elbutlletí El Butlletí és una gentilesa d’Agència Serra per als seus clients EDITORIAL SUMARI w Claus de la Reforma Fiscal w Cotització de determinades retribucions en espècie 2 4 w L’extinció del contracte de treball per causes objectives: l’absentisme 6 w Les cales del 9 Bosc de la Marquesa w Jurisprudència 10 w Calendari del contribuent. Novembre 2014 [email protected] http://agenciaserra.blog.cat Núm. 175 · Setembre - Octubre 2014 11 E l règim d’IVA de caixa, que permet a les empreses abonar l’impost en cobrar la factura i no quan s’emet, no ha funcionat, tot just 22.000 pimes i autònoms es van acollir a una de les mesures que va entrar en vigor aquest any. Els motius del fracàs són variats. En primer lloc, cal tenir en compte que les empreses que facturen per sobre dels dos milions d’euros no es poden acollir a l’IVA de caixa. I hi ha constància que grans empreses van pressionar als seus proveïdors perquè no s’adherissin al nou règim. I això és així perquè per als seus comptes resultava perjudicial tractar amb empreses que apliquessin l’IVA de caixa. Amb el règim tradicional, les empreses han d’abonar l’IVA en emetre una factura amb independència que l’hagin o no cobrat. No obstant això, quan les companyies actuen com a clients també tenen dret a deduir l’IVA suportat abans d’abonar la factura. El nou model de l’IVA de caixa implica que l’impost no s’ha d’ingressar a l’Agència Tributària fins pagar el deute. Aquesta és la part bona. La negativa és que les empreses que actuen com a clients no poden deduir l’IVA fins abonar la factura. Si una gran companyia té com a proveïdor a una pime acollida a l’IVA de caixa no té la possibilitat de deduir l’impost fins liquidar el seu deute. Això genera una despesa financera. Per aquest motiu, les empreses de grans dimensions van recomanar als seus proveïdors que no s’adherissin a l’IVA de caixa. I moltes PIMES, per por de perdre clients van optar per no aplicar el nou règim. D’altra banda, l’IVA de caixa també suposa un cost de gestió en la mesura que obliga a actualitzar els softwares de les empreses i genera noves obligacions formals. Tot això, al costat del recel que sempre generen els canvis, explica el fracàs de la mesura. Si bé hi ha marge per millorar el règim, la realitat és que resulta inviable estendre el sistema a empreses que facturen més de dos milions d’euros perquè es tracta d’un límit imposat per la legislació europea i s’estan estudiant diferents opcions que seran debatudes en el marc de la reforma fiscal i els pressupostos per al 2015. Claves de la Reforma Fiscal El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma tributaria, que incluye un conjunto de medidas por las que se pretende rebajar la carga fiscal a veinte millones de contribuyentes L a reforma fiscal aprobada está estructurada en tres Proyectos de Ley, que se remiten a las Cortes Generales relativos a la reforma del IRPF y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a la reforma del Impuesto sobre Sociedades y a la modificación del IVA, del Régimen Económico Fiscal de Canarias y de la Ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental. Queda en trámite aún de aprobación el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley General Tributaria, pendiente de información pública y de observaciones. Los tres Proyectos de Ley aprobados incorporan novedades respecto al borrador analizado por el Consejo de Ministros del pasado 20 de junio, que suponen importantes mejoras una vez que se han analizado las observaciones recogidas en fase de información pública, y las propuestas realizadas en las reuniones mantenidas en los últimos días con diferentes asociaciones y colectivos. Las modificaciones son: IRPF. Se reduce el número de tramos de siete a cinco; si hoy van del 24,75% al 52%, en la próxima declaración oscilarán del 20% al 47% y en la siguiente del 19% al 45%. En los tramos bajos del impuesto se notará también el aumento de los mínimos personales. Los contribuyentes que ganen menos de 12.000 euros no tributarán por IRPF. Se incrementan los mínimos personales y familiares. elbutlletí Además, las rentas exentas pueden aumentar hasta un 32% según el número de descendientes, su edad, la existencia de ascendientes a cargo y la existencia de familiares con discapacidad. 