter discrecional o no siempre dentro de la legalidad, se tienen que adecuar al principio de legalidad, pero no concebido como que una ley previamente le autorice sino que tiene que respetar la ley en general, esto lo hacemos en el caso de las excepciones fiscalía es, esta tiene que ser establecida con una norma de rango de ley. Otra nota a tener en cuenta es el tema de la revocabilidad, es que si que procede la revocabilidad, sin embargo, sin embargo hay otra serie de actuaciones que sin embargo no son revocables. Lo importante es que todas estas medidas de fomento es que son técnicas y suponen un beneficio para los destinatarios y que a vedes vienen acompañas de cargas y obligaciones ya que sin estas el beneficio no se justificaría, por ejemplo, las becas. Esta técnica es una técnica de intervención administrativa que conlleva un beneficio económico actuando dentro de un ámbito económico. La tercera actividad es la de servicio publico prestaciones que las administraciones publicas ofrecen a los particulares ya sea directamente o indirectamente (a través de personas privadas). Son prestaciones que están dirigidas y diseñadas por el estado y que pretenden satisfacer necesidades publicas y no solamente se estimula como ocurría con la anterior de fermento sino que el estado interviene positivamente asumiendo la responsabilidad de la actividad y respondiendo a una necesidad publica, en la administración publica se reserva esta actividad y cuando la administración se reserva esta actividad de servicio publico se denomina “Publicatio”, esta no supone que sea la administración la que tenga que prestar el servicio con sus propios medios, puede ser otra administración , lo que si se reserva es ese servicio publico, la publicatio es la titularidad ad publica de esa prestación o servicio, otras veces sin embargo se pude acudir a la gestión indirecta muchas veces a través de concesiones. La actividad regulatoria, bastantes autores lo incluyen o lo consideran que se debe estudiar dentro de lo que es la actividad de policía, en principio decir, que dentro de esta activad las administraciones publicas han desarrollado otras funciones o actividades que no se pueden reconducir a las 3 grandes actividades que contemplan, esto es debido a que la administración ha empezado a actuar como empresario, para algunos autores esta clasificación tradicional se debería de ampliar, incluido la actividad industrial, cuando al administración actúa como arbitro.la doctrina considera que se debería regular esta actividad regulatoria para algunos como independiente y para otros como la actividad de policía, esta activad es el estado como regulador y garante de determinadas actividades. Esta actividad regulatoria es que el estado ha pasado a realizar otro tipo de actuaciones más allá que la de prestar los servicios antes mencionaos por que no solamente tiene que prestar el servicio sino que tiene que regular minuciosamente el mismo y garantizarlo para que las empresas privadas actúen de manera efectiva con la calidad y seguridad o igualdad de acceso y disfrute de todos los ciudadanos, por tanto la administración ha pasado a ser regulador directo o a ser regulador indirecto. Actividad de policía, dentro de esto veremos un tema que es la autorización administrativa, la actividad de policía o limitación lo que implica son limitaciones sobre los derechos de los particulares ya que esto obliga a determinadas conductas pro parte de los particulares, es una actividad de intervención, restrictiva, agresiva, limpiadora, incidiendo directamente en la esfera del ciudadano, por todo ello, la administración debe actuar dentro de esta actividad de policía siempre dentro de la legalidad y es la única forma que tiene para poder imponer deberes, ordenar conductas, vigilar y reaccionar frente a los incumplimientos , el derecho administrativo sancionador, le son aplicables muchos de los principios y derechos del ordenamiento jurídico penal, la administración no solo puede imponer sino responder sobre las ordenes y mandatos, siempre que la administración sanciona tiene que hacerlo mediante el cauce legalmente establecido, la finalidad de la actuación de policía tiene por fin la defensa de los ciudadanos, del buen orden de la cosa publica y para ello la administración tiene una serie de recursos, tiene esa autoridad contra cualquier perturbación que se pueda producir o contra otra administración. Históricamente esta actividad de policía se trae al derecho español del derecho francés de la etapa liberal, en el derecho francés se haba la de eta figura como la reservista del orden público y así se trasladó al derecho español, durante los siglos XVII y XVIII surgió esta figura para velar por el orden público, velar por las normas de convivencia. Los grandes autores diferenciaban en esta época lo que era la actividad de policía de lo que era la activad jurisdiccional, todo lo que tenia que ver con la policía administrativa, estaba al margen del control jurisdiccional. Había por tanto asuntos gubernativos y asuntos jurisdiccionales; esto hoy en día es impensable, primero se da una fase gubernativa y en segundo lugar para hacer efectivo el Art.24 CE podemos acudir a la jurisdicción. A partir de ese momento los actos de policía los actos se establecen como reglados, esto quiere decir que para imputar a una determinada conducta tiene que estar previamente tipificada y tiene que especificar lo que dicen los artículos, los preceptos tienen que ser muy precisos y ser proporcionales. Existen otras parcelas que no son tanto para garantizar el orden público, ya no se hablaría tanto de policía, sino de intervención en general, se piensa hoy en día que este término se queda corto y esto es por las actividades regulatorias, en un sentido estricto se puede hablar de la actividad de policía como estamos haciendo como mantenedora del orden público. La administración está obligada a mantener el orden publico, la otra cara de la moneda es que si la administración no mantiene el orden público puede incurrir en responsabilidad patrimonial por que todo ese no hacer puede suponer unos daños para los particulares que son susceptibles de ser indemnizados. Estas potestades deben contar con una expresa habilitación legal y se deben prestar con la proporcionalidad debida por parte de la administración actual, en este ámbito que estamos hablando, la administración dentro de la actividad de policía puede adoptar una serie de medidas llamadas ordenes y lo que se conoce con el nombre de controles preventivos, para ello cuenta con una serie de medios, desde la ejecución forzosa hasta la coacción directa. La policía de seguridad son las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que entre sus funciones tienen esta actividad de policía y a parte de tener esta actividad de policía, no solo existen las fuerzas de seguridad del estado, los ciudadanos tienen el deber de colaborar con los cuerpos del estado sin poner en riego la seguridad ciudadana ni el orden público. Esa previa autorización legal que tienen que tener estas actuaciones tienen que tener un apoderamiento muy preciso y tiene que ser proporcional, entre las actuaciones que puede hacer la actividad de policía puede ser: - Ordenes – imponer el deber de realizar una conducta o prohibir hacer una conducta, se puede hacer una distinción entre las ordenes de carácter preventivo y las de carácter represivo, esta segunda es por transgresiones. - Intimación – se parece un poco a la orden represiva, pero lo que hace es pedir que se cese ese poder, no pasa de ser una advertencia, tiene mas cuestiones de vigilancia Dentro del poder de policía, estudiaremos la figura de la autorización administrativa, se establece o se define en un concepto clásico y se dice que es un acto unilateral declarativo de derechos donde lo que s e hace es remover los limites que establece la norma para ejercitar un derecho preexistente, mientras no se prediquen que se cumplen todos los requisitos para poder lograr la autorización, la norma sigue o juega como una barrera. La autorización no me concede un derecho nuevo, algo que yo no tuviera antes, lo que hace es dispensar la autorización general que existen. La autorización son actos reglados. La administración lo que hace con las autorizaciones es comprobar de una forma automática, pero sin adentrarse en el fondo. Son actos reglados, es decir, se realizará una comprobación, es un acto declarativo de derechos y no concede el derecho por que se supone que ya se poseía sino que se efectúa para que este se haga efectivo, la autorización es un acto favorable, esto quiere decir, que son irrevocables, la regla general es que la autorización es un acto reglado y no puede existir discrecionalidad, siempre las autorizaciones se realizan estableciendo una cláusula sin perjuicio de terceros, siempre que se hace una autorización la administración nunca se pronuncia sobre el fondo, por tanto, un argumento que nunca se puede esgrimir es el “a mi me han otorgado la autorización”, esta situación se puede revertir si aparece un tercero de mejor derecho. El contenido de las autorizaciones tradicionales, suele ser una declaración, lo que te permite es ejercer una actividad, si se puede o no realizar y junto a esto tenemos un tema relacionado, que es el tema de la licencia, donde pueden aparecer unas cláusulas accesorias que condicionen a la licencia y ordenándonos a hacer determinadas cosas. Las licencias también son actos reglados pero se admiten condiciones, es decir, cláusulas accesorias, por tanto dentro de las autorizaciones, pueden concurrir 2 tipos: - Regladas y puramente objetivas Otras que controlen otras series de aspectos, por ejemplo, cuando se otorgan autorizaciones teniendo en cuenta la Persona que lo solicita, por ejemplo una empresa. En cuanto a la extinción de las autorizaciones, al tratarse de actos declarativos de derechos hay unos limites de tal forma que la administración no puede revocar Sin mas una licencia o una autorización ya que los actos declarativos de derecho son irrevocables por cuestiones de seguridad jurídica. Sobre una misma actividad se puede haber mas de una autorización ya que cada una persigue un solo fin, puedo haber mas de uno. Hay por tanto tipos de autorizaciones, que requieren un control a posteriori que tiene que realizar la propia administración de que efectivamente se tienen que reunir ciertos requisitos. Este tema de las autorizaciones ha sufrido una pequeña modificación a raíz de una directiva de la UE del año 2006 en la que la UE impone a los EEMM de hacer una especie de examen de como estas las normas garantes de las autorizaciones en el sentido de simplificar las misma y eliminar las autorizaciones que son innecesarias. La UE establece que los EEMM sólo podrán supeditar la actividad a un servicio a un régimen de actuaciones cuando no se vulneren los principios siguientes: - - El principio de libre establecimiento, otorgar una autorización no puede ser discriminatorio para el que vaya a prestarla frente a las de otros países . Principio de necesidad del régimen de autorización previo, tiene que estar justificada por esa necesaria de interés general, si no se da es absurdo que la administración ponga trabas a esto. Principio de proporcionalidad, el objetivo perseguido tiene que ser un objetivo que no se pueda conseguir con una medida menos restrictiva. Esta regla y a partir de 2006 implico y ha supuesto que la LPAC en su Art.69 haga referencia a 2 figuras y que se utiliza mucho en la practica como alternativa a las autorizaciones que antes eran necesarias y como ventaja tiene que no se paraliza el procedimiento, nos referíamos a la declaración responsable y la comunicación previa y dice: La declaración responsable se trata de rellenar un modelo en el que diga la activada que se quiera realizar, que esa actividad requiere de unos requisitos que se pueden cumplir y que se pueden realizar cuando la administración se diga. La administración en cualquier momento puede inspeccionar que lo que diga es cierto y que cumplo los requisitos que he dicho que tengo, la administración puede realizarla durante todo el tiempo que dure la actividad. La comunicación previa es un supuesto de actividad ad que no están tan sometidas a regulación y se acredita a la administración que nuestros datos personales son verdad, no siendo necesario nada mas, solo informar a la administración de la activad que se realiza. Se puede hacer una vez que se haya iniciado la actividad. Redactar art.69 39/2015 Sin embargo se entiende por comunicación el documento ponen en manos de la administración competente sus datos y otros datos relevantes… A parte de estas 2 figuras existen los denominados los actos d comunicación previa, por ejemplo, se solicita una licencia para modificar en la vivienda, se tiene que decir a la administración lo que se va haciendo en esta obra, generalmente se hace una declaración previa final, pero en unidad, la administración me lo podría pedir. Potestad sancionadora administrativa Es una de las potestades que tiene la AP, al igual que tiene la potestad expropiatoria,etc, esto quiere decir que la adm tiene la potestad para imponer sanciones a los particulares cuando estos comenten una infraccion que previamente está tipificada en las leyes y de forma complementaria en los reglamentos, esta potestad sancionadora es la capacidad para imponer sanciones a los administrados, debido a que existe una reforma de ley. Esta potestad del ius puniendi, y sin perjuicio de que todas las resoluciones de las adm pueden ser revisadas en via jurisdiccional que es la que hace efectiva la tutela judical efectiva, este ejercicio que permite a la adm, la atribución de esta funcion se justifica a raíz de una sentencia del TC que es la sentencia 77/1983 en la que se establecía que era conveniente de dotar d e mayor eficacia al aparato represivo en relación con las infracciones o con las conductas ilícitas de mayor gravedad, de todas formas no se puede olvidar que la adm tiene la potestad sancionadora y que estas sanciones pueden ser mas graves debido a la lentitud o por el tiempo no ya de lentitud sino que lleve aparejada la sancion, no podemos olvidar que el art.25.3 CE prohíbe expresamente a la adm que imponga penas privativas de la libertad. A raíz de la sentencia mencionada, se van incrementando el número de sanciones que la administración impone, concretamente en sectores, el 75% de las sanciones son en relacion a la seguridad vial, la ultima reforma que se ha aplicado, fue la llevada por las leyes 39 y 40 del año 2015, LPAC y LJSP, regula el ejercicio de esta potestad, esta regulación que se hace en las leyes, esas leyes van junto con otras series de modificaciones que fueron aprobadas por el gobierno en materia de estabilidad presupuestaria y las leyes de transparencia, estas leyes establecerán los pilares de funcionamiento y actuación de las AAPP. Esta reforma de 2015 vino propiciada por el informe CORA del 2013, la comisión para la reforma de la AP, estableció en el 2013 la necesidad de tener una administración mas eficaz, mas transparente, simplificada, accesible para la ciudadanía y estableció que era necesario la reforma de los procedimientos de responsabilidad patrimonial y del régimen sancionador y por eso se llevaron a cabo. CORA dice esto por que consideraba que no se estaban cumpliendo los objetivos que había trazado la UE entre otras cosas para abaratar costes y para bueno que la AP fuera mas productiva y sostenible. Los grandes puntos de la reforma del 2015 han sido: - Codificación del derecho administrativo Puesta en marcha de una administración electrónica Paradójicamente, el tema del derecho sancionador, lo han bifurcado en 2 normas, se trata en dos normas, los principios se regulan en los Arts.21-31 ley 40/2015 y el procedimiento administrativo sancionador va a estar en la ley 39/2015 y no todo junto, sino que cuando obra de órganos será un precepto, cuando habla de plazos, otro. La ley 40/2015 es la que establece los principios que vamos a ver y que