Caducidad y revocación (legislación Mexicana)

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Trabajo enviado por:
Pérez Rivera Axel.
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Publicado en : www.monografias.com
Caducidad y revocación (legislación Mexicana)
Indice
1. Historia De Las Sucesiones Con Respecto A La Caducidad Y La Revocación
2. Concepto de caducidad y revocación.
3. Caracteristicas Y Naturaleza Jurídica
4. Derecho Comparado
5. Jurisprudencia
6. Conclusiones.
1. Historia De Las Sucesiones Con Respecto A La Caducidad Y La Revocación”
Derecho Romano
La revocación del testamento: en el Derecho romano podemos decir que la única forma en que se podía
transmitir la herencia era por medio del testamento el cual contiene la última voluntad, era
esencialmente revocable en caso de que el testador descubriera que el contenido de su testamento ya
no correspondía a una ulterior voluntad suya.
La revocación de un testamento se podía hacer de los siguientes modos:
a) Por la confección de un nuevo testamento. Aun en el caso de que éste fuera parcialmente compatible
con el testamento anterior, el testamento hecho primeramente quedaba totalmente revocado a fin de
eliminar una fuente de posibles dudas.
b) Por la destrucción material del documento en cuestión, siempre que ésta fuera intencionada.
c) Por revocación formal, en un acto solemne, el cual será con dos testigos los cuales estarán delante
de la autoridad, este modo de revocación era el más indicado cuando se quería pasar de la vía
testamentaría a la legítima.
Los antecedentes de la sucesión en Roma, la figura más representativa de esta institución es el pater,
quien tenia derecho sobre los bienes, pero era solamente un administrador, por lo que, cuando moría,
los bienes volvían a los sobrevivientes del grupo familiar.
Las XII tablas admiten ya el testamento y éste llegó a ser una costumbre nacional al grado de que morir
intestado era una falta. La sucesión testamentaria llegó a prevalecer sobre la legítima, pero
posteriormente se reaccionó contra el abuso de excluir de la herencia a parientes cercanos. Se
consideraba que el no dejar parte conveniente de los bienes a los parientes más próximos era una falta
a los deberes de familia o sea a la pietas ergo suos y que el testamento que así los descuidaba era
contra officium pietatis y, por tanto, inoffociosum.
Aquellos sucesores a quienes correspondía la herencia ab intestato y que habían sido postergados en
el testamento podían intentar contra esté la querella inoficiosa testamentaria.
Se desenvolvió entonces la sucesión legítima formal que consistía en la obligación impuesta al testador
de no preferir a los sucesores ab intestato de la primera clase o sea, según la jurisprudencia, a los
herederos civiles, los sui, siguiendo con esto el espíritu del ordenamiento familiar romano.
La institución o la desheredación debía de hacerse en la forma debida, el filius sus debía ser
desheredado nominalmente y las hijas y los nietos acumulativamente, Justiniano en su Novela 115
prescribió que los ascendientes y los descendientes debían ser necesariamente herederos y sólo podían
ser desheredados por los motivos graves y determinados.
La caducidad tiene su origen en Roma en materia de herencia y aún vemos una cierta equivalencia en
este contexto. Los bienes caducos eran aquellos de los que se disponía válidamente, pero que no
llegaron a adquirirse por causas posteriores o de muerte del testado; p.e. por ilegalidad del heredero
instituido, etc. El derecho positivo mexicano también contempla esta idea de caducidades; así las
disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto en lo relativo a los herederos y legatarios: a)
Si el heredero o legatario muere antes que el testador o antes de que se cumpla la condición de que
dependa la herencia o legado, b) Si el heredero o legatario se hace incapaz de recibir la herencia o
legado; c) Si renuncia a su derecho
Derecho Francés
En el derecho francés las personas podían disponer de sus bienes, pero esa libertada no es absoluta, ya
que los ascendientes y los descendientes tienen derecho a una parte llamada reserva hereditaria.
La parte que puede ser disponible por parte del testador se llama cuota disponible, que varía de por lo
menos una cuarta parte hasta las tres cuartas partes, esto es que cuando sólo contaba con un
descendiente o hasta tres este sólo destinaría una cuarta parte del total de su patrimonio, y si tenia más
descendientes y además contaba con ascendientes necesitados de alimentos él destinaría una parte
más por cada miembro que se una a la exigencia de la herencia.
Cuando no hay herederos reservatorios, se puede disponer del total de la masa hereditaria, aquí el
testador podrá designar herederos las veces que quiera ya que puede sustituir los testamentos,
anulando el anterior con la simple manifestación de uno nuevo, el único requisito para que este fuera
renovado es que él necesitaba declararlo ante el escribano o la autoridad correspondiente en su
comunidad 1.
En el caso de revocación del testamento, el testador tenia toda la libertad de pode revocar su
testamento las veces que él quisiera, lo único que provocaba que algunas veces esta se restringiera, era
el pago de derechos por cada nuevo testamento el cual promoviera y a parte el pago de los honorarios
del escribano que lo recibía; el escribano, debía de dar aviso a la corona francesa (gobierno) para que
este pudiera cobrar el ingreso que le correspondía, este impuesto sería un porcentaje de la totalidad de
los bienes, equivalente a la octava parte de una cuadrilla de caballos o a la décima parte de la cosecha
recogida en su último año. 2
“En caso de la muerte de un heredero, su parte sería repartida entre los demás herederos, en caso de la
no - existencia de alguna otra persona, la totalidad de los bienes pasaban a las arcas del Estado.” 3
Derecho Español.
De acuerdo con el artículo 808 del código civil español, las dos terceras partes del haber hereditario del
padre y de la madre constituyen la legítima de los hijos y descendientes legítimos. De esas dos terceras
partes se puede disponer de una de ellas para mejorar a esos hijos y descendientes, y cuyo usufructo
corresponde al consorte por lo que al otro tercio estas dos terceras partes se le llama corta o estricta.
Con la muerte del testador, las posesiones pasaban directamente a propiedad de la cónyuge, es decir
que no era necesario que el testador hiciera un testamento anterior a su deceso, sus hijos menores
siempre estarán bajo la tutela de su madre, en caso contrario los hijos pueden reclamar la herencia de
su padre hasta el 40 % del total de esta.
La figura de la revocación aparece dentro del derecho español, como una figura en la cual el testador
pueda cambiar sus designios posteriores a su muerte y deseos de que familiar obtuviera la titularidad de
sus bienes. Esta figura podemos decir que estaba creada para aquellas personas que tuvieran un cierto
nivel económico ya que para poder revocar un testamento se debía tener un cierto capital, esto es, que
solamente las personas pertenecientes a la las clases dominantes tenían las posibilidades de cambiar
este sin que tuviera ninguna restricción por parte del gobierno.
La caducidad se dará solamente en los casos en que los mencionados dentro de este muriera alguno,
entonces su parte heredada se dividirá entre los demás herederos.
2. Concepto de caducidad y revocación.
De Cujus
I. Locución latina: de cujus successione agitur, de cuya sucesión se trata. Causante; el que, a causa de
su muerte, da lugar a la apertura de su sucesión.
II. El de cujus extingue su personalidad jurídica y provoca la transmisión a título de la herencia, ya sea
legítima o testamentaria, por la cual se produce el cambio de titular de sus bienes, derechos y
obligaciones de contenido patrimonial, que no dependen de la vida del causante. La muerte del de cujus
es el presupuesto esencial de todo el derecho sucesorio.
Caducidad
I. La palabra caducidad implica la acción o el efecto de caducar, perder su fuerza una ley o un derecho.
Doctrinalmente se entiende como una sanción por la falta de ejercicio oportuno de un derecho. El
legislador subordina la adquisición de un derecho a una manifestación de voluntad en cierto plazo o bien
permite una opción. Si esa manifestación no se produce en ese tiempo, se pierde el derecho o la opción.
II. Es una figura procedimental que consiste en la pérdida o extinción de las facultades de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, por el transcurso del tiempo, al no haberlas ejercido dentro del lapso
prefijado y que no está sujeto a interrupción o suspensión.
III. Mediante la caducidad se pretende poner fin a largos e interminables procedimientos administrativos
que afectan la seguridad jurídica de los particulares, al tener la certeza que las autoridades hacendarías
no podrán ejercer sus facultades al término de cinco años.