22 Núm. 175 · Setembre - Octubre 2014 También se aplicarán ayudas de hasta 100 euros al mes para casos como las familias con hijos dependientes con discapacidad. Según el Ministerio de Hacienda, supondrá una rebaja media en el IRPF del 12,5% para 20 millones de trabajadores. Las comunidades autónomas tienen competencia sobre el 50% del impuesto sobre la renta, por lo que algunas como Cataluña tendrán un IRPF más alto. Las rentas muy altas pagarán más IRPF en 2016 que en la etapa de Zapatero. Las plusvalías tributarán el tipo general del ahorro: el borrador de anteproyecto de ley de reforma fiscal publicado elimina la distinción por la que las plusvalías cosechadas a menos de un año tributaban al tipo general del contribuyente, que podía llegar al 52%. A partir de 2015, todas las plusvalías, con independencia del plazo en el que se hayan generado, lo harán al 20% si la cuantía es de hasta 6.000 euros, con el objetivo de que el tipo definitivo sea el 19% en 2016. Además, desaparecen los coeficientes de abatimiento, que beneficiaban a la tributación de los activos adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1994 y que permitía rebajar la parte que debía tributar para la ganancia acumulada hasta el 20 de enero de 2006. En definitiva, se eliminan los matices que existen ahora en función del tiempo en que se haya generado una ganancia, ya sea por su brevedad o por su longevidad. Se reducen los gravámenes al ahorro hasta niveles de 2011: las retenciones que aplicarán a los rendimientos de capital, es decir, el ahorro y la inversión es uno de los puntos claves de la nueva reforma fiscal. Según lo anunciado, el tipo máximo pasa del 27% al 23% y el mínimo, del 21% al 19%. Para las rentas hasta 6.000 euros, bajará del 21% actual, al 20% en 2015 y al 19% en 2016. Para los rendimientos entre 6.000 y 50.000 euros, el tipo se reducirá del 25% actual al 22% en 2015 y al 21% en 2016. Mientras que las ganancias de más de 50.000 euros, pasarán del 27%, al 24% en 2015 y al 23% en 2016. Otra de las grandes novedades en la tributación del ahorro es que se permitirá compensar rendimientos del capital con ganancias y pérdidas patrimoniales, es decir, las pérdidas en Bolsa podrán compensarse con las ganancias en renta fija para así rebajar la factura de lo ganado por el contribuyente en sus inversiones. Plan ahorro 5: con el objetivo de promover el ahorro a medio y largo plazo, el Ejecutivo ha anunciado la creación de un nuevo instrumento al que ha denominado Plan Ahorro 5. La nueva fórmula podrá adoptar la forma de cuenta bancaria o seguro, que garantice la retribución de, al menos, el 85% de la inversión y su gran ventaja radica en que los rendimientos que generen disfrutarán de la exención fiscal siempre y cuando la inversión se mantenga un mínimo de cinco años. Siguiendo esta premisa, el contribuyente que opte por este modelo ahorrará la tributación como renta del capital, que ahora va del 21% al 27%. Planes de pensiones: el Ejecutivo también ha puesto su mirada en los planes de pensiones. La modificación introducida por el nuevo modelo radica en las aportaciones máximas a los planes de pensiones que pasan de los 10.000 euros a los 8.000. El IVA se mantiene sin cambios. Pese a las recomendaciones de la Comisión Europea al Gobierno de subir el IVA, el Ejecutivo ha decidido mantener el tipo general en el 21%. Si se modifica la tributación de algunos productos sanitarios, en cumplimiento de las exigencias de Bruselas, que pasan del 10% al 21%. Una subida que no afecta a las gafas, las prótesis, las muletas o las sillas de ruedas. Bajada del impuesto de Sociedades. En 2015 el tipo de gravamen será del 28%, desde el 30% actual, y a partir de 2016 el caso general será del 25%. Para las entidades financieras y las petroleras se mantiene en el 30%. Además, se incrementan las bases imponibles del impuesto Sociedades y se simplifican las tablas de amortización para que haya un número más limitado. Autónomos. Los trabajadores autónomos con una renta anual por debajo de 12.000 euros pasarán a tributar en el IRPF un 15% en vez del 21% desde julio, lo que supondrá un ahorro en los próximos seis meses de entre 250 y 300 euros para cada beneficiario, según cálculos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Además, se mantiene la figura de tipo reducido para pymes de nueva creación así como para la primera parte de la base imponible de estos autónomos en hasta 300.000 euros Tributación de la indemnización por despido. La aplicación de esta reforma es automática. Se incorpora mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado (equivalente a un