son mas importantes, independientemente de estos principios, vamos a ver una serie de precisiones: - Extension de los principios de la potestad sancionadora al régimen del régimen disciplinario de la administración publica. La ampliación de los supuestos de la irretroactividad “in bonus”. Fijación de criterios para la graduación de sanciones y la definición de lo que se denomina infracción continuada. Respecto del primer punto, que es la regulación que había para los empleados públicos que no estaba tan completa hasta la reforma actual, hay que decir que esta nueva ley establece que resulten de aplicación toda esta normativa a los procedimientos sancionadores de los empleados públicos, el Art.25.3 Régimen Jurídico Sector Público, lo establece expresamente cuando dice expresamente que: “Las disposiciones de este capitulo serán extensivas al ejercicio por las AP de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio”. Las consecuencias de este precepto son muy importantes, se supone la aplicación del ppio de legalidad en un ámbito en el que no estaba del todo asegurado y ademas constituye en la relaciones especiales de sujeción, son relaciones que tienen un plus con la administración. Las demás puntualizaciones las veremos dentro de los ppios de la potestad sancionadora. Dichos principios son: - Principio de legalidad - Principio de irretroactividad Principio de tipicidad Principio de responsabilidad Principio de proporcionalidad Principio de prescripción Principio de concurrencia de sanciones (non bis in ídem) Como novedad, la posibilidad de delegación de firma. - Principio de legalidad Sin perjuicio de que toda la actuación de la AP tiene que estar sujeta a este principio, se exige a con muchos mas rigor a este ámbito y sobre todo a la hora de delimitar las sanciones intentando dejar el menos margen posible a la indeterminación y a la discrecionalidad, todo esto por le mandato constitucional del Art.25, nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones que en el momento no constituyan delito o falta en la legislación del momento, es por este Art.25 que en la ley 40/2015 se recoge que la administración sancione únicamente cuando así se haya previsto en una norma con rango de ley. Pero no solamente que este recogida en una norma con rango de ley sino también que se recoja en un procedimiento previamente establecido a través del cual se llevará a cabo esta imposición. Nuestro TC en muchas sentencias ha establecido la sujeción que tiene la administración en el ámbito sancionador, una de las mas relevantes se dice que esta sujeción comprende una doble garantía, en primer lugar, una garantía d e orden material que es la necesidad de predeterminación en la norma de esa conducta lícita y de la sanción que conlleva el incumplimiento, la segunda garantía es de carácter formal y establece el TC que el rango de las normas que tipifican las infracción y las sanciones sean ley, independientemente de que se admita la colaboración de los reglamentos. Es necesario que la imposición se haga por órgano competente, el Art.25 de la ley 40/2015 establece que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos, que la tenga expresamente atribuida por una norma con rango de ley y aquí amplia el Art.25 por que añade también o por reglamento. - Principio de irretroactividad Tiene rango constitucional, se regula en el Art.9 CE para algunos es una manifestación mas del ppio de legalidad, pero cuando hablamos, para la imposición de la sanción de acuerdo con el principio de legalidad, hemos dicho que para poder imponerla debe existir una previa habilitación de la ley, pero esta regla tiene una excepción que es la de permitir que se aplique la norma sancionadora favorable a supuestos que estén ya finalizados, que se aplique la norma sancionadora más favorable, el TC, en principio ha establecido la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales si se impone la irretroactividad de todo esto, a sensu contrario y así ha fijado el TC si que cabe la retroactividad en los casos en que sea mas favorable en los que se amplíen derechos, etc… El principio de retroactividad esta consagrado en el ****art.26 LRCSP (redactar)**** Por lo tanto la retroactividad amplia notablemente la retroactividad que existía hasta esta fecha por que no solamente se extiende esto al presunto infractor, sino al propio infractor, al ya sancionado, y va más allá de de la tipificación de la infracción, como en la infracción en si como en los plazos de prescripción de la sanción. La irretroactividad positiva se extiende al presunto, al infractor y vale tanto para la tipificación, infracción, plazos de prescripción o los que están pendientes de cumplimiento los que están por cumplir la ley, entro en vigor en marzo del 2016. - Principio de tipicidad Se regula en el Art.27 de la ley 40/2015 y que recoge con la misma redacción a como se hacia en la ley 30/92, lo que se pretende con este principio de tipicidad es quien en nuestro oJ no haya normas genéricas en una metería que incida tanto en el ciudadano, las normas genéricas producen una gran inseguridad jurídica. El principio de tipicidad repite el principio de legalidad que ya hemos visto. Las infracciones administrativas se clasificaran en leves, graves y muy graves. Las Normas definido ras de las sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. Todo lo que es tal e el Art.27 se dedicará a reiterar lo que hemos visto en materia de legalidad, y solo se dedica a añadir lo que hemos visto de la analogía, hoy en día se pueden encontrar normas bastante genéricas, que irían un poco en contra de lo que establece este precepto a cuando la ley se establece en un cajón de sastre, cuando se refiere a “cuando por otros casos…” concretamente la ley de patrimonio de las AAPP del 2003 cuando hace referencia a las a sanciones leves habla de “cualquier otro incumplimiento de las recogidas en la ley, cuando hablamos de legislación de riesgos laborales, sucede ¾ de lo mismo y esto produce mucha inseguridad jurídica ya que si no recoge casos específicos carece de ningún sentido. - Principio de responsabilidad Este ppio introduce importantes novedades respecto a la anterior ley 30/92 por que, en primer lugar lo que hace es que amplia el ámbito subjetivo de la responsabilidad ya que incluye n o solo a las personas físicas y jurídicas sino que tmb la ley dice que cuando se reconozca la capacidad de obrar a grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica o los patrimonios independientes o autónomos. Esta novedad puede entrañar un peligro que otro ya que puede que haya una separación un poco ficticia de la persona responsable y el patrimonio que tiene que responder, no cabe duda de que la ley ha establecido esta extension que se recogen en el art.28 de la ley 40/2015. (Redactar) Es importante una referencia cuando dice que en materia de culpabilidad se termina o ha terminado l a ley con las conductas o las infracciones que antes eran sancionables que antes eran a titulo de mera observancia, esto quiere decir que se quitan las sanciones, es necesario y se exige que concurran el dolo o la culpa, la Ley de Régimen jurídico, establece la necesariedad de que exista una culpa en la autoría de ahí que se elimine la responsabilidad por la comisión de un hecho por mera inobservancia y establece el requisito por parte del responsable que conlleve dolo o culpa. De todas formas es necesario destacar aquí que el desconocimiento de la ley no exime de su incumplimiento, muchas de las sanciones se realizan por el desconocimiento de la accion que se comete, por tanto es difícil encajar este dolo. En cualquier caso y en este procedimiento sancionador, el nivel de diligencia que se exige a todo ciudadano es el nivel medio sin que tenga que implicar, conocer todo el entramado de normas sancionadoras, hay veces que para el ciudadano es el bien jurídico, el medio que sin que tenga que conocer todo el entramado de normas sancionadoras, habiendo veces que las normas vienen conceptos técnico y hace que se aplauda la regulación y que sea necesario ese dolo o culpa para que exista responsabilidad. Entre las omisión imputadas a la nueva regulación es precisamente la falta de referencia a la edad mínima para ser responsable de una infracción administrativa, siendo demandado por la doctrina sin tener acogida. En cuanto a la responsabilidad solidaria de quien deben cumplir conjuntamente una obligación la ley sigue imponiendo la responsabilidad de todos a la par en cuanto a la sanción pecuniaria hace el matiz de poder individualizar en función del grado de participación de cada responsable, creando dicho precepto híbrido entre la responsabilidad y sanción económica. Y luego en cuando a la responsabilidad subsidiaria establece el Art.28 que las leyes reguladoras de los distintivos regímenes sancionadores podrán tipificar el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas. Este precepto también autoriza la obligación de pago más allá de lo que establece la culpa in vigilando de los padres o personas que tengan a su cargo, o que tengan alguien vinculo, culpa in eligendo. - Principio de proporcionalidad Este principio se regula en el art.29 de la ley 40/2015 y que constituye un ppio informador de toda la actividad administrativa, si un determinado objetivo se puede lograr de varias formas, hay que coger la menos gravosa para el ciudadano. Esto no quiere decir que el infractor que va a ser castigado de forma menor sino de forma menos gravosa. Es una de las parcelas mas importantes, el ppio proporcionalidad es informador de la potestad administrativa y significaba dentro de este ejercicio establece o significa que la sanción debe ser acorde Al ilícito cometido, en el art.29. De la ley 40/2015 principio de proporcionalidad, (completar), párrafos 3 y 6 , la administración no puede imponer penas privativas de libertad, los criterios que se establecen en este precepto hacen referencia a la graduación de la sanción, en estos Arts, lo que se ve es el grado o por lo emotivos por los que se gradúan las sanciones serian los siguientes: - Grado de culpabilidad o exigencia de intencionalidad Continuidad o persistencia en la conducta infractora Naturaleza de los perjuicios causados Reincidencia al hablar de esto hace referencia a la reincidencia por comisión dentro de un año por la infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa de la sanción, la ley asume una jurisprudencia que arranca con una sentencia del TS del año 2000 que viene a decir que una sanción que se impuso en vía administrativa la impugnación que se haga la misma en via contenciosa administrativa no evita que la comisión por el plazo de 1 año realizada por el infractor no se considera reincidencia. Sin embargo habla ley de firmeza en via administrativa. - Principio de prescripción Se regula en el Art.30 de la ley 40/2015 y donde se regula la infracción continuada, redactar art.30 - La mas grave a los 3 años prescriben - Las graves a los dos años Las mas leves al año El plazo de prescripción de las infracciones hubo una jurisprudencia que estableció que la prescripción sucedía por la incoación del procedimiento sancionador, el artículo dice que interrumpe la prescripción con el conocimiento del interesado la iniciación de un procedimiento sancionador. El plazo de prescripción de las sanciones comienza a contarse desde el día siguiente al que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción, se interrumpirá la prescripción con la iniciación del procedimiento con conocimiento del interesado del periodo de ejecución, vuelve a transcurrir el plazo si vuelve a transcurrir un mes sin causa del infractor, esta regla es novedosa tmb por que impone que en el caso de que haya una desestimación presunta de un recurso de alzada que se interponga contra la resolución que impone la sanción el plazo de prescripción comenzará desde el día siguiente al día que finalice el plazo que tiene la administración para resolver ese recurso. En este artículo se regula la infracción continuada, esto se refiere a, los casos en los que la infracción sigue existiendo por que la conducta sigue siendo infractora, en este caso concreto de las infracciones continuadas empezara a correr desde que finaliza la conducta infractora, en cuanto al siguiente precepto que hace referencia el procedimiento sancionador la ley habla de la concurrencia de sanciones en el Art.31, el principio de “non bis in idem”, este artículo Mantiene el rango constitucional la misma regulación que ha existido siempre y establece que no podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento, estamos otra vez en las manifestaciones del principio tanto de legalidad como de tipicidad que se recoge en el Art.25 CE ahora sin embargo, desde 2015 el legislador añadió un párrafo mas a este precepto que es cuando dice en su punto 2º cuando un órgano de la UE hubiera… (completar) esto significa lo siguiente, hay que entender que si se dan las 3 identidades anteriores, no podrán las autoridades españolas imponer la sanción por el principio “non bis in ídem”, pero en el caso de que el sujeto y fundamento sean diferentes, podrá poner sanción por estos mismos hechos pero graduando esto no tiene mucho sentido ya que supone que un tercero se beneficie de que un tercero se beneficie de esta situación. Por ultimo dentro de estos principios, vamos a ver el tema de delegación de firma. Esto en materia de sanciones constituía una novedad, ahora si se permite en virtud del Art.12, si vemos la evolución que ha tenido la potestad sancionadora desde la ley 30/92 la potestad sancionadora era indelegable esto quiere decir que quien la conocía tenia que recibirla sin ninguna discusión y sin posibilidad de delegarla, ahora no solo se permite respecto de una competencia propia la delegación sino tmb o incluso cuando se haya producido por delegación. Sin embargo en la declaración de firma no es necesario si quiera la publicidad de esta delegación de firma, esto puede acarrear que puedan existir recusaciones sobrevenidas por que la gente tenga conocimiento de esa delegación de firma. - Procedimiento sancionador (ley 39/2015 LPAC) Unas de las cosas principales es que se regula en esta ley y se deroga expresamente el procedimiento sancionador que se recogía en el reglamento de 1993 en el que se recogía el ejercicio de la potestad sancionadora. el procedimiento que se regula en al ley 39 se configura como un procedimiento común y con unas garantías y con unos derechos mínimos aplicables a todo procedimiento sancionador lo que no quiere decir que algunos extremos de la potestad sancionadora como la competencia de órganos tengan potestad sancionadora puedan concretarse a través de normas autonómicas que regulen específicamente esto, lo que pueden hacer es regular determinadas especialidades. Tendrán que estar no solo a lo que establecen sino que tendrán que acudir a las normas sectoriales que haya. En la ley 39/2015 establece también que las normas reguladoras de los distintos procedimientos sancionadores esmalte e incompatibles teniéndose que adaptar a la misma y tenían de plazo para ello el 2 de octubre de 2017. - Las infracciones administrativas Es la contradicción culpable de lo dispuesto en una norma que lleva aparejada una sanción, cuando la norma dice el que salte x norma cometerá una sanción leve y llevara aparejada una sanción, de lo que acabamos de decir se deducen 3 características y es que la accion tiene que ser típica, antijurídica y culpable, esto significa: - - - Típica: lo único que la ley nos dice cuando se hace referencia a este principio que se prohíbe la analogía, que sea típica supone la prohibición de normas sancionadoras genéricas, la norma que describa la conducta no puede estar tipificada de tal forma que cree inseguridad jurídica todo el contenido del Art.27 se limita a reiterar el contenido del principio de legalidad y solo refiriéndose a la tipicidad se refiere a la prohibición de la analogía. Anti jurídica: esto se refiere a que el comportamiento tiene que ser contrario al OJ, esto