La Ley del Impuesto sobre la Renta contemplaba desde el año de 1963 la caducidad en su «a.» 13.
Posteriormente el Código Fiscal de la Federación de 1967, distinguía en su «a.» 88, a la caducidad
como figura de aplicación general dentro del sistema tributario mexicano.
El Código Fiscal vigente, publicado en él «DO» de 31 de diciembre de 1981, regula esta figura en su
«a.» 67; estableciendo que serán los contribuyentes quienes soliciten que se declare que se han
extinguido las facultades de las autoridades fiscales, mediante una instancia, planteada ante la
Procuraduría Fiscal de la Federación. Sin embargo, cuando la autoridad exija el pago de créditos en los
que ha operado la caducidad, el particular podrá interponer el recurso de oposición al procedimiento
administrativo («artículo» 118).
Revocación
I. (Del latín revocatio-onis acción y efecto de revocare dejar sin efecto una concesión, un mandato o una
resolución; acto jurídico que deja sin efecto otro anterior por voluntad del otorgante.) La revocación es
una de las formas de terminación de los contratos o de extinción de los actos jurídicos por voluntad del
autor o de las partes. Así, la adopción, p.e., puede revocarse por convenio entre adoptante y adoptado o
por ingratitud del adoptado («a.» 405 «Código Civil»), un testamento queda revocado de pleno derecho
por la elaboración de otro posterior aunque este último caduque por incapacidad o renuncia del heredero
(«artículos» 1493-1496 «Código Civil»).
Es también un recurso que procede contra autos y decretos no apelables, con el objeto de que sea
rescindida la resolución judicial contenida en el documento impugnado; es un recurso que se hace valer
ante el juez que dictó el proveído impugnado o ante el juez que sustituye a este en el conocimiento del
negocio («artículo» 684 «Código de Procedimientos Civiles»).
II. Por un principio de seguridad procesal el órgano jurisdiccional no puede revocar de oficio ni en forma
ilimitada sus resoluciones. La «Suprema Corte de Justicia de la Nación» ha sostenido qué un principio
de justicia y orden social exige la estabilidad de los derechos concedidos a las partes en un juicio y la
firmeza del procedimiento. Esta seguridad, firmeza y orden abarcan el encadenamiento sucesivo de las
diversas etapas del proceso, de tal manera que no pueda volverse a una etapa concluida
definitivamente por una mera revocación.
El recurso de revocación se tramita por escrito interpuesto dentro de las veinticuatro horas siguientes a
la notificación del auto o decreto impugnado; en dicho escrito' deben hacerse constar los agravios y
fundarlos legalmente; se sustancia con un escrito por cada parte y el juez deberá dictar su resolución
dentro del tercer día, esta resolución sólo da lugar al recurso de responsabilidad («artículo» 685 «Código
de Procedimientos Civiles»). En jurisdicción voluntaria el juez podrá revocar sus decretos sin que
necesariamente deba sujetarse a los términos establecidos en el artículo, 685 «Código de
Procedimientos Civiles» citado, cuando se demuestre que cambiaron las circunstancias que afectan el
ejercicio de la acción («artículo» 891 «Código de Procedimientos Civiles»).
III. Además del recurso de revocación él «Código de Procedimientos Civiles» utiliza el vocablo
revocación en:
a) El «artículo» 251 al estipular que el demandado puede promover la revocación de la providencia
precautoria practicada en su contra cuando el actor no entable la demanda respectiva dentro de los tres
días siguientes a la realización de la providencia, o su ampliación, de conformidad con lo establecido en
el «artículo» 250 «Código de Procedimientos Civiles».
b) La revocación de los árbitros a que se refiere el «artículo» 618 «Código de Procedimientos Civiles»,
procedimiento que equivale a una remoción por lo tanto no tiene la misma naturaleza jurídica que el
recurso de revocación.
c) La revocación de la adopción, acción que se promueve en diligencias de jurisdicción voluntaria a
solicitud del adoptante y del adoptado, cuando existe acuerdo entre ambos y en vía ordinaria civil
cuando se trata de ingratitud del adoptado («artículos» 405, 406 y 407 «Código Civil», y 925-926
«Código de Procedimientos Civiles»). En este caso se trata de un acto jurisdiccional que deja sin efecto
uno anterior, por causas ajenas al procedimiento de la adopción. de ahí que no tenga la misma
naturaleza jurídica que el recurso de revocación.
d) La revocación del concurso necesario, es un procedimiento revocatorio especial: puede tramitarse por
oposición del deudor o a solicitud de los acreedores; se substanciará por cuerda separada en forma
sumaria sin suspender las medidas ya decretadas («artículos. » 740, 741 y 742 «Código de
Procedimientos Civiles»).
Revocación De Testamento
I. Acto por el cual el otorgante de un testamento se retracta de las disposiciones por causa de muerte
contenidas en el mismo y lo deja sin efecto.
II. Desde la antigüedad, el testamento fue considerado como un acto eminentemente revocable, ya que
en él se expresa la ultima voluntad de su autor y, mientras éste viva, su voluntad puede variar.
En el derecho romano, el otorgamiento de un segundo testamento traía aparejada la revocación del
primero; por medio del testamento se disponía de la totalidad del patrimonio hereditario, de la sucesión
in uníversum jus defunti; por lo tanto, como nadie podía repartir su herencia a través de más de un
testamento, el último revocaba necesariamente el anterior. Solamente el soldado podía testar
limitadamente sobre una parte de su patrimonio. El testamento común se consideraba ruptam cuando
uno posterior quedaba redactado (De Ibarrola).
III. Facultad de revocar. En los derechos modernos, el testamento mantiene la característica esencial de
su revocabilidad. En el sistema del «Código Civil» el testamento es revocable por definición ya que el
«artículo» 1295 define al testamento cómo: ''un acto personalísimo, revocable y libre...''. La facultad de
revocar es de orden público: por lo tanto, no puede ser renunciada por el testador. Este principio está
expresamente consagrado por el «a.» 1493 del «Código Civil», que sanciona con la nulidad absoluta la
renuncia de la facultad de revocar (''la Renuncia de la facultad de revocar el testamento es nula'').
Forma de la revocación. La doctrina distingue entre revocación expresa, revocación tácita y revocación
material o real. La revocación es expresa cuando se realiza mediante manifestación concreta de parte
del testador. El «Código Civil» no contiene norma específica al respecto; para Fernández Aguirre: ''se
sobreentiende que (la revocación) debe tener las mismas formalidades que se pidan para un
testamento'', Asimismo, última que: ''no es necesario que la revocación siga la misma forma que haya
tenido el testamento revocado. Así, un testamento ológrafo puede revocarse por uno público abierto o
cerrado y viceversa''. No es preciso que el nuevo documento contenga a su vez disposiciones de última
voluntad: basta con que exprese la decisión de revocar el anterior.
La revocación es tácita cuando se realiza mediante un acto que trae aparejada la deficiencia de las
disposiciones testamentarias anteriores. Así, el otorgamiento de un testamento nuevo produce de pleno
derecho la revocación del anterior. El «código Civil» establece que: ''El testamento anterior que. da
revocado por el posterior perfecto, si el testador no expresa en éste su voluntad de que el anterior
subsista en todo o en parte'' («a.» 1494). De acuerdo al «a.» 1495, la revocación producirá su efecto aun
cuando el segundo testamento caduque por incapacidad o renuncia de los nuevos herederos o
legatarios. Debe entenderse que la revocación no surtirá efectos en caso de que el testamento posterior
fuese absolutamente nulo.
El testamento posterior. para que produzca revocación, tiene que ser perfecto; esto no significa que
deba ser de la misma clase que el anterior; p.e., queda revocado un testamento público abierto por el
otorgamiento de otro cerrado o de uno ológrafo, con tal de que este se ajuste a todos los requisitos de
forma y de fondo exigidos por la ley.
Otro supuesto de revocación tácita se da cuando el testador enajena las cosas legadas; o sea que
excluye de su patrimonio determinado bien o bienes.
Así, mediante una forma de disposición entre vivos (compraventa, donación, permuta, aporte a una
sociedad, etc.) vuelve incumplible su anterior disposición por causa de muerte. Para Fernández Aguirre
hay también revocación tácita y, por acto del testador, la cosa cambia de forma y determinación.