sueldo de 20.000 euros), y a partir de ahí se empieza a tributar. Con esta reforma se busca la equidad y “se beneficia en mayor medida a los trabajadores con sueldos medios y bajos y que se “introduce equidad” en el tratamiento fiscal de las indemnizaciones, según destacó el secretario de estado de Hacienda, Miguel Ferre. Por ejemplo: En el caso de una indemnización de 2.750 euros, quedará exenta de tributación el 72,72% del total de la indemnización. Esta proporción caerá al 54,55% en el caso para los 3.666 euros; el 43,64% para 4.583 euros; el 21,82% para 9.166 euros y del 14.54% para 13.750 euros. Deducción por el alquiler. Afecta tanto a propietarios como inquilinos. Para los inquilinos, se elimina la deducción por alquiler de vivienda para aquellos contratos de arrendamiento que se firmen a partir del 1 de enero de 2015, es decir, solo afectará a los nuevos alquileres. Con ello se busca avanzar en la neutralidad, después de que se suprimiera la deducción por compra de vivienda habitual. Además, sube la deducción estatal para inquilinos al 10,05% de las cantidades satisfechas en concepto de alquiler para los contribuyentes con una base imponible máxima que no supere los 24.107,20 euros. Para los propietarios de viviendas en alquiler se reduce el importe de la deducción desde el 60% actual, para inquilinos mayores de 35 años, hasta el 50%. En el caso de inquilinos menores de 30 años, se elimina la exención total desde esa misma fecha. Núm. 175 · Setembre - Octubre 2014 elbutlletí Dividendos: hasta la fecha los dividendos inferiores a 1.500 euros estaban exentos de pagar impuestos. Sin embargo, en la nueva reforma elaborada por el Ministerio de Hacienda desaparece esta opción y las rentas percibidas por los contribuyentes en concepto de retribución al accionistas empezarán a tributar desde el primer céntimo. Su impacto verá reducido con la nueva escala de tipos que se aplicará al ahorro. 33 Cotización de determinadas retribuciones en especie REAL DECRETO –LEY 637/2014 E l pasado 25 de julio fue publicado el Real Decreto 637/2014, que da nueva redacción al artículo 23 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, y que ha introducido normas propias y específicas para la valoración a efectos de cotización de determinadas retribuciones en especie. Las conclusiones, en relación a las modificaciones definitivas del art. 23 del Reglamento de Cotización, son las siguientes: 1.Se corrigen defectos de redacción que tenía la norma (por ejemplo, se elimina de percepciones el adjetivo “económicas” con objeto de englobar tanto a las percepciones dinerarias como en especie, etc.). No obstante, estos cambios no tienen trascendencia a efectos de cotización. 2.Se aclara que la entrega de importes económicos, vales o cheque no tendrán la consideración de percepción dineraria, tal y como establecía el anterior artículo. De esta forma, aunque no se establezca expresamente, por la composición actual del artículo, el legislador pretende dar a dichos importes en metálico, cheques o vales la consideración de “retribución en especie”. No obstante, a pesar del cambio en la forma de expresarlo, no hay cambio alguno en materia de cotización. 4.No obstante, ahora la “disociación fiscal y de cotización”, con respecto a la VALORACIÓN, queda todavía más evidente, ya que el propio nuevo artículo 23 del Reglamento de Cotización establece las nuevas reglas de valoración de la retribución en especie, que pasan a ser las siguientes: REGLA GENERAL: La retribución en especie se valorará en el COSTE MEDIO, que es el resultado de dividir los costes totales que supone para el empresario dar dicho servicio, bien o derecho entre los perceptores potenciales. En este punto, Carlos González, Juez de los Juzgados de lo Social, señalaba que en la nómina debía incluirse a cada trabajador dicho coste medio sólo los “días que efectivamente disfrute de dicho servicio, bien o derecho”. elbutlletí 44 3.En general, el anterior artículo 23 del Reglamento establecía que, para la valoración de la retribución en especie, a efectos de cotización, debía acudirse a lo que hubiese recogido para cada concepto la regulación fiscal. Así se señalaba que por regla general, la retribución en especie se regulaba en función de lo establecido en el art. 43 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, y en los arts. 47 y 48 del Reglamento del IRPF. Por tanto, había una clara dependencia entre la cotización y la tributación. REGLAS ESPECÍFICAS: A).