se puede realizar tanto por accion como por omisión, este comportamiento lo que hace es poner en peligro o lesionar el bien jurídico que la norma protege y la accion será antijurídica siempre que no exista alguna causa de justificación. Culpabilidad: hace referencia a la reprochabilidad o imputabilidad del comportamiento o de la conducta del presunto autor, es necesario poder imputar al sujeto que lo realiza esa conducta. La calificación que se realiza en esa ley de las infracciones, se divide en muy graves, graves y leves y por tanto si las infracciones pueden ser están, las sanciones que lleven aparejadas cada una podrán ser, muy graves, graves y leves, lo que diferencia esta distinción es que varia los plazos de prescripción ya que dependerá el plazo de la calificación dada a cada una. En cuanto a la sanción esta tiene una finalidad represiva, pero nunca podra implicar privación de libertad, ni directa ni indirectamente, la sancion suele ser multa, una sanción económica y la cuantia de la misma tiene que venir determianda expresamente en la ley y lo normal es que se mueva entre unos topes maximos y mínimos, otras veces lo que viene en determinadas ocasiones es que la sancion va a variar dependiendo del valor que tenga la infraccion cometida entonces se aplicará en estos casos un porcentaje que por ejemplo en delitos medioambientales en el caso de que una empresa contamine, se valora lo que cuesta pieza y la sancion sera por ejemplo del 150% del valor ed lo que cuesta la limpieza Del Río. En base a unos principios que ya vimos, que eran el principio de proporcionalidad e igualdad, en el derecho sancionador administrativo se incluye tambien la posibilidad de atender las circunstancias económicas del infractor para ello lo que se hace es adoptar el sistema de monta dia teniendo en cuenta los ingresos. Junto con las mutas existen otra serie de sanciones, como por ejemplo las inhabilitaciones para determinados delitos de la propia administración, cunado se inhabilita para poder concursar contratos, concesiones, se inhabilita a la persona para que no pueda tener relación con la adm, cuando se produce el cierre de instalaciones, el decomiso, falsificaciones. Principios informadores del procedimiento Teniendo en cuenta todas las potestades de la adm, por el contrario de todos esos privilegios tenemos un límite total y absoluto y es que siempre la adm tiene que actuar dentro de un procedimeitno, todas las resoluciones tienen que ser adoptadas (sancionadoras) siguiendo un proc, este sirve para varias cosas: - Para que la adm pueda probar los presupuestos necesarios que se ha cometido la infraccion, que es típica, anti jurídica… Vale también para que pueda ponerle la sancion que le corresponda. Para que el presunto pueda defenderse y `pueda alegar lo que le convenga. Algunos de los principios que informan el proc, ahora que estan desperdigados por todas las normas, son los siguientes: - - - - - Diferenciación o necesariadad de que exista una separación entre la fase instructora y la sancionadora, una y otra fase estan encomendadas a organos diferentes, toda la fase instructora se da hasta la propuesta de resolucion y una vez obtenida esta se elevara al órgano encargado de resolver el proc. La fase tanto instructora como sancionadora estan encomendadas a órganos diferentes, tal como dice el art.63 de la ley 39/2015. Esto que acabamos de ver es un derehco o un principio que ha recogido el legislador del derecho penal trasladándolo a este OJ. El presunto responsable tiene derecho a conocer los hechos que se le imputan, los hechos, las sanciones que conllevan, la identidad del instructor, la identidad de la autoridad que le va a sancionar y muy importante dice el art.64 la norma que le atribuye esta competencia. En tercer lugar, el presunto infractor tiene derecho a formular alegaciones y a utilizar los medios de defensa, cualquier medio de defensa admisible en derecho, derehco a proponer las pruebas pertinentes y ademas como es un derehco que se le atribuye al presunto, las pruebas sólo podrán ser rechazadas por ser improcedentes, innecesarias, y bien motivadas, art.77 LPAC. En cuarto lugar, en todo caso, siempre los proc se tienen que ajustar a los hechos que han sido declarados probados por resoluciones judiciales firmes, y documentos que esten formalizados por funcionarios que tengan determinación de autoridad. En quinto lugar, la resolución definitiva, tiene que ser motivada y tiene que resolver todas las cuestiones planteadas no se pueden aceptar hechos distintos de los determinados en el proc. Aquí una de las grandes novedades es que son ejecutivos, producen efectos desde el momento que se agota la via administrativa, la via adm se agota interponiendo el recurso que proceda el recurso que proceda en cada caso. Fases del procedimiento sancionador en general En cuanto a las fases, la primera de ella que no es una fase en si, serian las actuaciones previas, antes de la incoación del procedimiento, y que van encaminadas determinar con carácter previo si concurren las circunstancias que justifican la iniciación de dicho procedimiento, esto no es un fase por que todavía no se ha iniciado, estas actuaciones se van a orientar en concreta los hechos que puede dar lugar a que se abra el procedimiento, concretar las personas que pueden ser responsables y todas las circunstancias relevantes. Estas investigaciones las hace generalmente los órganos con funciones de averiguación, inspección, etc… Esta previa fase para algunos es problemática debido a que esta previa fase no tiene conocimiento absoluto el presunto infractor, y esto choca con las garantías del procedimiento sancionador. 1. La fase concreta seria la fase de iniciación, se inician siempre se oficio por acuerdo de órganos competente, este lo puede hacer como establece la ley, por iniciativa, orden superior, petición razonada o por denuncia. Respecto a la propia iniciativa, iniciara el procedimiento por el conocimiento directo o indirecto de las conductas y de los hechos que se consideren infracción, cuando hablamos que se puede iniciar por orden superior nos referimos a la orden que recibe el órgano administrativo que sea superior al competente para iniciarlo en la que se le de la orden de que inicie el procedimiento estableciendo en esa orden los hechos, las personas presuntamente infractoras, la tipificación y estableciendo muy clarito cuando se han producido, la fecha, el tiempo… Por petición razonada, son las propuestas de iniciación que se formula por cualquier órgano adm que no tiene competencia para su iniciación, y no ha tenido conocimiento de esas conductas, para que se dé inicio por otro órgano. Estas peticiones que se pueden hacer por parte de otros organos, tiene que ser realizadas por la misma mitivacion. 2. Denuncia, cualquier persona en cumplimiento de una obligación legal se pone en conocimiento de un órgano adm de un determinado hecho que pudiera constituir una infraccion, tiene que venir reflejado la persona que denuncia y como siempre los hechos que puedan constituir la infraccion, la fecha de la comisión , si es posible dice la ley, la identificación del presunto o los presuntos responsables. Todo esto son las posibles formas de que se puedan iniciar por el órgano correspondiente, pero que se haga esto no vincula a los órganos para que inicie el proc sancionador, lo que si que tiene que hacer es en caso de no iniciarlo es comunicar al órgano que lo haya formulado el o los motivos por el que no lo hace, cunado estamos en presencia de una denuncia s este en que comunicar al denunciante la iniciación o no del proc cuando en la denuncia se solicite la iniciación de un proc, por tanto la denuncias tienen que ser de 2 tipos, en las que se ponen una serie de hechos de manifiesto y otra en la que s epide la iniciación del proc. En la ley se establece también que antes de iniciar el proc y una vez iniciado el órgano competente para iniciar o instruir puede adoptar las medidas provisionales necesarias para asegurar la eficacia la reoslcuon, estas medidas que se acuerdan deberán ser confirmadas en el acuerdo de iniciación que se tendrá que hacer en un plazo de 15 dias desde que se acuerden las medidas. Estas mediadas que se tomen deben ser proporcionadas y la ley establece que deben ser por razones de urgencia, razones inaplazables y estan quedarán in efecto si el proc no se inicia en el plazo de 15 dias o si en el acuerdo de iniciación no se contiene un pronunciamiento expreso sobre estas medidas, en este art.56 hace referencia a medidas que pueden ser adoptadas, estan pueden ser: o o o o o o o Suspensión de actividades Prestación de fianza Retirada d bienes Embargo preventivo Depósito, retención o inmovilización de cosa mueble Consignación o constitución de depósito. Retención de ingresos que se deben a la adm. Las medidas provisionales tienen que estar expresamente previstas y ademas ser ajustadas y proporcionadas a lo que se pretenda garantizar en cada caso, lo mas relevante por tanto es desde un punto de vista práctico es la motivación cuando no considere. El acuerdo de iniciación dentro de esta primera fase, tendríamos este acuerdo, este se debe comunicar al instructor del proc, trasladándole todas las activaciones que existan notificándose a los posibles interesados, asi como al denunciante en el caso de que asi proceda como hemos dicho antes, en este acuerdo de iniciación, se deberá incluir, en priemr lugar, la personas presuntamente responsable, en 2º los hechos que motivan la incoacion, las sanciones que puedan corresponder , pero en principio concretar los hechos que motivan la iniciación del proc. En 3er lugar tiene que identificarse el instructor y el secretario haciendo una referencia al régimen de recusación y abstención. En 4rto el órgano competente para resolver y la noram que le atribuye esa competencia, se podrá incluir en ese acuerdo la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, en este caso en el caso de que se reconozca a tenor del art.85, se realizan una serie de reducciones, en este acuerdo de iniciación ademas s e deberán incluir las medidas de carácter provisional en el caso de que se hayan acordado en el sentido de que se deberán levantar o establecer su continuidad y por ultimo pero casi lo más importante, indicar el derehco que tiene el presunto a formular alegaciones y en el caso de que no quiera la audiencia en el procedimiento y los palzos que tiene para ejercitarla. En el caso de que no se formulen aleaciones este plazo de acuerdo de iniciación puede considerarse ocmo una propuesta de resolución siemrpe que los hechos esten claros. Fase de instrucción (completar) Fase de resolución Una vez que el órgano tiene todos los elementos para resolver, por el órgano competente, debe dictars en 10 dias desde que se tramite la respuesta, a la hora de revolver no podra hacerlo por hechos sucedidos distintos a los del procedimiento, otra cosa es que el órgano competente es que haga una valoración jurisdica diferente, eso si puede hacerlo, y en el caso que el órgano considere que la sancion tiene mayor gravedad de la que se propone en la propuesta de resolución deberá noticarselo al inculpado antes de resolver para que en el plazo de 15 dais este pueda realizar las alegaciones que le corresponde. Los actos son eficaces desde que se dicten el proc sancionador no son ejecutivas hasta que se agote la vía administrativa, la via adm se finaliza a traves de los recursos ordinarios que procedan,es mas, la ley dice que una vez finalizada la via adm si se pone en conocimiento que s equiere interponer recurso contencioso adm, contra la misma, no sera ejecutiva, sera ejecutivas en el momento que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la misma. El proc socio Nadir puede finalizar también en cualquier momento cuando el presunto infractor reconozca su responsabilidad, este reconocimiento v a suponer en el caso de que tenga por objeto la sancion un pago, supondrá pagar esa sancion impuesta y en el caso de que el procedimental es que se restituya la situacion alterada, que se haga, por lo tanto no es solamente reconocer, sino hacer también, en el caso de que sea pecuniario la sancion en la que pudiera recaer, probablemente se va a reducir en un 20% como mínimo en el caso de que se reconozca, se renuncia a cualquier accion en via administrativa. Extinción de la responsabilidad La LJSP REGULA la prescripcion como una causa de extinción de la responsabilidad pero en esta ley no se habla de otras causas que también pueden extinguirlo, como puede ser el pago, la muerte o el perdón del ofendido, otra forma de extinguir la responsabilidad es el cumplimiento voluntario o la ejecucion forzosa de la sanción por parte de la adm. Respecto al pago voluntario, hay que hacer una precisión ya que este pago se puede solicitar en cualquier momento antes de la resolución final del proc, este pago voluntario tienen que ir acompañado con una renuncia de cualquier accion o recurso. No se establece plazo para resolver ese plazo sancionador en la ley, sino existe, nos atendremos a alas leyes especiales y si no, entonces nos atendremos a un plazo genral de 3 meses supletorio Proc simplificado La ley 39 2015 prevela posibilidad de tramitar simplificadamente el proc, en el art.96.5 se establece (redactar), el plazo para resolver el proc es el de 30 dias, desde que se notifique al interesado el acuerdo de notificacion de proc simplificado, la condición fundamental es que la sancion se tipifique como leve y que no exista opocison del presunto infractor, este proc las fases que va a tener son en primer lugar: - se podrá iniciar tanto de oficio como a solicitud del interesado, en Segundo lugar, se dar el tramite de aduciendo cuando la sentencia vaya a ser desfavorable para el interesado, despues de este tramite ya se dictara resolucion. En el caso de que fuera necesario hacer algún otro tramite no previsto en este precepto se pasaría al procedimeinto tramitada de forma ordinaria. Expropiación forzosa Consiste fundamentalmente en obligar a los particulares a una especie de, enajenación forzosa por que previa un pago de sus bienes y derechos cuando estos bienes y derechos se van a afectar a una utilidad publica. Esta potestad que tiene la adm implica uno de los mayores grados de intervención de la adm, en la propiedad privda o en la particular, se está privando a los particulares del uso o disfrute de los bienes y de sus derechos, originariamente, o en su origen se establece en la revolución francesa en 1789 que es cuando por primera vez se regula, antes de esto los monarcas tenían un poder absoluto de privar de sus tierras sin que mediara ninguna contraprestación , sin embargo, como precedente más antiguo que el que decimos nos encontramos con una ley, llamada la ley de las 7 partidas de 1200, en este se trata de dar uniformidad a todas las leyes al reino de La Corona de Castilla. En la rev francesa y concretamente en el art.17 en la declaración del hombr ey ciudadano se declara que el derehco de propiedad es inviolable y que solo puede ser arresbatado a los particulares por necesidad publica y mediant una justa y determinada indemnizacion. En el año 1810 Napoleón, se promulga una ley de expropiacion forzosa que promulga ocmo garantia fundamental que se determine com o justo precio, además incluye que sea el poder judicial el que pueda controlar esta necesidad de privar al particular de sus bienes. En españa se regula en Princeton lugar con las cortes de Cádiz, se recoge por tanto de la misma forma que la de Napoleón. En la CE de 1931, se introduce una novedad y es que a parte de lo que decía la de Cádiz, dice que se podia prescindir d ela indemnizacion, si se poseía la mayoría absoluta d elas cortes, com esto se abre paso a las confiscaciones directas, en españa siguiendo con lo que estamos viendo actualmente la expropiacion forzosa se consolida en unas ideas garantias tas, una serie de derechos del particular frente a la adm que expropian fundamentalmente se concibe esta siempre a traves de una indemnización