New SEMINARIOS COMPLUTENSES DE DERECHO ROMANO

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SEMINARIOS COMPLUTENSES
DE DERECHO ROMANO
REVISTA INTERNACIONAL
DE DERECHO ROMANO Y TRADICIÓN ROMANÍSTICA
XXV
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SEMINARIOS COMPLUTENSES DE DERECHO ROMANO
REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO ROMANO Y TRADICIÓN ROMANÍSTICA
Publicación de la Fundación Seminario de Derecho Romano «Ursicino Álvarez»
Presidente de honor: Juan Iglesias (†)
Miembros de honor: Mario Bretone, Alberto Burdese (†), Juan de Churruca (†),
Jean Gaudemet (†), Antonio Guarino, Dieter Nörr, Bernardo Santalucia
Presidente: Javier Paricio
Vicepresidente: Jaime Roset (†)
Administradora: Mercedes López-Amor
Secretario: Juan Iglesias-Redondo
Comité científico
Hans Ankum (Amsterdam), Carlo Augusto Cannata (Genova), Francisco Cuena
(Cantabria), Wolfgang Ernst (Zürich), Alejandrino Fernández Barreiro (La Coruña),
Teresa Giménez Candela (Barcelona Aut.), Vincenzo Giuffrè (Napoli), Fernando
Gómez-Carbajo (Alcalá), Michel Humbert (Paris II), Rolf Knütel (Bonn), Arrigo
Diego Manfredini (Ferrara),Ulrich Manthe (Passau), Dario Mantovani (Pavia),
Matteo Marrone (Palermo), Rosa Mentxaka (P. Vasco), J. Javier
de los Mozos (Valladolid), J. Michael Rainer (Salzburg), Giuseppe
Valditara (Torino), Carlo Venturini (Pisa), Andreas Wacke (Köln),
Reinhard Zimmermann (Hamburg)
Comité asesor externo
Cosimo Cascione (Napoli), Amelia Castresana (Salamanca), Lucetta Desanti
(Ferrara), Giovanni Finazzi (Roma TV), Julio García Camiñas (La Coruña), Luigi
Garofalo (Padova), Patricia Giunti (Firenze), Amparo González (Madrid Aut.),
Gustavo de las Heras (Castilla LM), Peter Gröschler (Mainz), Francesca Lamberti
(Lecce), Carla Masi Doria (Napoli), Ingo Reichard (Bielefeld), M.ª Victoria
Sansón (La Laguna), Gianni Santucci (Trento), Emanuele Stolfi (Siena),
Carmen Velasco (Sevilla PO)
Comité de redacción y dirección
Christian Baldus (Heidelberg), Jean Pierre Coriat (Paris II), Wojciech Dajczak
(Pozna ń ), Giuseppe Falcone (Palermo), Juan Iglesias-Redondo (UCM),
Tammo Wallinga (Rotterdam)
Javier Paricio (director)
[email protected]
Esta publicación tiene carácter
anual. El volumen XXV
es ordinario y se vende
al precio de 110 euros
Los pedidos deben realizarse a:
Marcial Pons
c/ San Sotero, 6 - 28037
Madrid (91 304 33 03)
http://www.derecho-romano.org
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SEMINARIOS
COMPLUTENSES
DE
DERECHO ROMANO
REVISTA INTERNACIONAL
DE DERECHO ROMANO Y TRADICIÓN ROMANÍSTICA
XXV
2012
Publicación de la
FUNDACIÓN SEMINARIO DE DERECHO ROMANO
«URSICINO ÁLVAREZ»
Marcial Pons
MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO
2012
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ÍNDICE
Horrida tempestas caelum contraxit, por Javier Paricio.....................
11
Premio Ursicino Álvarez 3.ª edición - año 2011:
Hans Ankum y Vincenzo Giuffrè
Javier Paricio: Laudatio de Hans Ankum...........................................
17
Hans Ankum: Holanda y el Derecho romano.......................................
25
Juan Iglesias-Redondo: Laudatio de Vincenzo Giuffrè.....................
37
Vincenzo Giuffrè: Un romanista nel XX secolo................................
45
Artículos
Mario Bretone: Tecnica e senso comune nella giurisprudenza
­classica.............................................................................................
61
Filippo Briguglio: Digital gaius. Ragioni di una nuova lettura del
Codex XV (13)................................................................................
69
Amelia Castresana: Fides bona: la sanción histórica de un deber
actual............................................................................................... 103
Wojciech Dajczak: La generalizzazione della regola impossibilium nulla obligatio. La tradizione romanistica in Europa
e sviluppi moderni del diritto privato.............................................. 133
Lucio de Giovanni: Potere imperiale e forme di produzione del diritto nella Tarda Antichità............................................................... 153
Vincenzo Giuffrè: Organizzazione della «res publica» e «scientia
iuris»................................................................................................ 165
Gábor Hamza: Bemerkungen zur «actio ad exemplum institoriae»
im römischen Recht......................................................................... 175
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ÍNDICE
Massimo Miglietta: Giurisprudenza romana tardorepubblicana e
formazione della «regula iuris»....................................................... 187
Silvia Schiavo: Profili di custodia cautelare tra alcuni editti del prefetto del pretorio Archelao e la legislazione giustinianea................ 245
Mario Varvaro: Wilhelm Studemund e il «martire illustre della paleografia»......................................................................................... 281
Varia
Alfonso Castro Sáenz: Nómadas escritos de Mario Bretone............. 321
Fernando Gómez-Carbajo de Viedma: Sobre el título de «Los
deipnosofistas»................................................................................. 343
José María Ribas Alba: Nuevas reflexiones sobre el proceso a Jesús.... 349
Clara Souto Galván: La igualdad: presupuestos históricos............... 365
Javier Paricio: Microhistorias romanísticas......................................... 411
Libros
Martin Avenarius, Hermeneutik der Quellentexte des römischen
Rechts.............................................................................................. 419
Recensión de Francisco J. Andrés Santos.
Donato Antonio Centola, Le sofferenze morali nella visione giuridica romana................................................................................... 427
Recensión de José Antonio González Romanillos.
Daniel Oliver Effer-Uhe, Die Wirkung der condicio im römischen
Recht................................................................................................ 433
Recensión de Susanne Hähnchen.
Alejandro González-Varas Ibáñez (coord.), El Ius Commune y
la formación de las instituciones de Derecho público...................... 436
Recensión de Juan Iglesias-Redondo.
Jan Dirk Harke, Africani quaestiones. Studien zur Geschichte und
Dogmatik des Privatrechts............................................................... 440
Recensión de Michael Empell.
Jan Dirk Harke, Argumenta Iuventiana - Argumenta Salviana. Entscheidungsbegründungen bei Celsus und Julian.............................. 448
Recensión de Michael Empell.
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ÍNDICE
9
Dieter Henrich, Werke im Werden. Über die Genesis philosophischer Einsichten................................................................................ 457
Recensión de Stephan Meder.
Frédéric Hurlet, Rome et l’Occident (IIe siècle av. J.-C. - IIe siècle
apr. J.-C.) Gouverner l’Empire........................................................ 461
Recensión de Iolanda Ruggiero.
M. Peachin (ed.), The Oxford Handbook of Social Relations in the Roman World. ...................................................................................... 465
Recensión de Rubén Olmo López.
Bernardo Periñán Gómez, El proceso contra L. C. Balbo Maior:
Estudio jurídico............................................................................... 469
Recensión de José Antonio González Romanillos.
José María Ribas Alba, Persona. Desde el derecho romano a la teología cristiana................................................................................... 476
Recensión de Francisco Cuena Boy.
Bernardo Santalucia, Altri studi di Diritto penale romano.............. 492
Recensión de Julio García Camiñas.
Enrico Sciandrello, Studi sul contrato estimatorio e sulla permuta
nel diritto romano............................................................................ 512
Recensión de Paola Lambrini.
Spyros N. Troainos, Oi phgšj tou BuzantinoÚ dika…ou (Las fuen­tes
del Derecho bizantino)............................................................................ 523
Recensión de Juan Signes Codoñer.
In memoriam
Géza Alföldy, por Andrea Jördens..................................................... 531
Juan de Churruca, por Rosa Mentxaka y Esperanza Osaba............ 535
Giorgio Luraschi, por Marco Migliorini........................................... 547
Ángel Martínez Sarrión, por José Ángel Martínez Sanchiz............ 553
Alan Rodger, Lord Rodger of Earlsferry, por Tiziana Chiusi.............. 563
Jaime Roset Esteve, por Juan Iglesias-Redondo............................... 571
Tullio Spagnuolo Vigorita, por Vincenzo Giuffrè. ............................ 575
Turno de réplica (edición limitada y reservada)
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GIURISPRUDENZA ROMANA
TARDOREPUBBLICANA E FORMAZIONE
DELLA «REGULA IURIS»
POR
massimo miglietta *
Universidad de Trento
Ai miei Studenti, sempre cari e sempre stimati,
nel decimo anno di docenza presso l’Ateneo tridentino
SOMMARIO: 1. Metodologia della giurisprudenza romana.—2. L’«ars interpretandi» dei giuristi tardorepubblicani.—3. Interpretazione, definizione e
realtà.—4. «Formazione della regola» attraverso l’interpretazione giurisprudenziale.—5. «Regula» e «norma».—6. «Regula» e «veritas».—7. Qualche osservazione di sintesi.—8. Considerazioni conclusive.
* Desidero ringraziare vivamente gli amici prof. dr. Javier Paricio e prof. dr.
José Domingo Rodríguez Martín, nonché il prof. dr. Juan Iglesias, per la signorile,
affettuosa ospitalità, e per l’invito a tenere una «lezione» sulla giurisprudenza della scuola serviana nell’àmbito dei prestigiosi Seminarios Complutenses de Derecho
Romano, il giorno 24 settembre 2011, presso la Facultad de Derecho dell’illustre
Ateneo madrileno.
Il testo di questo contributo —oggetto della mia «Prolusione» al corso di «Istituzioni di diritto romano» (a. a. 2011-2012), tenuta nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento il giorno 28 settembre 2011— è stato
pubblicato, in forma più sintetica, in P. Moro (a cura di -), Il diritto come processo.
Princìpi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista, Milano, 2012, 37-67,
con il titolo «Determinare infine la regola attraverso la quale stabilire ciò che è vero e
ciò che è falso». I giuristi romani e la formazione della «regula iuris».
Gli argomenti tratteggiati in questa pagine —senza pretesa di completezza e,
soprattutto, dirette a Studenti del primo anno della Facoltà di Giurisprudenza—
coinvolgono, com’è anche intuitivo, complesse, e talora accese, discussioni affiorate in dottrina, di cui, in questa sede, non è possibile dare pienamente conto. Per tali
ragioni anche l’apparato critico e la citazione della letteratura risulteranno ridotti
al necessario, rinviando, attraverso le opere espressamente indicate, alla bibliografia in esse contenuta. Ancora: ho ritenuto opportuno non stravolgere il carattere
della «lezione» originaria; per questo motivo, il testo conterrà —talora— alcune
precisazioni di tipo istituzionale, che potranno sembrare ovvie allo specialista della
materia, ma, forse, utili per far conoscere i nostri lavori anche «oltre» i confini
(sempre più costretti) della nostra disciplina.
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1. metodologia della giurisprudenza romana
Com’è noto tra gli studiosi della materia, se fosse necessario individuare uno tra gli elementi che caratterizzavano maggiormente
l’attività della scienza giuridica romana 1, e di quella tardorepubblicana in particolare —ossia la fonte principale, dotata di maggiore
originalità e incisività, nella elaborazione del sistema di diritto privato 2— dovremmo concludere che questo si identificava con l’interpretazione «topica» o «casistica» 3.
Ispirata al metodo induttivo, questa forma di interpretazione
operava «dal particolare» —ossia a partire dallo studio del caso pratico—, sottoposto da un civis alla valutazione «tecnica» del giurista
—«al generale»— poiché tendeva a creare la regula iuris più adatta
1 Il riferimento spontaneo al concetto di «scienza giuridica» è all’opera di
F. Schulz, History of Roman Legal Science, Oxford, 1946; vid., quindi, Id., Geschichte der römischen Rechtswissenschaft, Weimar, 1961 = Id., Storia della giurisprudenza romana [trad. G. Nocera], Firenze, 1968.
2 Si veda oltre, § 3, a proposito di Gai 1.2 (e vid. n. 35, per il testo). Non v’è
dubbio, infatti, che la nascita in Roma di un «ceto di esperti del diritto» costituisca una novità assoluta nel mondo antico, e, pertanto, il primo esempio (anzi,
l’archetipo) di ogni autentica «scienza giuridica» [cfr., ad esempio, Ulp. 1 inst.,
D. 1.1.1.1: Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et
boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito
discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque
exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes. Il brano è assai suggestivo, affermando che, a ragione i giuristi potrebbero essere definiti «sacerdoti del diritto», coltivando essi la giustizia e professando la scienza di ciò che è conforme al senso innato della giustizia (bonum) e
confacente ad una giusta misura delle cose (equum), separando ciò che segue tale
misura da ciò che gli si oppone, distinguendo —riconoscendolo— fra ciò che è
consentito dall’ordinamento e ciò che non è ammesso, al punto che l’attività di
questa specie di «sacerdozio» la avvicina ad una forma particolarissima di «filosofia»; vid. anche Paul. (Cels.) 17 ad Plaut., D. 45.1.91.3]. Sulla definizione dei
prudentes quali sacerdotes, si veda, da ultimo, M. Miglietta, «Est vir qui adest!»,
in corso di pubblicazione negli «atti» del ciclo di seminari di C. Cascione - C.
Masi Doria (a cura di -), «Quid est veritas?». La verità e le forme giuridiche del
diritto romano (Università Federico II di Napoli, marzo - dicembre 2010), n. 77
(con bibliografia), mentre, su quello di vera philosophia, vid. M. A. Fino, «Recte
agere potes». Contributo allo studio e al recupero di una prospettiva dei giuristi
romano in tema di processo, in L. Garofalo (a cura di -), «Actio in rem» e «actio
in personam» in ricordo di Mario Talamanca, I, Padova, 2012, 344-346, n. 26-27
(con bibliografia).
3 Vid., per tutti, la raccolta di studi di L. Vacca, Metodo casistico e sistema
prudenziale, Padova, 2006.
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a disciplinare il caso stesso, al fine eventuale della sua risoluzione, in
sede processuale, nel contraddittorio delle parti. Quest’ultimo, poi,
era guidato dalla sapiente regìa giurisdizionale esercitata dal magistrato (il pretore), pur sempre consigliato e istruito dai iurisperiti.
Nel processo formulare, infatti, la pretesa dell’attore (intentio o,
come si è soliti dire, petitum), eventualmente integrata dalla descrizione specifica della «res de qua agitur» (demonstratio, o causa petendi) 4, così come le controdeduzioni del convenuto (exceptiones),
se presenti dovevano essere valutate e giudicate secondo quanto
raccolto e inserito dal pretore nella «formula» stessa, concessa alle
parti nella fase in iure. Soltanto nei giudizi improntati al principio
di buona fede (ex fide bona oportere) alcuni ulteriori fatti potevano essere allegati dalle parti anche nel momento processuale che si
svolgeva davanti al giudice privato, ossia nella cosiddetta fase apud
iudicem. Per queste ragioni, il contraddittorio risultava fortemente
eterodiretto e guidato dagli elementi cristallizzati nella formula stessa. Salva, naturalmente, la possibilità di provare la fondatezza della
pretesa da parte dell’attore o, rispettivamente, delle controdeduzioni da parte del convenuto 5.
Si può legittimamente sostenere che anche il «gioco processuale» era, dunque, (indirettamente) generato dalla scienza giuridica
—la quale, a sua volta, era influenzata dall’attività del pretore, che
ne stimolava continuamente l’elaborazione, alla ricerca di equilibrate soluzioni: l’analisi attenta della fattispecie (tramite partitiones,
definitiones, interpretationes, individuazione e chiarificazione degli
Come si evince dai notissimi paragrafi contenuti in Gai 4.40-41: Demon­
stratio est ea pars formulae, quae principio ideo inseritur, ut demonstretur res, de qua
agitur, uelut haec pars formulae: «quod Aulus Agerius Numerio Negidio hominem
vendidit», item haec: «quod Aulus Agerius apud Numerium Negidium hominem deposuit». 41. Intentio est ea pars formulae, qua actor desiderium suum concludit, uelut
haec pars formulae: «si paret Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium X milia
dare oportere»; item haec: «si paret hominem ex iure Quiritium Auli Agerii esse».
5 Vid. G. Ranchinius, Edictum perpetuum Adrianeum, Parma, 1782 (1.ª ed.,
1597: cfr. K. Tuori, Ancient Roman Lawyers and Modern Legal Ideals. Studies on
the impact of contemporary concerns in the interpretation of ancient legal history,
Frankfurt a. M., 2007, 145, n. 53); A. F. Rudorff, Edicti Perpetui quae reliqua
sunt, Leipzig, 1869, al quale, in realtà, molto è debitore O. Lenel, Edictum perpetuum 3, Leipzig, 1927; L. Jousserandot, L’édit perpétuel, Paris, 1883. Intorno
agli aspetti trattati, cfr. M. Talamanca, voce «Processo civile (diritto romano)», in
Enc. del Dir., XXXV, Milano, 1987, 24 e ss., e, per una moderna rappresentazione
della tutela edittale, D. Mantovani, Le formule del processo privato romano. Per
la didattica delle istituzioni di diritto romano, Padova, 1999, che traccia un quadro
tendenzialmente completo e, ciò che più importa, ragionato delle formulae.
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ambigua, distinctiones, al fine di dotare parti e pretore di regulae iuris) concorreva alla costruzione di un sistema ordinato, ragionevole
e coerente, per quanto non privo di profili dialettici 6.
Circa il metodo interpretativo si veda il testo di Cic., Brut. 41.152 —qui
appena accennato— di cui si tratterà estesamente più avanti, § 4 (e n. 30 e 72,
con testo di riferimento, 90 e 100), anche in ordine al significato da attribuire ad
ogni singolo elemento compositivo. A riguardo dell’interpretatio dei giuristi romani, deve essere segnalata una recente proposta (a tratti persino apprezzabile nelle
intenzioni di natura, per così dire, «deontologica» circa l’ordinamento processuale
moderno e de iure condendo), che non regge, tuttavia, in punto analisi romanistica.
Mi riferisco a quanto sostenuto da M. A. Fino, «Recte agere postes», cit., 335 e ss., il
quale porta alle conseguenze estreme alcune intuizioni di G. Pugliese, s. v. «Azione (diritto romano)», in NNDI., II, Torino, 1964, 27, e, soprattutto, in Id., «Diritto
e processo nell’esperienza giuridica romana», in Diritto e processo nell’esperienza
giuridica romana. Atti del seminario torinese in memoria di G. Provera, Torino,
1994, 32 e ss., che, tuttavia, non sono pienamente condivisibili [nonostante gli
opportuni correttivi inseriti dallo stesso Autore, e ricordati anche da Fino (op. cit.,
355 e ss.), ma da quest’ultimo parzialmente superati (358 e ss.), col risultato di
indebolire la stessa costruzione del grande Studioso]. Egli propone, infatti, di ritenere che il segno «recte» unito, nelle fonti romane, al verbo «agere» non alludesse
soltanto alla «correttezza formale dell’iter, della scelta dell’actio», poiché ciò che
verrebbe in esame, nella valutazione dei prudentes, sarebbe, in realtà, «il fondamento concreto e necessario dell’agire processuale» (op. cit., 336-337). Ragion per
cui, «la valutazione del giurista che precede il suo pronunciamento, circa il «recte
agere»/«non recte agere», non si limita (scl.: limiterebbe) alla valutazione degli elementi di diritto della causa, ma si spinge (scl.: spingerebbe) spesso ad analizzare o
ipotizzare circostanze di fatto, oltre ad occuparsi anche dei possibili strumenti a
disposizione del convenuto (come in D. 47.8.3), svolgendo, quindi, una disamina
della situazione decisamente analitica se non completa» (347). Da tutto questo se
ne deduce che «risultano ancora più interessanti [...] i frammenti nei quali troviamo una trattazione «mista», di aspetti procedurali e di elementi sostanziali, di
diritto e di fatto [...] nei quali i giuristi esprimono l’avviso che un’ipotesi di actio
non sia recta oppure (simmetricamente) che ci sia stata o ci debba essere una recta
denegatio actionis o, ancora, indicano come non recte la richiesta di una denegatio
actionis» (cfr. 350-351). In definitiva, dunque, l’uso del sintagma «recte agere» starebbe a segnalare il convincimento del giusperito circa la fondatezza (sostanziale)
della pretesa stessa (dato, questo, che dovrebbe costituire un indicatore —e non
certo un modello positivo, come giustamente osserva Fino (op. cit., 338-339)— per
l’interprete, e soprattutto per l’operatore processuale moderno). Quanto alle motivazione di tale (supposto) modus agendi dei giuristi romani, ancora riprendendo
uno spunto di Pugliese, essa avrebbe potuto coincidere «con l’intento di influire
sul magistrato» [354, riprendendo un’ulteriore ipotesi, non dimostrabile —e indimostrata, poiché poggiante sul sostanziale presupposto della scelta di giudici non
esperti di diritto (355-356, n. 56): c’è da domandarsi perché mai, potendo scegliere
concittadini competenti, le parti (e, per di più, di comune accordo, stante la litis
contestatio) si sarebbero affidate ad un iudex ignorante (di diritto), aumentando
così considerevolmente l’alea, inevitabilmente gravante su ogni processo— di Pu6 Seminarios Complutenses de Derecho Romano. XXV (2012)
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gliese,
Diritto e processo, cit., 22; si ricordi, tuttavia, che anche per quanto riguarda l’individuazione dei iudices, al di fuori di liste predeterminate, si è in presenza
di variegate discussioni: vid., per tutti, le considerazioni dello stesso G. Pugliese,
Il processo civile romano, II. Il processo formulare, I, Milano, 1963, 215 e ss.; come
osserva L. Gagliardi, «La figura del giudice privato del processo civile romano», in E. Cantarella - L. Gagliardi (cur.), Diritto e teatro in Grecia e a Roma,
Milano, 2007, p. 215, «La nomina del giudice per mezzo dell’accordo delle parti
rappresentava [...] un valido antidoto contro l’assenza di preparazione giuridica
di quello». Il tutto, dunque, per concludere —con un ragionamento che parrebbe
voler avere portata coestensiva— di considerare, da parte dei giuristi, «recte agens
solo chi avesse “ragione” e quindi agisse» (338-339).