Entendemos que este supuesto comprende los casos de adjunción, conmixtión y especificación, cuando
las cosas muebles empleadas no pueden se. pararse, siempre que haya intervenido la voluntad del
testador.
La revocación es material o real cuando el testador procede a la destrucción física del testamento, en los
casos en que puede hacerlo. Esta forma de revocación es factible solo para los testamentos público
cerrado y ológrafo. Los «artículos. » 1540 y 1588 del «código Civil» acuerdan respectivamente al
testador la facultad de retirar estos tipos de testamento de sus lugares de depósito. Y, una vez retirado
el testamento, obviamente su autor puede destruirlo totalmente o bien dejarlo sin efecto por diversos
medios: abriendo la cubierta rompiendo el pliego interior, raspando o enmendando las firmas, testando,
borrando, etc. («artículos. » 1548 y 1563 «código Civil»).
Si se destruye un testamento público cerrado o uno ológrafo, y existe uno anterior de cualquier tipo
¿recobrara este su valor o se abre la sucesión intestada? Según De Ibarrola, no hay revocación en este
caso, y recobra su plena validez el testamento anterior; funda este autor su opinión en el «a.» 1494, que
exige un testamento posterior perfecto para que opere la revocación y ''nunca se podrá llegar a saber si
lo era el que fue destruido''.
Efectos de la revocación. Un testamento revocado se vuelve ineficaz, no adquiere valor dispositivo a la
fecha de la muerte del causante. Esto en cuanto a las disposiciones hereditarias propiamente dichas. Si
el testamento revocado contiene declaraciones de otro orden ellas serán revocables o no, según su
naturaleza jurídica.
El Código Civil, al legislar sobre reconocimiento de hijos nacidos fuera de matrimonio en su «a.» 369,
fracción IV, dispone que una de las formas válidas de realizar dicho reconocimiento es por testamento; y
el artículo 367 prescribe que ''El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo, y si se ha hecho en
testamento, cuando éste se revoque no se tiene por revocado el reconocimiento''.
La doctrina entiende que el reconocimiento de una deuda tampoco serla revocable dado que -como en
el caso anterior- se trata de una confesión extrajudicial («artículo» 408 «Código de Procedimientos
Civiles») y no de una disposición mortis causa en sentido estricto. Para De Ibarrola, el perdón concedido
al ofensor en un testamento no será revocable, por las mismas razones.
Testamento
Antes de dar a conocer el porque integrar a este trabajo la definición de testamento en el derecho
sucesorio mexicano, diré que es porque dentro de la figura que estudiamos en este ensayo es muy
importante señalar en que será esta figura jurídica la que de vida a las dos siguientes las cuales están
en estudio y es por eso que integre esta definición, la cual le dará cuerpo y coherencia a dicha
investigación.
I. (Del latín testamentum.) Para algunos juristas como Justiniano y Alfonso el Sabio, el vocablo procede
de tastatio-mentis el testimonio de la mente; para otros, sé trata de un juego de palabras que derivan de
testibus-mentius la mención de los testigos, por la necesidad de testar frente a testigos.
II. El testamento es un acto jurídico, unilateral, personalísimo, revocable, libre y formal por medio del
cual una persona física capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para
después de su muerte.
III. La Ley de las XII Tablas consagró el derecho de todo ciudadano a disponer libremente de sus bienes
para después de su muerte y la expresión de su voluntad era respetada. Para evitar el total abandono
de los parientes más cercanos del de cujus, la libertad testamentaria se limitó a la disposición de una
porción de la herencia, la otra correspondía a los herederos considerados forzosos por la ley, Esta
solución conciliadora se trasladó a España, la mayoría de los fueros establecieron que el testador podía
disponer de la quinta parte de sus bienes, y las cuatro quintas partes restantes pertenecían a los
herederos forzosos. En México prevaleció ese sistema hasta 1884 cuando el «Código Civil» adoptó el
sistema de libre testamentifacción.
IV. Él «Código Civil» de 1928 sigue los lineamientos del texto del de 1884. ''Testamento es un acto
personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y
declara o cumple deberes para después de su muerte'' («artículo» 1295 «Código Civil»).
Si bien se reconoce la libertad de testar, la ley protege los derechos de los acreedores alimentarios del
de cujus que fueron olvidados en el testamento, quienes pueden solicitar al juez declare inoficioso el
testamento y con ello que de la masa hereditaria se tomen bienes suficientes para cubrir las pensiones
alimenticias fijadas de acuerdo con la ley («artículos» 1368-1377 «Código Civil»).
El testamento es un acto jurídico por las consecuencias de esta naturaleza que genera; es unilateral
porque produce sus efectos desde la muerte del testador aún sin el consentimiento del heredero, Debe
ser otorgado por una persona física mayor de 16 años, en pleno ejercicio de sus facultades mentales
(«artículo» 1306 «Código Civil»), pueden, sin embargo, testar los dementes en intervalos de lucidez
(«artículos. » 1307 1308 «Código Civil»). El testador debe expresar libremente su voluntad sin la
influencia de otras personas, la simple presunción de influencia incapacita para heredar al posible
influyente («artículos» 1321 - 1325 «Código Civil»).
El testamento como acto personalísimo debe ser elaborado en sus elementos esenciales por el testador
(«artículos» 1297-1299 «Código Civil»). El testador transmite, a través del testamento, sus bienes, pero,
también puede declarar o cumplir deberes para después de su muerte.
El testamento puede revocarse expresamente ante notario. También se puede revocar tácitamente al
otorgar nuevo testamento sobre los mismos bienes (artículo 1499 «Código Civil») o si el documento en
que consta el ológrafo es destruido materialmente por su autor.
V. El testamento debe revestir cualquiera de las formas establecidas por la ley, son ordinarios: el
testamento público abierto, el público cerrado y el ológrafo («artículo» 1500) y especiales: el privado, el
militar, el marítimo y el elaborado en país extranjero («artículo» 1501 «Código Civil»).
1) Público abierto. Se otorga ante notario en presencia de tres testigos idóneos («artículo» 1511
«Código Civil») ante quienes el testador manifestará su voluntad y de acuerdo con ella, el notario
redactará el testamento mismo que leerá en voz alta para que el testador lo escuche y manifieste su
conformidad, si es el caso, firmarán todos los presentes el instrumento. En el protocolo se asentará el
lugar, año, mes. día y hora en que el testamento se otorgó. Los sordos, ciegos o extranjeros que
desconozcan el español, podrán elaborar testamento público abierto con las prevenciones establecidas
en la ley (artículos 1511-1520 «Código Civil»).
2) Público cerrado. Este testamento puede ser escrito por el testador o por otra persona a su ruego,
todas las hojas irán rubricadas y la final firmada, si fue otra la persona que firmó por el testador ésta
deberá presentarse a la entrega del pliego cerrado El testamento se entrega al notario en presencia de
tres testigos en un sobre que deberá ir cerrado, lacrado y con la firma del testador, los testigos y el
notario al momento de la entrega, el testador declarará que ese pliego contiene su última voluntad.
El notario dará fe de la entrega del documento que el testador afirma es su testamento, cerrado y
autorizado el documento, se devuelve al testador.
El notario asentará en el protocolo el lugar, hora, día, mes y año en que el testamento fue autorizado y
entregado. El testador puede conservar el testamento en su poder, o darlo en guarda a persona de su
confianza o depositarlo en el archivo judicial.
Cuando el testador muera y el juez reciba un testamento cerrado, hará comparecer al notario y a los
testigos que concurrieron al otorgamiento para que reconozcan sus firmas y las del testador, declararán
también, si es el caso, que el testamento está cerrado y lacrado como en el acto de la entrega. Los
sordomudos sólo sordos o sólo mudos pueden elaborar testamento público cerrado con las
prevenciones y formalidades que la ley establece para estos casos especiales (artículos 1521-1549
«Código Civil»).
3) Ológrafo, Es el testamento escrito de puño y letra por el testador, y deberá estar firmado por él, con
expresión del día, mes y año en que se elabora; le pueden otorgar los mayores de edad. Se redactará
por duplicado y en cada ejemplar se imprimirá la huella digital del testador. El original, en sobre sellado y
lacrado, se depositará en el Archivo General de Notarías, asistiendo al depósito dos testigos.