y esta indemnizacion en principio tiene que ser previa, generalmente el 99,9% va a ir por un proc urgente. Pudiendo ocupar el bien antes de indemnizar. La indemnización en principio de be ser previa, controlada por una adm y puede que la indemnización pueda ser sustituida. La legislacion vigente, la ley de 16 de diciembre de 1954, define la misma como cualquier forma de privación singular de la prop privada o de derehcos o intereses patrimoniales legitimos, hay limitaciones al derecho de propiedad y a otra serie de derechos que no da lugar a indemnización, hay que tener en cuenta cuando hablamos de privacion que es una privacion de carácter singular, el carácter fundamenal de la expropiación en la de privar de bienes a particulares perosi siempre con una finalidad pública y acompañada de una indemnización justa y previa, en la CE, se establece en su art.33 que se reconce el derehco a la propiedad privada, hablando también de la funcion social de estos derehcos que se “limitara su contenido…” y por ultimo establece la Ce que nadie podra ser privado de sus bienes y derechos por causa jusititfcada de utilidad pública o interes solial mediante la correcta indemnización y lo dispuesto en las leyes, art.23 saberselo. En primer lugar tiene que existir una utilidad publica legalmente constatada, fin publico esa necesidad de utilidad publica tiene que ser declarada por ley, precisamente estamos ante una reserva de Ley, es necesaria la intervención del parlamento, las expropiacion es implican un gasto, implica dinero público. En segundo lugar, en cuanto a la indemnización debe asegurase que se pague al particular afectado el valor de sustitución del bien, cunado hablamos de indemnización hablamos de valor de mercado, equivalente al que tenia con su bien. En tercer lugar, el pago previo, en principio el pago debe ser previo a la ocupación del bien por parte de la adm, sin embargo en la CE dice mediante la correspondiente indemnización, no mediante la previa indemnización, eso lo dice la LEF, esto puede dar lugar a que si no se paga previamente nop pase absolutamente nada ni que supone una responsabilidad para la adm actuante, sin embargo como sucede en la LEF que el pago debe ser preivo. Únicamente hay una excepción que es cuando se declare la expropiacion urgente se realiza mediante reunión de consejos e ministros y lo que se suele hacer es que se paga una cantidad a cuenta simbólica y Luego ya el justo precio queda regulado a un miomento posterior a que se ocupe el bien por parte de la adm. Elementos de la Exp forzosa Sujetos - Expropiant Expropiado Beneficiario En primer lugar y como sujeto de la exportación, tenemos a la AP es a la que se le reconoce esta potestad, no se puede expropiar, en cuanto al beneficiario, el único que puede ser una persona publica o privada que es a la que van a ir dirigidos los bienes objeto de la expropiacion, en muchas ocasiones la AP puede ser expropienate y beneficiario. El reglamento de expropiacion forzosa entiende por beneficiario el sujeto que representa el interés público o social para cuya realización está autorizada y que puede instar a la AP EXPRPAINE el ejercicio de la actividad expropiatoria, el beneficiario o cualquier sujeto publico o privado. La indemnización que se fije por el jurado la tiene que pagar este beneficiario, por que es el que va a recibir los bienes, la adm lo que va a hacer cuando el beneficiario es un particular, la ap actuara como un mero instrumento. El beneficiario en este caso, puede realizar la relación de bienes, intentar llegar a un acuerdo sobre el precio, en el caso de que no haya acuerdo el beneficiario podra presentar hojas de aprecio, y es el obligado a pagar o consignar la cantidad que proceda y sera el que responderá de las oblgiacioens uqe se deriven de un derecho que es el derecho de reversión . Por ultimo, la figura del ex propiedad por, ostenta esta figura, él propietario o titular de los bienes pero también el que tenga derechos reales o intereses económicos o objeto de la expropiacion y aquí se comprende personas privadas, publicas… hay dudas respecto a las expropiacion es consulares o diplomáticas pero se suele llegar a acuerdos, en cuanto a las expropiacion es de bienes De la Iglesia, existen acuerdos con la santa sede… La figura del expropiado no tiene limites subjetivos, puede ser cualquier persona y todos tienen derecho a ser indemnizados dependiendo de la titualridad que tenga respecto al bien que se expropie, puede ser que una persona tenga un derecho de paso o sea el arrendatario de las tierras, entocne el justiprecio tiene uqe ser distribuido conforme a la titularidad de la cada uno, el expropiado es el que tiene la consideración de interesado principal pero los expropiados de otro derehco tiene también interes aunque no el de principal. Cunado no comparece en el proc, ni el titular ni la persona que lo represente va a intervenir en este proc expropiatorio el ministerio fiscal. La participación de todas formas en el exp variara dependiendo del titulo que tengamos sobre la cosa o derecho expropiado. En primer lugar tendríamos a los titulares de bienes o derechos que conste en los registros publicos. En segundo Lugar tendríamos a los arrendatarios rusticos o urbanos que tendrán derecho a una indemnización independiente de la del propietario. Para todos estos se iniciará un expediente incidente al donde se fijara la indemnizacion que le pueda corresponder. Además podemos encontrar a los titulares de derehcos reales o económicos en LEC aso de que el bien estuviera grabada ocn una servidumbre o un usufructo teniendo derehco a participar en el proc expropiatorio. La adm cuando expropia la expropia con libre de cargas indemnziando a todos para quedar libre de cargas. Pueden participar otros interesados como el ministerio fiscal, participara cuando no comparezcan los propietarios una vez publicada la expropiación, también participara cuando los interesados fuera incapaces y no tuvieran representación o si la cuestión fuese litigiosa, por ejemplo por ser parte de una herencia. No obstante existen una serie de expropiaciones en la que el expropiante no es la AP sino el poder legislativo, nos referimos a las expropiación es legislativas, aquí la CE dice que se pueda hacer al margen de la LEF, como por ejemplo con el caso de la empresa RUMASA. Hay también expropiación judiciales pero que no son expropiaciones en si, se da para caso de comiso, enajenación forzosa, propiedad de un deudor para poder satisfacer una deuda dineraria. Causa expropiante Es la utilidad publica o el interés social, una expropiacion se justifica únicamente si existen estos requisitos, es una garantia fundamental y ya en la declaración de derehcos del hombre y del ciudadano se establecía que únicamente se podria exigir cuando esta estuviera legalmente contemplada. Esta causa expropiandi tiene una serie de efectos: El primero de ellos es que la expropiacion se sustrae de una determianda titularidad o situación jurídica del bien del patrimonio de un sujeto, una privacion de propiedad por ejemplo, debido a la grandísima cantidad de expropiaciones por parte de la adm hay que deslindarla de otras actuaciones que en muchas ocasiones no tienen este carácter y no pueden ser consideradas expropiaciones. El art.1.1 nos dice claramente que es cualquier forma de privación singular de un bien concreto. Esto nos hace que podamos diferenciar de otras delimitaciones o limitaciones de la propiedad que no tienen este carácter concreto. Pueden ser mas genericas pero que sin embargo pueden ser privaciones singulares, esto no significa que tenga que afectar a uno solo. Por otra parte, en segundo lugar, el legislador establece también algunos supuestos en los que la adm no tiene obligación de indemnziar y que sin embargo son limitaciones a la propiedad, por ejemplo, prestamos forzosos que se imponga a los particulares por ejemplo cuando se exige a una empresa que asuma el coste, una nota que caracteriza a la expropiacion es que la expropiacion tiene que haber un beneficiario que puede ser un particular, una sociedad… casos de expropiaciones múltiples, por ejemplo la expropiacion de un edificio con objeto de derruirlo. Los pilares mas importantes o las notas más características es que tenemos que estar en presencia de una privacion singular, una privacion singular y debemos tener en cuenta que a diferencia a como ocurre en la responsabilidad patrimonial, en la expropaicon forzosa la adm no persigue nunca causar un daño sino prestar un servicio público. Una segunda nota, seria en la expropiacion forzosa la imposición que hace de la privacion singular se acuerda imperativamente por la administración aunque luego puedan llegar a un acuerdo expropiante y expropiado para detemrianr un justiprecio aunque esto no conlleva un acuerdo de voluntades. Por otra parte los actos que surgen de la expropaicon y aunque en un momento determinado se pueda llegar a un acuerdo, son actos unilaterales, en todo caso, seria un contrato de adhesión. Contenido de la expropiacion forzosa En un principio la expropiacion se refería única y exclusivamente a los bienes inmuebles por que generalmente las expropaicon es se hacían para la construccion de obras publicas, hasta primeros del siglo xx no se permite otra serie de expropiaciones como por ejemplo a bienes artísticos que interesa al estado para conservarlo y que no se deteriore y sobre todo evitar los riesgos de exportación. El articulo 1 LEF habla ademas del objeto de expropaicon de cualquier forma de privacion singular de la propiedad privada o de derechos e intereses patrimoniales legitimos con lo cual se incluye todo. Además la ley dice cualesquiera que sean las personas o entidades a quien pertenezca, acordada imperativamente y como otro nota más, en muchas ocasiones, la expropaicon no conlleva la transferencia del bien o derecho que se expropia, existen muchas, evidentemente todos sabemos que hay una serie de derechos que no son susceptibles de expropiacion en primer lugar, nunca sera susceptible de expropaicon los derehcos personalísimos, derechos de familia, por ejemplo, la patria potestad, el nombre, identidad de la persona. En segundo lugar, tampoco pueden ser objeto de expropiacion, los bienes fuera de comercio de los hombres, res extra comercium. Aquí debemos hacer una precisión. Los bienes de dominio publico estan afectos a una utilidad y no serian susceptibles de expropaicon en cambio, los patrimoniales si. Por tanto se exlvcuyen los bienes demaniales pero no los patrimoniales. Lo que si se puede producir es la mutación demanial, que es cambiar la afección pública a otro. Por otro lado, los bines de dominio publico natural no son susceptibles de expropaicon en cambio, los de dominio publico artificial si que se puede propducir si se desafecta a esa utilidad publica. En cuanto a contenido, volviendo al articulo 1 LEF, establece y dice que para que se produzca la expropiacion es necesario que se produzca una privacion singular, es decir, lo que caracteriza juridicamente a una expropaicon es esa privacion singular, hablamos de privacion, es decir, privar totalmente de un derecho y hablamos de singular, una persona concreta que es titular de ese bien. Se acuerda que esta privacion se tiene que acordar imperativamente esa privacion y esta privacion es donde se ve la diferencia. La exprpropacion es un acto que se impone al particular unilateralmente, y es por ello que a diferencia del contrato donde si hay un acuerdo de voluntades, en la expropaicon se puede recurrir cualquier aspecto en el que no se esté de acuerdo, otra nota muy importante es que ademas se puede recurrir con algún fundamento, algún justiprecio mínimo, cunado se considere que ese Interés publico o necesidad social no existen, pero no te puedes imponer a su realización. Por el contrario de esta imperatividad, el propietario que se va a expropiar tiene una serie de garantias que son ese contrapeso a la expropiacion, esa garantía es que toda expropaicon tiene que tener el amparo de la ley y toda expropaicon se tiene uqe llevar a cabo a traves de un procedimiento que es el procedimiento expropiatorio. Procedimiento expropiatorio Una garantia fundamental que se tiene es que tiene que materializar a traves de un procedimiento, en caso de que no se haga el expropaido puede acudir a la jurisdiccion civil para que se le reintegre la posesion ya que seria una usurpación. Sin procedimiento la adm no tiene ni siquiera la presunción de validez que tienen los actos administrativos por que no hay acto. Dentro del procedimiento, se estudiara el proc general o ordinario, junto a este existen otros específicos como el proc de urgencia. Generalmente el 99% se realizan `por el proc de urgencia. El proc ordinario, tiene una serie de fases, hay una serie de prefases fundamentales para que pueda existir la expropiacion. La primera es: Fase de necesidad de ocupación De lo que se trata es de fijar los bienes que van a a ser objeto de la expropaicon. La segunda fase, va a ir dirigida a fijar la cuantia de la expropaicon, fijar el justiprecio La tercera fase es la de proceder al pago que es lo que va a hacer posible la ocupación de ese bien expropaido. Peor antes de estas 3 fases del procedimiento, existe una preñase que no forma parte del procedimiento que es la declaración de utilidad publica o Interes social, la adm tiene uqe hacer esta declaración, tiene uqe hacerlo por ley ya que existe una reserva de ley total. La LEF considera que no es necesaria una ley concreta para cada expropaicon sino que puede haber leyes para habilitar para expropiaciones especificas, por ejemplo, creación de autopistas. Esta declaración de interes publica o social es un presupuesto necesario para llevar a cabo al expropaicon peor no es una fase, sin este req no puede haber expropaicon. El segundo de los requisitos es la declaración el acuerod de necesidad de ocupación, hemos visto que la utilidad publica era fundamental, pero en esta declaración no se declara los biene que seran objeto de la expropaicon. La concreción de los bienes a expropiar lo hará el beneficiario o la adm en el caos de uqe esta sea beneficiaria. La ley dice que los bienes tienen que ser los estrictamente necesarios para el fin, lo que sucede es que se apropia mucho mas a sabiendas de cuestiones de logística a la hora de la elaboración de la obra (por ejemplo a la hora de construir una carretera, para las casetas, lugar de estacionamiento de grúas, etc…). Por eso hay veces que esto se relaiza a traves de la expropaicon y otras veces se solicita tener ocupadas ciertas tierras pero no se expropian. Una vez que se fijan estos bienes se abre un tramite de información publica de 15 días, en este tema se permite que cualquier persona pueda aportar datos o pueda oponerse a la expropaicon tanto por razones de fondo como por razones de forma, una vez que se ha formalizado el tramite de información pública que tiene un plazo de 15 dias, el órgano que está tramitando el procedimiento, adoptara ya sin demora el acuerdo de necesidad de ocupación, aquí como hemos dicho es que lo que se determina es precisar los bienes objeto de exportación y los titulares de esos bienes. Una vez que se relaiza este acuerod de necesidad de ocupación este debe ser publicado y notificado personalmente a los interesados del procedimiento, esta declaración ya formal de necesidad de ocupación, frente a la misma podra alegar también sobre los bienes que han sido determinados. Además en este caso, se podrá impugnar una vez realizadas las alegaciones, se podra impugnar en via adm a traves de los rec que proceda, alzada o potestativo de reposición. La segúnda fase de este proc expropiatorio es la determinación del justiprecio, en la expropaicon ordinaria se tiene que pagar antes de ocupar el bien y tiene que pagarse con anterioridad, aunque en los procedimientos de urgencia no es necesaria esta regla del previo pago, esta regla de previo pago, se configura como una garantía también del expropiado en el caso de que se ocupe a la adm o por parte