Ora —a parte alcune considerazioni, che sono sollecitate da aspetti piuttosto
appariscenti (quali la decisamente limitata allegazione di dottrina circa i passi selezionati: vid., e. g., il richiamo di un solo giudizio stilistico, seppure autorevole, in
op. cit., 352, n. 44, a proposito di Pomp. 34 ad ed., D. 43.27.2— nonché l’espressione dell’idea che assai numerosi debbano essere stati i casi di utilizzo del sintagma
da parte dei prudentes, caduti sol perché intervennero le cesoie dei Compilatori
[op. cit., 353 e n. 48]; ma l’argomento, in sé considerato del tutto congetturale,
prova comunque troppo: si potrebbe eccepire che, se l’espressione fosse stata tanto
univocamente rilevante, i Commissari giustinianei dovrebbero avercene conservata, invece, la più gran parte), forse non è inutile osservare che l’ipotesi avanzata,
intanto, non tiene adeguatamente conto dei vari generi letterari attraverso i quali
la giurisprudenza romana si è espressa. Non è la stessa cosa che un certo principio
o un certo stilema (come quelli considerati) siano contenuti in opere ad edictum
—deputate, appunto, a commentare, nel loro complesso, le disposizioni del ius
honorarium e a chiarire quali ipotesi esse coprissero, e quali, invece, non potessero
coprire (cfr. ancora Cic., Brut. 41.152: [...] et quae quibus propositis essent quaeque
non essent consenquentia)— o, invece, ad Sabinum, o, ancora, in libri responsorumdigestorum (e per similitudine epistularum: vid. F. Schulz, Storia, op. cit., 169), oppure opinionum, oppure, ancora, quaestionum e così via. E che l’analisi delle fonti,
proprio per la verifica di un fenomeno considerato di portata generale, dovrebbe
essere condotta in chiave rigorosamente palingenetica (soprattutto per quanto concerne le opere ad edictum). A tutto questo, fa da corollario una certa propensione
del lavoro a giudicare del fenomeno sulla base di una tendenziale assimilazione tra
espressioni contenute in fonti giuridiche e in fonti letterarie, soprattutto di natura
retorico-oratoria (vid. op. cit., 344 e ss., 359 e n. 70): queste ultime rispondono ad
una diversa natura, legata alla necessità di assumere ed esercitare la «difesa tecnica
e in concreto» della parte, o dell’imputato. Per tacere dell’omessa considerazione
delle trasformazioni prodotte dal ius respondendi e dai responsa signata (su cui si
vedano magistrali pagine di M. Talamanca, «I clienti di Q. Cervidio Scevola», in
BIDR, CIII-CIV, 2000-2001, pp. 483 e ss.).
In realtà, però, il vero problema è che la lettura che viene proposta non può
essere legata al giudizio di valore del «recte (non -) agere», come se, fuori di questo àmbito, l’elaborazione scientifica dei giuristi romani fosse limitata alla enunciazione (pura e semplice) del mezzo di tutela giurisdizionale da concedere o da
(de)negare. Immaginare i giuristi romani come «fornitori di azioni», che, laddove
«analizzano con attenzione» in fatto e in diritto il caso, si esprimono nei termini del
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recte agere, significa voler elevare a sistema qualcosa che tale non è, e, d’altro lato,
significherebbe affermare —per deduzione necessaria— che, laddove, per contro,
manchi un simile giudizio, la creatività dei giuristi sia tanto compressa da limitarsi
al solo «aspetto procedurale». Non è necessario insistere ancora sul significato delle parole di Cic., Brut. 41.152 (frutto di ampie considerazioni da parte di numerosi
studiosi: rimando a quanto indicato, da ultimi, in M. Miglietta, Casi emblematici di «conflitto logico», tra ‘quaestio’ e ‘responsum’ viei ‘digesta’ dei Publio Alfeno
Varo, in C. Russo Ruggeri (a cura di), Studi in onore di A. Metro, IV, Milano,
2010, 275 e ss.; Id., «Servius respondit», I, Trento, 2010, 38 e ss.; A. Castro Sáenz,
Cicerón y la jurisprudencia romana. Un estudio de historia jurídica, Valencia, 2010,
318 e ss.). Neppure si devono ribadire le caratteristiche della iurisprudentia romana
(in queste pagine illustrate in modo abbastanza esteso), per concludere che (tendenzialmente) «sempre» il prudens romano, qualunque risposta dovesse fornire,
analizzava con attenzione la fattispecie, dovendo, attraverso quella, raggiungere
l’obiettivo del habere regulam (Cic., loc. cit.). E, proprio perché compito del giurista romano non è quello di risolvere «in concreto» la controversia, ma fornire
una regola «applicabile alla realtà», l’analisi degli elementi in fatto e in diritto è
assolutamente imprescindibile, allo scopo, precipuo, di affermare quale mezzo di
tutela sia opportuno richiedere (non fosse altro che per la ragione che il diritto romano si manifesta in tutta la sua potenzialità sub specie iudicii, ossia all’interno del
processo). E questo è vero persino laddove il suo ragionamento sembri eclissarsi
(ma in realtà soltanto si cela) dietro ad una risposta apodittica: cfr., ad esempio,
Alf. 2 dig. ab anon. epit., D. 9.1.5 (Agaso cum in tabernam equum deduceret, mulam
equus olfecit, mula calcem reiecit et crus agasoni fregit: consulebatur, possetne cum
domino mulae agi, quod ea pauperiem fecisset. Respondi posse —si afferma «posse»
poiché vi è legittimazione ma, appunto, non è detto che si ottenga la condanna del
dominus mulae: lo stalliere potrebbe aver agito senza tener conto delle precauzioni
che gli erano richieste dall’esercizio del suo mestiere— non è qualificato, infatti,
genericamente come un quidam, bensì, propriamente, come agaso). E questo, sia
detto indenter tantum, coinvolge la portata (e il significato) del sintagma (complessivo) «recte agere posse».
Detto in altri termini, dunque, la concessione della tutela processuale non può
prescindere dall’analisi attenta della fattispecie. Questo, del resto, è lo scopo perseguito dalla regula: i giuristi, infatti, quasi mai dichiarano l’esistenza di un diritto.
Anche su questo punto, invece, si sostiene, in maniera assai singolare, che «in alcuni frammenti, il giurista esplicitamente afferma l’esistenza/inesistenza, in capo
a una delle parti coinvolte nella fattispecie sulla quale si pronuncia, di uno ius»
(op. cit., 351). E a questo riguardo si propone, ad esempio, sorprendentemente la
lettura di Proc. 5 epist., D. 8.5.13 (Fistulas, quibus aquam duco, in via publica habeo
et hae ruptae inundant parietem tuum: puto posse te mecum recte agere ius mihi non
esse flumina ex meo in tuum parietem fluere) e di Pomp. 34 ad Sab., D. 43.27.2 (Si
arbor ex vicini fundo vento inclinata in tuum fundum sit, ex lege duodecim Tabularum de adimenda ea recte agere potes ius ei non esse ita arborem habere). Orbene,
in primo luogo, non mi sembra che il giurista operi «una disamina della situazione
decisamente analitica se non completa» come afferma l’Autore (op. cit., 347), bensì
attenta e sintetica, ma come, del resto, «normalmente» accade. Ma, a parte questa
considerazione, in entrambi i frammenti, il recte agere non allude per nulla, come
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vorrebbe Fino, alla «titolarità di un diritto», ma il giurista dichiara (soltanto) che
la parte può «secondo (pieno) diritto» esercitare un’azione nella cui intentio vi sia
la pretesa, a carico della controparte, di «non flumina ex meo in tuum parietem
fluere» (D. 8.5.13), ovvero di «non ita arborem habere» (D. 43.27.2), a partire dalla
necessaria indicazione attenta dei presupposti di fatto, al fine di poter decidere se
vi fosse, o meno, legittimazione (e vid. ancora Pugliese, s. v. «Azione», cit., 27). È
molto grave che si confonda l’intentio della formula con la concessione sostanziale
(negazione) di un diritto. Si osservi, poi, incidentalmente, che in D. 8.5.13 Proculo
parla in prima persona, e legittima la controparte ad agire contro di lui: al dato
retorico-letterale, sembrerebbe trattarsi di una riflessione generalizzante, che non
allude certo ad una disamina puntale al fine di affermare —mediante l’espressione
recte agere— che l’attore «agisce poiché ha ragione», ma soltanto che ne è (teoricamente) legittimato, come ogni soggetto che si trovi nelle stesse condizioni di colui
che si è rivolto al iurisprudens.
È, però, anche necessario sottolineare che, comunque e in ogni caso, l’espressione di simili decisioni da parte dei giuristi non è «di necessità» legata al sintagma
«recte agere», sebbene il risultato raggiunto sia omologabile. Si vedano, a titolo
d’esempio, i due brevi responsi di Alf. dig. ab anon. epit., D. 8.5.17 pr. e § 1 (Si
quando inter aedes binas paries esset, qui ita ventrem faceret, ut in vicini domum
semipedem aut amplius procumberet, agi oportet ius non esse illum parietem ita proiectum in suum esse invito se. - 1. Cum in domo Gaii Sei locus quidam aedibus Anni
ita serviret, ut in eo loco positum habere ius Seio non esset, et Seius in eo silvam sevisset, in qua labra et tenes cucumellas positas haberet, Annio consilium omnes iuris
periti dederunt, ut cum eo ageret ius ei non esse in eo loco ea posita habere invito se).
I due testi sono sintetici, ma ricchi di suggestioni utili al nostro confronto (anche al
di là della loro importanza in materia di determinazione della tipicità o meno delle
servitù romane, tema di cui si discute da decenni). In entrambi i casi, l’aggiunta del
giudizio «recte agere» non sarebbe stata per nulla sconveniente: agi oportet... - Annio consilium omnes iuris periti dederunt..., ci offrono, rispettivamente, la dimensione della «giustezza» dell’azione negatoria, e della communis opinio in merito
alla «retta» esperibilità di quella confessoria. E certamente, nonostante l’uso del
termine ius, non si sta trattando dell’esistenza (o meno) di un diritto, ma dell’intentio delle rispettive formule, mentre, in entrambi i casi, il giurista non sta decidendo
né del diritto «soggettivo» né della controversia, poiché, esperite le azioni de quo,
nulla esimerà l’attore dall’onere di provare la fondatezza del proprio petitum, in
assenza della quale anche il giudice «più laido» (per usare l’efficace espressione
impiegata da Fino, op. cit., 356, n. 56) —salvo soltanto che sia corrotto— assolverà
il convenuto, secondo la clausola della formula che rimanda al comando del pretore «s.p.c.s.n.p.a.» (clausola tralaticia che, a ben considerare, mancherebbe della
seconda parte, «s.n.p.a», laddove l’attore avesse agito soltanto quando fosse stato
sicuro —poiché «rassicurato» dal giurista— di «avere ragione»: si tratta, del resto,
di un’obiezione che implicitamente Pugliese, s. v. «Azione (diritto romano)», cit.,
28, si prospetta con molta onestà intellettuale, ma che, nonostante il tentativo di
giustificarla, egli non riesce a superare).
Il richiamo, appena svolto, all’elaborazione alfeniana induce a prendere in
considerazione altri due frammenti dello stesso giurista cremonese, che vengono
proposti quali risalenti prove del fondamento dell’opinione manifestata (op. cit.,
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337 e 346): si tratta di Alf. 2 dig. ab anon. epit., D. 9.2.52 pr. e ad Alf. 3 dig. a Paul.
epit., D. 19.2.30.2. Nel primo passo il giurista cremonese scrive: Si ex plagis servus
mortuus esset neque id medici inscienta aut domini neglegentia accidisset, recte de
iniuria occiso eo agitur. Come si evince dalla lettura del testo, Alfeno è chiamato a
risolvere non già la controversia «nel merito» (sotto il profilo dell’«avere ragione»),
bensì a «definire» se la morte dello schiavo (altrui), in virtù dell’inflizione di ferite,
ricada sotto la previsione del primo capo della lex Aquilia (in punto legittimazione), laddove il nesso causale, tra comportamento ed evento, non possa dirsi spezzato dalla mancata applicazione delle conoscenze specialistiche, da parte del medico,
che ha apprestato le cure al servus, o dalla negligenza del suo padrone (che, ad
esempio, abbia omesso di farlo curare, o abbia chiesto l’intervento del medico in
articulo mortis dello schiavo). Che la valutazione non sia affatto nel merito —o,
meglio, che l’analisi dei dati del «caso» sia funzionale alla previsione della tutela
processuale— lo dimostra un semplice argomento logico: nulla toglie che si possa
agire «de iniuria occiso», ma colui che ha inferto le ferite venga assolto riuscendo
a dimostrare, ad esempio, che ha dovuto agire per legittima difesa (in quanto aggredito, a sua volta, per primo, dallo schiavo: come osserva, appena oltre, lo stesso
Alfeno, in D. 9.2.52.1, per una simile ipotesi: consulebat, num damnum iniuria non
videtur dedisse, quoniam prior flagello percussus esset —e neppure in quel contesto si tratta di una valutazione nel merito, poiché il giurista presenta pur sempre
(sempre secondo quanto descritto dall’Arpinate) il fatto attraverso il metodo della
distinzione: respondi, nisi data opera effodisset oculum, non videri damnum iniuria
fecisse, culpam enim penes eum, qui prior flagello percussit, residere: sed si ab eo non
prior vapulasset, sed cum ei lucernam eripere vellet, rixatus esset, tabernarii culpa
factum videri— la cui effettiva valutazione sarà pur sempre còmpito del iudex privatus). Anche nel secondo caso, ossia in D. 19.2.30.2, si legge: Qui mulas ad certum
pondus oneris locaret, cum maiore onere conductor eas rupisset, consulebat de actione
[!]. Respondit vel lege Aquilia vel ex locato recte eum agere, sed lege Aquilia tantum
cum eo agi posse, qui tum mulas agitasset, ex locato etiam si alius eas rupisset, cum
conductore recte agi. Il testo brilla per chiarezza e, soprattutto, per il versus interamente rivolto a chiarire chi sia legittimato (attivamente e passivamente) secondo
«pieno» diritto (recte) —e si noti l’eloquentissima, univoca quaestio iuris «consulebat de actione»— per cui vi sarà azione sulla base della lex Aquilia ex capite tertio,
ma, in un caso, soltanto contro colui che conduceva la mula sovraccaricata rispetto
agli accordi del contratto di locazione, mentre «anche» con l’actio ex locato contro
il conduttore. Non emerge alcun profilo di merito, né, tantomeno, del possedere la
«ragione» sostanziale. Salvo soltanto confondere la descrizione del casus con la valutazione della causa. Come s’è già detto, è ovvio che il giurista debba descrivere la
fattispecie concreta (altrimenti non potrebbe creare la regula iuris); ma, intanto, la
descrizione è condotta sempre nel modo più oggettivo possibile (proprio per non
«dirigere» già la soluzione: cfr., ad esempio, Alf. 2 dig. ab anon. epit., D. 9.2.52.2).
Ma anche altri testi spingono verso questa lettura, mentre proverebbe —al limite—
proprio il contrario di quanto asserito (in op. cit., 348) il testo di Ulp. 17 ad ed.,
D. 16.3.19: Iulianus et Marcellus putant filium familias depositi recte agere posse. Se
mai ci sia stata una «analisi puntuale» del caso (ancorché legata ai §§ precedenti),
affermare che il filius familias sia legittimato con l’azione depositi, non lascia trasparire un enorme sforzo concettuale del giurista (che anche ove compiuto, non
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L’uso, da parte di quest’ultima, di un metodo rigorosamente induttivo si deve al fatto che l’ordinamento romano classico non ha
conosciuto il fenomeno della «codificazione» modernamente intesa
—ossia una raccolta organica, sistematica e tendenzialmente innovativa, oltreché esaustiva, di norme che disciplinano un’intera branca del diritto 7.
Non possono considerarsi «codificazioni», secondo la prospettiva moderna, ad esempio, né i Codices Gregorianus (III sec. d. C.)
trova nella valutazione «recte agere posse» altro che l’affermazione della «corretta (i.e. piena)» legittimazione attiva) —mentre in Ulp. 49 ad Sab., D. 18.4.2.13
(op. cit., 348-349), non si tratta, in realtà, di «recte agere», bensì della conseguenza
«si contra actum est», allora, «recte repetere... posse». A tacer del fatto che, con
riferimento ad Ulp. 30 ad ed., D. 16.3.1.38, riportato il parere di Labeone (depositi
actione recte de tabulis agi posse)— che, in virtù dell’espressione recte de tabulis agi
posse, «dovrebbe» costituire la spia sintomatica di uno studio «completo» della
fattispecie e delle conseguenze processuali —questo sia seguito, immediatamente,
dal correttivo ulpianeo: «ego arbitror et iniuriarum agi posse»—. Si potrebbe concludere che l’analisi del giurista augusteo non avrebbe rappresentato certamente
un trionfo di esaustività... (ego «arbitror et» iniuriarum) —cfr. op. cit., 347— salvo
pensare, invece, alla «piena correttezza» del parere labeoniano, integrato —come
normalmente avveniva nel modus operandi dei giuristi romani— dalla riflessione
del collega severiano.
Per concludere questa digressione (di ampiezza più estesa del previsto, imposta, tuttavia, dalla centralità delle tematiche affrontate), è più ragionevole ritenere
che l’espressione «recte (o non recte) agere» fosse ispirata, in realtà, dalla volontà
del giurista di dotare di un giudizio di valore (di piena conformità al diritto —anche
allo scopo retorico di convincere gli altri prudentes circa la bontà della soluzione
data, per ottenerne il riconoscimento quale communis opinio—: vid. sopra, «Annio
consilium omnes iuris periti dederunt, ut...») la concessione dell’opportuno mezzo
di tutela processuale, ma che, allo stesso tempo, l’esito dello studio della fattispecie da parte del giurista non sarebbe stato, necessariamente, diverso laddove tale
giudizio (recte - non recte agere) non fosse stato espresso, come non lo era, infatti,
di norma e in un numero elevatissimo di casi; la maggior parte di quelli contenuti
nei Digesta. Del resto, in conclusione, è lo stesso Pugliese, s. v. «Azione (diritto
romano)», cit., 27, ad indicare testi che dimostrerebbero il suo assunto, ma che
non contengono lo stilema «recte agere» (e, del resto, non avrebbero dovuto essere
assimilati al criterio generale almeno i due testi gaiani —Gai 3.181 e Gai 4.78— i
quali, in virtù della loro natura didattica, non riguardano, certo, una discussione
sulla «ragione» —concreta, storica— delle parti, bensì una classica argomentazione ad efficacia finalizzata a convincere il discente di quanto si sta affermando «in
linea teorica», la regola del primo passo, poi, essendo imposta dagli effetti della
litis contestatio, e quella del secondo derivando dalle dissensiones prudentium, e
non già dalla «ragione» in sé considerata).
7 Sul punto vid. A. Azara, s. v. «Codice», in NNDI., III, Torino, 1959, 384 e
ss., nonché, in generale, G. Tarello, s. v. «Codificazione», in Dig. Disc. Priv., sez,
civ., II, Torino, 1988, 465 e ss. (e 466, sul punto specifico).
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e Hermogenianus (del secolo successivo), né l’opera dell’imperatore
Teodosio II, nonostante sia conosciuta propriamente con il nome
di «Codex» Theodosianus (438 d. C.), né lo stesso, universalmente
noto, Corpus iuris civilis giustinianeo (VI sec. d. C.), che pure ha
costituito la raccolta dotata di maggiore originalità, complessità (e
monumentalità) della storia giuridica di tutti i tempi 8 —nonostante
esso abbia visto susseguirsi, nel lasso di tempo di appena un lustro,
il Novus «Codex» Iustinianus (529 d. C.) e il «Codex» repetitae praelectionis (534 d. C.) 9.
Va da sé che i tratti innovativi e la stessa opera compiuta dai Commissari
giustinianei non trovano riscontro nelle epoche successive. Nonostante l’importanza, ad esempio, della codificazione napoleonica —di per sé indiscutibile— per
la riformulazione del sistema civilistico europeo continentale, si tratta di fenomeni
incommensurabili. Si consideri soltanto un dato: la stessa codificazione di Napoleone affonda le proprie radici nella tradizione del Corpus iuris. Cfr., tra tanti, A.
Cenderelli, voce «Corpus iuris civilis», in Dig. Disc. Priv., sez. Civ., IV, Torino,
1989, 412 e ss.; vid. anche G. G. Archi, Giustiniano legislatore, Bologna, 1970, e
da ultimo rinvio a M. Miglietta, voce «Corpus iuris civilis», in R. Bagnall, K.
Brodersen, C. Champion, A. Erskine, Sabine R. Huebner (eds.), The Encyclopedia of Ancient History (EAH.), Wiley-Malden Ma (Usa) —in corso di pubblicazione— 2012). Quanto agli studi specialistici, mi limito a segnalare, da ultimo,
circa l’effettiva (quanto sostanzialmente misconosciuta) influenza che la compilazione giustinianea ha esercitato sulla storia giuridica posteriore (e, soprattutto,
sulla «lettura» che gli studiosi hanno fatto del diritto romano «classico») alle innovative intuizioni di F. Gallo, La «legum permutatio» giustinianea rivoluzione
giuridica ignorata della nostra tradizione. Introduzione al tema, in P.-I. Carvajal,
M. Miglietta (eds.), Estudios jurídicos en homenaje al profesor Alejandro Guzmán
Brito, II, Alessandria, 2011, 527 e ss. —al quale ho sentito affermare che, in realtà,
«siamo tutti figli di Giustiniano».
9 Quelli antichi, ora censiti, lo erano non in virtù del loro contenuto dispositivo, bensì —come è anche noto— del fatto che «per codice si intese il libro
compatto a differenza del volumen, libro ravvolto a rotolo, per lo più in carta di
papiro» [così V. Piano Mortari, s. v. «Codice (storia)», in Enc. del Dir., VII, Milano, 1960, 228].
Potrebbe risultare interessante, poi, cercare di approfondire le ragioni che
spinsero Giustiniano a «(far) sostituire» il primo Codex (528-529 d. C.) con il secondo (534 d. C.). Al di là, infatti, dei dati esplicitati (cfr., sul punto, R. Bonini, Il
primo Codice Giustinianeo e Id., Il secondo Codice Giustinaneo, in M. Talamanca
(dir.), Lineamenti di storia del diritto romano 2, Milano, 1989, 636 e ss., 659 e ss.),
com’è noto, la redazione del secondo Codice, comportò la «sparizione» di tutte le
copie esistenti della prima versione, accreditando l’idea che quello fosse, in realtà,
una sorta di riedizione aggiornata del precedente (repetita praelectio: si noti che il
sostantivo repetitio, nel linguaggio del Digesti, così come il verbo repetere possono
anche alludere ad un «ritorno indietro nel tempo» [cfr. VIR., V, col. 88, lin. 49-51,
s. v. «repetitio», «IV. = retro reputatio», e 91, lin. 38-41, s. v. «repeto», «II. repetere
diem = referre ad tempus praeteritum retro computare»], mentre praelectio significa
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«spiegazione di una dottrina (insegnamento)», risultando, pertanto, l’esito complessivo di un’espressione che allude alla «ripetizione della —o ritorno alla— precedente lectio»): A. Cenderelli, s. v. «Corpus iuris civilis», in Dig. Disc. Priv., sez.
civ., IV, Torino, 1989, 416, ora in Id., Scritti romanistici, a cura di C. Buzzacchi,
Milano, 2011, 340, la definisce, infatti, quale «seconda edizione del Codice». Vid.
anche, e. g., G. Scherillo - A. Dell’Oro, Manuale di storia del diritto romano,
Milano, 1949 [1999], 476 e ss.; V. Arangio-Ruiz, Storia del diritto romano 7, Napoli, 1994, 377 e ss., 387 e ss.; G. Grosso, Storia del diritto romano 5, Torino, 1965,
489 e s., 500 e ss.
In realtà —e a dispetto della presumibile volontà imperiale— la fortuita sopravvivenza di un frammento dell’indice del primo Codice (lib. I, tit. 11-16: vid.