El encargado del Archivo recibirá el sobre, anotará que contiene la última voluntad del interesado según
lo afirma él mismo y lo archivará. El duplicado. con las anotaciones de ley, queda en poder del testador.
En los dos sobres se pondrá el lugar y la fecha en que se hace el depósito y las firmas del testador, del
encargado de la oficina y de los testigos. Hecho el depósito, el encargado del Archivo tomará razón de
él, en el libro respectivo.
El juez ante quien se trámite el juicio sucesorio, pedirá informes al encargado del Archivo General de
Notarías, acerca de si en su oficina se ha depositado algún testamento ológrafo para que, en su caso, le
sea remitido. Sólo cuando el original depositado haya sido destruido o robado se tendrá como formal
testamento el duplicado.
Cualquier alteración en el texto de las anotaciones hecha en el sobre que contiene el original, o en el
duplicado, en su caso, o que el sobre se encuentre roto o violado, acarrean la nulidad del testamento
(artículos, 1550-1564 «Código Civil»).
4) Testamento privado Se permite este testamento en circunstancias especiales cuando el testador sea
atacado de una enfermedad tan violenta y grave que no se dé tiempo para que concurra un notario; no
haya notario en la población o juez que lo sustituya o habiéndolos no puedan concurrir al otorgamiento,
entren en campaña o se encuentren prisioneros los militares o asimilados al ejército.
Este testamento se otorga con la declaración de la última voluntad del testador hecha ante cinco testigos
si el testador no puede o no sabe escribir, uno de los testigos redactará por escrito esta declaración en
presencia de los demás. En los casos de suma urgencia bastarán tres testigos, y no será necesario
redactar el testamento por escrito si los testigos no saben escribir.
Después de la muerte del otorgante, los testigos deberán declarar ante el juez: cuáles fueron las
disposiciones del testador, el lugar, día, hora, mes y año en que se otorgó el testamento; si
reconocieron, vieron y oyeron claramente al testador, y si éste se encontraba en su cabal juicio y libre de
cualquier coacción; el motivo por el que otorgó el testamento privado y si saben que el testador falleció o
no de la enfermedad o en el peligro que se hallaba y sin que hubiera oportunidad para mejorar la forma
de su testamento. Si los testigos fueron idóneos y estuvieron con formes en las circunstancias exigidas
por la ley el juez declarará que sus dichos son el formal testamento de la persona de que se trate el
testamento privado lo surtirá efectos si el testador fallece de la enfermedad o del peligro en que se
hallaba dentro de un mes de desaparecida la causa que lo autorizó («artículos» 1565-1578).
5) Militar. Lo pueden otorgar los militares, los asimilados al ejército y los prisioneros de guerra,
oralmente en presencia de dos testigos, antes de entrar en acción de guerra o estando heridos en el
campo de batalla. También lo pueden otorgar entregando a los testigos sus últimas disposiciones por
escrito en un pliego cerrado, firmando de su puño y letra.
A la muerte del militar o asimilado, el sobre será entregado al jefe de la corporación a la que pertenecía
el testador y este lo remitirá a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que lo haga llegar a las
autoridades judiciales. Si se otorgó oralmente los testigos que recibieron las disposiciones, instruirán de
ellas al jefe de la corporación quien dará parte del acto a la secretaría de la Defensa y esta a la
autoridad judicial competente a fin de que se cumplan los deseos del militar muerto («artículos» 15791582 «Código Civil»).
6) Marítimo. Los que se encuentran en alta mar, a bordo de barcos de la marina nacional, sean de
guerra o mercantes, pueden otorgar este testamento, Se elaborará escrito por duplicado ante dos
testigos en presencia del capitán del barco, si es este quien lo otorga, y requerirá la presencia del
segundo de abordo, El testamento se conservará entre los papeles más importantes de la embarcación
y del se hará mención en la bitácora o diario de navegación; a la llegada del barco a puerto extranjero, el
capitán entregará un ejemplar del testamento al agente diplomático, cónsul o vicecónsul mexicano, y
posteriormente, al arribar a puerto nacional, entregará el otro ejemplar, o ambos si no dejo alguno en
puerto extranjero, a la autoridad marítima del lugar.
Los agentes diplomáticos, cónsules y las autoridades marítimas, levantarán luego que reciban los
ejemplares referidos, un acta de la entrega, que remitirán con los ejemplares a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, la cual publicará en los periódicos la noticia de la muerte del testador, para que
los interesados promuevan la apertura del testamento Este testamento será válido si el testador fallece
en el navío durante el viaje, o dentro de los 30 días a contar del de su desembarco en cualquier puerto
(«artículos» 1583-1592 «Código Civil»)
3. Caracteristicas Y Naturaleza Jurídica
El jurista italiano Giuseppe Branca de la Universidad de Roma define a la revocación como un acto
esencialmente y siempre revocable por el de cujus que sea capaz de testar, la revocación es un derecho
irrenunciable, el cual se puede demostrar de manera expresa, tácita o implícita. 4
A) Para este autor la revocación expresa será aquella en que el testador declara revocar, en todo o en
parte las disposiciones anteriores y se hace ante notario y dos testigos o en forma de nuevo testamento
si es que todas las disposiciones que se van a integrar a este son nuevas, con esto no el autor del texto
no pretende decir que sólo se podrá hacerse en un testamento, sino las formas testamentarias bastan
para que esta tenga eficacia; por lo tanto, es válida aun en el caso de que el segundo testamento no
tenga más que ese contenido; o a la inversa, aunque las disposiciones del segundo testamento sean
ineficaces; y en una tercera hipótesis será cuando en un testamento ológrafo puede revocarse otro
anterior siendo este publico o secreto.
B) También encontraremos la revocación tácita, la cual el autor habla que se puede encontrar en cuatro
hipótesis:
La primera será cuando el de cujus retira de la notaría o del archivo el testamento secreto, esto o hará
con el propósito de que no valga como ológrafo.
La segunda hipótesis es la referente a cuando el de cujus, personalmente destruye, desgarra o tacha
un testamento ológrafo o alguna disposición, a menos que un interesado pruebe que no lo hacía con la
intención de revocarlo.
La situación tres va ha ir de la mano con la segunda ya que el autor hace referencia que aun cuando se
pruebe que esa no era su intención, cuando el de cujus después de hacer testamento enajena, aun en
un negocio anulable por causa no atinente a la voluntad o con pacto de rescate, la cosa previamente
legada; ya sabemos que así queda tácitamente revocado el legado de esa cosa y a pesar de que la
misma vuelva a hallarse entre los bienes del testador, antes de su muerte; y la cuarta será en el mismo
caso, cuando el de cujus la ha transformado de modo de que pierda su forma y su denominación
originaria, por ejemplo la barra de oro que se convierte en joyas de dicho material en ese caso la barra
de oro fue transformas y los objetos producidos por este no serán el legado que se le debiera entregar al
legatario, de tal manera que el legado quedara revocado.
C) Revocación implícita, será aquella que se encuentra en un testamento que en todo o en parte
modifica al anterior. 5
El testamento por su naturaleza es un negocio ilimitadamente irrevocable, es decir que puede ser
revocable en el último momento de vida, a esta facultad no se puede renunciar ni mediante acto
unilateral ni mediante pacto, que, como todos los pactos en materia sucesoria, sería nulo de derecho.
Sólo hay una manera de renunciar a la facultad de revocación, que es el abstenerse efectivamente de
ejercitarla.
Este es un comportamiento de hecho que nadie puede impedir; pero no se puede en modo alguno
asumir válidamente la obligación de no revocar, o aunque sólo de mudar el testamento ya hecho o sus
disposiciones legales.
Para poder ejercer esta facultad de revocación, exige que el sujeto tenga la capacidad para testar y que
ya haya realizado dicho acto jurídico. 6
Dominico Barbero dice que hay una figura muy similar a la revocación en el derecho sucesorio italiano,
esta figura se llama mutación y dice que la diferencia que existe entre estas dos figuras que es la
revocación y la mutación será que la primera significa el retiro de la disposición o del testamento sin
sustitución (sino por otro acto posterior), por lo cual en el lugar de la disposición o del testamento
revocado por efectos de la sola revocación, no queda ya nada; la mutación significa modificación de la
disposición del testamento, de manera que en el lugar de la disposición o del testamento anterior queda
una disposición o un testamento de contenido diferente.