-VALORACIÓN = COSTE MARGINAL, que es el incremento del coste total directamente imputable a la prestación que suponga para el cenNúm. 175 · Setembre - Octubre 2014 tro educativo un servicio de educación para un ALUMNO ADICIONAL. La valoración se hará en el momento del inicio del curso escolar correspondiente. En concreto, dicha valoración la podrán aplicar las siguientes empresas: a) Centros educación de infantil, primaria, secundaria obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Aquí es de resaltar que elimina FP “hasta su grado medio”, dejando únicamente Formación Profesional, por lo que abarca en general a todo lo que supone Formación Profesional sin limitación. Asimismo, también debe resaltarse que tanto los servicios educativos que ofrezcan dichos centros a los hijos de sus trabajadores, como todos los demás servicios de acompañamiento de los alumnos (comedor, etc) serán siempre calculados en función del coste marginal. B).- VALORACIÓN = LA TOTALIDAD DE SU IMPORTE: •Cuando la empresa entregue un importe económico, vales y cheques para que los empleados adquieran bienes, derechos o servicios. •Las acciones o participaciones entregadas por los empresarios a sus trabajadores, que se valorarán en el momento que se acuerde su concesión. •Las primas o cuotas satisfechas por los empresarios a las entidades aseguradoras para la cobertura de sus trabajadores. •Las contribuciones satisfechas a planes de pensiones, en el marco del RDL 1/2002. •Las mejoras de prestaciones de Seguridad Social concedidas por las empresas, salvo las de IT (que no cotizan). C).-VALORACIÓN EN LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS A LOS TRABAJADORES CON TIPOS DE INTERÉS INFERIOR AL INTERÉS LEGAL DEL DINERO: Siempre se valorarán por la diferencia entre el interés pagado y el referido interés legal vigente en el respectivo ejercicio económico. D).-VALORACIÓN = CONFORME A LA NORMATIVA FISCAL: seguirá siendo de aplicación dicha valoración también a efectos de cotización en relación con la vivienda propiedad o no del empresario, así como en relación a la utilización de vehículos. 5.La cotización de las dietas, en función del municipio (siempre debe ser municipio diferente al domicilio de la empresa y domicilio del trabajador) ya venía recogido anteriormente en el Reglamento, por lo que no supone cambio alguno. Tampoco supuso cambio alguno en la modificación del art. 109 de la LGSS en la reforma de diciembre de 2013. La cuestión es que el cambio se recogió en el art. 109 de la LGSS y ello hizo pensar que había supuesto un cambio, cuando ya estaba así regulado en el reglamento. Por lo tanto, con respecto a las dietas, no hay modificación alguna. 6.Con respecto a los gastos de locomoción, se introduce la novedad de excluir de cotización la totalidad del coste del desplazamiento para el trabajador cuando se realice en transporte público y se recabe el correspondiente recibo o factura. En todo lo demás, sigue remitiendo directamente a la Ley del IRPF. 7.Con respecto a las indemnizaciones por fallecimiento, traslado, suspensión y despidos se remite al art. 109 de la LGSS (ya modificado en diciembre de 2013) y establece que las cuantías que superen dicho límite cotizarán siempre prorrateados por 12 meses en el ejercicio en el que se genera la circunstancia concreta. 8.El art. 109 supuso la cotización de prácticamente todos los conceptos que antes no cotizaban, manteniendo en todo caso la exención de cotización en la asignación asistencial para gastos de estudio de trabajadores. 9.Finalmente, como era de esperar, siendo las fechas que son, amplía hasta 30 de septiembre de 2014 la fecha para liquidar de forma complementaria (sin recargos ni intereses) la mayor cotización que haya supuesto la modificación del art. 109 de la LGSS. Núm. 175 · Setembre - Octubre 2014 elbutlletí b) Cualquier tipo de Empresa que haya incorporado servicio de guardería propio para los hijos de sus empleados. 55 La extinción del contrato de trabajo por causas objetivas: el absentismo Algunos apuntes legales y jurisprudenciales Rosa María Virolès Piñol Magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo Art. 52.2 d) ET: La extinción del contrato de trabajo por absentismo E n nuestro ordenamiento laboral se regula el absentismo como causa de extinción del contrato de trabajo. El absentismo lo encontramos en el Estatuto de los Trabajadores (RD.L. 1/1995, de 24 de marzo), en dos figuras: La primera en el art. 54, 2 a), en el despido disciplinario por faltas de asistencia injustificadas al trabajo; La segunda en el art. 52, 2 d), en el despido objetivo, por faltas al trabajo incluso justificadas. El despido objetivo por causa de absentismo regulado en el art. 52. 