Pap. Oxyr. 1814), ossia dell’elenco delle costituzioni in esso contenute, ha consentito di verificare che, tra le due edizioni, vi era una differenza assai più grande
di quanto dichiarato. In particolare, com’è noto tra gli studiosi, il Codex del 529
conteneva anche la cosiddetta «legge delle citazioni» (cfr. CTh. 1.4.3, impp. Theod. et Valentin. AA. ad Senatum urbis Romae, a. 426, che regolava l’allegazione
in giudizio del parere di —cinque soli— giuristi), provvedimento scomparso in
quello del 534, poiché assolutamente sorpassato —e, quindi, implicitamente abrogato— dall’entrata in vigore dei Digesta, nell’anno immediatamente precedente.
Ora, che la dottrina abbia raggiunto la convinzione secondo cui il primo Codex,
con il quale era stata inaugurata la grande stagione compilatoria, rappresentasse
uno strumento di passaggio e di collegamento tra il sistema precedente delle leges
e dei iura —con contestuale stato di incertezza del diritto, appena temperato da
CTh. 1.4.3 cit.— e il nuovo sistema («giustinianamente ordinato»: vid. sopra, n. 8,
a proposito del lavoro di Filippo Gallo), è tesi assolutamente condivisibile. Ma
resta in ombra il dato della sparizione (e presumibile progettata distruzione) del
Codex Iustinianus del 529. Il sovrano si sarebbe potuto semplicemente limitare ad
illustrare le ragioni —sopra rapidamente descritte— che lo aveva spinto alla sostituzione del primo con il secondo Codice (cfr., infatti, const. «Cordi», pr. §§ 1-2).
Credo non sia irragionevole supporre che il problema risiedesse propriamente nella diversa mentalità (ergo: cultura) dell’uomo moderno rispetto all’uomo antico
(e bizantino, in particolare). Non bisogna dimenticare, infatti, che Giustiniano, a
più riprese, maschera (o, più propriamente, riveste e, quindi, legittima) la propria
«politica compilatoria» attraverso giustificazioni dottrinali. Egli stesso, infatti, fu
autore di opere di teologia (cfr. la pregevole raccolta curata da M. Amelotti, L.
Migliardi Zingale, Scritti teologici ed ecclesiastici di Giustiniano, Milano, 1977),
ed è risaputo che nutrisse, in gioventù, il desiderio di dedicarsi alla vita ascetica
(prima di divenire il naturale erede dello zio Giustino, e, in ogni caso, prima di
conoscere Teodora! —senza voler, con questo, accedere alle perfide insinuazioni
di Procop., Storia segreta (’Anškdota) 9, e vid. anche cap. 8). Risulta, quindi, del
tutto naturale che Giustiniano si sentisse (autenticamente) ispirato dalla Divinità
nel lavoro di raccolta e selezione di ciò che (si) riteneva essere il meglio dell’antico
diritto romano. Basti qui considerare l’incipit di una tra le più importanti costituzioni relative al Corpus iuris: la Deo auctore (cfr. CI. 1.17.1, con la quale, il 15
dicembre 530, veniva dato incarico a Triboniano, e ai suoi collaboratori, di iniziare
la raccolta dei iura), nonché lo stesso appello all’assistenza divina («auxilio Dei
omnipotentis»: cfr. const. «Haes quae necessario», § 3). Fin dalle parole d’esordio
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della stessa di£taxij viene denunciato apertamente il «motivo» cardine dell’intera
attività normativa —la «tutela» del Nume ma anche, nella polivalenza semantica
del termine auctor, la «paternità» e l’«ispirazione» dell’opera— concetto ribadito,
in particolare, attraverso le roboanti espressioni dell’intero paragrafo iniziale della
stessa. A questa lettura dei fatti si potrebbe obiettare che l’uomo «medio» bizantino non si rendesse conto del sottile significato dell’espressione. Questo è senz’altro vero, ma se così ragionassimo dovremmo, allo stesso modo, concludere che
neppure il termine —quanto mai prossimo (auctor)— Augustus avrebbe dovuto
ispirare al civis romanus i concetti di augere, auctoritas, augurium, a cui Ottaviano
voleva fare riferimento. Esiste, infatti, in alcuni termini emotivamente evocativi un
significato «subliminare» che filtra, per così dire, dal livello inconsapevole a quello consapevole. Comunque sia, per queste ragioni, essere costretto ad ammettere
—in qualsiasi forma— che il Codice del 529 non era risultato idoneo, a distanza
di pochissimi anni, a reggere il peso della disciplina legislativa imperiale, avrebbe
potuto condurre a sminuire fortemente l’autorità imperiale di Giustiniano. Questi,
infatti, già in diverse occasioni, negli stessi anni, aveva corso il pericolo di essere
travolto dalle contestazioni che covavano nella capitale d’Oriente, e all’improvviso
si accendevano all’interno dell’Ippodromo. Autorità imperiale che —durante la
più nota sommossa, iniziata l’11 gennaio del 532 («Níka»)— da cui, si noti, non
erano estranee anche motivazioni di natura dottrinale (legate all’eresia monofisita
seguita dalla fazione storicamente avversa al sovrano: e vid. Amelotti, Migliardi
Zingale, op. cit., 43 e ss., cap. III. Scritti relativi ai monofisiti, nonostante qualche concessione offerta dal monarca, dovuta probabilmente all’esito delle rivolte
[si veda il Tropario Ð monogen¾j uƒÕj, ivi, 43-44: «attribuito tradizionalmente a
Giustiniano —la data più probabile sembra quella del 535/6— [...] dà al dogma
dell’incarnazione una formulazione accettabile anche dai monofisiti» (43)] —era
stata salvata soltanto grazie al risoluto intervento dell’imperatrice Teodora, e dei—
va detto —fedelissimi Narsete e Belisario—: qui, ancora Procop., De bello pers.
1.24, credibile sul punto proprio perché favorevole alla sovrana, di cui si riporta il
celebre discorso colmo di dignità e di coraggio). Tornando al punto, la confessione,
da parte di Giustiniano, della complessiva inadeguatezza del primo Codice non
sarebbe potuta sfuggire ad una duplex interpretatio, alternativa e, in entrambi i casi,
intollerabile: o si concludeva che Dio aveva male ispirato l’imperatore (il che era
teologicamente inconcepibile, essendo Dio l’essere perfettissimo), ovvero, in alternativa —e senza possibilità di dare una terza soluzione— che Dio aveva, sì, «ispirato bene» l’imperatore, ma che questi «aveva compreso male» l’afflato divino.
Come scrive, infatti, Amelotti, Introduzione storico-giuridica, in Id., Migliardi
Zingale, op. cit., viii, «la corona, il potere legislativo [sic!], l’autorità imperiale»,
in Giustiniano, «vengono da Dio».
Tutto questo senza accedere, nuovamente, alla studiata, tanto velenosa quanto
ingenerosa, ma fuor di dubbio efficace, pagina di Procop., Storie segrete 11 (incipit): «Quando Giustiniano ebbe assunto l’impero, riuscì subito a rimescolare ogni
cosa. Ciò che prima era vietato dalla legge, lo introdusse nella vita dello Stato, mentre abolì tutto quanto era in vigore e nell’uso, come se si fosse composto in quella
forma regale con lo scopo preciso di mutar forma a tutto. Sopprimeva magistrature
e ne imponeva di nuove; riservava lo stesso trattamento alle leggi e ai ruoli militari,
non in omaggio a principî di giustizia o per suggestione di pubblica utilità, ma tanSeminarios Complutenses de Derecho Romano. XXV (2012)
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La ragione di quanto ora descritto risiede nel fatto che i sistemi codificati dell’epoca moderna, a differenza del modello romano,
sono improntati, invece, al metodo deduttivo. La funzione del giurista moderno corrisponde nell’applicazione alla realtà di una norma
(già) «data» da chi esercita il potere legislativo: detto in altri termini,
il giurista moderno opera con un ragionamento di verso esattamente
contrario a quella dei suo collega romano: ossia, attualmente, egli
procede «dal generale al particolare». Secondo la visione odierna
e statica del sistema, infatti, il giurista risulta essere «interprete»,
ma non «creatore», delle norme. O meglio: è indubbio che, nei fatti, egli crei (inevitabilmente) anche nuovo diritto 10, ma sempre in
modo conflittuale, poiché tale fenomeno si scontra con la premessa
ideologica di un sistema normativo «posto a priori» dal Legislatore,
poiché raffigurato (e voluto) da quest’ultimo come «completo» e, in
ogni caso, «autosufficiente» (autointegrante).
Si considerino, quali esempi particolarmente qualificati di quanto si è detto, le norme logicamente consequenziali poste dall’art. 12
delle Disposizioni sulla legge in generale, che sono premesse al Codice civile italiano vigente:
Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso
che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa
disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o
materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i
principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato 11.
to per cambiare, perché tutto fosse nuovo e prendesse nome da lui. Se qualche cosa
non riuscì a mutarla immediatamente, la segnò per sempre col marchio del proprio
nome» (trad. it. F. M. Pontani, Procopio, Storia segreta, Roma, 1972, 73).
10 In merito all’ampia letteratura che si è formata intorno alle delicate questioni inerenti la «creatività» dell’interprete moderno, basti ricordare, in questa
sede, gli studi condotti quasi pionieristicamente per la scienza giuridica italiana da
G. Orrù, Richerrecht. Il problema della libertà e autorità giudiziale nella dottrina
tedesca contemporanea, Milano, 1985.
11 Art. 12 delle «Disposizioni sulla legge in generale», premesse al Codice civile italiano [promulgato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (Gazz. Uff., ed. straord., 4
aprile 1042, n. 79)]. La disposizione rispecchia, quasi alla lettera, la versione adottata dal Codificatore unitario del 1865: cfr., infatti, l’art. 3 delle «Disposizioni sulla
pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in genere»: «Nell’applicare
la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore.
| Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di
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Secondo queste disposizioni —considerate, nella vigenza dello
Statuto albertino, dotate di rango costituzionale 12— la legge (e tale
ruolo, nell’elenco delle fonti del diritto, possiede anche il codice, a
cui esse sono premesse) 13 recherebbe in sé l’insieme di ogni criterio
necessario, ma anche sufficiente (e questo è il punto), per risolvere
ogni questione interpretativa, sulla base della costruzione sintatticosemantica della proposizione normativa nonché dell’intenzione del
Legislatore 14 in essa contenute.
Anche laddove non fosse rinvenibile una norma espressa, che
preveda il caso di specie, l’interprete potrà (o meglio, in questi termini, dovrà) riferirsi a norme che disciplinano «casi simili» o (addirittura) 15 «materie analoghe» 16.
legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principii generali del
diritto».
12 Cfr. art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 262, cit.: «È approvato il testo del Codice
civile, il quale preceduto [...] dalle disposizioni sulla legge in generale, avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942», et rell. Come si può notare, dunque, oltre
all’entrata in vigore del nuovo Codice nella data —scelta non certo a caso— di
celebrazione del cosiddetto «Natale di Roma», l’art. 1 del R.D., cit., separa il «testo» del Codice dalle «disposizioni sulla legge in generale» che lo «precedono» (la
parte omessa, in parentesi quadra, corrisponde, invece, alle norme relativa all’ordinamento corporativo —anch’esse «anteposte» al Codice, e, quindi, dotate dello
stesso rango costituzionale delle altre «preleggi», ordinamento abrogato, tuttavia,
com’è noto, con D.R.L. 9 agosto 1943, n. 721, salvo quanto disposto dall’art. 43, 3°
co., D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369).
13 Vid. A. Gambaro, s. v. «Codice civile», in Dig. Disc. Priv., sez. civ., II, Torino, 1988, 448 (in particolare).
14 Quest’ultimo —va da sé— è già un criterio extralegislativo, poiché non
soccorre certo la lettura delle «Relazioni» dei Ministri guardasigilli ai codici a «limitare» l’attività dell’interprete, né, tantomeno, quella dei «lavori preparatori».
15 Troppo sovente si tralascia di sottolineare la distanza notevole che corre tra
una norma relativa ad un «caso simile» e quella che disciplina «materie analoghe»
(mentre l’art. 15, Cod. civ. albertino, 1838, si riferiva «ai casi consimili precisamente dalle leggi decisi» e «ai fondamenti di altre leggi analoghe», su modello del § 7,
ABGB., 1816). I due termini del binomio vengono, in genere, considerati come se
appartenessero ad uno stesso genus. In realtà non è così: applicare la disciplina di
un caso «simile» (ossia con un numero di elementi costitutivi quasi pari all’altro)
è operazione dotata di assai maggiore giustificazione razionale, rispetto a quella
di applicare la disciplina di una materia «analoga» (ove si passa dal caso - singolo
—alla materia— che è per sua natura comprensiva di numerosi casi legati da un
comune denominatore concettuale, e, per di più, definita dallo stesso Legislatore attraverso il segno «analoga», laddove gli elementi di rassomiglianza possono
—come in genere sono— assai minori che nella similitudine). E, inoltre, la distanza
(Vid. infra nt. 16)
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Qualora non soccorra neppure l’interpretazione analogica 17,
quale extrema ratio, sarà senz’altro possibile individuare la soluzione all’interno dei «princìpi generali dell’ordinamento giuridico»
dello Stato. Quest’ultima, residuale disposizione —che si riferisce,
almeno storicamente, al diritto romano e, quindi, alla possibilità di
evocarne in giudizio princìpi e regole quali criteri immediatamente
risolutori— costituisce la «valvola di sicurezza» del sistema codicistico, ma, nello stesso tempo, l’implicita e surrettizia ammissione da
16
tra i due concetti viene ulteriormente levigata —ingenerando l’assimilazione ora
descritta— attraverso la nozione unificante di «interpretazione analogica», che,
a stretto rigore, andrebbe affermata soltanto con riguardo al secondo elemento.
Naturalmente, da un punto di vista rigorosamente pragmatico la distanza tra i due
concetti diminuisce. Ma questo non toglie che, nella struttura teorica, si tratti di
due realtà ben differenti. Cfr., in particolare, G. Zaccaria, L’analogia come ragionamento giuridico. Sul fondamento ermeneutico del procedimento analogico, in L.
Pelliccioli, V. Velluzzi (a cura di -), L’analogia e il diritto. Antologia breve, Pisa,
2011, 44 e ss. (con ampia bibliografia).
16 Qualcosa di latamente assimilabile si può ritrovare nell’àmbito delle «azioni utili» concesse dal pretore tramite il proprio editto, in Roma antica. Nella cosiddetta legge Aquilia sul danno ingiusto (forse del iii sec. a. C.) era prevista la sola
legittimazione attiva del proprietario del bene danneggiato. Il diritto onorario del
pretore estese, ad esempio, la tutela anche agli usufruttuari. Su questi profili mi
permetto di rinviare, da ultimo, ad un lavoro di prossima pubblicazione, ossia M.
Miglietta, Trasmissione del testo e giurisprudenza bizantina. La tutela pretoria da
Dig. 9.2 a Bas. 60.3 - Profili dogmatici, destinato agli «atti» del Convegno internazionale intitolato «The Transmission of Byzantine Texts, between Textual Criticism
and Quellenforschung. Rhetoric, Philosophy, Law, Historiography» (Madrid, Centro
de Ciencias Humanas y Sociales, February, 2th-4th 2012), organizzato da I. Pérez
Martín e da J. Signes Codoñer.
17 In ordine ad un minimo approccio informato —su un tema dalle dimensioni impressionanti— segnalo, per la manualistica, in particolare, l’ampia e specifica trattazione di L. Lombardi Vallauri, Corso di filosofia del diritto, Padova,
1981, 83 e ss.; per la dottrina —oltre ai numerosi studi monografici di N. Bobbio,
L’analogia nella logica del diritto, Torino, 1938—; Id., L’analogia e il diritto penale, Roma, 1938; Id., Intorno al fondamento del procedimento per analogia, Torino,
1951; Id., Ancora intorno alla distinzione tra interpretazione estensiva e analogica,
Torino, 1968 —si veda, ad esempio, sul principio dell’analogia—, C. Sarra, Lo
scudo di Dioniso. Contributo allo studio della metafora giuridica. Principî di filosofia
forense, Milano, 2010, 90 e ss., nonché l’interessante, quanto recente, raccolta di
saggi in L. Pelliccioli, V. Velluzzi (a cura di -), L’analogia e il diritto. Antologia
breve, cit., passim. Sia ribadito che il concetto stesso di «interpretazione analogica»
viene utilizzato in genere e in modo unificante —ma, da un punto di vista rigorosamente concettuale, in modo erroneo— sia per ciò che concerne i «casi simili» che
per quanto riguarda le «materie analoghe», ingenerando l’assimilazione dei due
concetti di cui si ora trattato. Vid. sopra, n. 15.
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parte del Legislatore 18 che quello, da lui ideato (rectius: idealizzato)
come «sistema completo», è in realtà un sistema tendenzialmente
«lacunoso» 19.
Riconducendo, tuttavia, il discorso all’ordinamento romano,
neppure la cosiddetta legge delle XII Tavole (che si ritiene sia stata
emanata intorno alla metà del v secolo a. C.) può essere considerata
una vera e propria «codificazione», sebbene in genere sia proprio
questo il nome con il quale gli studiosi la ricordano 20.
Questo famoso testo normativo —a prescindere dalla sua effettiva consistenza, e dai problemi implicati dalla tradizione, perfino in
ordine al momento cronologico e alla sua reale emanazione 21— non
è stato, in ogni caso, altro che il precipitato giuridico di alcune, disomogenee norme, che si erano sedimentate nel tempo per via consuetudinaria, ben al di là, dunque, delle (abusate) notizie liviane,
secondo le quali esso sarebbe stato il fons omnis publici privatique
iuris —destinato a superare nunc quoque, in hoc immenso aliarum
super alias acervatarum legum cumulo, e ad essere il corpus (semplificatore) omnis Romani iuris 22.
18 Va detto che è quasi «convenzionale» l’incapacità (impossibilità) per il Legislatore di ammettere difetti del sistema e nel sistema codificato. Vid. sopra, n. 9,
e, ancora, L. Lombardi Vallauri, Corso, cit., 25 e ss.
19 Discorso a parte meriterebbe l’applicazione immediata delle norme costituzionali, ivi inclusa la tendenza di parte della magistratura di merito a giudicare
anche sulla costituzionalità o meno delle norma, rifacendosi ai princìpi della nostra
Carta fondamentale, a prescindere dall’osservanza dell’iter previsto per il relativo
sindacato ex artt. 134, 136 e 137 Cost. (e cfr. art. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1,
nonché artt. 23-36, legge 11 marzo 1953, n. 87).
20 Cfr., per tutti, M. Talamanca (dir.), Lineamenti di storia del diritto roma 2
no , cit., 99 e ss. (splendida sintesi dei problemi connessi con questo celebre testo
normativo).
21 Credo sia necessario distinguere, a questo riguardo, tra il testo «storico»
«delle XII Tavole» (che, per ipotesi, potrebbe anche non essere mai esistito), e la
«tradizione» circa «la legge delle XII Tavole». Cicerone ricorda, in un passaggio famoso della sua opera, che, ancora in giovane età, egli stesso si trovò a dover memorizzare —secondo la prassi degli studi a lui contemporanea— i versetti della Lex
decemvirale (cfr. Cic., De leg. 2.50.148), definita quale carmen necessarium. Non
v’è dubbio, quindi, che «la legge delle XII Tavole» sia «comunque» esistita, nella
cultura e per la coscienza romane, a prescindere da ogni considerazione (e corrispondenza) circa la reale storicità delle «dodici tavole». In merito alla tradizione si
veda G. Poma, Tra legislatori e tiranni. Problemi storici e storiografici sull’età delle
XII Tavole, Bologna, 1984, 230 ss.
22 Si veda, infatti, il suggestivo brano di Liv. 3.34 [§ 6, sul punto]: Cum promptum hoc ius velut ex oraculo incorruptum pariter ab iis summi infimique ferrent,
tum legibus condendis opera dabatur; ingentique hominum exspectatione propositis
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Come ebbe ad osservare giustamente uno tra i più grandi Maestri della nostra disciplina, Mario Talamanca, «i decemviri dovettero utilizzare nella redazione del testo delle XII Tavole «memorizzazioni» del contenuto dei mores che i pontifices avevano fatto nel
periodo precedente. È, infatti, impensabile che nel breve volgere
dell’attività degli stessi decemviri fosse stato possibile pervenire alla
redazione di un testo con le caratteristiche [...] proprie delle XII
Tavole. È soltanto la presenza di un materiale già elaborato e che
si trattava soltanto di ordinare ed eventualmente di scegliere e di
ritoccare (ed integrare) che rendeva possibile, nelle condizioni della
cultura dell’epoca, la redazione del testo legislativo» 23.
La rilevanza della legislazione decemvirale, al limite, per quanto
di assoluto rilievo per un’epoca tanto risalente, potrebbe risiedere
nel fatto di aver corrisposto, per la prima volta e in una dimensione consistente, ad un’esigenza «fondamentale» insita in ogni società
—e, in questo caso, ben interpretata dal Legislatore antico— che va
sotto il nome di «certezza del diritto». Definire, pertanto, diversamente questo testo normativo come uno tra i risultati ottenuti dalla
plebe nello scontro instaurato con i patrizi, nel corso dei secoli v e iv
a. C., potrebbe peccare di eccessiva semplificazione dei problemi 24.
decem tabulis, populum ad contionem advocaverunt et, quod bonum faustum felixque rei publicae ipsis liberisque eorum esset, ire et legere leges propositas iussere: se,
quantum decem hominum ingeniis provideri potuerit, omnibus, summis infimisque,
iura aequasse: plus pollere multorum ingenia consiliaque. Versarent in animis secum
unamquamque rem, agitarent deinde sermonibus, atque in medium quid in quaque
re plus minusve esset conferren. Eas leges habiturum populum Romanum quas consensus omnium non iussisse latas magis quam tulisse videri posset. Cum ad rumores
hominum de unoquoque legum capite editos satis correctae viderentur, centuriatis
comitiis decem tabularum leges perlatae sunt, qui nunc quoque, in hoc immenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo, fons omnis publici privatique est iuris.
Volgatur deinde rumor duas deesse tabulas quibus adiectis absolvi posse velut corpus
omnis Romani iuris. Ea exspectatio, cum dies comitiorum adpropinquaret, desiderium decemviros iterum creandi fecit. Iam plebs, praeterquam quod consulum nomen
haud secus quam regum perosa erat, ne tribunicium quidem auxilium, cedentibus in
vicem appellationi decemviris, quaerebat.
23 Cfr. ancora M. Talamanca (dir.), Lineamenti di storia del diritto romano 2,
cit., 103. Circa la struttura del testo decemvirale si vedano nuove prospettive tracciate in O. Diliberto, Materiali per la palingenesi delle XII Tavole, I, Cagliari,
1992. Si veda anche, in generale, la serie di lavori racchiusi in AAVV, Società e
diritto nell’epoca decemvirale (Atti Conv. Copanello 1984), Napoli, 1988, nonché,
tra gli ultimi, in M. Humbert (a cura di -), Le Dodici Tavole. Dai decemviri agli
umanisti, Pavia, 1995.
24 Non v’è dubbio, infatti, che le norme contenute nel testo decemvirale non
siano di per sé orientate a tutelare la plebe: vi sono, infatti, numerose norme che
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La legge delle XII Tavole —qualunque possa essere stato il suo
contenuto— racchiuse, infatti, un numero abbastanza limitato di
norme, talora confuse e, comunque, per noi moderni, sovente di ardua interpretazione 25, deputate a disciplinare soltanto alcuni aspetti
relativi ai rapporti patrimoniali, al diritto di famiglia, ma anche al
diritto pubblico, nonché al diritto penale e criminale e alla tutela
giurisdizionale dei diritti.