del beneficiario sin que haya este justo precio, podrán también los interesados ir a la jurisdicción civil para que se le mantenga en la posesión del bien hasta el pago. Esto no va prácticamente a ninguna parte, debido a que como se recoge en la CE no se habla de previo pago, se habla la mediante indemnización. Para diferenciar la indemnización de otras figuras, se establecen otra serie de figuras en la que no es necesaria la previa indemnización o pago y no será necesario en el tema de las requisas que se hacen por parte de la adm en caso de catástrofes por ejemplo. Tampoco procederá la indemnización o pago en casos excepcionales en case de orden publico o o militar. En las ocupaciones temporales anexas a lo que es la expropiación no es necesaria, y por supuesto no es necesario este mediante pago en el caso de como sucedió en el caso ruamasa en el que no se procedió al previo pago y además como fue avalada la exp legislativa pro el voto de magistrados está claro que se consienten las expropiaciones., Lo que si establece tanto la ley ocmo la CE es que la indemnización o justiprecio sea justa, sea adecuada al valor del bien, este justiprecio se fija en principio lo que se intenta es llegar a un acuerdo. La LEF otorga un plazo de 15 días para llegar a un acuerdo sobre el justiprecio, lo normal es que el tema acabe en el juzgado provincial de expropiaron que es un órgano administrativo. Como se ajusta el justiprecio Esto es tan simple como lo siguiente: La administración establece un precio, yo estoy de acuerdo y se cierra; si no estoy de acuerdo se presenta una hojas de aprecio contradictorias, se presenta como propietario considerando lo que valen mis bienes y la administración presentara otra para determinar cuanto está dispuesta a pagar los bienes. En el caos de que no estemos conforme con la decisión del juzgado provincial, podemos interponer los recursos que procedan que pueden llegar hsta la vis jurisdiccional. Cuando nosotros planteamos los recursos, tanto en vía administrativa como vía jurisdiccional se pueden presentar informes periciales, pruebas, etc… Lo primero que debemos saber que para la fijación del justiprecio, lo ideal y lo que primero intenta la adm, es llegar a un acuerdo, a un convenio expropiatorio, la ley en una fase previa intenta este acuerdo, este convenio no es propiamente un acuerdo, no es un acuerdo de voluntades por que no hay libertad para fijar el precio, es un convenio de adhesión en todo caso. En esta fase el particular si no esta dea cuerdo también puede recurrir, si no se llega a un acuerdo se pasa a la siguiente fase; en esta cad parte realiza una declaración de voluntad en la que establece cual es a su juicio la valoración del bien, lo que se considera que vale, y esta declaración de voluntad se denomina hoja de aprecio, esta es muy importante. Si ninguna hoja de aprecio es aceptada por ninguna parte, se pasa al juzgado provincial de expropaicon, si no hay acuerdo se abre una pieza separada y la adm requiere al expropaido para que en el plazo de 20 dias presente la hoja de aprecio si la adm no está de acuerdo, la adm también en un plazo de 20 dias puede rechazar o puede aceptar la hoja de aprecio que se haya propuesto, en caso de que se acepte finaliza esta fase, pero lo normal sera que se rechaza y si esto sucede en este mismo plazo tendrá que presentar la hoja de aprecio , una vez que presenta la hoja de aprecio se da traslado a la hoja en un plazo de 10 dias para que diga si esta conforme o no, si está conforme e finaliza, si no lo está se elevara al juzgado provincial de expropaicon y este jurado prov de expropaicon con los limites que se fijen determiandra el justiprecio que sera ejecutivo. El juzgado provincial de expropaicon es un órgano administrativo, la resolución que dicta al ser un órgano adm, sera un acto administrativo y por lo tanto sera recurrible ante la via administrativa y la vía jurisdiccional, lo normal es que para cada expropaido se abra una pieza separada, salvo cuando constituyan una comunidad económica, desde el principio debemos saber que deberá intervenir este jurado provincial por lo que en cada provincia se constituye un jurado. La composición es bastante desigual, hay más miembros que pueden representar a la adm que a los particulares, hay muchas Comunidades Autónomas uqe han modificado su estructura, auqneu lo normal es que tenga 3 vocales representantes de la adm, otro vocal que representa a corporaciones empresariales o profesionales, un notario, un interventor y luego lo suele presidir un magistrado que es designado por el presidente de la audiencia. Basta que esté de acuerdo el presidente y 2 vocales para que se pueda llegar a un acuerdo. La decision que toma el juzgado prov de expropaicon debe ser motivada y es inmediatamente ejecutiva como órgano administrativo. Las resoluciones de los juzgados provinciales de exp agotan la via adm, se puede acudir directamente a la jurisdiccion contenciosa; puede recurrir tanto el expropaido como el beneficiario que sea diferente de la adm, la adm no puede entonces impugnar y si quiere hacerlo mediante previo declaración de lesividad, art.107. Por otro lado, y en el caso de que se impugne, este control que realizan los jueces y magistrados es un control pleno, esto es que lo determinado por este juzgado de expropiación. puede ser sustituido por los tribunales siempre que se aporten pruebas periciales que evidencien claramente que no estaba conforme a derecho. La LEF fija también unas reglas para valorar el bien o derecho, reglas que son bastantes complicadas, esa valoración que se relaiza en los Arts.38, 39 y 40. Lo que si que se deduce de todos estos preceptos es que; - - Se exige que la valoración del bien se refiera al momento en el que se inició el expediente, sin que se puedan tener en cuantía plusvalías que puedan haber existido. No se tendrán en cuenta las mejoras que se hayan hecho una vez se haya iniciado el procedimiento expropiatorio, con un salvo, que sean indispensables para la conservación o que no se hicieran con mala fe, que no se tuviera conocimiento de que ya estuvieran iniciadas, etc… El justiprecio debe ser integral, tiene que cubrir todos los daños y perjuicios y esto se hace teniendo en cuenta los criterios de valoración de bienes. A todo el precio fijado siempre se añade un 5% denominado premio de afección, este premio de afección no es mas que la “pena” de haber perdido un bien con cierto valor emocional. Una vez determinado el justiprecio, se pasa al pago y ocupación, una vez que se fija el precio estaremos ya en esta fase final que es el pago y ocupación del bien. Lo normal y lo que dice la LEF, es que el pago se realice en dinero, pero lo que también hemos comentado y lo que suelen hacer es cambiar unos terrenos por otros que tengan un valor similar, incluso puede ocurrir que se prometa la recalificacin de los terrenos que se le dan a cambio de los terrenos expropiados. Esto es una especie de permuta que hacen los ayntos. Siempre que esten dentro de los márgenes legales se permite. El pago se debe realizar una vez que se fija el justiprecio y en un plazo máximo de 6 meses, si el expropaido no quiere ese pago, lo que hará la adm sera consignarlo en la caja genral de depósitos. En todo caso el expropiado tiene derecho a reclamar esa cantidad. Una vez que se paga o se consigna, ya se permite la ocupación del bien o derehco que se ha expropaido, con esta ocupación ya sé transmite el dominio o titularidad del bien, por ello, esta ocupación requiere de un tramite que se formaliza mediante la denominada “acta de ocupación” que es título suficiente para inscribirlo en el registro que corresponda. Cuando la adm no es la beneficiaria, la adm también deberá suscribir las actas de ocupación y debe participar en esta fase. El problema que nos podemos encontrar es que exista una demora en este proceso, en los sus puestos en que existan retrasos tanto en la fijación del justiprecio como en el pago una vez que se ha fijado el plazo, la ley preve unas consecuencias; y es tener que abonar un interes legal. Por lo tanto, si se produce un retraso en la fijación del justiprecio, deberá abonar el interes legal del dinero, el plazo que tiene para fijar el justiprecio es de 6 meses. Cuando la demora se produce en el pago del justiprecio, también tenemos una consecuencia igual a la anteriormente vista, desde que se fija justiprecio hasta que se paga tampoco pueden pasar mas de 6 meses, en el caso de que los retrasos fueran muy amplios, lo que hay que hacer es una nueva valoración de los bienes y derechos, debido a que esta retasacion supone el inicio de un nuevo proc expropiatorio, volviendo a la casilla de salida. PROCEDIMEINTO DE EXPROPAICON URGENTE La declaración de urgencia, debe ser realizada por acuerod del consejo de ministros, o de la CCAA dependiendo del ámbito competencia, en este se prescinde de la fase primera, la de necesidad de ocupación, una vez declarada la urgencia, a continuación, hay una especie de acta previa a la ocupación, personándose todos en el terreno, pudiendo los interesados realizar alegaciones, se relaiza una valoración de la finca y con esa valoración previa, cuyo importe puede ser retirado por el expropaido, sino se consignara en la caja de depósitos, la adm ya podrá ocupar el bien, una vez que se ocupa se relaiza la entrega pasando a formar parte de la adm, inscribiéndose en el registro correspondiente, se realzan la transmision antes del pago del justiprecio, con muy poco dinero, la adm se hace ocn la propiedad antes de que tenga lugar el pago, puede suceder que pase el tiempo y la adm todavía no haya hecho nada en los terrenos expropiados. - - Debido a que la adm no haga nada en los terrenos expropiados, tengo una opción y es ir a los tribunales diciendo que la expropaicon es ilegal puediendo anular el proc de urgencia incluso todo el expediente expropiatorio, si es urgente y la dilación en el tiempo demostraría que no es urgente resultando nulo. Si ya han ocupado el terreno y dentro del terreno dentro de esta expropaicon de urgencia hay plantaciones o animales, puedo solicitar una indemnacion por esta ocupación ilegal y estariamos ante un supuesto de responsabilidad patrimonial, por que deberíamos ir por esa via. Derecho de reversión Lo que significa es que la AP debe ponerlo en conocimiento del el administrado, exigiendo que s ele devuelvan los bienes. Este proc conlleva que si se ha pagado la indemnización, se debe devolver, si con el paso del tiempo y una vez expropiado el bien no se utiliza para la finalidad para la que se había formulado la expropiación, puede ser por una serie de circunstancias que se resumen en 3 casos y que son los siguientes: - Que no se ejecute la obra Que se ejecute una sola parte de la obra y por tanto haya bienes sobrantes que no hagan falta. Que el bien se haya destinado a una afección distinta de la que se expropio en un primer momento. Lo común de estos 3 supuestos es que no se han destinado los bienes al fin para el que se expropiaron y por lo tanto surge esta figura del derecho de reversión, aquí se adquiere el derecho de recuperar el bien que se me expropió, probando que se cumple alguno de los supuestos anteriormente mencionados. Por que la expropaicon como todo acto se realizan para unos fines concretos. En el caso de que no sea así estaremos ante un caso de desviación de poder. La administración podrá notificar al interesado que concurren estos supuestos, pero en la practica no lo hace, el derecho de reversión en la practica no lo hace, este derehco de reversión lo tiene el expropiado y herederos causahabientes y se legitima en que el destino que se le dio a los bienes si ya no va a ser el mismo, la expropaicon sera invalida o ineficaz, el prop tendrá el derecho a recuperar los bienes, el derecho de reversión no se recoge en la CE, de todas formas cuando se ejercita siempre se ejercita a colación el “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos (…)”. El derehco de reversión tiene carácter legal pero no constitucional. El derehco de reversión es un derecho que se inicia de forma automática, en el caso de que se den las circunstancias se produce y punto, la ley configura este derehco de reversión como un derecho nuevo, no se tiene por el mero hecho de ser expropaido, se tiene en el caso de que se den las circunstancias que hemos visto. Hay 2 supuestos que establece la ley en los que no se dará el derecho de reversión, en primer lugar, cuando se desafecte el objeto de expropiacion pero se produzca inmediatamente otra afección a un interes social o interes genral, en estos casos no habra derecho de reservación pero el expropaido podrá formular alegaciones si estima que en esta nueva afectación no hay causa de interes social o utilidad publica. Puede solicitar que se actualice el justiprecio. Cuando se ejercita este derehco de reversión se obliga al beneficiario al pago del justiprecio y que la nueva expropaicon o la afectación que se hace lleva a que la adm, abone este justiprecio + el premio de afección. Cuando la afectación al fin que justicia la expropaicon se prolongue durante 10 años desde que finaliza la obra, rompe el vinculo que tenia entre el expropaido y sus bienes, esta dilación de 10 años rompe definitivamente esa vinculación y por tanto no cabrá en ningún caso ejercitar ese derecho de reversión. El derecho de reversión se debe ejercitar por el expropaido o por sus causahabientes y se debe realizar en el plazo de 3 meses en el caos de que la adm haya justificado y nos haya notificado que se pueda ejercitar. Si no se produce esa notificación deberemos tener en cuenta otros plazos; - El primero de los supuestos en el caos de que no se ejecute la obra o no se produzca el servicio qu emotivo la expropiacion, se entenderá que la obra no ha sido ejecutada seria cuando la adm no los notifique, esto no suele ocurrir, la otra fórmula es pasados 5 años desde que los bienes han quedado a disposicion de la adm y la adm no la ejecuta o no establece servicio, surge automáticamente ese derecho de reversión. El plazo para ejercitarlo es de 15 años, por que el limite máximo lo fija la adm en 20 años, pero debemos tener en cuenta que debemos esperar los 5 primeros años a que la adm ocupa los bienes. - Que exista un exceso en la expropiacion, que existan bienes sobrantes, en estos casos si no existe notificacion por parte de la adm, hay que entender que desde que se consuma la expropaicon y que se ves que existen bienes sobrantes se puede solicitar el derecho de reversión, aunque también existe el limite de los 20 años desde que los bienes han quedado a disposicon de la adm, pero en este caso no sabemos cuanto tiempo descontar, tenemos que esperar a que la adm finalice la obra y esperar a ver si existen bienes sobrantes. - En el caso de la desafectacíon y se acuerda una nueva afectación a una nueva causa de utilidad publica, la causa de utilidad pública aunque sea diferente a la inicial, no existe derehco de reversión, lo que existe aquí es una actualización, ocn derecho a una actualización del justiprecio, luego tenemos otro supuesto que es el caso de que se suspendan las obras. Si las obras se paralizan y quedan en suspendo durante 2 años surge el derehco de reservison durante el plazo de 20 años. - Cuando la afectación del fin que justifica la expropaicon se prolongue durante 10 años desde que termina la obra o desde que se establezca el servicio, ya se rompe ese cordón que existía con nuestra propiedad, en este caso no habra nunca derecho de reversión, a diferencia de los supuestos anteriores. La adm que expropia sera la del territorio donde se Haydé el bien, en el momento que se realice este derecho de reversión deberá decidir sobre la procedencia o no de la misma teniendo en cuenta que si se ejercita este derecho lleva implícito la devolución de la indemnizacion, siendo ésta actualizada mediante el IPC, al momento en el que se pago el justiprecio, para tomar posesión del bien revertido se debe paga o consignar directamente. Garantía expropiatoria Son los recursos que pueden ternerse como expropaido antes la AP Y ante que tribunales: - Supuesto en que los tribuaneles actuantes son los tribunales civiles: cunado la AP actua por la via de hecho, aquí los interesados pueden usar los interidcos de re ter y recobrar la posesion, debido a que no hay que demostrar la propiedad, simplemente basta la demostración de ser poseedor del bien. - En segundo lugar, el siguiente supuesto establece que serían en los supuestos en los que se vayan contra la res y ponga fin al proc expropiatorio. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Es un elemento de derehco administrativo y del estado de derehco tremendamente importante, responde a las pautas del sometimiento al control de la legalidad y control jurisdiccional. La responsabilidad en genral se entiende como la consecuencia derivada del incumplimiento de un deber, pero tiene distintas proyecciones dependiendo del deber que se infrinja, podemos tener una responsabilidad ética cuando se infringe un deber moral, tendríamos también por ejemplo una responsabilidad política, cuando no se tomen las medidas necesarias, tenemos también una responsabilidad jurídica, cuando la infraccion que se comete es de un deber jurídico y la resp jurídica dependiendo de los bienes o derehcos que se infrinjan hacen que podamos distinguir entre una resp sancionadora penal, administrativa o una responsabilidad civil o por daños y dentro de esta última puede ser contractual cuando se derive de un contrato o extra contractual cuando no existe ese contrato. La resp contractual surge cuando se incumple un contrato y la extra contractual que no deriva de un contrato puede dar lugar a una diferenciación, pudiendo acudir a la responsabilidad del art.1902 CC o que el daño sea causado por una AP (aRT.106 ce Y 32 LRJSP). La resp patrimonial de la adm se podria decir que es una resp extra contractual y vamos a ver poco a poco como ha ido la evolución historia de esta figura, característica, como surge… La resp de la adm tiene su raíz en la garantia patrimonial frente a actuaciones de la adm, adm que limiten, sacrifiquen derechos y situaciones de los particulares. Una nota característica es que los particulares no tengan la oblgiacion de soportarlo hay limitaciones o restricciones que los particulares tienen la obligación. Por tanto una nota fundamental es el deber jurídico de soportar, por esto es por lo que se regula un mecanismo para indemnziar a los particulares por los perjuicios que ocasione en su hacer o no hacer la administración pública asi lo establece la CE y asi lo establece la ley 39 y 40 del 2015. Las dos únicas normas donde se regula es en la 39 donde se regulará el procedimiento, en cuanto a los principios se va a regular en los art.36 y ss de la ley 40 del RJSP. Actualmente en el estado de derecho y de acuerod a la CE se puede responder a la actuación de la adm de dos formas: - Recursos Administrativos y jurisdiccionales A traves de la garantia patrimonial, esta garantia patrimonial se deduce la oblgiacion de indemnizar a los afectados que han sido grabados por la actuación o no actuación de la adm. Esta garantia patrimonial se recoge en 2 Arts fundamentales de la CE art.33 CE Y otro es el de resp patrimonial que establece nuestra CE en el Art.106.2 CE. La resp patrimonial no ha estado regulada durante muchísimo tiempo, si existía un principio de responsabilidad pero entre particulares y fundamentalmente particular, sin embargo un poco más adelante surge la resp extra contractual también denominada “aquíLiana” que surge cuando no hay una relacion contractual pero una de esas partes hace daño a la otra. La responsabilidad patrimonial responde a esta ultima, a la resp extra contractual y son todas las actuaciones uqe pueden llevar a cabo los ciudadanos cuando los ciudadanos provoca un daño obligando a la adm a reparar, en el ámbito del derecho publico casi nunca se había reconocido la resp patrimonial de las adm, ni siquiera se recogía en el derehco romano, de hecho, en el derecho anglosajón y hasta 1947 se establecía que el rey no podia actuar mal, no podia equivocarse y por tanto cualquier actuación del monarca no podia perjudicar a nadie, en el derehco anglosajón el funcionario que perjudicara a algún particular tenia que responder personalmente con su patrimonio y si no tenia solvencia era cuando subsidiariamente respondía el estado. En España hasta el siglo XIX e incluso el XX, el estado no respondía por los daños, sin embargo a partir de la WWII, se adquiere una mayor sensibilidad y se va llegando a la conclusión, regulándose por ende, de que los daños que causa el estado tienen que ser indemnizados. En Francia y en España se proclama esta resp patrimonial a raíz de una sentencia del tribunal de conflictos estableciendo que todos estos temas que causan perjuicio a un particular por las accione u omisiones del estado debería conocerse por la jurisdicción administrativa y sobre todo se iba por la via adm cuando el daño producido hubiera sido por un servicio público, se introduce por tanto la idea de servicio publico como la idea de que esos temas tienen que ir a la jurisdiccion contenciosa, en Francia en esa época se diferenciaba de si esa época era la falta del personal o de un servicio público, aqui respondería el funcionario directamente, mientras que si la accion u omisión fuera causado por un servicio público respondería el estado. En españa el proceso de responsabilidad ha sido el siguiente: A raíz de las declaraciones de derehcos del hombre y del ciudadano se establece como garantía para los ciudadanos para la Expropoicaicn forzosa, sin emgvago, cualquier referencia a la indemnización por otros daños que no fueran expropiatorio. El principio de respobsabida comienza a finales del siglo xix y a principios de siglo xx. Se hacen puntualizaciones reconociendo alguna responsabilidad al estado (en españa en 1843 se reconoce la resp del estado por daños causados durante la primera guerra crlista) el cc CONSAGRA el principio general de que toda persona responde de los daños y perjuicios causados por accion u omisión cuando tenga culpa o negligencia (art.1902 cc) y se especifica también en la legislacion civil que el estado responde cuando actúa por medio de un agente especial , pero sin e,mbargo no responde cunado el daño hubiera sido causado por un funcionario a quien propiamente le corresponda la gestion que haya practicado, en el caso de funcionario responderá el mismo del 1902 cc cuando exista culpa o negligencia. En 1931 con la CE republicana se matiza mas y se establece que si el funcionario público en el ejercicio de su cargo infringe algún deber perjudicando a terceros, la adm a la que sirva va a responder subsidiariamente según regula la ley. Mas tarde, esto se regula en la Ley de bases de regimen legal, donde se regula detalladamente y se distinguió entre las entidades locales donde estas actuaban como personas juridico privadas. Si actuaban como privadas se aplicaba en el Art.,1902, mientras que si actuaban como perosna judicia publica, dependiendo del daño que hubieran causado por culpa o negligencia y el daño fuera casual por autoridades o funcionarios, variaba, es decir, en el caso de que actuara con sus “ius Imperium” como juridico publico habiendo culpa del funcionario respondería el funcionario, y si el funcionario no utuviera bienes responde la AP. De no actuar el funcionario con culpa respondería directamente la AP. Otro hito fue la aprobación de la LEF. Aquí es donde se viene a reconocer directamente la responsabilidad de la adm independiente de la resp de los funcionarios, aquí se marca la idea de que la AP responda sin perjuicio de que esta pueda luego requierir al funcionario. Aquí se establecen los principios de la responsbidad patrimonial objetiva al margen de las actuaciones culpossa o negligentes, responde en cualquier caso. Ahora bien, en esta ley se establecía que daria lugar a indemnización únicamente cunado la lesion que los particulares sufrieran fuera al funcionamiento de los servicios publicos, aquí la ley es muy clara habla de funcionamiento normal o anormal de los servicios publicos. Añade también otra nota que va a llegar hasta nuestros dias que hace referencia a que sean indemnizables en el caso de que los daños producidos fueran susceptibles de ser evaluados económicamente, pero en este momento se excluyen los daños personales, morales, físicos. Este régimen de responsabilidad que se concibe como hemos visto, sin necesriaedad de dolo o culpa siempre que fuera por el servicio normal o a normal de los SP y que pueda ser evaluada económicamente, hace que se pueda concebir dicha resp como una resp objetiva, directa y evaluable económicamente, en el art.106 CE de 1978 se recoge prácticamente todo lo que acabamos de decir, el art.106 nos dice que los particulares en los términos establecidos por las leyes tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesion que sufra en cualquiera de sus bienes o derehcos salvo en los casos de fuerza mayor y siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios publicos. La ce como hemos dicho en el art.106.2, de la ce pasa a la ley 30/92 que recogió la figura de la resp patrimonial, donde el legislador fue añadiendo alguna pauta que otra pero sin salirse de lo que establece la CE. El daño patrimonial tiene que ser consecuencias del funcionamiento de los servicios publicos. Ante los daños que se puedan producir por empresas encargadas de los servicios publicos, o en el caso de que los servicios públicos pero de carácter privado, respondería la propia empresa, por ejemplo en el caso del canal de Isabel II. En la ley 30/92 se establecía en el art.139 que los particulares tendrán derehco a ser indemnizados por las AP correspondientes… siempre que sean consecuencias del funcionamiento normal o anormal. En la CE no se recoge, aquí la administración no distingue entre funcionamiento normal o anormal. El funcionamiento normal hace referencia a que haya culpa o negligencia de los SP, sin embargo este funcionamiento cubre todas las actuaciones que puedan perjudicar a los ciudadanos aunque funcione perfectamente. Por tanto se recoge en la CE la responsabilidad objetiva, esta es independiente a quien produjo el daño ya funcione correctamente o incorrectamente. Sin embargo este funcionamiento normal de la AP hace que la jurisprudencia haya modulado esta responsabilidad de la AP. La jurisprudencia nos dice que siempre se deben analizar las circunstacias de cada supuesto, es decir, hay que tener en cuenta si ha sido operado en condiciones optimas y con todas las medidas necesarias, etc… la jurisprudencia cada vez pide mas la necesaidad para admitir esta resp patrimonial que s haya vulnerado la denominada “lex Artis ad hoc” que son las practicas medicas que son aceptadas generalmente para tratar a los enfermos en la actualidad. Cada vez más los temas de resp patrimonial por ejemplo de los ayntos por el tema de las aceras, se ha eximido de resp patrimonial en supuestos tales como haber podido demostrar que la persona que se ha caido en ese momento estaba mirando el móvil, esto es causa de eximencia. Actualmente y desde las leyes 39 y 40, esto se recoge y en la ley 39 se recoge el procedimiento y en la ley 40 los principios. Requisitos constitutivos de la responsabilidad de la adm De acuerdo con los Arts.106 CE y 32 LRJSP, se puede decir que las adm responden patrimonualmente de todo daño que sufran los particulares sin perjuicio de lo que matizaremos, de todos sus bienes y derehcos siempre que: 1.- no exista el deber jurídico de soportarlo, es decir, el daño tiene que ser antijurídico. 2.- que se trate de un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente 3.- imputable al funcionamiento normal o anormal de los SP. Esto con una excepción muy importante y es que no estemos en presencia de supuestos de fuerza mayor y daños imprevisibles, inevitables según el estado de conocimiento o de la técnica en el momento de producirse. Suele resumir las características de este sistema de la siguiente forma, hace falta una actividad administrativa, un resultado dañoso y una relacion de causalidad y la prueba incumbe a quien reclama, hay muchas sentencias desde el 2006 que determina que para exigir resp, deben concurrir una serie de requisitos, ademas de estos requisitos: - Que haya una efectiva realidad del daño o perjuicio. Tiene que ser evaluable económicamente e individualizado a una persona o un grupo de personas. Este daño o perjuicio sea consecuencia de funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Esto quiere decir que no se admitirán la indemnziar por resp patrimonial en el caso de que existan elementos extraños que hayan podido alterar este nexo de causa-efecto; que el perjudicado por ejemplo hubiera agravado la situación. - Ausencia de fuerza mayor El daño sea antijurídico, el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño. La resp que estamos viendo aspira a una reparación integral de la lesión, tiene que ser plena y completa, por tanto esta resp tiene una gran amplitud, salvo que exista alguna causa que exonere la responsabilidad. La adm tiene que responder de cualquier daño y tiene uqe proceder a indemnizar al particular. La resp de todas formas es una resp por daños y debe cumpli por tanto la funcion de resarcir o compensar, intentando reparar el patrimonio que ha sido alterado, es decir, no podemos confundir esta indemnización con otras que realiza el estado en una función que podemos denominar asistencial de el mismo, por ejemplo cuando se producen catástrofes, en los casos por ejemplo de terrorismo si qu ese ha respondió por la resp patrimonial, es un tema de justicia social. Naturaleza de estos requisitos Hay que decir que es una responsabilidad directa, esto quiere decir que la adm, responde directamente y no los funcionarios que causan la lesion, la adm responde de cualquier daño, luego además podrá repetir contra el causante del daño, la indemnización que haya tenido que pagar al perjudicado. Cuando estemos en presencia de una resp objetiva, esta ha sido modulada por la jurisprudencia, esta resp implica que da igual que este daño se produzca por daño o negligencia exceptuando las ya vistas, de fuerza mayor, por tanto una resp objetiva. Otra característica es el de la lesion, que es una característica importante, el particular no tiene que tener la obligación de soportarlo, tiene que ser anti jurídica. Independientemente de los daños que se causan por el estado, podemos hablar de los daños causados por el poder judical, la indemnización que se establecen por error judicial o por funcionamiento anormal de la adm de justicia, esto da también lugar a indemnización por parte del estado, también pueden dar lugar a indemnizacion los daños causados por el poder legislativo. En este sentido, ha sido bastante criticado, debido a que se han dejado bastantes flancos abiertos. Hay una novedosa sentencia que dice que los daños causados por error judical (no hay ref, pero si la buscas en internet se busca, junio de 2019) esta sentencia es novedosa por que al principio trae su causa de un varapalo que nos da Europa que nos dice que cuando hay falta de pruebas no puede dar lugar a prision preventiva, con lo cual ahora también se incluye este supuesto. Presupuestos para que exista resp patrimonial El primero de todos es que el daño o l a lesion que se produce tiene que ser Antijuridica, esto no implica que este resultado haya sido cometido por una acción ilícita, sino que antijuridicad se refiere a la necesidad de soportarlo el particular, este daño antijurico tiene que ser particular e individualizado que solo yo tengo el deber de soportarlo, cunado se trata de una oblgiaicon impuesta por la ley, no será considerado como lesiones antijuridicas. El daño para que sea indemnzable requiere de ciertos requisitos, ya que sin estos no se llevara. Cabo la indem: - - - - El daño que se alega tiene que ser un daño efectivo que recaiga sobre cualquier bien o derecho, efectivo es que tiene que ser un daño real, acreditable y que