Es claro que la revocación no comporta mutación, pero la mutación puede comportar una revocación
implícita. 7
La revocación puede ser total o parcial y expresa o tácita.
La revocación expresa; consistirá para este autor en una declaración voluntaria (el cual es un negocio
unilateral no receptivo, como no es receptivo el testamento mismo) cuya intención es la de quitar del
medio la disposición o el testamento, reduciéndolos a la nada. No puede hacérsela más que mediante
un nuevo testamento o mediante un acto autorizado por notario en presencia de dos testigos.
No puede existir duda alguna de que mediante un testamento ológrafo se puede revocar, efectuando un
acto publico, solemne y con la mayor certeza y no de mayor eficacia.
Aun cuando se le hace mediante testamento, la revocación en sí misma es un negocio entre vivos,
destinado a tener eficacia inmediata, naturalmente el testamento debe ser válido.
Puede ser sometida a condición suspensiva o resolutoria; pero del hecho de que la revocación es un
negocio entre vivos se sigue que la imposibilidad o ílicitud de la condición vitatur et vitiat, es decir, hace
nula la revocación misma, que queda sin efecto sobre el testamento que intentaba revocar.
El catedrático italiano nos habla de una nueva figura jurídica de la revocación que se encuentra en el
código, esta figura se llama la revocación de la revocación y dice que con el efecto de que reviven las
disposiciones revocadas en virtud del primer testamento, esto es sin la necesidad de manifestar una
nueva voluntad testamentaria. También la revocación de la revocación puede ser hecha en las formas
establecidas para la revocación misma: nuevo testamento y acto de notario.
Como podemos ver esta figura en la cual habla el autor es sólo la manifestación de voluntad libre que
será la revocación con la solemnidad necesaria para que sea valido dicho acto jurídico.
Los autores mexicanos como lo es el maestro Ernesto Gutiérrez y González, en su libro “Derecho
Sucesorio” nos dice en dicho texto que la revocación es un acto jurídico unilateral o bilateral por medio
del cual se pone fin a otro acto jurídico anterior, unilateralmente o bilateralmente, plenamente valido por
razones de conveniencia y oportunidad catalogadas subjetivamente por una sola parte, o bien
apreciadas en forma objetiva por ambas, según sea el caso. 8
Aquí como lo hemos visto es un acto unilateral el cual realizara el testador para designar a una persona
determinada para poder dejar sus bienes (derechos y obligaciones) para que estos subsistan después
de su muerte.
Como lo hemos visto esta es la decisión más importante que debe de tomar cualquier testador ya que el
revocar un testamento y nombrar nuevos herederos puede traer consecuencias muy graves como por
ejemplo la pelea entre los que se conocían como herederos y las luchas internas entre las familias.
La revocación como el testamento es un acto que se debe de hacer por medio de un notario público, el
cual le dará formalidad al acto jurídico, ya que su creación es la realización de un nuevo testamento en
el cual se verán las nuevas decisiones que el testador con la cual señalara a quien le recaerá los nuevos
derechos y las nuevas obligaciones.
Este nuevo testamento provocara que el anterior quede sin efectos lo cual provocara que todo lo
señalado en ese quede sin validez jurídica, pero el derecho marca que el testador puede señalar cuales
disposiciones pueden y deben de subsistir según sus necesidades y su decisión, pero para muchos
litigantes que trabajan el tema de la sucesión comentan que es más fácil realizar nuevo testamento en
donde exista esas mismas disposiciones y solo anexar a este las nuevas cláusulas que renovaran el
testamento.
Con esto se evitara la confusión que puede existir cuando hay más de un testamento, él único modo de
poder resolver esta situación es guiarse por las fechas, es decir el posterior subsiste al anterior.
El maestro Jorge Mario Magallon Ibarra nos habla dentro de su tratado de derecho civil que la
revocación se dará de una manera fáctica, es decir que es un derecho del testador que no lo podrá
dejar, que esta implícito. Es decir que es un derecho inalienable el cual no podrá reiniciar ano aplicarlo.
Podemos decir que solamente no lo podrá aplicar cuando éste ya haya muerto y que por algún motivo
no pudo cambiar su testamento.
El nos habla en su libro en que momentos se podrá dar la revocación.
Una situación que es muy especial es que el derecho de revocación es irrenunciable, es decir que el
testador no puede rehuir a este derecho de poder hacer otro testamento, como podemos ver el
testamento anterior quedara revocado de pleno derecho por el posterior perfecto, si el testador no
expresa en este su voluntad de que aquél subsista en todo o en parte. La revocación producirá su efecto
aunque el segundo testamento caduque por la incapacidad o renuncia del heredero o de los legatarios
nuevamente nombrados.
El testamento anterior recobrará, no obstante, su fuerza, si el testador, revocando el posterior, declara
ser su voluntad que el primero subsista. 9
En un caso muy especial en el cual no se haya podido revocar el testamento o que la revocación no
haya surtido los efectos normales, podemos decir que este morirá intestado, el maestro Ernesto
Gutiérrez y González nos habla de un caso especifico que cuando el testador revoca su testamento, y
no otorga uno nuevo, lógicamente lo que sucede es que cuando fallezca habrá muerto INTESTADO. 10
Lo mismo sucederá si revoca un primer testamento en donde dispuso de todos sus bienes y derechos
pecuniarios que no se extinguirán con su muerte, y otorga un nuevo testamento, pero en éste, no
dispone de todos esos bienes y derechos, sino sólo de parte de ellos.
En este caso podemos decir que se abrirá la sucesión testamentaria respecto de los bienes y derechos
de los que dispuso en su segundo testamento, y se abrirá además la sucesión intestada o legítima, con
relación a los bienes y derechos de los cuales no determinó su aplicación para después de su muerte.
Ya sea que se revoque su testamento, ya sea que sólo disponga de una parte de sus bienes, se abrirá
la sucesión legítima.
De la revocación e ineficacia de los testamentos.
De una parte, y según hemos visto, dada la peculiaridad esencial de este negocio jurídico, no alcanzará
su eficacia definitiva hasta el momento de la muerte del testador, que puede hasta entonces modificar
libremente y sin limitaciones alguna, sus disposiciones de última voluntad. De otra parte, podemos
entender que caducaran los testamentos y serán ineficaces en todo o en parte las disposiciones
testamentarias sólo en los casos prevenidos por la ley,
Como por ejemplo la revocación de los testamentos, que podemos decir que todas las disposiciones
testamentarias son esencialmente revocables, aunque el testador exprese en el testamento su voluntad
o resolución de no revocarlas. Siendo el testamento un negocio jurídico unilateral, que no genera
derechos hasta el momento de la muerte del testador, es lógico que éste, mientras viva, no pueda estar
vinculado por sus anteriores disposiciones testamentarias.
Pro esta razón la única excepción a este principio general es la que podemos encontrar en el
reconocimiento de hijos lo cual no pierde su fuerza legal, aunque se revoque el testamento en que se
hizo ya que en caso sí se da un derecho actual a favor del reconocido por el testamento, y constituiría
una verdadera infracción de la obligación correlativa del testador y constituiría une verdadera infracción
de la obligación correlativa del testador, no pudiendo, por otra parte, en materia que, como la filiación,
pertenece al orden público, quedar en la incertidumbre, pendiente del capricho contradictorio de los
particulares.
El testamento anterior queda revocado de derecho por el posterior perfecto, si el testador no expresa en
éste su voluntad de que aquél subsista en todo o en parte. Sin embargo, el testamento anterior recobra
su fuerza si el testador revoca después el posterior y declara expresamente su voluntad de que valga el
primero. 11
El testamento no puede ser revocado en todo ni en parte sino con las solemnidades necesarias para
testar. 12 Aquí el autor nos manifiesta que en el caso de que el nuevo testamento no reúna las
solemnidades necesarias, este será invalido aun cuando no se haya hecho un testamento, que este no
cuente un vicio de la voluntad, lo único que lo afectaría a este testamento será la falta de formalismo o
de solemnidad que no se haya hecho ante el fedatario público.
Podemos hacer mención que entenderemos como revocación tácita al testamento cerrado que
aparezca en el domicilio del testador y que este documento se encuentre con los sellos y cubiertas
rotas, borradas, raspadas o enmendadas las firmas que lo autorizan, Esto lo haremos por seguridad ya
que si este documento es visto por algún heredero o persona no autorizada pudiera modificarlo de una u
otra forma.