Relativamente poche regole, dunque, ma, finalmente, «certe» e
di conseguenza, almeno in linea teorica, opponibili alle pretese della
controparte, fosse questa costituita dai magistrati della civitas, dai
patrizi, ma anche —e questo è il vero progresso in termini di civiltà
giuridica— da qualunque altro cittadino, sia pure appartenente alla
stessa classe sociale (fosse anche la plebe). Opponibilità, in virtù
della «certezza», che —va da sé— non poteva essere garantita dalle
consuetudini, per loro stessa natura legate alla trasmissione orale, e,
per di più, soggette ad impercettibili, ma sostanziali, adattamenti o
mutamenti (vuoi pure in sede di interpretazione pontificale, di cui
si dirà fra breve).
2. l’«ars interpretandi» dei giuristi tardorepubblicani
Per tornare al punto di partenza, il «sistema giuridico» (in primo
luogo del diritto privato), in Roma, è stato il frutto della instancabile, ordinata, creativa, e ad ampi tratti perfino geniale, attività dei
«giuristi laici».
Costoro esautorarono, di fatto, progressivamente, i sacerdotigiuristi, ossia, in primo luogo 26, i pontefici, fino a quel momento
esclusivi interpreti del diritto, i cui responsi erano, tuttavia, privi di
rispecchiano la società patrizia, ed altre che non sono affatto dirette a garantire il
ceto plebeo (si pensi al caso emblematico delle due tabulae iniquae —cfr. Cic., De
re publ. 2.37.63—). Vid., per tutti, M. Mazza, in M. Talamanca (dir.), Lineamenti
di storia, cit., 94 e ss. (e 99) e cfr. anche F. Càssola, L. Labruna, Linee di una storia
delle istituzioni repubblicane, Napoli, 1991, 87-88, nonché G. Poma, Tra legislatori
e tiranni, cit., 51 e 265 e n. 200.
25 A puro titolo d’esempio rinvio a quanto verrà detto nel paragrafo seguente a
proposito del celeberrimo versetto di XII Tab. 3.1: Tertiis nundinis partis secanto.
26 Si tratta, infatti, del collegio sacerdotale-giuridico più importante, ma non
mancarono altri con competenze differenti, quale, ad esempio, quello dei feziali, in
àmbito di diritto bellico e internazionale: cfr., da ultimo, G. Turelli, Audi Iuppiter.
Il collegio dei feziali nell’esperienza giuridica romana, Milano, 2011, passim (e vid.
185 e ss., in modo specifico).
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motivazione (pubblica) 27, al punto che dovettero suscitare un moto
di spontanea, quanto crescente repulsione da parte della società romana arcaica.
È postulato di psicologia naturale, infatti, la sete di conoscenza
nell’uomo circa le ragioni o, meglio, l’iter logico attraverso il quale
è stata assunta una certa decisione che lo riguardi 28. Da un punto
di vista antropologico, questa esigenza pare godere di forza assai
maggiore rispetto allo stesso fatto di vedersi riconosciuta la ragione,
piuttosto che attribuito il torto. E non escluderei affatto —sebbene sia consapevole di versare nel campo della pura, sebbene non
irragionevole, congettura— che la reazione contro l’esclusivismo
interpretativo dei pontifices si fosse accesa per un moto di inevita27 È da credere che il problema, di per sé, non fosse rappresentato dalla «mancanza» di motivazione. L’autentico nodo problematico risiedeva nella possibilità,
o meno, di conoscere (e ricostruire) l’iter logico attraverso il quale i sacerdotiinterpreti erano giunti a formulare una certa sententia. Non è neppure certo infatti
se, e come, le sentenze dei giudici romani fossero dotate di questa parte: cfr., sul
punto, M. Kaser, K. Hackl, Das römische Zivilprozessrecht 2, München, 1996, 371
e n. 17b; M. Marrone, «Su struttura delle sentenze, motivazione e «precedenti»
nel processo privato romano», in BIDR., C, 1997, 37 e ss.; Id., «Contributo allo
studio della motivazione della sentenza nel diritto romano», in Mélanges Carlo Augusto Cannata, Bâle-Genève, 1999, 53 e ss.; A. Wacke, «Bonam sive malam causam
habere». La prospettiva di successo nel processo civile romano, in Atti del Convegno
«Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica del mondo antico» - Siena,
Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001. In memoria di A. Biscardi, Milano,
2011, 269, n. 16; incidentalmente, in prospettiva di sistema giustinianeo, vid., da
ultimo, F. Sitzia, «Consultatio ante sententiam e Nov. 125», in C. Russo Ruggeri
(a cura di -), Studi in onore di A. Metro, VI, Milano, 2010, 1 e ss. (mentre parrebbero convinti del contrario, sulla base del confronto con l’assenza della stessa
motivazione nel processo attico, L. Rossetti, «Non solo dottrine politiche. L’apporto di Platone, Aristotele, Teofrasto e altri peripatetici alla cultura giuridica», in
M. Migliori (a cura di -), Gigantomachia. Convergenze e divergenze tra Platone e
Aristotele, Brescia, 2002, 375-376 (se così possa essere interpretato il pensiero di
questo Autore, quanto mai indeterminato sul punto: «a Roma il jurisprudens si
esplicò nella predisposizione di sententiae, cioè nella formulazione delle motivazioni dei verdetti [sic!], ad Atene il processo eliastico non previde nulla di analogo»)
e vid. anche Id., «Materiali per una storia della letteratura giuridica attica», in
D. F. Leão, L. Rossetti, M. do Céu G. Z. Fialho, Nomos. Direito e sociedade na
Antiguidade Clássica, Madrid, 2004, 72; A. Jellamo, Il cammino di Dike. L’idea di
giustizia da Omero ad Eschilo, Roma, 2005, 18, n. 64.
28 Vid. appena sopra, n. precedente. Non si dimentichi, inoltre, che l’esito
della riflessione degli appartenenti a questo collegio restava, per lo più, confinato
all’interno del loro archivio (più o meno segreto): su quest’ultimo vid., e. g., F. Sini,
Documenti sacerdotali di Roma antica, I. Libri e commentarii, Sassari, 1983, 15 e ss.
e 29 e ss. (p. 16 e 31, n. 25, in particolare).
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bile autocombustione all’interno dello stesso ceto di quegli antichi
esperti di diritto.
Costoro, infatti, debbono aver preso coscienza della precarietà
di un simile modus operandi, peraltro strettamente dipendente dalle sole consuetudini degli antichi (mores maiorum) e, quindi, poco
adatto a far fronte alle esigenze di regolamentazione dei rapporti in
una società in lenta, ma inesorabile evoluzione, determinata dalla
sua inarrestabile espansione geografica ed economica 29. Mi è sempre sembrata sintomatica, a questo riguardo, la posizione di Quinto
Mucio Scevola —pontefice massimo e, allo stesso tempo, giurista
laico e respondente— figura fondamentale che segna il momento di
autentica transizione tra la giurisprudenza arcaica e la nuova scienza
giuridica, inaugurata da Servio 30.
Sia consentita, a questo riguardo, una rapida considerazione di
carattere incidentale. Nell’attuale fase storica, coincidente con una
sorta di libido (peraltro male) reformandi del Legislatore italiano 31,
non è mancata neppure la proposta di estendere la norma, prevista
per il Tribunale civile in funzione monocratica 32, al giudizio d’appello di ridurre —almeno in parte— l’obbligo di motivazione delle
sentenze, redigendo, per contro, una «concisa motivazione» in fatto
e in diritto (rendendo la sentenza stessa immediatamente esecutiva
In questi termini si potrebbe interpretare anche quanto riferito da Pomp.
l.s. ench., D. 1.2.2 §§ 6-7, in particolare, e ss. (§ 12, in special modo). Anche a questo riguardo si tratta di testi che hanno dato luogo a numerose quanto dense analisi
dottrinali. Si veda, a puro titolo d’esempio, una delle opere classiche (nonostante
le revisioni che possano essere proposte alle idee in essa contenute, ma che non ha
comunque perduto molto della sua originaria freschezza): F. Schulz, History of
Roman Legal Science, cit., 8 e ss. (e cfr. Id., Geschichte der römischen Rechtswissenschaft, cit., 10 e ss., e Id., Storia della giurisprudenza romana, cit., 22 e ss.).
30 Cfr. Cic., Brut. 41.152. Vid. anche oltre, n. 72.
31 Si veda, ad esempio, l’occasione perduta di rivisitare, in melius, il sistema
universitario italiano, laddove i già gravi danni causati dalla «riforma Gelmini»
sono stati ulteriormente appesantiti dal sistema concorsuale maldestramente cucito anche per volontà dell’attuale ministro Francesco Profumo (vid. le osservazioni
sempre tempestive e sempre puntuali in www.roars.it). Per ulteriori rilievi rimando
alla mia Prolusione al corso di Diritto romano: «Regis actiones», di prossima pubblicazione negli «atti» della «Giornata» in onore del Professor Alejandro Guzmán
Brito, intitolati «L’introduzione del concetto di diritto-facoltà («diritto soggettivo»)
nella scienza giuridica e nella politica. Trento, 14 marzo 2011. Laudatio - Lectio magistralis - Tavola rotonda», a cura di M. Miglietta, G. Santucci.
32 Secondo l’art. 68 della novella 19 febbraio 1998, n. 51, «Norme in materia
di istituzione del giudice unico di primo grado», in Gazz. Uff. 20 marzo 1998,
n. 66, Suppl. ord. n. 48.
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con la sottoscrizione e il deposito in cancelleria) 33. Non v’è dubbio
che, da un punto di vista della civiltà giuridica, è stata intrapresa
una strada che rischia di riportare indietro a più di duemila anni or
sono, e lungo la quale —c’è da sperare— non si decida di procedere
oltre 34.
33 Si veda l’emendamento n. 4.2000, art. 4-quater et vicies (Modifiche al codice di procedura civile per l’accelerazione del contenzioso civile pendente in grado
di appello), proposto dal Governo, in sede di discussione presso la Commissione
Bilancio del Senato della Repubblica, del Dis. L. 18 ottobre 2011, intitolato «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2012)» (e vid. L. 13 dicembre 2010, n. 220). Cfr., infatti, Atti parlamentari,
XVI legislatura, Disegni di legge e Relazioni, Documenti, Senato della Repubblica,
n. 2968): «[...] La lettera d) modifica quindi l’articolo 352 del codice di procedura
civile, estendendo espressamente al giudizio di appello la possibilità che la causa
venga decisa —oltre che secondo il tradizionale modello della decisione che segue lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica— anche
secondo il modello disciplinato dall’articolo 281-sexies (che prevede la lettura contestuale in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione). Per quanto riguarda poi l’introduzione nel medesimo
articolo 352 del rinvio all’articolo 281-sexies trattandosi di disposizione applicabile
in primo grado solo nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica - deve rilevarsi come l’assetto normativo che ne risulta implicherà che il citato articolo 281-sexies non sarà applicabile davanti al tribunale in composizione collegiale
in primo grado, ma lo sarà nei correlativi giudizi di appello; un aspetto questo su cui
parrebbe auspicabile un’ulteriore riflessione» (ibid., n. 2969a). Questo emendamento non è stato, poi, inserito nel testo definitivo approvato come L. 12 novembre
2011, n. 183 (Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265), poiché ritirato dallo stesso
organo proponente. Cfr., peraltro, l’art. 281-sexties (Decisione a seguito di trattazione orale): Se non dispone a norma dell’articolo 281-quinquies, il giudice, fatte
precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa
udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al
termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende
pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed
è immediatamente depositata in cancelleria.
34 Non si discute, infatti, l’intenzione del Legislatore (vid. ancora una volta
l’art. 12 delle «Disposizioni sulla legge in generale», premesse al Codice civile italiano del 1942: vid. sopra, § 1 e n. 14) —ossia la rapidità del processo— bensì la strada
attraverso la quale la prima è stata dal medesimo perseguita. Allo stesso principio
ispiratore, infatti, risponde la separazione del giudizio civile rispetto al giudizio
penale, che può produrre ulteriori inconvenienti, tema di cui mi sono occupato, più
approfonditamente, in M. Miglietta, «Crhmatik¾ - ™gklhmatik» katad…kh».
Giudizio civile e giudizio criminale nel tentativo di organizzazione sistematica della
giurisprudenza binzantina, I. Parte generale, in corso di pubblicazione in L. Garofalo (a cura di -), Il giudice privato nel diritto civile romano. Omaggio ad Alberto
Burdese, II, Padova, 2012, pp. 509 e ss.
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I giuristi laici, per contro, a partire dalla minuta casistica che
affiorava inesorabilmente dalla realtà, e sottoposta —per i profili
conflittuali— al loro metro di valutazione, assunsero il ruolo (diremmo noi «costituzionale») 35 di esperti incaricati dal corpo sociale di
fissare le «regole» di condotta, che, fondate sul solido e rigoroso impianto logico e, in virtù di questo, sulla autorevolezza degli emittenti 36, venivano osservate tanto dai consociati, quanto dai magistrati,
quanto, ancora, dai giudici «privati» («C. A. iudex esto») incaricati
di risolvere le controversie insorte.
Non sfuggono a questo schema operativo neppure le testimonianze che, a prima vista, sembrerebbero possedere un contenuto
decisamente limitato. Vediamo un semplicissimo esempio:
Alf. 2 dig. a Paul. epit., D. 50.16.204 [Pal. 38]: «Pueri» appellatio
tres significationes habet: unam, cum omnes servos pueros appellaremus: alteram, cum puerum contrario nomine puellae diceremus: tertiam, cum aetatem puerilem demonstraremus.
Pertanto, secondo questa testimonianza, l’appellativo di bambino (puer) avrebbe tre significati: il primo, laddove si alluda a tutti gli
schiavi non adulti; il secondo, quando ci si intenda riferire al concetto di bambino (puer) come contrario a quello di bambina (puella);
35 Cfr. Gai 1.2: Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent,
responsis prudentium, nonché Cic., Top. 5.28: Atque etiam definitiones aliae sunt
partitionum aliae divisionum; partitionum, cum res ea quae proposita est quasi in
membra discerpitur, ut si quis ius civile dicat id esse quod in legibus, senatus consultis, rebus iudicatis, iuris peritorum auctoritate, edictis magistratuum, more, aequitate
consistat..., et rell. Ovviamente, i due «cataloghi» dei fontes iuris, pur coincidendo
in gran parte, presentano significative differenze (res iudicatae, mos, aequitas, in
particolare, e la stessa attività dei giuristi che, nell’Arpinate, viene considerata sotto
il profilo dell’auctoritas, mentre Gaio lo indica sotto il profilo tecnico dei responsa),
che derivano, in primo luogo, dalla diversa natura delle descrizioni: rigorosamente
giuridica, quella delle Institutiones, retorico-giuridica (nella forma della difesa processuale) quella ciceroniana. Per quanto concerne i giuristi, si veda anche Gai 1.7:
Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura
condere. Quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id, quod ita sentiunt,
legis vicem optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi; idque
rescripto divi Hadriani significatur. Intorno ai due paragrafi gaiani vid. anche oltre,
n. 64 e 65, e, per il passo ciceroniano, n. 63.
36 Si veda, ad esempio, ancora Cic., Top. 28.4: ut si quis ius civile dicat id esse
quod... in iuris peritorum auctoritate... consistat. Per il testo completo vid. appena
sopra, n. 35, e cfr. anche sopra, n. 2, a proposito di Ulp., D. 1.1.1.1.
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il terzo, quando si debba indicare —descrivere— un soggetto in età
puerile (ancora puer).
Così si esprimeva, in un’epoca compresa tra la fine della repubblica e l’inizio dell’impero di Ottaviano Augusto, il giurista cremonese Publio Alfeno Varo 37, in un frammento che ci è pervenuto in
forma, per così dire, «massimata» (come dimostra anche il suo inserimento, da parte dei Compilatori giustinianei, all’interno di titolo
«de verborum significatione» dei Digesta) 38. Questo significa che il
frammento è tratto da un contesto più ampio in cui vi doveva essere —come normalmente vi era— un «caso pratico» (casus), seguito dalla enucleazione della questione giuridica emergente da esso
(quaestio iuris), e chiuso dalla creazione della «regola» (responsum
vero e proprio), da applicare, a partire da quel caso specifico, a tutti
quelli che, in séguito, fossero stati riconducibili —per via induttiva,
appunto— alla stessa ratio decidendi.
Come accennavo, il responso appena riportato parrebbe distendersi entro un orizzonte piuttosto angusto, sia in termini di sistematica, sia, soprattutto, in quelli di contenuti per così dire dispositivi.
A cosa ci si intenda (generalmente) riferire con il termine «puer»
sollecita una istintiva reazione, che si può condensare nella marginalità della definizione in ordine alle complesse dinamiche del diritto
da applicare alla realtà.
L’obiezione non sarebbe priva di fondamento. Potremmo attenderci (o, meglio, desiderare) l’analisi di ben altri, e più pregnanti,
argomenti. Arrestandoci, ad esempio, ai semplici profili definitori,
potremmo ritenere ben più importante determinare quale sia la natura di una «obbligazione», oppure cosa sia un «testamento» —ciò
che, peraltro, avviene nelle fonti giuridiche romane.
Sul testo vid. A. Carcaterra, «Dialettica e giurisprudenza», in SDHI,
XXXVIII, 1972, 277 e ss.; C. S. Tomulescu, «Mélanges de droit romain», in BIDR,
LXXXI, 1978, 305 e ss.; F. Reinoso Barbero, «“Definitio periculosa”. Javoleno o
Labeon?», in BIDR, XC, 1987, 285 e ss.
38 Si tratta, infatti, di uno dei frammenti —trattati contiguamente— derivanti
dalla elaborazione alfeniana, in tema di definizione delle espressioni «dumtaxat
aureos centum» (Alf. 2 dig., D. 50.16.202); «domum ducere» e «suo usu ducere»
(Alf. 7 dig., D. 50.16.203) e «pomum» (Alf. 4 dig. a Paul. epit., D. 50.16.205). Del
resto, anche il brano riportato in D. 50.16.203 —pur non presentandosi nella forma della massimazione— ha subito un consistente taglio, poiché la parte centrale
del (presumibile) testo originario è stato traslato, da Triboniano, in D. 34.2.28 (cfr.
O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, I, Leipzig, 1889, col. 44-45; il testo verrà considerato più oltre, § 7 e vid. n. 99).
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L’obbligazione, infatti, dalle Istituzioni di Giustiniano è detta
consistere in quel particolare vincolo di natura giuridica (esistono,
infatti, vincoli di altro genere: ad esempio quelli morali o di religione, di per sé non meno vincolanti dei primi, ancora di educazione
e così via) 39 in virtù del quale il debitore (debitor, dal verbo debere,
ossia colui che è «tenuto» ad un certo comportamento) è costretto,
di necessità (ossia senza potersene liberare, senza l’accordo della
controparte), ad adempiere ad una prestazione, in conformità alle
norme dell’ordinamento giuridico, a favore del creditore (creditor,
dal verbo credere, ossia colui che ha legittimo motivo di attendersi
l’adempimento della prestazione —ossia che sia tenuto un certo
comportamento, generalmente in suo favore— da parte del de­
bitor):
La differenza fondamentale tra obblighi giuridici e obblighi morali risiede nel fatto che i primi sono dotati di coercizione diretta: una norma giuridica
è accompagnata da una sanzione, ossia una conseguenza negativa (economica o
personale) a carico di colui che disattenda il comando imposto, che viene comminata dall’autorità ed eseguita, se del caso, con la forza. Gli obblighi morali
—così come quelli derivanti dalla religione— riguardano, invece, il «foro interno»: resta, in qualche modo, ancora insuperata, per lucidità, la pagina d’esordio di
R. J. Pothier, Traité des obligations [ed. par M. Bernardi], Paris, 1813, 1 (Article
préliminaire): «Le terme d’Obligation a deux significations. Dans une signification
étendue, lato sensu, il est synonyme au terme de devoir, et comprend les obligations imparfaites, aussi bien que les obligations parfaites. On appelle obligations
imparfaites, les obligations dont nous ne sommes comptables qu’à Dieu, et qui
ne donnent aucun droit à personne d’en exiger l’accomplissement: tels sont les
devoirs de charité, de reconnaissance: tel est, par example, l’obligation de fair
l’aumône de son superflu. Cette obligation ets une véritable obligation, et un reche pèche très-grièvement lorsqu’il menque à l’accomplir. Mais c’est une obligations imparfaite, parce qu’il n’en est comptable qu’à Dieu seul: losqu’il s’aquitte
de cette obligation, la pauvre à qui il fait l’aumône, ne la reçoit pas comme une
dette, mais comme un bienfait. Il en est de mème des devoirs de la reconnaissance. Celui qui a reçu quelque bienfait signalé, est obligé de rendre à son bienfaiteur
tous les services dont il est capable, lorsqu’il en trouve l’occasion: il pèche et il se
déshonore quand il y manque; mais son bienfaiteur n’a aucun droit d’exiger de lui
ces services, et lorqu’il les lui rend, ce bienfaiteur reçoit de lui à son tour un véritable bienfait. Si mon bienfaiteur avait droit d’exiger de moi que je lui rendisse
dans la même occasion les mêmes services qu’il m’a rendus, ce ne serais plus un
bienfait que j’aurois reçu de lui, ce seroit un vrai commerce; et les services que
je lui rendroit ne seroient plus de ma part une reconnoissance, la reconnoissance
étant essentiellment volontaire. Le terme d’Obligation, dans un sens plus propre
et moins étendu, ne comprend que les obligations parfaites, qu’on appelle aussi
engagements personells, qui donnent à celui envers qui nous les avons contractés,
le droit d’en exiger de nous l’accomplissement; et c’est de ces sortes d’obligations
qu’il s’agit dans ce traité».
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Iust. Inst. 3.13 pr.: Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate
adstringimur alicuius rei solvendae secundum nostrae civitatis iura.
Non pare inopportuno sottolineare che, quanto è stato reso con
l’espressione «debitore costretto di necessità», corrisponde a «stretto da catene», poiché la «necessitas», così come il «vinculum», erano
anticamente i ceppi e le catene 40 con i quali il creditore poteva tenere sotto controllo fisico la controparte o il suo garante. Il creditore,
infatti, poteva in origine «ob-ligare», ossia, appunto, «legare strettamente» 41 l’altra parte, al punto da procedere, in caso di insolvenza,
alla sua uccisione, e se i creditori fossero stati più d’uno, anche alla
divisione del cadavere in parti proporzionate e corrispondenti al
loro numero e alle rispettive pretese. Sempre se, in questi termini,
possa essere sciolto il sibillino versetto contenuto in
XII Tab. 3.1: Tertiis nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto 42.
In senso traslato, quindi, i giuristi romani —adottando il modello della terminologia tradizionale e storica (in particolare: vinculum
e necessitas, così come, del resto, civitas), che richiamava concetti
intuitivi e, per questo, immediatamente chiari ai consociati— hanno costruito una definizione che può essere condivisa, quantomeno
nella sostanza, anche da un moderno 43.
A modo di semplice concordanza linguistica, la basilica romana di S. Pietro
«in vincoli», indica, com’è noto, il luogo in cui sono custodite le catene (i vincula,
appunto) che, secondo tradizione, avrebbero (co)stretto il Protopapa durante la
prigionia nelle carceri dell’Urbe, prima del martirio.
41 Vid., per tutti, M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990,
501 e ss. e, in particolare, G. Falcone, Obligatio est iuns vinculum, Torino, 2003.