cuando se alegue ya se haya producido. No se pueden alegar daños futuros. Los daños pueden ser de cualquier tipo, daños económicos, patrimoniales, personales, se incluyen tanto el daño emergente, como el lucro cesante, pueden ser directos o indirectos y siempre tiene que ser cierto y actual. Se incluyen también como daño los daños morales Por daño emergente y lucro cesante se entiende cualquier menoscabo en el patrimonio de forma actual debido a esa conducta dañosa. El daño además tiene que ser evaluable económicamente, esto implica ue tiene que ser determinable en términos monetarios, se tiene que poder cuantificar en una cantidad de dinero. Por otra parte, el daño tiene que ser individualizado, no quiere decir que sea a un solo individuo, se refiere a que el daño se refiere a una persona o un grupo de personas sin que este deje de estar individualizado, se excluyen por tanto los daños que afecten a todos por igual. En cuanto a la indemnización, al hablar de esta hay que hablar de los criterios que se aplican en este caso, existen varias posibilidades, hay una resp por inactividad, a lo mejor por que hay una insuficiencia de medios en relacion con el suceso, en este caso la adm, responde y no lo ha hecho por que hay una insuficiencia de medios pero si la adm ha desplegado todos los medios que tenia y ha actuado correctamente, no responderá aunque sea la titular de la comisión de la lesion, por ejemplo en el tema de terrorismo, en estos casos la adm responderá por un principio de solidaridad no por responsabilidad, este principio de solidaridad es el que se hará efectivo a la hora de indemnizar a las víctimas. En tercer lugar tenemos la imputación del daño o lesion. Para que exista resp debe haber una lesión, imputable a la adm, por el funcionamiento de los SP normal o anormal, ya que la CE, art.106 solo habla de funcionamiento de los SP, lo que es importante es que debemos demostrar que la adm ha sido la causante de ese perjuicio, por eso es tan importante el tema de la imputación, para ver a quien se le pueden imputar los daños producidos y como. plano subjetivo, el sujeto autor debe ser la adm, es una resp directa y por tanto todas las personas integradas en la AP que puedan causar un daño por su conducta hace que ese daño sea imputable a la adm a la que forman parte. El particular dañado debe plantear una reclamación ante esa adm pública que ha causado el daño o lesion, aquí debemos hacer una precisión, la figura dl concesionario por ejemplo quedaría excluido a no ser que ese concesionario o contratista haya causado el daño por seguir una orden o por alguna cláusula impuesta por la adm pública en cuyo caso si respondería la adm, en principio la adm estaría exenta. Plano objetivo - Actuaciones materiales de la AP en la que no hay un contrato de por medio Inactividad de la adm, daños que se causan cuando la adm no actúa y tiene que hacerlo. Actividad jurídica, actuaciones que se concretan en normas o actos ad como aprobar un reglamento o dictarse un auto dentro de unos proc que dan lugar a daños y perjuicios al particular. Si hablamos de imputación hablamos de que se pueden producir daños a personas o cosas. Tiene que existir ese nexo causal entre las actuaciones que llev a acabo el funcionario-adm y el daño producido. Indemnización Esta tiene que contener el fin que tiene, esta es la reparación integral del daño, esto es algo que se dice en todas las sentencias que se dictan en materia de resp patrimonial, sin embargo esto no se recoge como tal en la ley, el sujeto expropiado debe quedar indemne por la expropiación, esta idea de reparación integral hace referencia a esto, la indemnización tiene que abarcar todos los aspectos del perjuicio ocasionado, en la práctica esto es complicado por que hay una serie de daños como pueden ser los daños morales que son muy difíciles de cuantificar, los daños psicológicos. Otra cuestion es la forma de indemnizar, el daño que me causa la expropiacion puede suponer que tenga que cerrar una empresa y si no la cierro, me tengo que desplazar, esto se debe indemnizar, las consecuencias de este principio son las siguientes: - - Los daños materiales, estos tienen que cubrir el daño emergente que es el daño que efectivamente se ha causado, y por otra parte dentro de los daños materiales, el lucro cesante que hace referencia a los beneficios que yo dejo de obtener por el cese de mi actividad, este lucro cesante suele tener carácter temporal. Podemos resumir que si el perjuicio es sólo económico es más fácil de cuantificar, cuando hablamos de lucro cesante, la ley establece que habría que hacer una proyección de los 3 años anteriores al cierre o a dejar la actividad que se esté haciendo, y en cualquier caso, nos tenemos que dar cuenta de que los daños que se hayan producido, lo que tendrán cuenta es lo que se ha podido cuantificar, no se admitirán daños futuros o expectativas que se puedan prever. En cuanto a daños inmateriales o intangibles, no se ven pero se pueden tener, como por ejemplo, la pérdida de la clientela, la reputación, la perdida de credibilidad en el mercado y esto si que es más difícil de demostrar y cuantificar. Estos daños se valoran, según ciertos criterios de valoración que estan recogidos en el Art.34.2 RJSP cuando habla de las indemnizaciones, en este art. Se establece: “Solo serán indemnizables…(completar) De este precepto se deduce que la ley intenta dejar abiertas muchas posibilidades a la hora de valorar los daños, en la practica se debe atender al valor del mercado de los bienes, ya que este es el valor mas real, si fuera un daño producido por la administración pública a lo largo del tiempo, un daño continuado, el valor que se toma será el valor medio del bien durante todo ese tiempo, la jurisprudencia ha dicho que el valor de mercado será el precio que mas se ajuste a esa reparación integral. Aunque nosotros fijemos la indemnización que consideremos, la ley deja la fijación definitiva de la indemnización a los tribunales. La jurisprudencia lo que ha hecho en materia de ss son criterios orientadores teniendo en cuenta otra serie de circunstancias. El momento para fijar la indemnización, la cuantía se calculará desde el día que se produce la lesión, si la indemnización se decide en un momento posterior habrá que sumar los intereses de demora que proceda, pudiendo haber un incremento en el valor de ese bien o un detrimento que produzca una perdida al particular, el criterio de la ley, es atenerse al momento en el que se produce el daño para evitar una plusvalía o una minusvalia. Si la indemnización se va a llevar a cabo cuando se publicas la sentencia definitiva pro que ha llegado a Via jurisdiccional, haber que actualizarla atendiendo al momento en el que se produce el daño, para la actualización se deberá tener en cuenta el IPC, pero actualmente mas que hacer caso a este factor se atiende mas a otros factores como el de la competitivad, esto quiere decir que independientemente de los intereses de demora hay otra serie de intereses que s e puede pagar que son los que impone el INE. Se puede indemnizar por tanto conforme a tres momentos temporales: - Momento en el que se produce el daño. Actualización al momento de la sentencia. Con la actualización al momento del pago definitivo El tema de los daños continuados, el TS establece que sería necesario establecer leyes especificas para corregir estos desajustes que se producen entre el momento de producción de la lesión y el momento del abono efectivo de la indemnización. El plazo para ejercer las reclamaciones por responsabilidad Tenemos que esperar al momento en que efectivamente se sepan las dimensiones fácticas y jurídicas de los perjuicios que se hayan producido, por lo tanto en el caso de los daños continuados habrá que esperar a que esos daños finalicen para poder ejercitar el pago efectivo de las indemnizaciones. Existe la posibilidad de que pueda haber un primer pago parcial y que se deje diferido al finalizar esos daños el pago de la indemnización. En cuanto al abono de la indemnización, l a indemnización en principio se deberá abonar en dinero y esto consiste en una cantidad fija, pero se admite también que se pueda sustituir por una cantidad en especie o por pagos periódicos, pero para eso siempre deberá estar de acuerdo el interesado, para minimizar de alguna manera las consecuencias desfavorables que el paso del tiempo produce lo que hay que hacer es actualizar la cantidad indemnizatoria. En principio la actualización se realizará desde que se produzca la lesión hasta que tengamos una resolución o sentencia que fije la indemnización, y hasta aquí esta actualización se hace con arreglo al Índice de garantías de competitivas que establece el INE, luego ya a esta cantidad habrá que añadirle los intereses de demora que se fijaran en la Ley General de Presupuestos. Si tenemos sentencia y en el plazo de 3 meses fijando una indemnización no se paga por la administración pública, los tribunales podrán obligar o incrementar en dos puntos los intereses desde la sentencia. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO La Ley 39/2015 deroga el reglamento anterior de 1993, si una èrsona quiere reclamar una indemnización, tendrá que iniciar un proc ante el órgano competente de la adm, esto se inicia de esta forma que acabamos de ver por parte de una reclamación que tendrá que hacer los interesados o de oficio por la propia adm, siempre deberemos tener en cuenta que no haya pasado el plazo de prescripción, plazo de 1 año que se contará desde que se produce el hecho o acto que motive la indemnización o desde que se manifestó el hecho lesivo. Si se iniciara de oficio, se deberá notificar por la adm al particular y se le concederá un plazo de 10 dias para que haga alegaciones, presente documentos, aporte pruebas y aunque no se persona el particular el proc continuara su tramitación. Si se inicia a instancia de parte por u reclamación, ésta deberá contener todos los req que contiene una solicitud cualquiera MÁS ESPECIFICAR LAS LESIONES QUE SE HAN PRODUCDIO LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LAS LESIONES Y EL SERVICIO PÚBLICO, LA EVALUACIÓN ECONÓMICA SI ES POSIBLE, RESPECTO A ESTO, ES UN TEMA COMPLEJO SE RECOGE EN LA LEY DEL SEGURO, EL MOMNETO EN EL QUE LA LESION SE PRODUCE Y ACOMPAÑAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y ALEGACIONES, PROPONER LA PRUEBA… por tanto en el escrito que hagamos para la practica deberemos contener todos estos elementos. Decir que tipo de escrito es Órgano al que ira dirigido Identificar las personas… digo: (aquí comienza el escrito) Por medio del escrito y siguiendo la legislación vigente, procedo a formular un escrito de responsabilidad patrimonial en torno a los siguientes hechos recogidos, acompañado de documentación conforme se describen los hechos. Fundamentos (coger sentencia del TS, resp patrimonial, en la uqe se analice todos y cada uno de los req para que exista la resp patrimonial.) Solicito qu ese tenga por formulado la siguiente reclamación y se dicte resolución por la que se indemnice al afectado Otrosí, no obstante esta cuantia sera definitivamente ajustada en fase de ejecución administrativa. Requisito imprescindible es estar dentro de plazo, este se computa de la siguiente manera, este habla de prescripción de un año desde que se produce el daño o el acto que motiva la indemnización, pero esto hay que matizarlo este plazo se modifica en los siguientes plazos: - Si se han producido daños de carácter físico o psíquico, este plazo empieza desde la curación o determinación del alcance de las secuelas. Cuando hay daños que van a ser para siempre desde que se determine esto. - En el caso de que proceda indemnización por que se ha anulado un acto o un reglamento, el plazo de un año va a contar a partir de la notificación de la resolución o a partir de la sentencia si estamos en vía judicial, no todas las anulaciones de los actos y reglamentos van a dar lugar a indemnización, en estos casos vamos a tener que demostrar que ese daño es efectivo, evaluable económicamente, singularizado y ademas probarlo. - Cuando el daño ha sido producido por un acto ilegal puede ser también que ese acto ilegal no haya dado tiempo todavía a que genere ningún perjuicio, en ese caso, ese acto ilegal podrá ser anulado y no habrá ningún tema de indemnización. Cuando lo que se anula es una ley por parte del TC, el derehco a reclamar prescribirá al año de dictarse sentencia de este tribunal. Los que tienen legitimación en el procedimiento seran las perosnas que sufran el daño (legitimación ordinaria) en las reclamaciones por daños morales, por ejemplo por fallecidimiento de un tercero, aquí reclamara por ese daño moral el uqe haya sufrido ese daño moral. En tercero lugar si ha habido un fallecidimiento también podra reclamar los causahabientes de la victima y en algunos casos también se podra transmitir ese derecho a reclamar Intervivos, por ejemplo una perosna ha sufrido un daño y ejercer la acción contra la aseguradora, luego sera esta la que reclame al estado, por que esta aseguradora es la que s Ema hecho cargo. En caso de reclamaciones en representación de otras personas, por ejemplo una asociación que pretende reclamar en nombre de sus asociados el TS dice que estas reclamaciones deben ser individualizadas y nada mas que se permite como asociación y que `pueda reclamar conjuntamente a la OCU POR QUE ASÍ LO PERMITE LA LGDCU. Dn cuanto a la legitimación pasiva, la tiene la AP, adm general del estado, la tendrán los ministros o el CONSEJO DE MINISTRSO en el caso de que los daños hayan sido causados por una ley, en el ámbito de las ccaa igual, seran los consejeros o el consejo de gobierno los que tengan la legitimación pasiva o la competencia para resolver estos temas. Una vez que se presenta y se inicia el proc, si este supera l a cuantía de 50k €, es siempre necesario el dictamen del Consejo de Estado, la resolución que se dicte en via adm, agota esta via y eso quiere decir que será recurrible ante la jurisdicción contencioso adm. Será recurrible por 2 cosas: - Resolverá el ministro competente y por lo tanto sera impugnable ante la Jurisdicción CA. En materia de resp patrimonial la ley consagra el principio de unidad jurisdiccional siempre se acudirá a la JCA Los dos proc son el ordinario y el simplificado Existen dos tipos de daños,. Permanentes y continuados Los permanentes se podrán determianr a partir de cierto momento, quedarse ciego, se puede diagnosticar en cierto momento Los daños continuados son los que derivan de la enfermedad, de la lesion y que es impredecible la evolución que va a tener, aquí las secuelas seran dé difícil determinación, no obstante, en estos daños puede haber un primer pago parcial y luego pagos sucesivos de la indemnización. Una vez que se inicia de oficio, y se inicia el proc de resp, hay un informe preceptivo que tiene que solicitar siempre la adm y es el informe del servicio u órgano que ha producido o causado la lesión y este informe se deberá remitir en el plazo de 10 días, por lo dem´s se tendrán en cuanta a la hora de resolver lo que hemos alegado, a traves de tramite de audiencia y antes de resolver, en cuanto a la finalización del procedimiento puede terminar convencionalmente, tramitándose la propuesta antes de que finalice la propuesta de resolucion ofreciéndose una cantidad de dineraria, si se llega a un acuerod de acabaría el proc sin resolución, luego si no se acepta si se finalizaría por resolución. La resolución deberá contener lo recogido en los Arts.88 y 89 LEY 39, deberá contener ademas la cuantia y la forma de hacer efectiva la indemnización Proc simplificado Se regula en el art.96 de la ley 39/2015, cuando el órgano competente apara tu tramitación considere que es inequívoca la relacion de causalidad entre el funcionamiento del servicio publico y la lesión, así como la valoración del daño y la cuantia… (…) redactar Cuando se ven todos los elementos muy claros, se tramita por el proc simplificado y son 30 dias desde la notificación, si en el plazo de 30 