Este testamento será válido, cuando se probare haber ocurrido el desperfecto sin voluntad o sin
conocimiento del testado, o hallándose éste en estado de demencia; pero si apareciere rota la cubierta o
quebrantados los sellos; será necesario, además, probar la autenticidad del testamento para su validez.
Si el testamento se encontrare en poder de otra persona, se entenderá que el vicio procede de ella y no
será aquél válido como no se pruebe su autenticidad, si tuviere rota la cubierta o quebrantados los
sellos; y si una y otros se hallaren íntegros, pero con las firmas borradas, raspadas o enmendadas, será
válido el testamento como no se justifique haber sido entregado el pliego de esta forma por el mismo
testador. 13
Como lo hemos dicho la renuncia de la facultad de revocar el testamento es nula. El testamento anterior
queda revocado de pleno derecho por el posterior perfecto, si el testador no expresa en este su voluntad
de que aquél subsista en todo o en parte. La revocación producirá su efecto aunque el segundo
testamento caduque por la incapacidad o renuncia del heredero o de los legatarios nuevamente
nombrados. El testamento anterior recobrará, no obstante, su fuerza, si el testador, revocando el
posterior, declara ser su voluntad que el primero subsista. 14
Otra tesis que podemos encontrar dentro del mundo del derecho sobre la figura de la revocación es la
que podemos encontrar en el dicho del maestro José Arce y Cervantes en su tratado sobre las
sucesiones nos dice que en materia de testamento debe de distinguirse entre nulidad (cuando no
concurren en él los requisitos necesarios para su validez), caducidad (cuando, siendo valido, la ley lo
priva de efectos pasado cierto tiempo de su otorgamiento o por otras causas) y revocación que se da
cuando pierde sus efectos por voluntad expresa o presunta del testador. 15
Como nos podemos dar cuenta las tres figuras de las que nos hace mención el maestro en su libro de
las sucesiones son muy parecida y por lo mismo debemos de procurar conocer como distinguirlas para
que a su vez podamos aplicar a la ejecución de los negocios jurídicos.
El maestro Arce nos habla que la figura de la revocación del testamento no viene del derecho romano
que proclamó que la voluntad humana es mudable hasta el momento de la muerte.
Como lo hemos visto anteriormente la revocación se dividirá en tres secciones que serán:
Revocación expresa: ésta será de manera total o parcial, aun cuando el código no expresa que debe de
constar las mismas solemnidades de un testamento como lo hace el código español (esto lo veremos en
él capitulo de derecho comparado) pero puesto que el acto de revocar implica los mismos requisitos y la
misma protección que la voluntad de testar y ya que una simple revocación implica el deseo de morir
intestado o sea que sucedan al autor sus herederos legítimos, se exige, entonces para la revocación los
mismos requisitos de solemnidad que para hacer testamento. 16
Como podemos ver, no es necesario, la hacer un testamento, nombrar nuevos herederos, ya que se
puede revocar el testamento por el hecho de que haya crecido la masa hereditaria y se quiere evitar
una sucesión legitima, es por eso que solo crecerá la parte que heredaran los sujetos que el testador ya
haya designado.
Revocación tácita: podemos decir que es aquella que no consta expresamente sino que se desprende
de la voluntad presunta del testador. El testamento anterior queda revocado de pleno derecho por el
posterior perfecto si el testador no expresa en éste su voluntad de que aquél subsista en todo o en
parte. Esta revocación surte efectos aunque el segundo testamento caduque por la incapacidad o
renuncia de los herederos o legatarios nombrados en el nuevo testamento. Sobre estas disposiciones
hay que notar que, para que haya revocación tácita, se requiere que el testamento anterior seguiría
válido.
Algunos autores dicen que cuando una cláusula no exista en el segundo testamento, pero si en el
primero, esta deberá subsistir sólo en caso de que no haya alguna indicación en la cual contradiga esta
tesis, como podemos mostrar esta tesis es muy interesante ya que de una u otra forma podemos
contrariar a las disposiciones que el testador o de cujus haya indicado en el testamento que haya
revocado ya que por un descuido el testador o el propio fedatario público no le indique de dicha situación
y por lo tanto ese documento quede muy parecido y sobre todo contrario a la disposición del testador.
Esperamos que esta tesis nunca pueda llegar a convertirse en ley ya que esto podría provocar un
desajuste en el derecho sucesorio, en donde se busca el no respeto de las decisiones del de cujus.
Revocación real o material: en esta división se puede considerar revocación de esta clase si es el
testador mismo el que rompe el pliego interior interior o abre el que forma la cubierta, o borra, raspa o
enmienda las firmas que autorizan el testamento público cerrado, puesto que, con esto, queda sin
efecto. Lo mismo hay que decir si lo destruye totalmente o si lo pierde o lo oculta. En este mismo caso
se encuentra el testamento ológrafo. Este último no producirá efectos si no está depositado en el
Archivo de Notarías, por lo que su retiro de esta oficina equivalente a revocarlo.
Roberto de Ruggiero, también expone su tesis con respecto a la revocación del testamento n el cual
dice que es un acto esencialmente revocable, puede revocarse por el testador total o parcialmente y tan
esencial es este carácter, que no puede renunciarse de la libertad de cambio o revocar las disposiciones
testamentarias. Puede revocarse todo el testamento en su conjunto o una o varias de sus disposiciones.
El testamento es un acto esencialmente revocable, para revocarse por el testador total o parcialmente y
tan esencialmente es este carácter, que no puede renunciarse de la libertad de cambiar o revocar las
disposiciones testamentarias.
Como anteriormente habíamos dicho dentro del presente trabajo, el testamento puede ser revocable en
su totalidad o en varias disposiciones; este acto se realizara por medio de otro testamento y en el caso
de la doctrina italiana, se permite que la revocación se haga por medio de un documento el cual será
entregado al notario con la presencia de cuatro testigos a los cuales lo suscribirán.
Este autor italiano nos dice que la revocación se verificara mediante testamento posterior, es decir que
el último será el eficaz, con lo cual los anteriores lo dejaran de ser.
Un ejemplo muy bueno es cuando el autor nos dice que el testamento, el cual haya sido revocado nunca
caducara ni siquiera con la muerte de los herederos o del heredero, es decir que los designios del de
cujus seguirán siendo firmes, en esta situación estaremos hablando que se abrirá una secesión legitima
para saber el futuro de los bienes del testador.
El licenciado de nacionalidad española y académico de la universidad Complutence de Madrid Xavier
O´callaghan, también hace una tesis sobre la revocación la cual él manifiesta que “el carácter de
revocable del testamento esencial, responde a dos notas que son inherentes a su concepto: el carácter
unilateral del testamento en relación con el hecho de no producirse sus efectos hasta la muerte del
testador y la nota de que el testamento recoge la última voluntad del testador.” 19
En el derecho español como en el mexicano la doctrina, como la legislación es muy similar ya que por
ejemplo podemos decir que en las dos escuelas de derecho civil nos hace mención de que ningún
testador puede renunciar al derecho de revocar su testamento, aun cuando este deseo se plasme en el
mismo cuerpo del testamento. 20
Y como también lo sabemos la revocación se dará por medio de una decisión unilateral, por el cual el
causante deja sin efecto un testamento anterior, también diremos que es personalismo, con lo cual debe
de tener capacidad para testar y una voluntad no viciada.
El decano Carlos Lasarte Álvarez de la universidad de Barcelona del departamento de educación a
distancia refuerza la tesis que anteriormente plasme al decir que “ la causa típica y de mayor frecuencia
de pérdida de efectos de un testamento validamente otorgado con anterioridad es, sin duda, la
revocación de dicho testamento. Se debe de tomar en cuenta que al otorgar el testamento se deberá de
realizar con las solemnidades propias para testar.” 21
Caducidad
La caducidad que se originara en el derecho hereditario, se hizo extensiva a otros ámbitos del derecho,
y así se le encuentra en el derecho sustantivo y procesal, pero a nosotros sólo nos interesara la
caducidad que se presenta en el derecho sucesorio.
En la legislación mexicana aparece la figura de la caducidad y la divide en supuestos o hipótesis en las
que se puede caer en la figura de la caducidad, por ejemplo nos hace mención en primer lugar cuando
se da la premuerte del heredero, esta será si el heredero o legatario premueren al testador, ello no
depende por lo general de la voluntad de aquellos, y si en cambio para que operara la caducidad en
Roma.