42 Vid. anche sopra, n. 15 (e testo a cui essa si riferisce).
43 Ampia, e ancora valida, digressione in V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di
diritto romano14, Napoli, 1989, 283 e ss. Esiste, poi, un’altra e nota definizione
di obligatio, dovuta a Paul. 2 inst., D. 44.7.3 pr.: Obligationum substantia non in
eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium
nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum, che, va da sé,
ha dato luogo a numerose osservazioni. In questa sede, tuttavia, non è necessario
soffermarvisi, poiché, mentre il testo giustinianeo corrisponde ad una «definizione
concettuale» (sul «cosa è»), quello di Paolo racchiude, in realtà, una «descrizione
funzionale» (sul «come») dell’obligatio e, pertanto, nonostante la sua importanza,
non è direttamente implicata dal nostro discorso. Vid., per tutti, M. Talamanca,
s. v. «Obbligazioni, storia (diritto romano)», in Enc. del Dir., XXIX, Milano, 1979,
18 e ss.
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Ancora più singolare è la vicenda definitoria del termine «testamento» 44. A noi sono pervenute alcune testimonianze in merito. In
questa sede, sembra utile soffermarsi su quella che sarebbe derivata dal pensiero del giurista tardorepubblicano Servio Sulpicio Rufo
(peraltro, maestro di Alfeno) 45. Stando alle gelliane «Notti Attiche»,
infatti, Servio avrebbe così delineato il negozio giuridico più solenne
e impegnativo per il cittadino romano, quello di ultima volontà:
Aul. Gell., N.A. 7.12.1-4: Servius Sulpicius iureconsultus, vir aetatis suae doctissimus, in libro de sacris detestandis secundo qua ratione
adductus «testamentum» verbum esse duplex scripserit, non reperio;
nam compositum esse dixit a mentis contestatione. Quid igitur «calciamentum», quid «paludamentum», quid «pavimentum», quid «vestimentum», quid alia mille per huiuscemodi formam producta, etiamne
ista omnia composita dicemus? Obrepsisse autem videtur Servio, vel
si quis est, qui id prior dixit, falsa quidem, sed non abhorrens neque
inconcinna quasi mentis quaedam in hoc vocabulo significatio, sicut
hercle C. quoque Trebatio eadem concinnitas obrepsit 46.
Al lettore attento non può sfuggire il fatto che Aulo Gellio critichi le parole di Servio, dimostrando un certo stupore (non riesce,
infatti, a capacitarsi della ragione per la quale il giurista, l’uomo più
colto della sua epoca, sia stato sospinto ad affermare che la parola
testamentum è un vocabolo composto), ma, soprattutto, arrivi persino ad irridere le stesse, nel domandarsi che cosa si dovrebbe dire,
allora, con riguardo a termini come calciamento, o paludamento, o
ancora —addirittura— pavimento. Questi vocaboli, come osserva lo
Scrittore antico, ed altri ancora (si pensi ad argumentum o ad emolumentum, o, meglio ancora, a frumentum, o —testimoniato dalla
Si veda, per tutti, G. Scherillo, Il testamento. Corso di diritto romano, a
cura di F. Gnoli, Milano, 1995, 11 e ss.
45 La definizione serviana ha lasciato tracce in fonti successive: vid. Tit. Ulp.
20.1: Testamentum est mentis nostrae iusta contestatio, in id sollemniter factum,
ut post mortem nostram valeat; Iust. Inst. 2.10 pr.: Testamentum ex eo appellatur,
quod testatio mentis est. Una differente impostazione è dovuta, invece, a Modest. 2
pand., D. 28.1.1: Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis
post mortem suam fieri velit.
46 Cfr., e. g., A. Guzmán Brito, Historia de la interpretación de las normas en
Derecho romano, Santiago de Chile, 2000, 126 e n. 258; G. M. Facchetti, «All’origine del “testamentum”», in Index, XXX, 2002, 230-231; T. Giaro, Römische
Rechtswahrheiten. Ein Gedankenexperiment, Frankfurt a.M., 2007, 526; M. Miglietta, «Servius respondit». Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola
giuridica serviana, I. Prolegomena, cit., 487-488.
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stessa legge delle XII Tavole— iumentum...), terminano, infatti, allo
stesso modo con la desinenza «-mentum», ma nulla hanno a che
spartire, va da sé, con il concetto di mens (voluntas) 47.
Gellio fa notare che l’etimologia offerta dal giurista per testamentum non è scientificamente condivisibile, sebbene le riconosca
una corrispondenza «sostanziale» alla realtà, in virtù del riferimento al concetto di mens, intesa come indicatore della «volontà (del
testatore)», che proprio nel testamento si esprime nella forma più
solenne. Nel iii secolo d. C. il giurista Modestino, condensando, infatti, la concezione corrente, affermerà che il testamento consiste
nella manifestazione, conforme al diritto, della volontà del de cuius,
in relazione alle disposizioni che questi desidera siano eseguite dopo
la sua morte:
Modest. 2 pand., D. 28.1.1: Testamentum est voluntatis nostrae
iusta sententia de eo, quod quis post mortem suam fieri velit 48.
47 Cfr. J. Perrot, Les dérivés latins en «-men» et «-mentum», Paris, 1961, 65
e ss. (in particolare), che solo nella «liste» dei nomi censisce 307 ricorrenze, divise per epoche storiche. Riconnesso alla materia testamentaria si veda, a titolo di
eloquente esempio, Alf. 5 dig., D. 35.1.27: In testamento quidam scripserat, ut sibi
monumentum ad exemplum eius, quod in via Salaria esset Publii Septimii Demetrii,
fieret: nisi factum esset, heredes magna pecunia multare et cum id monumentum Publii Septimii Demetrii nullum repperiebatur, sed Publii Septimii Damae erat, ad quod
exemplum suspicabatur eum qui testamentum fecerat monumentum sibi fieri voluisse, quaerebant heredes, cuiusmodi monumentum se facere oporteret et, si ob eam rem
nullum monumentum fecissent, quia non repperirent, ad quod exemplum facerent,
num poena tenerentur. Respondit, si intellegeretur, quod monumentum demonstrare
voluisset is qui testamentum fecisset, tametsi in scriptura mendum esset, tamen ad
id, quod ille se demonstrare animo sensisset, fieri debere: sin autem voluntas eius
ignoraretur, poenam quidem nullam vim habere, quoniam ad quod exemplum fieri
iussisset, id nusquam exstaret, monumentum tamen omnimodo secundum substantiam et dignitatem defuncti exstruere debere. A questo riguardo, rinvio a P. Voci,
s. v. «Interpretazione del negozio giuridico», in Enc. del Dir., XXII, Milano, 1972,
272 e n. 120 = Id., Studi di diritto romano, I, Padova, 1985, 613 e n. 120, nonché a
M. Miglietta, «Casi emblematici di “conflitto logico” tra “quaestio” e “responsum” nei “digesta” di Publio Alfeno Varo», in C. Russo Ruggeri (a cura di -),
Studi in onore di A. Metro, IV, cit., 301-314, e, con riferimento, al verbo «sentire»,
Id., «Servius respondit», I, cit., 64 e n. 48, e 249 n. 160 (e 142-143 n. 202, 296-300,
a proposito di Cels. 19 dig., D. 33.10.7.2, frg. D.4 —in cui è inserito il periodo:
Equidem non arbitror quemquam dicere, quod non sentiret, ut maxime nomine usus
sit, quo id appellari solet: nam vocis ministerio utimur: ceterum nemo existimandus
est dixisse, quod non mente agitaverit— che racchiude una vera summa dei concetti
ora esaminati: dicere... non sentiret... dixisse... mente agitaverit).
48 Vid. sopra, n. 45.
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A questo proposito, potremmo aprire un’ampia parentesi sul
concetto di «etimologia» negli scrittori antichi, e sulla funzione rivestita da questo (autentico e specifico) genere letterario nell’àmbito
del diritto e, per quanto ci interessa, della creazione e della fissazione delle regole. Mi limiterò ad osservare che perfino l’opera più famosa tra quelle dell’antichità —gli etymologiarum libri di Isidoro di
Siviglia 49— attenta anche ai profili del linguaggio giuridico, non è di
per sé (sempre) interessata al rigore scientifico circa la loro origine,
ma al portato «concreto» di questi ultimi, al punto da «inventare»
la stessa derivazione, se funzionale alla finalità appena segnalata. Si
tratta, quindi, di derivazioni talora inattendibili (almeno per i criteri
moderni), ma spesso prossime al concetto e alla «natura» ai quali il
vocabolo stesso rimanda 50.
Per proporre soltanto qualche rapido esempio, peraltro noto, il
nome del contratto di mutuo (mutuum) viene indicato essere generato dall’espressione ex meo tuum fit (ossia «ciò che è mio e diventa
tuo»), ovvero quale (improbabile) contrazione di meo-tuum = mutuum 51.
49 Vescovo della città iberica tra il 601 e il 636 (anno della morte), autore
enciclopedico, è noto soprattutto per i suoi Etymologiarum libri o, più semplicemente, Etymologiae, composti tra il 615 e il 636, che hanno rappresentato una tra
le fonti della cultura medievale più importanti, e che hanno influenzato —tra altri— Graziano nella stesura del suo Decretum (Concordia discordantium canonum),
ossia il testo fondante la moderna disciplina canonistica. Si veda, recentemente,
il Convegno intitolato Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente. Le province
spagnole nei secoli V-VII. Romani e Goti - Isidoro di Siviglia (Ravenna, 21-22 ottobre 2011), organizzato da G. Bassanelli Sommariva (Università degli Studi di
Bologna): http://www.fondazioneflaminia.it/public/genpags/bigs/Ravennacapitale2011prog.pdf. Gli ‘atti’ sono ora pubblicati, a cura di G. Bassanelli Sommariva e
S. Tarozzi, Bologna, 2012.
50 In tema di «mutuo» (vid. infra, n. seguente), cfr. il giudizio espresso da
F. Serrao, Diritto privato, economia e società nella storia di Roma, Napoli, 2006,
342. Quanto al problema delle etimologie, rimando, da ultimo, alle interessanti
osservazioni di E. Stolfi, «Cunabula», in AUPA, XLV, 2010-2011, 261 e ss. (con
indicazioni bibliografiche).
51 Cfr. Gai. 3.90: [...] Mutuum appellatum est quia ita tibi a me datum est, ex
meo tuum fit (ed anche Paul. 28 ad ed., D. 12.1.2.2). In dottrina si è parlato sia di
pseudo, sia di falsa etimologia: cfr., a titolo esemplificativo, F. Schulz, Classical Roman Law, Oxford, 1951, 52; G. Grosso, Schemi giuridici e società nella storia del
diritto privato romano. Dall’epoca arcaica alla giurisprudenza classica. Diritti reali ed
obbligazioni, Torino, 1970, 365, nonché E. Gómez Royo, El mutuo en las fuentes
postclásicas bizantinas, Valencia, 1992, 52. Vid. anche supra, n. precedente. L’etimologia è ripresa dallo stesso Isidoro di Siviglia, in Etym. 5.18: Mutuum appellatum
est quia id, quod a me tibi datur, ex meo tuum fit (che ricalca, quasi alla lettera, il
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Ciò non toglie, tuttavia, che la somma di denaro (o la quantità
di cose fungibili) che, in virtù della datio 52, viene trasferita in proprietà dal mutuante al mutuatario (e che fa sorgere l’obbligo a carico
di quest’ultimo di ritrasferire al primo una pari somma o la stessa
quantità di cose dello stesso genere, alla scadenza del contratto o
a richiesta del creditore) corrisponda «effettivamente» a «ciò che è
mio (del mutuante) e diventa tuo (del mutuatario)».
Isidoro riflette, del resto, la tradizione. Ancora significativamente, a proposito del termine miles (soldato), il giurista dell’epoca severiana, Domizio Ulpiano, si esprime nei seguenti termini:
Ulp. 45 ad ed., D. 29.1.1.1: Miles autem appellatur vel a militia,
id est duritia, quam pro nobis sustinent, aut a multitudine, aut a malo,
quod arcere milites solent, aut a numero mille hominum, ductum a
graeco verbo, tractum a tagmate: nam graeci mille hominum multitudinem t£gma appellant, quasi millensimum quemque dictum: unde
ipsum ducem cil…arkon appellant. Exercitus autem nomen ab exercitatione traxit.
Se volessimo proporre una versione di questo suggestivo brano,
potremmo affermare che: «il «milite» (miles) viene chiamato così
dalla «milizia» (militia) —cioè dalla «durezza» (duritia) che sopporta per noi— ovvero dalla «moltitudine» (multitudo), ovvero dal
«male» (malum), che i militari sono soliti respingere, ovvero dal numero di «mille» uomini, derivato dalla parola greca «tágma», poiché
i Greci chiamano t£gma la moltitudine di mille uomini, come se
ciascuno fosse detto «millesimo» (millensimus), da cui lo stesso comandante è detto cil…arkoj. L’«esercito», inoltre, ha tratto il nome
da «addestramento» (exercitatio) 53.
Come si può intuire —anche a prescindere da specifiche conoscenze in materia— il termine miles appartiene certo alla stessa famiglia semantica cui aderisce militia. Da questo, però, a desumere
paragrafo gaiano). Sul punto si veda l’interessante lavoro di J. de Churruca, Las
instituciones de Gayo en San Isidoro de Sevilla, Bilbao, 1975, 47 e ss.
52 Cfr. ancora Gai. 3.90, laddove precede immediatamente la sezione riportata sopra (n. appena precedente): [...] quas res aut numerando aut metiendo aut
pendendo in hoc damus, ut accipientium fiant et quandoque nobis non eaedem, sed
aliae eiusdem naturae reddantur..., et rell.
53 Mi sono spinto ad una versione italiana del passo, in ragione del fatto che
sono stato incaricato di tradurre il titolo del D. 29.1 (insieme ad alcuni altri titoli
dello stesso libro) per il quinto volume di Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae,
testo e traduzione a cura di S. Schipani (in corso di ultimazione).
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l’etimologia del primo dal secondo (appellatur a...) è frutto di un
(indebito, ma comprensibile) artificio retorico, ancor più forzato
laddove si collegano militia e duritias. E risulta essere singolare la
continuazione del discorso ulpianeo, che riconduce il termine a vari
significati, non ultimo quello numerico (miles da millensimus).
Se ne deve dedurre che l’intera trattazione non ha alcuna valenza
«tecnica» (anche dove intendesse averne), ma raffigura —come si è
più volte osservato— le accezioni «sostanziali» riconducibili al concetto di partenza 54. O, come è stato giustamente notato, talora, si ha
il ricorso a catene di ricostruzioni etimologiche, in virtù delle quali,
il significato di un termine viene chiarito con il richiamo ad un altro,
e quest’ultimo ad un altro ancora, e così di séguito, fino a giungere
al termine ultimo grazie all’accordo dei suoni. Si tratta, dunque, di
una «“naturale” imitazione» dei suoni (onomatopea) o della «restituzione fonica (tramite sinestesia)» 55. A questo «schema» risponde
perfettamente la sequenza etimologica generata dal termine miles e
proposta da Ulpiano: miles - militia - duritia | malum | mille (tágma cil…arkoj) - multitudo - millensimum || exercitus - exercitatio 56.
3. interpretazione, definizione e realtà
Premesse queste opportune considerazioni, si deve chiudere il
discorso iniziale intorno al termine «puer»: è necessario indagare in
maniera più approfondita la funzione della sua definizione, che è, in
realtà, più rilevante di quanto non sia sembrato fino ad ora. È bene
procedere per punti.
Per quanto riguarda la nostra sensibilità di moderni, ci saremmo attesi una diversa «gerarchia» in ordine alla esposizione delle
accezioni legate al sostantivo di riferimento. Per esprimersi in altri
termini, se si redigesse oggi quel passo, probabilmente si affermerebbe, prima di tutto, che il termine indica l’età di coloro che non
54 mann,
les».
Per la corretta indagine etimologica cfr., infatti, in A. Walde, J. B. HofLateinisches Etymologisches Wörterbuch, II, Heidelberg, 1972, 87 s. v. «mi-
Vid., sul punto, e per i termini evidenziati, E. Stolfi, Cunabula, cit., 262.
Singolare che il giurista, nell’introdurre le derivazione di mille da tágma,
utilizzi la congiunzione «nam». Il dato si spiega, a sua volta, con quanto è stato
detto appena sopra, nel testo (e vid. n. 55), con particolare riguardo al pensiero
dello Stolfi: e qui, se non erro, si tratta di una sorta di assimilazione concettuale,
che supera lo stesso profilo fonetico o di assonanze.
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sono ancora adulti; quindi, si distinguerebbe per genere (il puer si
contrappone alla puella), e, infine, solo in via estrema, si ricomprenderebbero —anche al di là della formale desuetudine 57, almeno nel
mondo occidentale, dell’istituto della schiavitù— i servi in età puerile e quelli adulti. In altre parole, si invertirebbe l’ordine (e l’implicita
gerarchia) degli elementi estremi, mantenendo nella stessa posizione
soltanto l’elemento medio.
In realtà, a ben considerare l’implicita gerarchia a cui si è ispirato Ulpiano, risulta che egli ha operato secondo uno schema logico
affatto privo di concretezza e di coerenza.
Intanto egli considera quella che è, nella realtà socio-economica
del mondo romano, l’incidenza maggiore del concetto. Il puer è,
prima di tutto, lo «schiavetto»; colui che viene comprato o venduto
al mercato, o che si possiede poiché, di norma, è generato dalla pro57 Ampio, quanto umanamente doloroso, discorso andrebbe aperto sulle
nuove, moderne e striscianti forme di «schiavitù», che interessano anche il nostro
mondo «civilizzato» —alle quali ha cercato di reagire il nostro legislatore penale, che con la L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 1, che ha modificato l’art. 600 c.p.
(ora: Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù)—; vid., anche L. 20 dicembre 1957, n. 1304. Si pensi, ad esempio, al dramma della prostituzione africana
o dall’Est europeo: è oggetto di cronaca giudiziaria (e, spesso, della cosiddetta
«cronaca nera») la condizione di donne, o di minori, sfruttati a questi fini, ai quali
è spesso sottratto il passaporto —dove non siano addirittura clandestini, e quindi
fuori da ogni controllo ma anche tutela— da parte dei cosiddetti «protettori»,
ovvero costrette, le prime, da questi ultimi a gravidanza, al fine di utilizzare i figli quali sorta di piccoli ostaggi. Ancora si potrebbero considerare le condizioni
di lavoro «paraservile» di coloro che provengono, ad esempio, dalla Repubblica
Popolare Cinese, notoriamente ammassati in locali malsani, secondo ritmi di lavoro estenuanti, senza alcuna protezione giuridica e sanitaria. Si tratta di situazioni
—governate, in genere, da pericolose organizzazioni a delinquere— che paiono
sfuggire al controllo delle autorità, tollerate di fatto, e verso le quali sarebbe opportuna (anzi: doverosa) una ricerca ben più capillare, riservata a volte, per contro, a
piccoli venditori ambulanti abusivi, assai meno pericolosi di sfruttatori economici
o umani. Al credente (ma non solo al credente) potrebbe essere di qualche consolazione (ma questa non risolve, hic et nunc, il problema) rileggere la bellissima
pagina dell’Apocalisse di San Giovanni: «Anche i mercanti della terra piangono e
gemono su di lei [Babilonia], perché nessuno compera più le loro merci: carichi
d’oro, d’argento e di pietre preziose, di perle, di lino, di porpora, di seta e di
scarlatto; legni profumati di ogni specie, oggetti d’avorio, di legno, di bronzo, di
ferro, di marmo; cinnamòmo, amòmo, profumi, unguento, incenso, vino, olio, fior
di farina, frumento, bestiame, greggi, cavalli, cocchi, schiavi e vite umane» [Apoc.
18.11-13 (ed. «Bibbia di Gerusalemme»)]. Pensare ai mercanti di «schiavi e di
vite umane [!]» dovrebbe destare, in ciascuno, un moto di indignazione, non solo
emotiva, ma, soprattutto, fattiva.
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pria schiava (partus ancillae) 58, del quale ci si serve abitualmente per
i lavori minuti, o non particolarmente pesanti, ma ugualmente utili
per l’andamento economico della familia. Soltanto in seconda battuta, invece, viene considerato il profilo di genere: i bambini sono
lessicalmente distinti dalle bambine, dette puellae, e, finalmente, si
adotta il termine di puer quando, più in generale, si voglia alludere
ad un soggetto ancora compres(s)o nell’età infantile, ossia prima del
raggiungimento dell’età pubere, soprattutto in tema di capacità 59.
La prevalenza data al primo significato nelle fonti romane richiama eventi di esperienza comune in quella società.
Il puer, infatti, può fratturarsi il femore in attività ludiche: di qui
la domanda rivolta dal suo proprietario al giurista circa la possibi58 E generato, talora, anche dalla schiava e dallo stesso padrone: cfr. l’interessante passo di Paul. 2 ad Plaut., D. 9.2.33 pr.: (Se hai ucciso un mio schiavo, non
ritengo che le ragioni affettive possano rientrare nella stima, come nel caso in cui sia
stato ucciso il tuo figlio naturale che tu desideravi fosse acquistato per un notevole
prezzo, bensì (andrà valutato) secondo quanto potrebbe valere per chiunque). È qui
palese l’astuta intenzione —frustrata dal giurista— del padre naturale (e padrone)
dello schiavo che vorrebbe approfittare del rapporto di filiazione per guadagnare
una somma maggiore rispetto al prezzo mercantile di un servus di quel genere. Sul
punto vid. M. Miglietta, «Servus dolo occisus». Contributo allo studio del concorso
tra «actio legis Aquiliae» e «iudicium ex lege Cornelia de sicariis», Napoli, 2001, 270
e ss., nonché C. Giachi, Studi su Sesto Pedio, Milano, 2005, 208 e ss. (in particolare), e, da ultimo, P. Zannini, In tema di regolamento di confini della sfera di risarcibilità del danno aquiliano: una lezione dei «prudentes», in A. Trisciuoglio (a cura
di -), Valori e principii del diritto romano. Atti della Giornata di studi per i 100 anni
di Silvio Romano Maestro di Istituzioni (Torino, 12 ottobre 2007), Napoli, 2009, 119
e ss. (con ulteriore bibliografia, 119, n. 4). A proposito della raccolta appena citata
—ispirata lodevolmente alla volontà di onorare lo straordinario traguardo dello
Studioso operante nel capoluogo piemontese— appare quantomeno singolare che,
nella «presentazione» (ix, dovuta —com’è presumibile— al Curatore), in asterisco
a pie’ di pagina, si affermi: «Quando già era conclusa la stampa [sic!] del presente
volume è giunta la triste notizia della scomparsa del Prof. Silvio Romano, avvenuta
la sera del 15 marzo 2009». Ora, a visionare il colophon (posto in quart’ultima pagina dell’intero volume), vi si trova —per contro— il seguente dato: «Questo volume
è stato impresso nel mese di maggio [sic!] dell’anno 2009».
59 Per semplicità —poiché il discorso si applica agli ingenui (ossia ai nati liberi)— diremo che, in Roma antica, prevalse la soluzione di fissare un’età convenzionale, in dodici anni per le femmine e quattordici per i maschi, per considerare
raggiunta la pubertà (contro una diversa teoria —oggettivamente più aderente alla
realtà— che avrebbe richiesto la inspectio corporis, ossia l’accertamento effettivo
della capacità di generare, ma che non trovò accoglimento, probabilmente, anche
per ragioni di rispetto del pudore, oltre che di certezza del diritto e di semplificazione). Cfr. Gai 1.196; Tit. Ulp. 11.28, e vid., per tutti, B. Albanese, Le persone nel
diritto privato romano, Palermo, 1979, 431 e ss. (in particolare).