días se entenderá desestimado. Únicamente decir que existe lo que se denomina una acción de regreso de la adm frente a las autoridades y personal de la adm, en relación con el ejercicio de sus funciones y se producirá cuando la adm haya indemnización directamente al lesionado y esa autoridad o funcionario que ha causado la lesión lo hubiera hehco por culpa, dolo o negligencia, en esto caos de acción de regreso, lo que hará sera abrir un proc y determinar la cuantia que le debe el funcionario o autoridad a la adm publica. Contratación pública La adm necesita como cualquiera para poder llevar un correcto funcionamiento poder contratar con los particulares y a veces necesita contratar con otra adm, estos contratos celebrados por la adm estan sujetos. A un régimen específico. El derecho adm le da a la adm pública una serie de poderes uqe una serie de particulares no tiene, la adm no puede contratar con quien quiera ni como quiera, está sujeta a unos limites y ello por todo esto es por que lo que quiere al final es hacer la cosas lo mejor posible en aras al interés publico, y al interes público le interes que la adm lo haga con el que garantice una mejor oferta y que todos los interesados puedan contratar con ellos, lo normal es que la adm tenga que hacer previa convocatoria y que todos los interesados puedan presentar su solicitud , de todas formas la adm goza de privilegios el art.170 LCSP Este precepto establece unos limites: El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos, modificarlos por razónes de interes publicos… suspender la ejecución del mismo, puede hacer lo que le de la gana (redactar) La jurisprudencia ha establecido que la adm tiene esa prerrogativas debido a que se debe proteger los intereses generales teniendo que servir a los ciudadanos, la LCSP se realiza con la incidencia del derecho comunitario en este tema de contratación u¡publica, la ley que tenemos en la actualidad ha sido fruto de la transposición de unas directivas comunitarias, el derecho comunitario ha impuesto a los poderes públicos una serie de exigencias en la preparación y adjudicación de algunos contratos sobre todo cuando tenga importancia por la elevada cuantía, la idea de las directivas es también que se abran los mercados de todos los EEMM para fomentar la libre competencia de las empresas y así poder hacer efectivo una de las consignas europeas, el mercado único, se pretende también que haya mayor transparencia en al contratación y que se quiten los obstáculos en los procesos de adjudicación dentro de la UE. La ue ha exigido que los contratos que celebran los organismos publicos que serian los poderes adjudicadores no son equiparables al concepto de adm publica es algo más amplio, no solo se circunscribe a las AAPP abarca y un rango mas amplio. Algunas entidades no se califican como AAPP y quedarán enlucidas de calificarse como administrativo, el TJUE condeno a españa por incumplir esta oblgiaicon comunitaria por eso se tuvo que corregir el texto en varias ocasiones. Todo esto ha producido un cambio normativo en la ley que teníamos y asi en paridad se puede decir que el ámbito de aplicación, se refiere a los contratos de las entidades del sector público que integran sucesivamente las condiciones de poder adjudicador y dentro de este poder adjudicar, se encontraría la adm pública. Se diferencian 3 categorías fundamentales de contratos, por una parte tenemos: - Contratos adm, los que celebra la AAPP. Contratos SARA, contratos sujetos a contratacion armonizada, son los que celebra el segundo círculo, también entrarían dentro de la ley de contratos. Contratos privados, que son los que celebra cualquier entidad del SP que a su vez puede estar o no sujetos a regulación armonizada y dependiendo o no de poder adjudicador, si la tiene sera un contrato sujeto a regulación armonizada sino estará sujeto a derehco privado. Con la crisis se ha tenido que ir adecuando a las directivas que se denominan prerrogativas de cuarta generación y estas directivas que son las 3 de 2014 no se pudieron transponer al OJ español debido a que el gobierno estaba en funciones, hasta el 2016 no se pudo incorporar, todas las Modificacines son para favoreces a la eficiciencia en el ámbito de gastos en materia de contratacion, también para garantizar la transparencia y la parcialidad y la publicad, estableciendo incluso en determinados contratos en los diarios de la UE, precisamente para que puedan licitar otras empresas no solo del ámbito nacional sino de la UE, estas directivas pretenden también que se consigan objetivos sociales medioambientales, fomentar de alguna forma la investigación, todo esto entra dentro de la estrategia Europa 2020. Las 3 directivas comunitarias son la: - 2014/23/UE 2014/24/UE 2014/25/UE NO SE PUDIERON TRNASPONER HASTA EL 2017 La directiva 2014/24 habla de lo que es contratación publica La directiva 2014/25 hablad e contratacion por entidades que operan en distintos sectores, agua energía, transportes y servicios postales. Luego la mas novedosa es la directiva 23/2014, que habla de la adjudicación de contratos de concesión La ley es la 9/2017 LCSP sustituye a la ley de 2011 que es derogada expresamente En cuanto al ámbito de aplicación de la ley esta ley se aplica a la adm general del estado a los organismos instrumentales Al resto de adm publicas, solo le va a afectar la parte de la ley que tiene le carácter de básico, la ley establece en una Disp final 1º, una serie de artículos que tiene carácter de básico, no toda la adm publcia no tendrá convertura de la ley. Respecto a las entidades y organismos contratantes hay que decir que la ley no tiene por objeto solo los contratos de las AP sino que su objeto es mas amplio también se refieren a los contratos que realicen las entidades que formen parte del SP, de esas Entidades del SP solo algunas tienen la caracterización de SP, se establece en el Art.3 quien tiene la consideración de adm publcia a efectos de la ley de contratos, aunque no siempre la adm publica va a actuar en regimen de condición privada al no actuar con su ius imperium. La adm del estado, ccaa y Ceuta y Melilla, la adm que integra las entidades locale,s las diputaciones, las entidades gestoras y las entidades comunes de la SS, los organismos autónomos , las universidades públicas, las autoridades adm independientes, los consorcios y otras entidades aunque para ello es innecesario que sean poderes adjudicador o que tenga las condiciones de poder adjudicador o que tengan los organos del congreso, senado o del Tribunal de Cuentas. Quedan fuera las entidades de derecho publico que sean empresariales, los consorcios cuando no sean poder adjudicador, quedan fuera también colegios profesionales, cuentas de compensación. Poder adjudicador se atiende a un criterio subjetivo funcional y poder adjudicador v a a ser toda entidad que satisfaga necesidades de interés general que no tenga exclusivo carácter mercantil, real y efectivamente al control publico y todo ello independientemente d la forma y de la personalidad juridica que se le haya tribuido, las notas fundamentales para que sea o no poder adj son estas. Esto implica que ademas de las entidades que se considera AAPP, también puedan tenerla otras entides del SP, en cuanto al procedimiento de contratacion, se sujetan a determinados tramites este procedimineto que serán los siguientes, antes del contrato hay un conjunto de actuaciones que se puedan agrupar en 2 bfases diferentes: - Preparación del contrato. Elección del contratista Posteriormente tendremos una “tercera” fase en la que se da la adjudicación del contrato. La primera fase, dentro de esta fase tenemos lo que se denomina el expediente de contratación, dentro de este se estacaren los pliegos de cláusulas adm y de descripciones técnicas. Dentro de esta fase, se inicia con el expediente, de todas formas con carácter previo la adm puede realizar consultas que es lo que se denomina las consultas preliminares del mercado y despues de estas consultas preliminares vendrá el expediente de contratacion. Esto se inicia por el órgano de contratacin y deberá quedar constancia de: - Necesidad del contrato que se quiera celebrar. Existencia de consignación presupuestaria que permita asumir el coste. Fiscalización previa del órgano que controla el gasto, se deben incluir los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, en estos pliegos se incluyen todos los elementos del contrato, la duración, cuantia objeto y condiciones a los que se tiene que ajustar. En este exp de contratación se tiene uqe establer el proc también se tiene que decir en el caso de que exista la calificación exigida a los - particulares. Habra que incluir un valor estimado ademas del criterio utilizado para la adjudicación. Este expediente tiene que ser aprobado por el órgano de contratación y con esta aprobación ya se abre la segunda fase que es la de selección del contratista. En la segunda fase, en la ley se estaba en los proc de selección del contratista, no todos los proc son iguales y van a depender del tipo de contrato, esto dependerá del tipo de proc: - Proc abierto Proc restringido Proc negociado Proc diálogo competitivo Proc asociación para la innovación Otros sistemas dinámicos que establece la ley Contratos menores Contratación por el tramite de emergencia La selección se tiene que ajustar a un correcto procedimiento, pero en todos los procedimientos se tienen que observar los principios de igualdadm, no discriminacion, competencia, transparencia y proporcionalidad, en todos los proc es necesario que se produzca una licitación (que se presenten las ofertas o pujas) donde los interesados van a formular sus ofertas, que tienen que ser conformes a lo que se establece en los pliegos, para ello se debe proceder previamente a la publicación o al anuncio en los boletines oficiales correspondientes. El primero de los proc es el abierto, aquí cualquier interesado puede participar en la licitación presentando su oferta y esto se hace presentando 2 sobres, uno de ellos se puede presentar , el primero de los sobres va a contener toda la doc que acredite o reúne los req para poder contratar y el segundo de los sobres va a contener la proposición concreta. En el segundo se reúnen las condiciones concretas para ese contrato, lo que se hace por los licitadores son secretos hasta uqe se proceda a la apertura de los sobres en una licitación publcia. Este acto publico de la licitación, se procede a la apertura de los sobres, el primero que se abre es el sobre que contiene la documentación acreditativa de uqe se cumplen con los requisitos en el caso de que se esté conforme ya se procede a abrir el segundo sobre y a evaluar la oferta, esto teniendo en cuenta teniendo los parámetros que hemos visto.la oferta que tenga mejor puntuación sera la que se presente y se proponga al órgano de contratación. Este proc que acabamos de ver puede ser simplificado y en este caso se prescinde y se abrevian los plazos, este proc solo precede cuando los contratos no sean superiores a 2 millones cuando son de obra y si son de suministro de 100.000€ En cuanto al proc restringido, tiene prácticamente las mismas característica del proc abierto pero con la diferencia de que solo pueden presentar proposiones y ofertas quienes previamente hayan sido seleccionados por la entidad contratante, para ello el órgano de contratación tiene que establecer y publicar los criterios de solvencia que se piden a los licitadores y siemrpe tiene que haber como mínimo 5. Este proc restringido es el que se es tal e para determinados contratos con una especial complejidad y luego una vez que se hayan solicitado a los licitadores. El tercero proc es el proc negociado, antes se denominada de adjudicación directa, aquí se ha elegido, motivándolo previamente eligiendo a un licitador y esto se ha hecho por que previamente se han negociado con los candidatos las doncdicioens del contrato, este proc negociado solamente procede en determinados casos que establece la LCSP. En este proc negociado, tienen que ser o se establece que tiene que haber 3 poderes adjudicatarios con los que negociar y una vez que se termina la negociacion se les da un plazo para que presenten sus ofertas y luego ya seria como el proc abierto que hemos visto. El cuarto proc es el proc de dialogo competitivo que es parecido al que hemos visto negociado pero aquí veremos los seleccionados los que debatan entre si y una vez que han debatido y han establecido cómo deberían ser las propuestas, presenta cada una la suya. Este contrato esta también para contratos d grandes infraestructuras y de gran financiación. El proc de asociación para la innovación, esto es una de las modificaciones que se introdujeron en la LCSP por imperativo de la UE tiene por finalidad ese tipo de proc desarrollar servicios, obras innovadoras y está al servicio de las empresas más innovadoras que hay, en este tipo de contrato hay una serie de fases sucesivas y lo importante es que se termina construyéndose una asociación para la innovación., en este tipo de proc el órgano de contratación determinada en los pliegos y la necesidad de un determinado producto o servicio innovador que al ser innovador no puede ser satisfecho por cualquiera, despues los candidatos que consideren que si solicitan su inclusión para ser seleccionados, una vez que son seleccionados pueden presentar sus ofertas para despues negociarlas y como mínimo tendrá que haber también 3 Candidatos. Otro proc que hemos visto, y que precisan de mas dinamismo por que se necesita para contratar para determinada obra o servicio, la ley no habla mucho de estos contratos, se seguirán las pautas que hemos visto pero reduciendo los plazos, luego tendríamos los contratos menores, 40k en obras y 15k en el resto, que se pueden adjudicar directamente. Dentro de estos contratos menores se podrían incluir los contratos que relaiza sanidad para Caso de urgencia y cuando tengan un valor inferior de 30k bastatea que justifique la urgencia. Cuando la adm tiene que actuar rápidamente por catástrofes, etc... el órgano de contratación sin necesidad de ningún tipo de expediente, se podrán celebrar sin ningún tipo de req que establezca la ley. Criterios para adjudicar el contrato No basta con la publicad y la concurrencia, es necesario que exista una selección objetiva y que para elegir las ofertas se tendrán en cuenta factores medioambientales, sociales, cualitativos, no podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición de cuerdo con los pliegos y con esto se pasa a la adjudicación. Se adjudica o se propone el que tenga mejor puntuación, una vez evaluados el segundo sobre, se clasifica decreciente de puntuación, esto quiere decir que cuando el único criterio que hay sea el precio, se cogerá la oferta de precio más bajo y esta oferta o licitación se va a llevar al órgano de contratación y si el órgano de contratacion la acepta, se va a requerir al licitador par que en el plazo de 10 días presente la documentación y acredite que tiene medios a los que se ha comprometido, cuando el licitador presente la doc en el plazo de 10 dias, la adm tiene el plazo de 5 dias para adjudicar el contrato, en el caso de que en los 10 dias no presente la doc, se entiende que retira la oferta y la adm le exige por la pérdida de tiempo el 3% del presupuesto de la licitación y esto se va a hacer efectivo con la garantia provisional que hayan constituido. La resolución, puede ocurrir que el órgano de contratacion, desista del proc y no adjudique y no se pueda celebrar el contrato por ello, pero para ello este org de contratacion tiene que motivar una infraccion muy importante de las norams del proc de adjudicación. Si no adjudica tiene que justificar como digo aparte de esto la vulneración o una vulneración del interes publico . En el caso de que desista puede promover un nuevo ocntrato, sino adjudica y celebra el contrato por el interes publico no podra celebrar otro nuevo, en este segundo caso, la adm tendrá que compensar a los licitadores por los gastos en que hubieran incurrido