El hecho de la premuerte del heredero o legatario al testador, no se les es imputable a ellos salvo el
caso de suicidio, y tal acontecimiento que suelen ser los menos, no pueden dar origen a que el
legislador los considerara para una norma general, atento al principio de la técnica de la reducción del
cualitativo por el cuantitativo. 22
En el caso del suicidio no se da la caducidad ya que como lo podemos decir ésta implica un deseo por
parte del hereditario o del legatario la situación de que se verifique un acto.
También se puede dar la caducidad en el caso de que exista la muerte del heredero y este no hay
cumplido la condición que se le haya impuesto en el testamento, ya que la condición implica un
acontecimiento futuro de realización contingente, en consecuencia, si el heredero o legatario premueren
al cumplimiento de la condición, no se les puede suponer culpables de no haber realizado el hecho
positivo para lograr que ella se cumpliera, y que por eso se les imponga la sanción de la caducidad,
pues la voluntad de la modalidad. 23
La caducidad tampoco se dará cuando el heredero o legatario renuncian a la herencia, esta figura se
llama repudio de herencia y por tal hecho no caducara dicha situación.
Arce y Cervantes nos dice en su texto que la caducidad es la invalidación de un testamento que fue
valido, por circunstancias o hechos posteriores a su otorgamiento, ajenos a la voluntad expresa del
testador. 24 Caduca el testamento totalmente, si el testador no fallece de la enfermedad o peligro en que
se hallaba o dentro de un mes de desaparecida la causa que lo autorizó (ocurre en el testamento
privado).
En el testamento marítimo no caducara dicho testamento si el testador no fallece en el mar o dentro del
mes de desembarque donde pudo ratificarlo u otorgar otro nuevo, la razón de estas caducidades es que,
en tales casos, para suplir una urgencia, la ley reduce las solemnidades protectoras de la voluntad a un
mínimo de requisitos para favorecer la expresión de la voluntad testamentaria.
Nuestra ley habla también de que caducan ciertas disposiciones testamentarias en los siguientes casos:
• Si el heredero o legatario muere antes que el testador o antes de que se cumpla la condición
• Si el heredero o legatario que se hace incapaz de recibir la herencia o el legado
• Si los mismos renuncian a su derecho.
En tales casos, si no hubiere sustitutos, la herencia o el legado dejados a estas personas, pasa a los
herederos legítimos, esto después de que se haya abierto una sucesión legítima en la que el juez haya
designado a estos herederos que hayan demostrado su parentesco. Caducan también las disposiciones
testamentarias si el testador fallece sin dejar un sólo bien y el legado si la cosa que era materia del
mismo no se halla en el patrimonio del testador.
La disposición testamentaria que contenga condición de suceso pasado o presentes desconocidos, no
caduca aunque la noticia del hecho se adquiera después de la muerte del heredero o legatario, cuyos
derechos se transmiten a sus respectivos herederos.
Lasarte dice que el testamento caduca en circunstancias extraordinarias cuando, superadas éstas,
consideraciones la ley que el testador recupera la normalidad para acudir a las formas testamentarias
comunes. Caducan así, como mucho en un periodo de cuatro meses, contados desde su otorgamiento
los testamentos abiertos otorgados en peligro de muerte o en tiempo de epidemia, los testamentos
militares o marítimos.
Como podemos ver aquí en lo que respecta a la doctrina española, solo contempla este autor sólo la
caducidad que se hace en los testamentos especiales, pero el autor no nos hace mención de otro tipo
de caducidades, como por ejemplo en nuestra legislación aparece.
Vladimir Purchennko profesor de la Leninigradskiy Gosudastvennyy Universitet en su libro de derecho
civil soviético dice que: la caducidad será a beneficio del Estado, esta nacerá en la hipótesis que
cuando en un periodo de noventa días después de la muerte del testador no se haya reclamado la
herencia, esta pasara al Estado, para que este decida el futuro de esta. 28
Debemos decir que esta figura fue usada durante el periodo del socialismo en la Unión Soviética, y que
el testamento solamente sería integrado por los bienes personales del de cujus, es decir sólo bienes
materiales.
En el texto de la profesora Anna Pernicova profesora titular de la cátedra de derecho familiar de la
Moscow Gosudarstvennyy Universitet, nos da un ejemplo real sobre la situación mencionada
anteriormente:
Hirina Petropnaia realizo en la ciudad de Kieff su testamento en donde a favor de su hija de nombre
Atriana berchenkaia la cual vive en la ciudad de Leningrado, al fallecer esta persona el Estado tiene
conocimiento del deceso y en este caso se le busca a la heredera para que haga suya la herencia de la
cual ella es beneficiaria, pero al pasar el periodo en el cual la autoridad le concede para que reclamara
dicha herencia, el Estado realiza la confiscación de estos bienes para hacerlos suyos e integrarlos a la
riqueza de la nación.
Como lo mencionamos esta practica ya no se da ya que como se conoce el sistema socialista concluyo
en el año de mil novecientos ochenta y nueve con las reformas políticas en donde se busca dar la
oportunidad para que pueda haber una propiedad privada fuerte.
4. Derecho Comparado
Código Civil Español, Argentino Y Del Distrito Federal (México)
Como lo hemos visto durante la gran cantidad del trabajo una similitud entre la doctrina ibérica y la
mexicana, por lo que me propuesto hacer una comparación entre la legislación española y la nacional
con lo que podríamos concluir la similitud que hemos encontrado, también haré un estudio comparado
con la legislación de la hermana República de la Argentina, la cual es similar con la mexicana, incluso
los artículos del código argentino se encuentran numerados en la misma manera situación que me
parece muy extraña ya que aun cuando los dos derechos son de la familia romana, eso no implica que
se copie los preceptos entre una nación y otra.
Art. 737. - Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, aunque el testador
exprese en el testamento su voluntad o resolución de no revocarlas. Se tendrán por no puestas las
cláusulas derogatorias de las disposiciones futuras, y aquéllas en que ordene el testador que no valga
la revocación del testamento, si no la hiciere con ciertas palabras o señales.
Como podemos ver en este artículo aquí los legisladores españoles voltean y ven la importancia de la
doctrina la cual sirve para legislar, ya que este es un derecho el cual va unido a la creación del mismo
testamento, en México dentro del código civil para el Distrito Federal en el artículo 1493 nos dice una
cuestión muy similar.
Art. 1493. - La renuncia de la facultad de revocar el testamento es nulo.
Articulo 1493. La renuncia de la facultad de revocar el testamento es nula.
La información sobre el código de la República de la Argentina se obtuvo de la pagina de Internet con
dirección en www.rivaya.org/Lnk_legislacion.html para cualquier comprobación.
Art. 739 código civil Español. El testamento anterior queda revocado de derecho por el
posterior perfecto, si el testador no expresa en éste su voluntad de que aquél subsista en
todo o en parte.
Sin embargo, el testamento anterior recobra su fuerza si el testador revoca después el
posterior, y declara expresamente ser su voluntad que valga el primero.
En el derecho civil de nuestro país hace referencia plena sobre una similitud con este artículo, pero se
podrá sobre entender la existencia en nuestra legislación y de igual manera la podremos encontrar en la
legislación argentina, ya que como lo advertimos anteriormente la legislación es similar. En referencia al
segundo párrafo en nuestra legislación este párrafo se encuentra en otro artículo.
Articulo 1494. código civil D.F. El testamento anterior queda revocado de pleno derecho por
el posterior perfecto, si el testador no expresa en éste su voluntad de que aquel subsista en
todo o en parte.
Artículo 1495. código civil D.F. La revocación producirá su efecto aunque el segundo
testamento caduque por la incapacidad o renuncia del heredero o de los alegatarios
nuevamente nombramientos.
En lo referente a la caducidad las legislaciones son muy similares, sólo que en la española no tienen
tantos supuestos como en la mexicana o en la argentina en las cuales se puede causar la caducidad del
testamento. Pero me parece interesante que el código civil español no haga referencia en el caso de la
muerte del heredero o del legatario antes de que fallezca el testador, ahí cual es el supuesto a seguir,
ya que dentro de nuestra investigación no hemos podido encontrar respuesta a dicha interrogante.