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lità di ottenere il risarcimento del danno 60. Oppure ancora può accompagnare gli adulti nello svolgimento di alcune mansioni ancillari
rispetto ad attività lavorative —durante il trasporto di materiali, ad
esempio— correndo addirittura il rischio di venire stritolato (obtero) dalle ruote di un carro in movimento.
Un testo famosissimo narra la vicenda di due carri carichi trainati da mule, che trasportavano materiali lungo la salita del Campidoglio. Poiché, ad un certo punto, il carro posizionato più in alto,
comincia a scivolare inesorabilmente verso il basso, e i mulattieri
addetti —per loro iniziativa o per non venire schiacciati a loro volta
tra i due convogli— cessano di sostenere il primo carro nella parte posteriore e si allontanano repentinamente; il secondo, colpito
da quello precedente, retrocede a sua volta, e stritola sotto le ruote
uno schiavetto (et puerum cuiusdam obtriverat). Il proprietario della
piccola vittima (dominus pueri) domanda contro chi sia possibile
agire 61. L’interessante risposta —che qui dobbiamo omettere per
brevità— è improntata al tipico metodo della distinzione, che permette di fornire un numero di «regole» pari a quante sono le possibili variabili derivanti dal «caso-tipo» (in causa ius esse positum...
nam si... sed si... quod si... quoquo modo...) 62.
Vid. sotto, n. 86.
Cfr. ibid., D. 9.2.52.2: In clivo Capitolino duo plostra onusta mulae ducebant: prioris plostri muliones conversum plostrum sublevabant, quo facile mulae
ducerent: inter superius plostrum cessim ire coepit et cum muliones, qui inter duo
plostra fuerunt, e medio exissent, posterius plostrum a priore percussum retro redierat et puerum cuiusdam obtriverat: dominus pueri consulebat, cum quo se agere
oporteret. Respondi in causa ius esse positum: nam si muliones, qui superius plostrum
sustinuissent, sua sponte se subduxissent et ideo factum esset, ut mulae plostrum
retinere non possint atque onere ipso retraherentur, cum domino mularum nullam
esse actionem, cum hominibus, qui conversum plostrum sustinuissent, lege aquilia
agi posse: nam nihilo minus eum damnum dare, qui quod sustineret mitteret sua
voluntate, ut id aliquem feriret: veluti si quis asellum cum agitasset non retinuisset,
aeque si quis ex manu telum aut aliud quid immisisset, damnum iniuria daret. Sed
si mulae, quia aliquid reformidassent et muliones timore permoti, ne opprimerentur,
plostrum reliquissent, cum hominibus actionem nullam esse, cum domino mularum
esse. Quod si neque mulae neque homines in causa essent, sed mulae retinere onus
nequissent aut cum coniterentur lapsae concidissent et ideo plostrum cessim redisset
atque hi quo conversum fuisset onus sustinere nequissent, neque cum domino mularum neque cum hominibus esse actionem. Illud quidem certe, quoquo modo res se
haberet, cum domino posteriorum mularum agi non posse, quoniam non sua sponte,
sed percussae retro redissent.
62 Su questo frammento tornerò ampiamente nel secondo volume di M. Miglietta, «Servius respondit», cit., [in corso di ultimazione].
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In conclusione, dunque, anche un elenco di significati —come
quello relativo al termine puer— che potrebbe apparire, non certo
privo di senso, ma quantomeno rudimentale, non è per nulla avulso dal contesto socio-economico, né può dirsi sprovvisto di logica interna, tale da suscitare l’interesse e la sensibilità del giurista.
Esso analizza, prima di tutto, l’incidenza del concetto nel diritto e
nell’economia romani. Raramente, infatti, si sarà disquisito di pueri e di puellae in linea puramente teorica —per quanto riguarda la
loro età, e se debbano essere distinti gli uni dalle altre— ma, come
si è osservato, con una qual certa frequenza ci si sarà interrogarti
circa questioni attinenti il danneggiamento subito attraverso le lesioni inflitte da terzi, o su problemi legati alla compravendita che li
coinvolgeva, oppure ancora alla locazione delle attività lavorative, e
così via.
4. «formazione della regola» attraverso
l’interpretazione giurisprudenziale
Questo semplice esempio consente, in qualche misura, ossia
quella che può filtrare da un’indagine a campione, di avvicinarsi al
fenomeno della produzione giurisprudenziale del diritto —ossia della «formazione della regola», come anticipato fin dal titolo di queste
pagine— proprio del diritto romano, attraverso l’attività «tipica» (e
«tópica») svolta dal giurista.
La riflessione scientifica dovuta al ceto dei prudentes non esaurisce, di per sé, in Roma il catalogo delle fonti del diritto. Per attestarsi
alle parole del giurista Gaio 63 —autore del celeberrimo «manuale»
per gli studi giuridici del secondo secolo d. C. universalmente conosciuto come Institutiones, rinvenute nel famoso «Palinsesto vero63 Un altro catalogo si può ritrovare in Cic., Top. 5.28 (la cui divergenza più
appariscente, rispetto a quello gaiano, como già notato, è dovuta all’inserimento delle «cose giudicate» - res iudicatae) e richiederebbe uno studio a parte, che
esulerebbe, però, dallo scopo limitato di queste pagine: Atque etiam definitiones
aliae sunt partitionum aliae divisionum; partitionum, cum res ea quae proposita est
quasi in membra discerpitur, ut si quis ius civile dicat id esse quod in legibus, senatus consultis, rebus iudicatis, iuris peritorum auctoritate, edictis magistratuum, more,
aequitate consistat. Divisionum autem definitio formas omnis complectitur quae sub
eo genere sunt quod definitur hoc modo: Abalienatio est eius rei quae mancipi est aut
traditio alteri nexu aut in iure cessio inter quos ea iure civili fieri possunt. Vid. anche
sopra, n. 35.
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nese»— il diritto in Roma antica è prodotto dalle leggi comiziali (leges rogatae), dalle deliberazioni assunte dalle assemblee della plebe
(plebiscita) nonché dal Senato (senatusconsulta), dai provvedimenti
emanati dagli imperatori (constitutiones principum), dagli editti dei
magistrati (edicta del ius honorarium), e, finalmente, dai responsi
(sententiae et opiniones) 64 dei giuristi 65.
Tuttavia, come si osservava in apertura di queste riflessioni 66,
l’elenco delle fonti del diritto può considerarsi caratterizzato proprio dalla menzione dell’attività dei prudentes, senza la quale non si
sarebbe (probabilmente) costruito, per progressiva stratificazione,
quel sistema di «regole» e di «norme» che è all’origine dell’ordinamento, in primo luogo privatistico, romano e, in virtù di questo,
delle esperienze giuridiche posteriori.
A ben riflettere, noi stessi, oggi, nei sistemi di Civil law —ma
anche in quelli di Common law 67— non possederemmo neppure
un linguaggio tecnico-giuridico tanto particolareggiato, quanto,
onestamente, raffinato, se esso non fosse stato elaborato dalla giurisprudenza romana. O, per lo meno, possederemmo un «vocabolario
scientifico» diverso, ma non necessariamente migliore. Concetti (e
nomi) a noi familiari come possesso, proprietà, servitù, usufrutto;
obbligazione, contratto, prestazione, debito, credito, mutuo, locazione, mandato, deposito, comodato, società, compravendita; processo, giudice, cognizione, azione, eccezione, condanna, interdetto;
successione, testamento, legato, erede, fedecommesso, ma, ancora,
famiglia, matrimonio, filiazione; delitto, crimine, multa —soltanto
per proporre un limitatissimo elenco (tacendo quello dei termini
inerenti il diritto pubblico)— non sarebbero parte della nostra prassi giuridica quotidiana se non ci derivassero come parte del prezioso
lascito concettuale dei romani.
Non si tratta, però, di una mera questione terminologica.
64 Così ancora Gai 1.7 (riportato sopra, n. 35). Anche questo paragrafo gaiano coinvolge numerose e complesse problematiche. Ai nostri fini, è sufficiente la
premessa. Vid. anche n. seguente.
65 Cfr. Gai 1.2 (riportato sopra, n. 35). In questa sede dobbiamo tralasciare la
discussione circa il fatto che Gaio parli di iura (al plurale) e non di ius, così come
la precisa identificazione del concetto di lex —qui ridotto semplicemente alle leggi
votate all’interno dei comizi centuriati, senza considerare, in altri termini, se vi
fossero ricomprese anche le leggi dell’epoca monarchica nonché la legge per antonomasia, ossia quella delle XII Tavole—.
66 Vid. sopra, § 1.
67 Vid. infra, n. 94.
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La vera ricchezza, infatti, risiede nel metodo. Ed è intorno a questo che è necessario soffermarsi. Dobbiamo precisare, infatti, che il
vero patrimonio di civiltà giuridica che ci deriva dai giuristi romani
non risiede (tanto) nelle soluzioni storiche date (queste, com’è anche facilmente comprensibile, hanno il carattere della contingenza
e, quindi, della variabilità storica), bensì nel metodo interpretativo,
che qualcosa ancora oggi può offrire al giurista moderno 68.
Il «metodo classico» attraverso il quale i giuristi romani elaborarono costantemente 69 la loro scienza è illustrato da Cicerone, laddove questi intende descrivere l’attività inaugurata (o, forse meglio,
portata a maturazione) 70 dal coetaneo e amico Servio 71.
Accolgo qui, in piena condivisione, quanto osservava M. Talamanca, La
ricostruzione del testo dalla critica interpolazionistica alle attuali metodologie, in
Opuscula, XVIII, a cura di A. Adamo, ed. «Centro di studi romanistici Vincenzo
Arangio Ruiz», Napoli, 1998, 19 e ss. (in particolare), ora in M. Miglietta, G.
Santucci (a cura di -), Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del «Seminario internazionale di diritto romano» e della «Presentazione» del terzo volume dei
«Iustiniani Digesta seu Pandectae», Digesti o Pandette dell’imperatore Giustiniano.
Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento 14 e 15 dicembre 2007), Trento,
2011, 237 e ss. (in particolare). Tornando ancora un momento al passo relativo alla
definizione del concetto di puer (vid. sopra, § 2), può non essere di alcuna utilità,
per i moderni, conoscere a quali accezioni si riferisse il giurista, ma l’indagine circa
le motivazioni che hanno spinto Alfeno ad elaborare «quella» gerarchia —come
s’è visto— costituisce una piccola lezione di logica ragionevole (ossia —per richiamare l’opera di un acuto studioso del diritto romano, F. Horak— di «Rationes
decidendi». Entscheindungsbegründungen bei älteren römischen Juristen bis Labeo,
Aalen, 1969).
69 Almeno fino al secondo secolo d. C.: v’è da sospettare che l’invettiva —tanto più feroce quanto mascherata da aneddoto in parte umoristico— di Pomp. l.s.
ench., D. 1.2.2.43, scagliata contro Servio intenda, in realtà, «colpire» lo stile interpretativo casistico. Ma su questo interrogativo mi limito a rinviare a quelli già
espressi in M. Miglietta, «Servius respondit», I, cit., 184 e ss. Vid. anche oltre,
n. 71.
70 Il complesso delle fonti a nostra diposizione sembrerebbe testimoniare
che già uno dei maestri indiretti di Servio (cfr. nuovamente Pomp. l. s. ench., D.
1.2.2.43), il pontefice Quinto Mucio Scevola (si noti bene: pontefice e giurista
laico, allo stesso tempo) operava secondo uno schema interpretativo prossimo a
quello di Servio, ma, probabilmente, non ancora perfezionato, poiché privo, appunto, dell’apporto degli schemi dovuti alla dialettica greca. Cfr. S. di Marzo,
Saggi critici sui libri di Pomponio «ad Quintum Mucium», Palermo, 1899, parzialmente ripubblicato nella rivista Labeo 7, 1961, 218 e ss., 352 e ss. (mi permetto di
rinviare, da ultimo, anche a M. Miglietta, «Servius respondit», I, cit., 159 e ss., in
particolare).
71 È necessario precisare che anche il metodo della giurisprudenza romana ha
subito evoluzioni e variazioni, all’interno della varie epoche storiche. Ciò, tuttavia,
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Il grande oratore romano, infatti, nella sua opera intitolata Brutus, afferma che Servio può essere considerato il più importante
giurista della sua epoca, avendo applicato l’arte della dialettica alla
soluzione dei casi controversi (tanto da aver superato persino Quinto Mucio Scevola, il più famoso giureconsulto dell’epoca, definito,
però, «eccellente pratico» ma nulla più) 72. In particolare, egli afferma che, di fronte ad una fattispecie oggetto di indagine, Servio
avrebbe seguito questo dettagliato schema d’azione:
Cic., De inv. 41.152: Rem universam tribuere in partis, latentem
explicare definiendo, obscuram explanare interpretando, ambigua primum videre, deinde distinguere, postremo habere regulam qua vera et
falsa iudicarentur et quae quibus propositis essent quaeque non essent
consequentia 73.
L’interpretazione serviana —come si può arguire dal testo, fortemente debitrice degli studi di retorica effettuati in gioventù, presso
l’isola di Rodi, in cui fioriva la celebre scuola di Molone— avrebbe
preso avvio dalla «partitio», ossia dalla suddivisione della materia
esaminata in generi e specie, in modo da individuarne le parti compositive in modo esaustivo.
Il cittadino che si rivolge all’esperto di diritto offre —oggi, come
ieri— una rappresentazione quasi sempre confusa, spesso magmatica, comunque asistematica della realtà. È compito del giurista scorgere i vari elementi che compongono la fattispecie, i quali, soltanto
in questo modo, possono essere analizzati in maniera particolareggiata e senza disordine concettuale.
non sposta i termini della questione, ossia che la metodologia dei giuristi tardorepubblicani abbia pur sempre rappresentato un modello mai (pienamente) abbandonato (vid. anche sopra, n. 69). L’interpretazione casistica, infatti, ben si addice
ad una società tutto sommato elementare; il fenomeno di lenta ma inarrestabile
evoluzione (in termini di complessità) del mondo romano ha prodotto la necessità
non soltanto di una giurisprudenza «risolutrice», ma anche di una scienza giuridica
«concettuale» (vid. anche sopra, n. 6). Per una «introduzione» —con molti spunti
che meritano ancora attenta riflessione— si può rimandare, ex mult., a L. Raggi,
Il metodo della giurisprudenza romana, a cura di M. Campolunghi - S. A. Fusco,
Torino, 2007.
72 Cfr. Cic., Brut. 39.144 ss., 41.152, e vid. M. Miglietta, Casi emblematici di
«conflitto logico», cit., 284-285 e ntt. 21-23; Id., «Servius respondit», I, cit., 80-81 e
ntt. 80-82, nonché, ora, il bel lavoro di A. Castro Sáenz, Cicerón y la jurisprudencia romana. Un estudio de historia jurídica, cit., 318 e ss. (èdito contemporaneamente al mio, e di cui, purtroppo, non ho potuto tenere conto).
73 Vid. anche sopra, § 1.
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In seconda battuta, Servio avrebbe proceduto alla «definitio»,
che assume, in questo contesto, il significato di «delimitazione dei
contorni precisi» della questione (i «fines», infatti, sono i «confini»), allo scopo di «svolgere le pieghe del discorso» per individuarvi quanto si trovi nascosto (latentem explicare definiendo). Fissare i
precisi confini del problema significa riuscire a scorgere ciò che è
«contenuto», coinvolto dalla questione e ciò che, per contro, ne è
escluso, sforzandosi, inoltre, di scorgere quanto sia celato nella narrazione del richiedente.
Per proseguire in un ideale esempio, il cittadino sosterrà di essere creditore di Tizio, ma tralascerà di riferire —anche soltanto
perché non l’avrà ritenuta importante— l’incidenza di un fatto che
il giurista potrebbe qualificare, ad esempio, quale remissione del
debito.
Ancora, Servio avrebbe proceduto a compiere l’«interpretatio», tesa ad illuminare i profili oscuri, o, meglio, ad «appianare» il
cammino dell’interpretazione, eliminando dal percorso logico tutto
quanto possa considerarsi d’inciampo nella ricostruzione della fattispecie (obscuram explanare interpretando). È intuitivo e sperimentale, infatti, che spesso, nel linguaggio, vi sia poca chiarezza, e, quindi,
lo strumento che dovrebbe garantire la comunicazione del pensiero,
si trasformi in occasione di «caduta» (ossia di incomprensione o,
peggio, di fraintendimento, al punto che il ricettore capisce aliud
pro alio).
Il linguaggio è, infatti e per sua natura, uno «mezzo umano»,
certo tra i più raffinati, ma, in ogni caso, imperfetto e, per questo,
anche fallibile se non, addirittura, in presenza di certe condizioni,
ingannevole 74.
Sempre stando alla narrazione ciceroniana, oltre a queste operazioni preliminari (ma ineliminabili), il giurista avrebbe proceduto
ulteriormente ad individuare, se presenti, quegli elementi che costituissero fonte di ambiguità, ossia quelli dotati di un significato
almeno doppio (ambiguus) 75. L’uso, ad esempio, in un contratto,
74 Per tacere, poi, del linguaggio non verbale. Se il linguaggio fosse strumento «perfetto» non vi sarebbe neppure l’esigenza della «interpretazione». Cfr. R.
Orestano, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, 1987, 51 e ss.; per
una panoramica particolarmente lucida e chiara, all’interno della manualistica,
vid. P. Voci, Piccolo manuale di diritto romano, I. Parte generale, Milano, 1979,
494 e ss.
75 Cfr. ancora Cic., De inv. 2.40.116: [...] ex ambiguo autem nascitur controversia, cum, quid senserit scriptor, obscurum est, quod scriptum duas pluresve res
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del termine «domus» può rivelarsi ambiguo: si può intendere, infatti, il luogo «formale» di residenza, ma anche ogni costruzione di
proprietà di una delle parti, in cui questa si trovi (o non si trovi) ad
abitare.
Sempre seguendo questo ragionamento, e cercando di applicarlo alla realtà concreta, in un contratto di compravendita l’acquirente, per quel certo prezzo, potrebbe pretendere la consegna di
una villa magnifica (domus-casa); il venditore, per contro, potrebbe
eccepire che le parti avevano senz’altro inteso far riferimento ad
un immobile di più modesto valore (ma sempre di «domus-casa» si
tratterà) 76.
Laddove gli ambigua siano rinvenuti, sarà compito del giurista,
quindi, attribuire loro l’esatto nomen iuris, ossia dare l’esatta qualificazione giuridica per ricondurli ad univocità (distinguere), al fine
di poter applicare una efficace disciplina risolutiva dell’eventuale
controversia in atto.
È questo, infatti, l’autentico «obiettivo ultimo» implicato dall’attività interpretativa del giurista romano: la creazione della «regola»,
per mezzo della quale —come afferma l’Arpinate— stabilire cosa sia
vero e cosa sia falso, e, in virtù di questo, quali conseguenze possano
essere fatte derivare (o, al contrario, debbano essere escluse) poste
determinate premesse 77.
Concentriamoci, ora, sulla parte finale del testo ciceroniano grazie a cui è stato modulato il titolo di queste pagine: postremo habere
regulam qua vera et falsa iudicarentur... È opportuno, infatti, analizzare i «termini-chiave» —«regula» e «veritas»— che si presuppongono a vicenda.
significat. Le ambiguità —osserva Cicerone— sono all’origine delle controversie,
laddove quanto è stato espresso dalla parte, o dal disponente (se si vuole, anche
dal legislatore), risulta avere due o più significati: non v’è dubbio, infatti, che il
termine ambiguitas contenga nella parte radicale (amb-) un riferimento a ciò che è
(almeno) «doppio».
76 Vedremo, infatti, nel prosieguo di questa pagine (infra, § 7) che un testo
della giurisprudenza romana implica, precisamente, un concetto non univoco di
domus.
77 Intorno a questi aspetti rinvio a M. Miglietta, «Casi emblematici di “conflitto logico” tra “quaestio” e “responsum” nei “digesta” di Publio Alfeno Varo»,
in Studi in onore di A. Metro, IV, cit., 275 e ss., nonché ancora a M. Miglietta,
«Servius respondit», I, cit., 38 e ss. (con indicazioni bibliografiche; adde, da ultimo,
A. Castro Sáenz, Cicerón y la jurisprudencia romana, cit., passim).
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5. «regula» e «norma»
L’uso del termine regula dimostra, anche in àmbito giuridico, la
natura marcatamente eclettica degli antichi romani. Costoro, infatti,
tra le qualità manifestate nel corso della loro storia plurisecolare,
non mancarono di caratterizzarsi per la (straordinaria) capacità di
cogliere dalle altre discipline con cui venivano in contatto —così
come, in generale, sapevano fare con riferimento alla cultura degli
altri popoli— il meglio (o quanto ritenuto tale, ossia l’utile) per loro
stessi 78. Si potrebbe affermare che proprio in questa loro qualità
risiedesse il segreto della fortuna militare e, soprattutto, politica,
tanto da condurli ad essere —a partire dai colli laziali, un popolo
italico tra tanti— i dominatori incontrastati di gran parte del mondo
antico 79.
Il termine regula, infatti, che è uno dei segni basilari del linguaggio giuridico, e che va concettualmente accompagnato all’altro, altrettanto frequente —«norma»— non è originario dell’esperienza
giuridica, bensì risulta essere desunto dalla scienza architettonica.
La regula —come insegna, in particolare, Vitruvio— corrisponde al nostro «regolo», mentre la norma richiama un altro strumento,
ossia la «squadra» 80.
Si pensi, ad esempio, all’adozione dei modelli dell’arte statuaria greca: vid.,
ampiamente, il saggio di P. Zanker, «L’arte greca a Roma», in M. L. Catoni (a
cura di -), La forza del bello. L’arte greca conquista l’Italia, Milano, 2008, 165 e ss.
(dal ricco «catalogo» della importante mostra tenuta a Mantova - Palazzo Te, 29
marzo - 6 luglio 2008).
79 Sia consentito un esempio: è probabilmente opportuno parlare di «espansionismo romano» piuttosto che di «imperialismo romano». A differenza, infatti,
del moderno colonialismo (o del contemporaneo neocolonialismo economico), che
porta per sua natura all’annullamento delle istituzioni e delle culture con le quali
esso viene in contatto, l’espansionismo romano —in virtù del carattere eclettico,
originario della stessa Roma, che fu un insieme di popoli differenti— manteneva in
vita quanto potesse sembrare buono, comprese le istituzioni giuridiche dei popoli
conquistati. Il modello di questo fenomeno potrebbe essere rintracciato nel sistema municipale italico (vid., per tutti, E. Gabba, in AAVV, Introduzione alla storia
di Roma, Milano, 1999, 63, 128-129, in particolare).
80 Vitruv., De archit. 1. 1. 6 e 17 (in questo secondo caso, è lo stesso Vitruvio
a trasporre dal piano architettonico a quello dialettico il termine norma trattando
di «norma artis grammaticae»); 1. 2. 2; 1. 6. 6; 4.3.4-5; 5. 10. 3; 6. 2. 2; 7. 1. 3-4;
7. 3. 5; 7. 4. 5; 8. 5. 1; 8. 5. 3; 9 praef. 6 (ancora nel richiamarsi al «regolo», significativamente posto, con altri uguali elementi, a formare un attrezzo triangolare, ossia
una «norma»); 9. 8. 5-6; 10. 2. 8; 10. 6. 2; 10. 8. 1, 3-4 e 6; 10. 10. 3; 10. 11. 5-6 e 8.
Quanto alla «norma» —nonché alle espressioni connesse, come «ad normam» (da
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Questo sta a significare che, sul piano della semantica giuridica,
i termini «regula» e «norma» rappresentano, rispettivamente, il primo, il «metro di valutazione» del comportamento, ossia, «in senso
metaforico», lo «strumento idoneo a mostrare una conformità» 81, al
fine di «uniformare» il singolo comportamento ad una «unità ideale» di riferimento; il secondo, rimanda all’intensità (potremmo spingerci a parlare di «spessore») dell’agire umano nelle sue differenti
«dimensioni».
Possiamo considerare l’eco di questi concetti ancora chiaramente avvertibile nell’inizio della suggestiva «Regula» (appunto) di San
Benedetto: «Regula appellatur» ab hoc quod oboediendum «dirigat»
mores 82.
Osserviamo, incidenter tantum, che la regula di Benedetto è veramente operativa (potremmo dire, effettiva) nella dimensione del
divenire, della sua applicazione pratica (dirigere mores), e non in
quanto relegata —staticamente— al passato (ossia al momento della
sua creazione). In qualche misura, il fatto che «dirigat mores», avvicina la «regola» al concetto moderno di «diritto» (derecho, droit),
che ha sostituito quello romano di «ius».
Tornando al punto, il metodo interpretativo di Servio, e con lui
generalmente di ogni giurista «classico», è dunque —per così esprimersi— finalizzato alla «creazione della regula», ossia di quel criterio atto a produrre conformità di azione tra i cittadini romani, date
certe premesse. La regula, infatti, una volta creata, a partire dalla
realtà, assume le caratteristiche della astrattezza e della generalità, e
risponde allo schema logico basilare:
Se (è dato) x allora (si ha come conseguenza) y 83.
In Roma —come si è già anticipato, ma può non essere inutile
ribadire— la «regola» era ottenuta quale estratto di una fattispecie
cui anche la modalità semantica «essere a norma»)— cfr. Vitruv., De archit. 1. 1. 4;
3. 1. 3 (in relazione alle proporzioni —«ad normam»— del canone del corpo umano, conosciuto, appunto, come «uomo vitruviano», reso plasticamente dalla trasposizione figurativa di Leonardo da Vinci); 3. 5. 13-14; 4. 3. 5; 7. 3. 5; 8. 5. 1; 9 praef. 6
e 9. 7. 2. Per altri autori si veda, ad esempio, Plin., Nat. hist. 7. 198 e 36. 172.
81 La citazione testuale è tratta da L. Lantella, E. Stolfi, M. Deganello,
Operazioni elementari di discorso e sapere giuridico, Torino, 2003, 183.
82 Sul punto, vid. M. Miglietta, Casi emblematici di conflitto logico, cit., 282283, n. 17.
83 Rimando, per tutti, e in generale, al lavoro di L. Lantella, R. Caterina, Se
x allora y, 1. L’universo della regola; 2. Lavorare con le regole, Torino, 2009.
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concreta. Compito del giurista, infatti, non era, di per sé, quello di
«risolvere» il «caso concreto», ossia di sancire quale tra le parti contendenti avesse ragione e, per riflesso, quale torto 84. Questa era la
funzione immediata del giudice privato, mediata della giurisdizione
del pretore. Ma, a partire dalla situazione conflittuale, o almeno discussa, il giurista era investito di quella che si potrebbe definire una
vera e propria «vocazione sociale» che gli attribuiva il potere-dovere
di giungere a fissare una «regola» (ragionevole) che potesse applicarsi in «quella» specifica circostanza, così come in tutti i casi futuri
che risultassero essere caratterizzati dagli stessi contorni sostanziali.
Che avessero, cioè, corrisposto a quell’unità di misura rappresentata
dalla regula, e secondo le modulazioni della realtà, risultassero conformi alla norma 85.
Per queste ragioni Cicerone afferma che —posta la regula— si
deve valutare a quali situazioni essa possa applicarsi, e a quali, per
contro, non debba essere applicata. Cerco di spiegare questo concetto con un altro esempio tratto dalla produzione scientifica di Alfeno,
e proprio richiamando un passo velocemente citato in precedenza 86:
mentre più persone giocavano a palla (pulvirulentus), una di queste,
nel tentativo di impossessarsi della sfera, fece cadere uno schiavetto,
che si ruppe una gamba. A séguito di ciò si chiedeva al giurista se il
proprietario dello schiavetto potesse agire con la legge Aquilia, per
il danneggiamento ingiusto, contro colui per la cui spinta lo schiavetto era caduto. Il giurista ha risposto che non è possibile, poiché
l’evento lesivo parrebbe essersi verificato più per caso fortuito che
per colpa (del giocatore).
Come sovente accade, le fonti giuridiche sono in grado di offrire
un vivido, gustoso spaccato di vita romana —ad essere sinceri, nel
caso di specie, non molto distante da quella moderna, e certo assai
prossima agli svaghi di giovani e meno giovani d’oggi.
Il caso, che crea conflitto, è semplice, e semplice appare la domanda (la quaestio iuris) rivolta al giurista, che si concentra intorno
al dubbio se il proprietario di uno schiavetto (puer) 87 possa doman84 Si veda anche quanto osservato sopra, § 2, a proposito della giurisprudenza
pontificale romana (e dei suoi limiti).
85 Vid. sopra, n. 80.
86 Vid. sopra, § 3 (e n. 60): Alf. 2 dig., D. 9.2.52.4: Cum pila complures luderent,
quidam ex his servulum, cum pilam percipere conaretur, impulit, servus cecidit et crus
fregit: quaerebatur, an dominus servuli lege Aquilia cum eo, cuius impulsu ceciderat,
agere potest. Respondi non posse, cum casu magis quam culpa videretur factum.
87 Vid. sopra, §§ 2-3.
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dare il risarcimento del danno ingiusto 88 a colui che, antagonista
nel gioco a palla (pulvirulentus o, forse, harpastum), lo abbia fatto
cadere, con conseguente frattura del femore.
Quella che, in risposta alla quaestio iuris, è la «regula iuris» creata da Alfeno può essere ancora pacificamente invocata ai nostri giorni in ordine agli incidenti sportivi 89.
Laddove, infatti, l’evento lesivo sia riconducibile all’esercizio di
una ordinata attività agonistica —ossia i giocatori si siano attenuti
ai canoni che regolano quella particolare disciplina sportiva— non
potrà qualificarsi come «ingiusto» (e, pertanto, fonte dell’obbligo
risarcitorio) quel danno che si è prodotto nello svolgimento di quella competizione. Infatti, l’attività è detta, appunto, «agonistica»,
proprio perché richiede in genere —oltre che l’intelligenza— anche
l’uso della forza fisica, la quale può condurre, per sua stessa natura,
alla produzione di lesioni (casu magis quam culpa).
Se così non fosse, ogni lottatore, o, meglio, ogni pugile dovrebbe considerarsi legittimato a convenire in giudizio l’avversario per
lesioni (iniuria) in ragione dei colpi ricevuti —conclusione che,
evidentemente, non potrebbe essere considerata ragionevole, e sarebbe fonte di un risultato inaccettabile, poiché condurrebbe alla
scomparsa delle discipline sportive che richiedono l’esternazione
della forza.
Nel caso esaminato, il danno (obiettivamente inteso) si è verificato —su questo non v’è dubbio alcuno (puer cecidit et crus
fregit)— ma, nella «rilettura giuridica» dei fatti, e questo è il fulcro della trattazione, non può considerarsi un caso di danno «ingiusto», e, quindi, come tale, risarcibile. Opposta sarà, invece, la
condizione di colui che abbia causato lesioni per mancato rispetto
delle regole che presiedono a quella determinata attività competitiva.
Il lottatore che abbia sferrato un colpo dopo il termine della
ripresa, oppure il calciatore che si sia volontariamente scontrato
Il danno, in Roma, per essere risarcibile, doveva essere stato commesso
iniuria, ossia contra ius: per dolo o per colpa, e in assenza di cause di giustificazione. È appariscente la radice romanistica, almeno sul punto, del nostro art. 2043
cod. civ.: Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto... (e cfr. art. 2044, legittima difesa, e art. 2045, stato di necessità).
89 Tutto questo richiede, ovviamente, che la regula disegnata da un giurista
venga accolta dai colleghi prudentes contemporanei o successivi. Se l’opinione è
respinta, non solo non diventa communis opinio (o, in alternativa, parere maggioritario), ma non acquisterà mai la «dignità» di regula iuris.
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con l’avversario a gioco fermo, o, comunque, lo sportivo che abbia provocato un danno in colpevole spregio delle regole dell’arte (entrata a gamba tesa; pugno sotto la cintola; presa scorretta e
così via) potrà essere chiamato a rispondere in sede processuale
per il suo comportamento: potremmo dire, parafrasando il responso di Alfeno, che in quel caso culpa magis quam casu videretur factum.
Tutto questo è contenuto nella regula fissata dall’allievo di Servio. Sia nei termini —come riporta Cicerone nel Brutus— della sua
applicabilità al caso concreto, sia in quelli della sua mancata applicazione laddove i presupposti fattuali siano parzialmente (o totalmente) diversi (... et quae quibus propositis essent quaeque non essent
consequentia).
6. «regula» e «veritas»
Le «regole» (così come le «norme»), tuttavia, da sole, non sono
ancora in grado di raggiungere la loro funzione, per così dire, sociale. La sensibilità dei prudentes romani impone che la regola sia funzionale a «stabilire ciò che è vero e ciò che è falso» 90. È esattamente
ciò che aggiunge il passo tratto dal Brutus: postremo habere regulam
qua vera et falsa iudicarentur.
È necessario chiarire, tuttavia, che il concetto di verità a cui si
riferisce l’Arpinate non è quello «ontologico», ossia quello della
«verità in sé» che corrisponde alla «realtà ultima» delle cose: nulla
era più distante dal suo pensiero e dalla sua sensibilità intellettuale.
Egli, sia detto per inciso, era assai più attratto dalla rappresentazione di verità proposta dal «probabilismo» degli Accademici, sorta di
«scetticismo pragmatico», che, pur non negando in linea di princiIn M. Miglietta, Determinare infine la regola, cit., 57, l’incipit del paragrafo suona nel seguente modo: «Le “norme” (e le “regole”)...», et rell. In
realtà, a riguardo del tema che si sta esaminando, e stando almeno alla configurazione del brano di Cic., Brut. 41.152, l’accento andrebbe posto sul sostantivo «regula», che è finalizzata alla ricerca della «verità». Per questo, e non per
semplici ragioni nominalistiche (peraltro un poco sterili), ho ritenuto di operare
tale piccola rettifica. Ciò non toglie che anche la «norma» non possa discostarsi
dalla veritas. Ma il discorso ciceroniano mi sembra confermare il concetto che
è stato dato di «regula» quale «unità di misura» del comportamento (che è
«vero» o «falso»), mentre la sua «intensità» (norma), di per sé, prescinde dal
collegamento con la realtà (si può avere qualcosa di poco o tanto vero; poco o
tanto falso).
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pio la possibilità per l’intelligenza umana di giungere ad una «conoscenza vera» —oltre il dato sensibile— consentisse, in primo luogo,
di individuare una «conoscenza probabile». E, quanto più rileva ai
nostri fini, una conoscenza utile a orientare l’azione dell’interprete
del diritto, nonché ad essa strettamente funzionale 91.
In questi termini la regola giuridica (regula iuris) risulta essere
«vera» nella misura in cui risulti idonea a rispondere alle «esigenze
della giustizia sostanziale», o, meglio ancora, si dimostri capace in
concreto di prevenire o, in caso contrario, di offrire una soluzione al
conflitto (meglio: ai conflitti) tra i consociati e che, in ultima analisi,
sia adeguata a declinare nella realtà il principio del «dare a ciascuno
ciò che gli spetta», secondo uno dei fondamentali praecepta iuris
(suum cuique tribuere) 92.
Va precisato, ancora, seppure per cenno, che la concezione di
verità non può andare disgiunta dal caposaldo dell’attività dei giuristi (o meglio, per il tramite del loro sapiente consiglio, del pretore):
l’equità 93. Quest’ultima —caratteristica dell’età intermedia del diritto, e del diritto inglese in particolare— ha avuto indubbia origine
romanistica e, forse, ne ha costituito il più efficace e formidabile
riflesso 94.
91 Sul punto non posso che rinviare il lettore interessato a quanto scritto da
F. Gallo, «La «verità»: valore sotteso alla definizione celsina del diritto», in A.
Trisciuoglio (a cura di -), Valori e principii del diritto romano, cit., 83 e ss., ed ora,
ampiamente, da M. Miglietta, «Est vir qui adest!», § 6, in corso di pubblicazione
negli «atti» del ciclo di seminari di C. Cascione, C. Masi Doria (a cura di -),
«Quid est veritas?». La verità e le forme giuridiche del diritto romano, cit.
92 I tre precetti fondamentali del diritto sono i seguenti: vivere onestamente,
non ledere (in senso ampio) l’altro, attribuire a ciascuno ciò che gli spetta: cfr. Ulp.
1 reg., D. 1.1.10 pr.-1: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique
tribuere.
93 La circostanza per cui l’equità si debba riconoscere insita anche nella interpretatio trova conferma pure negli scritti di Isidoro di Siviglia: Si definiscono «responsi» i pareri dati dai giuristi e coloro che li consultano: per questo si parla anche di
responsi di Paolo. Vi furono, infatti, «prudentes et arbitri aequitatis» che composero
e pubblicarono istituzioni di diritto civile, con le quali dirimere le controversie e le
dispute (cfr. Isid., Etym. 5.14).
94 La letteratura, va da sé, è immensa. Rimando, qui, semplicemente a P. Silli,
voce «Equità (storia del diritto)», in Dig. Disc. Priv., sez. civ., VII, Torino, 1991, 477
ss. Per il pensiero espresso del testo vid., invece, M. Miglietta, «Regis actiones».
Linee e prospettive per una indagine critica sui rapporti intercorrenti tra diritto (processuale) romano e sistema inglese dei «Writs», in L. Garofalo (a cura di -), «Actio
in rem» e «actio in personam» in ricordo di Mario Talamanca, I, cit., 782 e ss.
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Ancora un testo tratto dalla elaborazione della giurisprudenza
serviana può risultare d’aiuto nel comprendere questi concetti, per
forza di cose, esposti fin qui in modo astratto.
Si propone il seguente (singolare) caso 95: essendo stati attribuiti
per testamento, una vigna e, separatamente, a titolo di legato, l’insieme degli elementi necessari alla sua coltivazione, Servio concluse
nel senso che non potesse considerarsi esistente, in realtà (e, quindi,
neppure a livello concettuale), un instrumentum vineae. A parere
del giurista, non potendosi dare un tale ente distinto dalla vigna,
esso non può essere attribuito autonomamente per disposizione testamentaria mortis causa a titolo particolare.
Colui che si era sentito rispondere negativamente oppose, tuttavia, il fatto che un altro giurista praticamente contemporaneo, ossia
Cornelio Massimo, avesse già deciso in maniera opposta, avendo affermato che pali, pertiche, rastrelli e zappe, destinate alla cura e alla
coltura di una vigna, costituissero proprio il suo instrumentum.
Tra le due opposte opinioni, si inserisce il giudizio del giurista
referente, Alfeno, il quale afferma —sorprendentemente contro il
parere del proprio maestro— che risulta essere «più vero» il responso di Cornelio Massimo (quod verius est).
A questo punto è necessario domandarsi in che termini si giustifichi la presa di posizione di Alfeno, ossia quale possa essere la
ragione in virtù della quale risulti essere «più vera» la regola fissata
da Cornelio Massimo, mentre, per riflesso, debba essere giudicata
«meno vera» quella di Servio.
Questo significa, in ultima analisi, interrogarsi sulla maggiore
o minore aderenza delle rispettive soluzioni alla «realtà sociale»,
e, quindi, alle esigenze di giustizia sostanziale emergenti dalla ci­
vitas 96.
A questo riguardo arguiamo che il responso serviano potrebbe
non aver tenuto sufficientemente conto della adeguatezza a soddisfare esigenze pratiche, mentre quello di Cornelio Massimo troveCfr. Alf. 2 dig. a Paul., D. 33.7.16.1: Vinea et instrumento eius legato instrumentum vineae nihil esse Servius respondit: qui eum consulebat, Cornelium
respondisse aiebat palos perticas rastros ligones instrumenti vineae esse: quod verius est.
96 Va ribadito, infatti, che, non alludendo ad una concezione di verità «assoluta», ma senz’altro relativa, essa è mutevole, così come sono mutevoli le esigenze
espresse dal corpo sociale nelle varie epoche, di cui il diritto si fa interprete attraverso una adeguata (e questo pare essere l’aggettivo più aderente al fenomeno)
regolamentazione.
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rebbe riscontro nella realtà economica della Roma tardorepubblicana. Il parere di quest’ultimo, infatti, nel raffigurare la prassi rurale, è
confermato da una pagina dello scrittore Columella (I secolo d. C.),
autore del più famoso trattato dell’antichità sull’agricoltura. Questi
osserva che la vinea può essere (come normalmente è) fornita di
una propria «dotazione» (dos), ossia di un’entità logicamente distinta (l’esatto opposto della premessa che aveva ispirato la doluzione
adottata da Servio):
Colum., De re rust. 3.3.[8]: Nam ut amplissimas impensas vineae poscant, non tamen excedunt septem iugera unius operam vinitoris, quem vulgus quidem parvi aeris, vel de lapide noxium posse
comparari putat; sed ego plurimorum opinioni dissentiens pretiosum
vinitorem in primis esse censeo. Isque licet sit emptus sex, vel potius
sestertiis octo milibus, cum ipsum solum septem iugerum totidem
milibus nummorum partum, vineasque cum sua dote, id est cum pedamentis et viminibus, binis milibus in singula iugera positas duco,
fit tamen in assem consummatum pretium sestertiorum viginti novem milium.
La «dotazione (dos)» della vigna rappresenta, infatti, una «cosa
collettiva», ed è costituita —parrebbe, qui, a titolo esemplificativo— da idonei sostegni (pedamenta) e legacci (vimina), i cui primi
sembrano richiamare i pali e le pertiche (pali e perticae) citati da
Alfeno laddove restituisce il pensiero di Cornelio Massimo.
Nulla impedisce, dunque, secondo la regula «più vera» (e, quindi, preferibile), di attribuire —ad esempio— la vigna all’erede e, a
titolo di legato, l’instrumentum vineae ad un altro soggetto.
Residua, tuttavia, la possibilità che gli elementi che costituiscono
l’instrumentum siano stati collegati in modo divenuto inscindibile
alle viti: in questa ipotesi risulterebbe impossibile —senza danneggiare la vigna— attribuirli ad un soggetto diverso a quello cui è
trasmessa la stessa. Probabilmente è per questa ragione che Alfeno
«salva», per così dire, almeno in parte, la soluzione del proprio maestro, poiché non la definisce, puramente e semplicemente, «falsa»,
ma solo «meno vera» per confronto con quella dell’altro giureconsulto 97.
Questa testimonianza consente di verificare ulteriormente quanto si è detto
più sopra, n. 68, in ordine alla «ratio decidendi» nella e della giurisprudenza romana, quale efficace lezione di metodo derivata dalle fonti romane per il giurista
moderno.
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7. qualche osservazione di sintesi
Al fine di giungere ad una ricapitolazione delle riflessioni offerte
nelle pagine che precedono, sembra opportuno proporre un’ultima
testimonianza, che racchiude in sé molti elementi fin qui tratteggiati, a cominciare dal fatto che anche definizioni ed elencazioni possono contribuire, nella visione dei giuristi romani, a creare regole;
che, inoltre, alla base dei responsi vi deve essere l’attenzione al dato
concreto, nonché alle conseguenze pratiche alle quali il parere può
condurre; che la decisione, infine, è calibrata sull’impiego di un armamentario logico di difficile opinabilità.
L’insieme di questi «prerequisiti» garantirà il successo della regula all’interno della giurisprudenza, ossia il suo accoglimento da
parte degli altri prudentes, e, di conseguenza, la sua applicazione
—oppure, in mancanza di essi, ne determinerà la caduta, segno della natura intimamente controversiale (dialettica) della interpretatio
iuris romana 98.
Alf. 7 dig. ab anon., D. 50.16.203 + D. 34.2.28: In lege censoria
portus Siciliae ita scriptum erat: «servos, quos domum quis ducet suo
usu, pro is portorium ne dato». Quaerebatur, si quis a sicilia servos
romam mitteret fundi instruendi causa, utrum pro his hominibus portorium dare deberet nec ne. Respondit duas esse in hac scriptura quaestiones, primam quid esset «domum ducere», alteram, quid esset «suo
usu ducere». Igitur quaeri soleret, utrum, ubi quisque habitaret sive
in provincia sive in italia, an dumtaxat in sua cuiusque patria domus
esse recte dicetur. Sed de ea re constitutum esse eam domum unicuique nostrum debere existimari, ubi quisque sedes et tabulas haberet
suarumque rerum constitutionem fecisset. quid autem esset «usu suo»,
magnam habuisse dubitationem. Cum in testamento alicui argentum,
quod usus sui causa paratum esset, legaretur, itemque vestis aut supellex, quaesitum est, quid cuiusque usus causa videretur paratum esse,
utrumne id argentum, quod victus sui causa paratum pater familias ad
cotidianum usum parasset an et si eas mensas argenteas et eius generis
argentum haberet, quo ipse non temere uteretur, sed commodare ad ludos et ad ceteras apparationes soleret. Et magis placet, quod victus sui
causa paratum est, tantum contineri. Itemque de servis eadem ratione
quaeri, qui eorum usus sui causa parati essent? Utrum dispensatores,
insularii, vilici, atrienses, textores, operarii quoque rustici, qui agrorum
colendorum causa haberentur, ex quibus agris pater familias fructus ca98 Vid., nuovamente, n. 6 e 89.
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peret, quibus se toleraret, omnes denique servos, quos quisque emisset,
ut ipse haberet atque eis ad aliquam rem uteretur, neque ideo emisset,
ut venderet? Et sibi videri eos demum usus sui causa patrem familias
habere, qui ad eius corpus tuendum atque ipsius cultum praepositi destinatique essent, quo in genere iunctores, cubicularii, coci, ministratores atque alii, qui ad eiusmodi usum parati essent, numerarentur 99.
Alfeno ricorda che, tra le disposizioni emanate dai censori, in
relazione alla merci transitate per il porto della Sicilia, era stato stabilito che non si dovesse corrispondere la tassa d’importazione (portorium) per quegli schiavi che fossero condotti alla propria «domus»
per «proprio uso».
Si tratta di un caso evidente di esenzione dal pagamento del tributo imposto, di regola, sulle merci importate, nella sussistenza di
un duplice presupposto.
A questo riguardo si accende la disputa —è da pensare— tra
coloro che sono incaricati di riscuotere la tassa (normalmente gli
appartenenti ad una societas publicanorum), i quali avranno cercato
di ridurre nella maniera più significativa possibile l’efficacia delle
esenzioni, per assicurarsi un’entrata maggiormente consistente, e il
contribuente che, da che mondo è mondo, assume di rientrare tra
coloro che possono vantare i requisiti per non essere tenuti alla corresponsione del tributo.
Si tratta di un palese conflitto di interessi, giocato sui «termini
chiave» della clausola censoria «domum ducere» e «suo usu ducere»
(per cui portorium ne dato).