Art. 740 código civil Español. La revocación producirá su efecto aunque el segundo
testamento caduque por incapacidad del heredero o de los legatarios en él nombrados, o
por renuncia de aquél o de éstos.
Articulo 1497 código civil del D.F.. Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin
efecto, en lo relativo a los herederos y legatarios:
I. Si el heredero o legatario muere antes que el testador o antes de que se cumpla la
condición de que dependa la herencia o el legado;
II. Si el heredero o legatario se hace incapaz de recibir la herencia o legado;
III. Si renuncia a su derecho.
Art. 743 código civil Español. Caducarán los testamentos, o serán ineficaces en todo o en
parte las disposiciones testamentarias, sólo en los casos expresamente prevenidos en este
Código.
Con la inserción de este artículo a la legislación española, podemos decir que puede encuadrar
cualquier supuesto en el cual se pueda producir la caducidad, por ejemplo el supuesto que hacia
mención en el párrafo anterior.
Código Civil De La Argentina
Articulo 1493. La renuncia de la facultad de revocar el testamento es nula.
Articulo 1494. El testamento anterior queda revocado de pleno derecho por el posterior perfecto, si el
testador no expresa en este su voluntad de que aquel subsista en todo o en parte.
Articulo 1495. La revocación producirá su efecto aunque el segundo testamento caduque por la
incapacidad o renuncia del heredero o de los legatarios nuevamente nombrados.
Articulo 1496. El testamento anterior recobrara, no obstante, su fuerza, si el testador, revocando el
posterior, declara ser su voluntad que el primero subsista.
Articulo 1497. Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto, en lo relativo a los
herederos y legatarios:
I. Si el heredero o legatario muere antes que el testador o antes de que se cumpla la condición de que
dependa la herencia o el legado;
II. Si el heredero o legatario se hace incapaz de recibir la herencia o legado;
III. Si renuncia a su derecho.
Articulo 1498. La disposición testamentaria que contenga condición de suceso pasado o presente
desconocidos, no caduca aunque la noticia del hecho se adquiera después de la muerte del heredero o
legatario, cuyos derechos se transmiten a sus respectivos herederos.
Como podemos comprobar en esta transcripción de los artículos de la legislación argentina nos
daremos cuenta de la similitud que hay entre esta y la nacional, espero que con esto los legisladores se
den cuenta que aun cuando tengamos muchas similitudes en costumbres, raíces y pensamientos,
nunca tendremos los mismos conflictos ni mucho menos las mismas necesidades, debemos de crear
nuestro propio derecho sin imitar legislaciones extranjeras las cuales no puedan adaptarse a nuestras
necesidades como nación.
5. Jurisprudencia
En este apartado pretendo señalar como la Suprema Corte de Justicia de la nación ha resuelto
controversias sobre el tema de la revocación y la caducidad dentro de las sucesiones además también
la interpretare de que forma se puede utilizar en la materia procesal como un medio por el cual el
juzgador la tome en cuenta para que pueda resolver en un sentido u otro.
Séptima Epoca
Instancia: Tribunal Colegiado Del Decimo Sexto Circuito.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: 217-228 Sexta Parte
Página: 654
Testamentos, revocacion de los. Conforme a la opinión de connotados civilistas, la revocación de los
testamentos puede ser: expresa, tácita y real. En este orden de ideas, debe precisarse que la
revocación tácita del testamento se encuentra prevista en el artículo 2750 del Código Civil para el
Estado de Guanajuato y que, de la literalidad de dicho precepto, claramente se advierte que el
testamento posterior que revoque el anterior debe ser perfecto; por tanto, aun admitiendo que el contrato
de cesión de derechos reales hereditarios en cuestión, implicara la revocación del testamento
anteriormente otorgado, para que pudiera surtir efectos legales debería ser jurídicamente perfecto.
Luego, si en la especie, tal cesión fue declarada nula por determinación judicial firme, es obvio que dicho
acto no puede tener los efectos revocatorios del referido testamento.
Tribunal colegiado del decimo sexto circuito.
Amparo directo 373/87. María Elena y Julieta Maldonado López. Unanimidad de votos. 17 de noviembre
de 1987. Ponente: Gloria Tello Cuevas.
Como lo he manifestado en el cuerpo de este trabajo de investigación para que la revocación sea
totalmente perfecta, debe de observarse todas las solemnidades por las cuales el testador debe de
realizar su nuevo testamento, esto es que deberá presentarse ante el notario público para que este le dé
formalidad y solemnidad a dicho acto unilateral.
Quinta Epoca
Instancia: Tercera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: CXIX
Página: 1619
Testamentos, revocacion de. Habiéndose declarado nulo un testamento por incapacidad del autor,
dicho testamento no puede revocar a otro anterior.
Amparo civil directo 1878/53. Lozano Viuda de Hinojosa Marina. 10 de marzo de 1954. Mayoría de
votos. Disidente: Hilario Medina. Ponente: José Castro Estrada.
Aquí podemos ver una situación en donde el testamento anterior subsistirá a pesar de existir un
posterior, esto es que si se declara que el autor del testamento era una persona no capaz o incapaz de
realizar testamento a causa de las distintas formas de adquirir dicha incapacidad las cuales señala
nuestra legislación civil; pero si él hubiera hecho uno anterior, al que se le tomara como valido será a
ese.
Por lo que en este caso no hay legislación que regule dicha conducta, los ministros de la corte tuvieron
que tomar la decisión según su criterio, en el cual tomara fuerza nuevamente el testamento anterior.
Quinta Epoca
Instancia: Sala Auxiliar
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: CXI
Página:
77
Testamentos, Revocacion De (Legislacion De Tamaulipas). Como ni en el artículo 1644 ni en otro
alguno del Código Civil, se establecen limitaciones de especie alguna, en cuanto, a la época y forma en
que puede llevarse a cabo la revocación de una disposición testamentaria, resulta absolutamente claro
que ésta puede efectuarse en cualquier momento y en la forma y término que mejor le parezcan al
interesado, y no precisamente por otro testamento posterior que, en todo caso es una de revocación,
pero no la única.
Amparo civil directo 1060/50. Mansur viuda de Richo María. 7 de enero de 1952. Unanimidad de cinco
votos. Ponente: Gabriel García Rojas.
Como lo hemos tratado la revocación del testamento es un derecho que se adquiere al momento en que
este es creado, y que por lo tanto también nace el derecho de revocarlo desde el mismo momento en
que haya sido suscrito por el testador.
Es muy cierto lo que dice dicha tesis al hacer mención de que no existe ningún tipo de regulación sobre
en que momento se puede revocar el testamento, pero considero que la ley no debe de mencionar un
tiempo determinado ya que como sabemos nuestra economía es muy fluctuante por lo que también es
fluctuante nuestro patrimonio, por eso debe de dejarse la libertad de revocar testamentos las veces que
sean necesarias.
NOTA: En la búsqueda que se hizo por medio de información obtenida de cd´s de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, (UIS 9) no se encontró jurisprudencia referente a la caducidad y tampoco se
encontró más tesis sobre revocación solo las que se encuentran plasmadas en el trabajo
6. Conclusiones.
En el presente trabajo se trabajo se pretende dar la información suficiente para sobre el tema de la
revocación y de la caducidad dentro del testamento, esta información pretende ver como en las
diferentes doctrinas de la familia germánica romana, en donde las doctrinas y las legislaciones son muy
parecidas y esto lo intentaremos comprobar con la ayuda de libros de doctrina españoles, italianos y
mexicanos; así la comparación de legislatura mexicana, española y argentina, las cuales veremos que
como la doctrina.
También mostrare la forma como la corte interpreta a la sobre la figura de la revocación, la cual es muy
importante como figura integrante de la institución del testamento en nuestro país.
En este documento de investigación se pretende lograr una unificación de todo lo referente a la
revocación en las distintas doctrinas que usaremos para dicho fin se logre.
Como primera conclusión, podemos decir que se logro obtener lo que se pretendía, en primer lugar se
observa la gran similitud que existe entre los diferentes pensamientos de los autores que se consultaron
para la realización del presente trabajo.
Como segunda conclusión podemos decir que la figura de la revocación en ningún caso admite que se
pueda perder este derecho o que se pueda señalar como que se pretendía renunciar a dicho derecho
en todas aquellas legislaciones.
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