Il giurista chiarisce immediatamente il caso all’origine della disputa: il contribuente intende condurre dalla Sicilia a Roma alcuni
schiavi allo scopo di coltivare le sue terre, e domanda se, anche in
questa ipotesi, sia tenuto (o meno) a pagare il portorium.
È intuitivo il ragionamento che soggiace alla domanda: quelli in
oggetto sono schiavi inviati in un luogo dove il proprietario ha una
domus (a Roma) e per un «uso proprio» (ossia quello di coltivare i
campi) e, quindi, debbono considerarsi ricompresi nell’esenzione.
Per converso insiste l’implicita, quanto intuitiva, obiezione
dell’addetto all’esazione: Roma non è, a stretto rigore, o non è ne99 Il testo, composto da due frammenti del Digesto di Giustiniano, che lo
aveva probabilmente suddiviso e inserito in parti diverse dell’opera, è stato ricondotto alla originaria unità da O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, I, cit., col. 44-45,
con una intuizione che pare del tutto condivisibile, poiché confermata dall’analisi
stilistica e contenutistica della testimonianza. Vid. anche sopra, n. 38.
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cessariamente, domus, e dubbio può considerarsi se (nel linguaggio
giuridico) l’«uso proprio» corrisponda all’attività di coltivazione
agraria, a cui quegli schiavi sono stati destinati.
Il giurista osserva che per entrambi i termini della questione vi
è stata discussione tra i giuristi. Per ciò che concerne la nozione di
domus, a fronte della possibilità che si intenda qualsiasi luogo dove
taluno abiti —tanto in Italia, quanto in provincia— ovvero soltanto
laddove si trovi il luogo della propria origine, i giuristi sono giunti
alla determinazione che, a stretto rigore, la definizione (fissazione
dei precisi confini) 100 giuridica della stessa debba farsi coincidere
con il luogo in cui taluno ha eletto la sede stabile dei propri affari,
comprovata dalla conservazione dei documenti e delle scritture contabili, e dove, in definitiva, possa dirsi aver fissato il centro obiettivo
e, pertanto, riconoscibile dei propri interessi. È stata individuata
una nozione —potremmo parlare di «domicilio»— che si àncora
ad elementi oggettivi, difficilmente contestabili, e che rispondono a
criteri di certezza del diritto e, ancora una volta, di ragionevolezza
della decisione 101.
Per quanto concerne, invece, la definizione di cosa vada inteso
per «uso proprio», lo stesso Alfeno è costretto a riconoscere che
esiste magna dubitatio, ossia una grave incertezza in termini di raggiungimento di una opinione comunemente condivisa da parte dei
prudentes.
Il motivo di questa incertezza è anche intuitivo. Se, infatti, per la
domus si possono invocare elementi dotati di stabilità (la sede degli
affari, piuttosto che il luogo di tenuta delle scritture contabili, e così
via), il concetto di «proprio uso» è per sua natura sfuggente (a tratti
inafferrabile), poiché, al contrario dell’altro, del tutto soggettivo: ciò
che può considerarsi di «uso proprio» per un individuo può non
esserlo per un altro, ovvero ancora lo stesso concetto può risultare
dilatato o compresso a seconda della sensibilità, o anche delle sem100 Si veda sopra, § 4, con riguardo al tratto di Cic., Brut. 41.152 «latentem
explicare definiendo».
101 Cfr. art. 43, 1° co., cod. civ. it.: Il domicilio di una persona è nel luogo in cui
essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Intorno a questi profili,
si veda, per approfondimenti, l’ampio lavoro di O. Licandro, «Domicilium habere». Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano, Torino, 2004, 56 e ss.
(con esaustive bibliografia e indicazione dei problemi), nonché Id., «Domicilium»
Il principio dell’inviolabilità dalle XII Tavole all’età tardoantica, Torino, 2009, 3-4.
Cfr. anche M.a L. López Huguet, Régimen jurídico del domicilio en Derecho romano, Madrid, 2008, 86 e ss. (in particolare).
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plici abitudini, o delle esigenze pratiche, di una persona rispetto ad
un’altra.
Per risolvere tale incertezza il giurista cerca di rifarsi all’esperienza e alla tradizione, poiché queste riflettono una «giusta misura»
(potremmo anche dire «giusta regula») della realtà. Infatti, prima di
proporre una soluzione innovativa, il giureconsulto (ogni giureconsulto romano) procede a verificare se sia possibile rinvenire all’interno del «patrimonio» della scienza a cui appartiene una soluzione applicabile, in tutto o in parte, alla questione «attualmente» discussa.
Anche questo esempio concorre a confermarci nell’idea di
come i giuristi romani siano stati in grado di costruire un imponente sistema di diritto (privato) proprio in virtù del loro rispetto per
la tradizione (che non è tradizionalismo, ossia amore cieco della
tradizione per la tradizione), avendo saputo valorizzare i risultati
raggiunti dagli altri colleghi. Questo perché i prudentes romani era
consapevoli di essere parte di un ceto, la cui vocazione era l’edificazione di un sistema ordinato e ragionevole di regole di condotta,
per il buon e pacifico funzionamento della società. Forse è per questo che Ulpiano definirà —magari anche per un richiamo all’origine storica dell’interpretatio pontificale— i giuristi romani come
sacerdotes 102.
Sia detto per inciso: questo segna la grande distanza tra i giuristi romani e noi moderni (anche in quanto giuristi contemporanei),
malati di «personalismo», poiché riteniamo che le nostre idee —e
soltanto quelle— debbano prevalere sulle soluzioni proposte dagli altri, spesso anche a prescindere dalla loro fondatezza 103. Viene
spontaneo domandarsi cosa ne sarebbe del sistema giuridico continentale se mai esso si fosse dovuto costruire e reggere —a similiCfr. Ulp. 1 inst., D. 1.1.1.1, già richiamato più sopra, n. 2.
In questa prospettiva, per quanto riguarda gli studiosi moderni, in più
occasioni, mi è capitato di assistere —e lo confesso, con un certo divertimento— a
prese di posizione su alcuni argomenti come se, dalla soluzione degli stessi (ovviamente nella direzione indicata degli interessati), dipendessero le sorti dell’umanità
(o, almeno, della disciplina). Per tutti noi, invece, sarebbe sommamente proficuo
lavorare tenendo costantemente presente l’aforisma attribuito a Tommaso Moro:
«Beati quelli che sanno ridere di se stessi, perché non smetteranno mai di divertirsi...»
(scrive in proposito uno specialista: «Solo chi sa ridere di se stesso è in grado di
svolgere quella funzione di autodistanziamento che gli permette di non prendersi
troppo sul serio e di sdrammatizzare i momenti di tensione che fanno parte delle
dinamiche psicoaffettive»: così P. Lombardo, Impariamo ad amare. La maturità
psicoaffettiva, Verona, 2006, 208, come a dire che chi si prende troppo sul serio, in
fondo, non è una persona psicologicamente matura e, quindi, equilibrata).
102 103 Seminarios Complutenses de Derecho Romano. XXV (2012)
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tudine di quello d’origine anglosassone— sulla base dei cosiddetti
«precedenti»...
Tornando al punto, Alfeno rintraccia una decisione pertinente
assunta per un caso in materia di legato d’argento, oltre che di vesti
e di suppellettile. In quella ipotesi, infatti, il testatore aveva disposto
che fossero attribuiti al legatario tutti quegli oggetti d’argento che
erano «destinati al proprio uso». A quel riguardo, si era posto il
problema se tali fossero da considerare quelli che erano stati destinati ad uso strettamente personale, e quotidiano, del defunto ovvero
dovessero essere ricompresi tutti gli oggetti d’argento di proprietà
dello stesso, anche se di uso non abituale, e che, ad esempio, egli
era solito prestare per lo svolgimento di giochi e per manifestazioni
pubbliche (o che teneva semplicemente esposti nella propria abitazione a fini di legittima —anche se un poco stucchevole— ostentazione della propria condizione economica agiata).
Se ben si considerano le premesse, il conflitto di interessi insorto
tra erede e legatario pare essere simile a quello che contrapponeva il pubblicano riguardo al portorium della Sicilia e il proprietario
degli schiavi inviati a Roma per la coltivazione dei campi: l’erede
intenderà che il riferimento sia fatto all’argenteria di uso più frequente (poiché questa soluzione restringerà ampiamente il campo
alla sottrazione di beni di valore dall’asse ereditario); il legatario,
per contro, sosterrà la convinzione che la dizione debba essere interpretata nella versione più vasta possibile (per ottenere la maggior
parte di preziosi: quindi, non solo le posate e i piatti, del de cuius,
ma anche vasi, vassoi, monili e così via, anche se d’uso sporadico,
purché d’argento).
Ora, la soluzione che era stata fornita dai giuristi andava nella prima direzione: si dovevano intendere ricompresi nel legato d’argento
«destinati all’uso proprio» soltanto gli oggetti di uso personale, identificato, questo, con il concetto restrittivo di victus sui (ossia ciò che
è destinato al vitto) e non qualunque pezzo del materiale prezioso (et
magis placet, quod victus sui causa paratum est, tantum contineri) 104.
Si analizza, allora, con scrupolo se tale soluzione possa essere
adottata anche per il caso dell’esenzione dalla tassa d’importazione.
A questo proposito, Alfeno inserisce una serie di domande, rigoroNon si può escludere, tuttavia, che tale originaria soluzione fosse debitrice
di una considerazione sistematica, che mi sembra sia stata trascurata dalla dottrina,
ossia che, accanto all’argento, il legato ricomprendesse anche la suppellettile e gli
abiti (di uso, va da sé, personale e quotidiano).
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samente concatenate le une alle altre, formulate in modo da contenere anche ampie elencazioni di tipologie di schiavi, attraverso le
quali, ancora una volta, ci viene fornita una preziosa indicazione
strutturale della società romana.
Egli si domanda, infatti, se non debbano considerarsi di «proprio uso» gli schiavi che amministrano il patrimonio del padrone,
ovvero i custodi delle sue proprietà urbane o rustiche, ovvero ancora i portinai, così come gli addetti alla tessitura, i lavoratori, anche
dei campi destinati alla coltivazione degli stessi, attraverso i quali il
proprietario ottiene i frutti naturali per il suo nutrimento, ovvero
anche ogni tipo di schiavo, che egli acquisti per un qualsiasi uso, e
non finalmente anche quelli che egli abbia acquistato all’unico scopo di rivenderli (probabilmente senza mai averli neppure visti).
Va da sé che il ragionamento del giurista tende ad allargarsi, coinvolgendo, nella parte centrale del discorso, anche quella categoria in
ordine alla quale si era accesa la disputa (lavoratori rustici). Tra le pieghe del discorso (latentem explicare definiendo..., affermerebbe l’Arpinate) pare, dunque, emergere la seguente obiezione: se si dovesse
ragionare in questi termini —accettando, cioè, l’interpretazione più
ampia— qualsiasi schiavo potrebbe considerarsi di «uso proprio»
del padrone: anche quello mai neppure da lui conosciuto, ma di cui
si è acquistata la proprietà per rivenderlo immediatamente, anche
attraverso altri suoi sottoposti. Dunque anche per un «uso (definito)
proprio» coincidente con uno scopo unicamente mercantile.
La soluzione —tratta dall’applicazione analogica del caso del legato di argento 105— discende per conseguenza logica: deve ritenersi
siano «schiavi» destinati ad «uso proprio» soltanto quelli riferibili
all’«uso personale» del paterfamilias, ossia quelli scelti per essere
destinati alla cura del suo corpo e all’ornamento della sua persona,
ciò che —come osserva Alfeno— sono, «in genere», coloro che si
occupano della sua cavalcatura personale, coloro che curano le sue
stanze private, o che cucinano i suoi pasti, gli amministratori del
suo patrimonio atque alii, qui ad eiusmodi usum parati essent, ossia, tutti coloro che possano essere considerati rientrare nel novero
degli schiavi destinati ad una tale (e, soprattutto, assai circoscritta)
funzione.
Tra le due fattispecie messe a confronto si potrebbe instaurare una simile proporzione (che certo non mancherebbe di ragionevolezza - e che non è escluso abbia ispirato Alfeno): gli oggetti
105 In merito al problema dell’interpretazione analogica si veda sopra, n. 17.
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d’argento «d’uso proprio» stanno al concetto di «vitto», come gli
schiavi «d’uso proprio» stanno a quello di «addetti alla cura della
persona».
In virtù di questa articolata argomentazione è possibile concludere che saranno esenti dal pagamento del portorium (esclusivamente) gli schiavi che siano condotti al «domicilio» del proprietario, e
destinati ad un uso di natura «strettamente personale».
Ancora una volta, il giurista dimostra di non decidere il caso
concreto, ma adempiere alla sua autentica vocazione, ossia quella
di fornire la regula iuris attraverso la quale potrà essere risolto quel
particolare conflitto, e tutti quelli che, in avvenire, si dimostreranno
simili. E questo —ripeto— non potrà non avvenire, di norma, che
attraverso le dinamiche processuali 106.
8. considerazioni conclusive
Alla luce della testimonianza sul portorium portus Siciliae sono
opportune due brevi osservazioni.
Intanto, il giurista evita (volontariamente) di tracciare una elencazione tassativa. La chiusura del brano, che ho brevemente commentato, consentiva che, in futuro, venissero ricomprese altre tipologie di schiavi, addetti ad altre mansioni, attualmente non censite,
ma che a ragione potessero essere fatte rientrare all’interno dello
stesso concetto di «schiavi addetti al culto e all’onore» del padrone.
Se l’elenco avesse avuto carattere tassativo, Alfeno avrebbe in
qualche modo limitato la facoltà degli altri giuristi di sussumere ipotesi nuove sotto la portata della stessa regula iuris —o, forse, egli
stesso avrebbe potuto correre il rischio di essere criticato dagli altri
prudentes per aver voluto esaurire l’elenco senza un giustificato motivo, e contro la natura stessa (casistica) dei responsa—. La sua decisione sarebbe potuta essere tacciata, da altri giuristi, con il giudizio
di non corrispondenza alle esigenze della vita concreta (e, quindi,
d’essere «regola non vera»): quod falsum puto 107.
Ogni elenco tassativo è, infatti, per sua natura, anelastico e,
quindi, manifesta il limite d’essere poco o per nulla incline a rispon106 Anche questo interessante brano conferma la non correttezza del pensiero
considerato sopra, n. 6.
107 Si veda, proprio in relazione alla censura mossa ad un responso di Servio,
il passo di Cels. 17 dig., D. 30.63 (su cui M. Miglietta, «Est vir qui adest», cit., § 7
nonché già Id., «Servius respondit», I, cit., 294 e ss., frg. D.3.).
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dere alle esigenze della variegata e, soprattutto, mutevole, adattabile
realtà.
In secondo luogo, i giuristi romani dimostrano di sapersi misurare e destreggiare, sapientemente e abilmente, tra definizione «per
nozione» e definizione «per elenco»: l’una si completa per mezzo
dell’altra, mantenendo, tuttavia, sempre aperta la porta alla assimilazione di nuovi casi. Anche in questa ipotesi essi sembrano aver dimostrato maggiore «aderenza alla realtà» (veritas) rispetto ad alcuni
esempi di uso congiunto delle due forme di definizione che possono
essere tratti dalla legislazione moderna.
Un caso per tutti è particolarmente significativo. Com’è noto, il
codice civile italiano vigente propone, all’art. 1321, la definizione,
per «nozione», di contratto, sancendo che esso: «...è l’accordo di
due o più parti per costituire, regolare, estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale».
Lo stesso Legislatore, tuttavia, ha fatto seguire, poco dopo,
l’art. 1325, che racchiude l’«indicazione dei requisiti» del contratto
stesso: «I requisiti del contratto sono: 1. l’accordo delle parti; 2. la
causa; 3. l’oggetto; 4. la forma, quando risulta che è prescritta dalla
legge sotto pena di nullità».
Ora, non è mancato chi ha fatto acutamente notare che, intanto, gli elementi descritti nei due articoli non coincidono e che, in
secondo luogo, «nozione» e «requisiti» debbono risultare del tutto
comparabili: o meglio, l’insieme dei requisiti essenziali deve fornire (o, meglio, coincidere con) la nozione. Pertanto, se i primi e la
seconda non sono sovrapponibili, qualcosa manca (o risulta essere
improprio) nell’una o nell’altra norma 108.
108 Cfr. R. Sacco, in Sacco, G. de Nova, Obbligazioni e contratti 3, II, in P.
Rescigno, Trattato di diritto privato, X, Torino, 2002, 14 e ss. E questo è tanto vero
che anche il codice civile del 1865, agli artt. 1098 e 1104, riportava, rispettivamente, la nozione e l’elenco dei «requisiti essenziali per la validità del contratto» stesso
(così dalla rubrica del relativo §). Mentre la prima disposizione —salvo qualche
differenza ai nostri fini marginale («persona» per «parte», assenza dell’aggettivo
«patrimoniale»)— è sufficientemente simile all’attuale art. 1321, la seconda disposizione del codice unitario, a ben vedere, non coincide affatto con quella scelta,
successivamente, dal Legislatore del 1942 («I requisiti essenziali per la validità di
un contratto sono la capacità di contrarre; il consenso valido dei contraenti; un
oggetto determinato che possa essere materia di convenzione, una causa lecita
per obbligarsi»). Questo è il segno, ancora una volta, della non omologabilità tra
art. 1321 (e art. 1098 cod. civ. 1865), da un lato, ed art. 1325 (e art. 1104 cod. civ.
1865), dall’altro. Del resto, tutto ciò sembra essere sfuggito al Guardasigilli Vacca,
il quale, nella propria (succinta) «Relazione» osservava: «La materia delle Obbliga-
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zioni e dei Contratti in genere passò senza minute disquisizioni intorno alle regole
generali che ne governano l’economia, le quali regole, a cagion della loro evidenza
e semplicità, ci si appalesano accolte dalla sapienza romana» —ma abbiamo appena notato che, almeno sul punto, la realtà sarebbe diversa!— «e religiosamente
seguite dalle legislazioni che vennero in poi» (cfr. Codice civile del Regno d’Italia
corredato della Relazione del Ministro Guardasigilli fatta a S. M. in udienza del 25
giugno 1865, Torino - Firenze, 1865, xix). E sul punto pare tacere anche la «Relazione» al Codice del 1942 (cfr. «Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice
Civile» in Gazz. Uff. 79-bis, I, 1942, 127 e ss., nr. 602 e ss.).
Si tratta, pertanto, di un’ipotesi —prima di ogni altra cosa— di uso poco corretto della logica giuridica. Ma al nostro Legislatore, talora, è pure sfuggito un
impiego del tutto distorto della logica stessa. Mi permetto di proporre un esempio
facilmente comprensibile. Il sede di riforma del codice di rito penale italiano (nel
1988), si decise di trasferire al Pretore (giudice monocratico) la competenza, in
materia di omicidio colposo (artt. 589 c.p. it.), devoluta dal Codice di procedura
penale del 1930 (artt. 29-31, 30 in particolare) al Tribunale (giudice collegiale).
L’«intenzione del Legislatore», per così esprimersi, ovvero le ragioni di politica
legislativa, da questi perseguite, erano intuitive. La natura non volontaria (e neppure preterintenzionale) del delitto, ma, soprattutto, l’impellenza di deflazionare il
lavoro della giurisdizione collegiale e, quindi, accelerare la durata delle cause (penali) pendenti, avevano suggerito di abbandonare la «solennità» del Tribunale e di
affidarsi alla «semplicità» (anche numerica) del Pretore. In buona maniera —e con
le dovute attenzioni— lo si sarebbe potuto affermare esplicitamente. Il Guardasigilli (Giuliano Vassalli), invece, nella propria «Relazione al progetto preliminare»
del c.p.p. (evidentemente parlando per bocca della Commissione di riforma «Pisapia») non è riuscito ad esprimere altro che la seguente, eccentrica motivazione:
«(Competenza per materia) art. 589 (Omicidio colposo): va considerato che degli
omicidi colposi il 92% è conseguenza di violazioni alle norme sulla circolazione
stradale, onde appare opportuna [sic!] la attribuzione di tale reato al pretore cui
non può non riconoscersi una competenza specifica in materia di norme sulla disciplina della circolazione stradale» (così Ministero di Grazia e Giustizia, Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, etc.,
in Gazz. Uff. 24 ottobre 1988, n. 250, ser. generale, Suppl. ord. n. 2, 11, «Relazione
al Progetto preliminare»).
Orbene, se mi si consente il ragionamento per assurdo, e mutatis mutandis
—ma sotto il profilo della rigorosa logica formale ha la stessa forza di quello
espresso dal Ministro— se, per avventura, la maggior parte degli omicidi volontari
(art. 575 c.p. it.) avvenisse per annegamento delle vittime, poiché il Tribunale regionale delle Acque pubbliche è organo giurisdizionale con competenza speciale
nella materia dai cui trae il nome [oltreché per la demanialità dei fondi e dei corsi
d’acqua, anche in ordine alla applicazione di sanzioni: cfr. R.D. 11 dicembre 1933,
n. 1775 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1934, n. 5), e R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 (Gazz.
Uff. 23 gennaio 1932, n. 18)], allora dovremmo concludere che «apparirebbe opportuna [!]» l’attribuzione allo stesso Tribunale delle Acque della relativa competenza per i delitti previsti e puniti, appunto, dall’art. 575 c.p.?
Tant’è vero —e a dimostrazione dell’assurdità dell’impostazione seguita (nei
lavori preparatori) dalla Commissione Pisapia— che la successiva abolizione della
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GIURISPRUDENZA ROMANA TARDOREPUBBLICANA E FORMAZIONE...
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Tutto questo sta a dimostrare la prossimità al «vero» del famoso brocardo, generato da un passo del giurista Giavoleno 109: «Omnis definitio in iure periculosa est», che trovo —in ordine a quanto
osservato in queste pagine— significativamente reso nel modo che
segue:
«Qualsiasi definizione che può darci la legge è pericolosa poiché
il definire è compito della dottrina» 110.
figura del pretore, con sostanziale assunzione delle relative funzioni in materia di
circolazione stradale da parte del «giudice di pace», non ha comportato l’attribuzione a quest’ultimo (anche) della competenza circa il delitto di cui all’art. 589 c.p.,
bensì questa è stata restituita al Tribunale in funzione monocratica: quanto conferma le ragioni di politica legislativa da me ipotizzare appena sopra e l’implicita
ammissione della non sostenibilità logica della opzione del 1988 (peraltro taciuta
in Ministero di Grazia e Giustizia, Relazioni, cit., 166, «Relazione al Testo definitivo», e sostituita col richiamo «ad una precisa (ed ampiamente dibattuta) scelta
del legislatore delegato volta a deflazionare [!], nell’ambito dei settori in cui di
regola il pretore ha una cognizione specifica (vid. Relazione al Progetto preliminare,
8), l’accesso al giudice collegiale»). Cfr. L. 21 novembre 1991, n. 374 (Gazz. Uff.
27 novembre 1991, n. 278); D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre
2000, n. 234 e successive rettifiche), D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20
marzo 1998, n. 66); art. 6 c.p.p.
109 Cfr. Iavol. 11 epist., D. 50.17.202: Omnis definitio in iure civili periculosa
est: parum est enim, ut non subverti posset.
110 Cfr. link: http://www.foroeuropeo.it/latino/latino.htm (alla data del 30 settembre 2012).
Seminarios Complutenses de Derecho Romano. XXV (2012)
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