2 d) ET ha sido modificado por la Ley 3/2012, de 6 de junio, de medidas urgentes para la reforma laboral. A partir de la misma el precepto queda redactado como sigue: “El contrato podrá extinguirse: elbutlletí “ (…) d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses. 66 No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda. Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.» Estamos ante faltas de asistencia al trabajo intermitentes. En la STS/IV de 26 de julio de 2005 se indica, respecto a las faltas de asistencia recuerda este extremo («en todo caso ha de producirse dicha intermitencia en las faltas al trabajo»), que: “La exposición anterior pone de manifiesto que debe estimarse el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el actor. Ello supone el que haya de resolverse «el debate planteado en suplicación con pronunciamientos ajustados a dicha unidad de doctrina», según exige el art. 226.2 de la LPL. De los propios términos de ese precepto de la LPL se deduce que el debate de suplicación al que hemos de atender ahora es el relativo a la improcedencia de la decisión empresarial de extinción de la relación laboral, por indebida aplicación del art. 52.d) ET (punto tercero del segundo de los motivos de suplicación), pues los restantes motivos de suplicación (revisiones fácticas, supuesta cesión ilegal de trabajadores, nulidad de la decisión extintiva por defectos de forma) han quedado fuera del presente recurso, bien por la propia naturaleza de las cuestiones (así, las revisiones fácticas) bien por haber consentido la parte la decisión de la sentencia de suplicación (demás motivos del recurso entonces planteado). La ausencia de intermitencia en las faltas al trabajo impide de suyo la aplicación del art. 52.d) ET, según hemos razonado. Ello es suficiente para que, sin precisión Núm. 175 · Setembre - Octubre 2014 Elementos de la causa de despido objetivo El precepto se refiere al elemento cuantitativo y al cualitativo, esto es, del número de faltas de asistencia y de las causas de las mismas: A.- El elemento cualitativo de las faltas de asistencia al trabajo se refiere a los tipos de faltas de asistencia que pueden computarse al acudir al despido objetivo: 1º.- «faltas de ausencia al trabajo, incluso las justificadas pero intermitentes». La primera cuestión que se plantea es la de si nos encontramos ante una lista cerrada de faltas de asistencia que no computan; y la segunda, si computan sólo las faltas justificadas o también las injustificadas. La doctrina discrepa sobre si nos hallamos ante un numerus clausus que no computa. 2º.- Respecto a las faltas de asistencia que computan a efectos del despido objetivo, computan todo tipo de faltas de asistencia, con las salvedades que se señalan, sean justificadas o injustificadas, pero intermitentes. La ley prevé supuestos que difícilmente se dan en la práctica, lo que motiva que las empresas acudan a la causa del art. 52 d) ET en pocas ocasiones. Pues si bien el precepto se refiere de forma genérica a las faltas de asistencia, aún justificadas, lo cierto es que al existir una extensa lista de exclusiones, en la práctica las computables quedan referidas a las bajas laborales debidas a riesgos no profesionales por incapacidad temporal de corta duración. Cierto es que formalmente pueden computarse las faltas de asistencia injustificadas, pero la realidad es que teniendo en cuenta que las mismas dan lugar a la posibilidad de despedir disciplinariamente con mayor facilidad, la empresa preferirá dicha opción. Por otro lado, las bajas de prolongada duración tampoco se computan, pues se exige que se trate de bajas intermitentes, no computándose las que tienen una duración superior a los veinte días. Finalmente, el número de ausencias justificadas computables ha de ser significativamente elevadas, pues ha de superar el 20 por 100 de las jornadas hábiles en dos meses o bien el 25 por 100 en cuatro meses discontinuos dentro de un período de un año». En definitiva, cualitativamente computan todas las faltas de asistencia al trabajo justificadas, a excepción de: «(…) las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda. Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave». Es novedad de la Ley 3/2012, de 6 de julio, la exclusión del cómputo de aquellas ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave, en consonancia o similitud con la regulación de la reducción de jornada por cuidado de menores afectados por cáncer o enfermedad grave, y subsiguiente prestación económica de la Seguridad Social prevista en el artículo 135 quáter de la Ley General de la Seguridad social, introducida por la ley 39/2010, de 22 de diciembre. B.- El elemento cuantitativo de las faltas de asistencia. Para que proceda el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo, se precisa que las ausencias representen cuando menos el 20% de las jornadas hábiles en un período de dos meses consecutivos, siempre que el volumen de ausencias del trabajador en los doce meses precedentes haya sido al menos del 5% de las jornadas hábiles —porcentaje del 5% que se refiere a las ausencia del propio trabajador y no al de la plantilla de la empresa—; o bien el 25% en un período de cuatro meses discontinuos, dentro de un período de doce meses. La Ley 3/2012, de 6 de julio, establece como novedad, la exigencia de que no sólo haya faltas del 20% en dos meses consecutivos, sino que también que el volumen de ausencias del trabajador en los doce meses anteriores ha de ser cuando menos del 5% de las jornadas hábiles, con lo que se limita más el despido objetivo, a diferencia de la redacción anterior dada por el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, y de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, ya no se exige un nivel global de absentismo de la plantilla en la empresa, que antes estaba establecido en el 5%, y que se redujo al 2,5% en esas disposiciones legales. En ambos supuestos, el cómputo del porcentaje de las faltas, bien sea el cómputo del 20% de las faltas en dos meses consecutivos, o bien el cómputo del 25% en cuatro discontinuos dentro de un período de doce meses, ha de interpretarse que esos coeficientes no han de concurrir en cada uno de los dos o cuatro meses del cómputo, sino en el cómputo global de los dos meses o de los cuatro meses (SSTS/IV, de 5 de octubre de 2005 y 18 de noviembre de 2005). Ya en la sentencia Núm. 175 · Setembre - Octubre 2014 elbutlletí de más examen, haya de declararse la improcedencia del despido. Se está ahora en el caso de establecer las consecuencias de diversa índole derivadas de tal pronunciamiento”. 77 de 5 de octubre de 2005 se señalaba: «El artículo 52d) del Estatuto de los Trabajadores formula dos posibilidades de cómputo, o bien las faltas alcanzan el 20 por 100 de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 por ciento en cuatro meses discontinuos. En ambos casos lo que cuenta son los períodos en conjunto. Se trata de, o bien de dos meses o bien de cuatro. Ese es el extremo relevante para la norma y el hecho de que no se tenga en cuenta un solo mes y de que el período se prolongue a dos o cuatro meses tiene por objeto registrar una inasistencia persistente, con reducción o aumento proporcional del porcentaje. La distinta distribución observa dos parámetros. En el caso de los dos meses, éstos serán consecutivos y el volumen de faltas, el 20 por 100 de las jornadas hábiles. En el caso de los cuatro meses, éstos serán discontinuos, en un período de doce y el volumen de faltas se eleva al 25 por ciento. A un período menos prolongado y más concentrado corresponde un porcentaje inferior, a un período no sólo más largo sino más dilatado debido a su discontinuidad, se eleva el porcentaje al 25 por ciento. Es evidente que el artículo 52.d) del ET está tomando en consideración períodos integrados por dos o cuatro meses y que a ellos se refiere el porcentaje». Respecto a las faltas de asistencia al trabajo por enfermedad común o accidente no laboral para que puedan excluirse del cómputo a efectos del despido objetivo, su duración deberá ser superior a veinte días naturales consecutivos, siempre que la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales, de modo que, las bajas intermitentes, no consecutivas, por la mismas etiología o enfermedad, si son inferiores a veinte días cada una de ellas computa para el despido. No obstante el tiempo trascurrido desde la reforma operada por la Ley ·3/2012 de 6 de junio, el Tribunal Supremo en sus más recientes sentencias sobre la materia, sigue pronunciándose sobre el periodo intertemporal de la reforma. Así: elbutlletí La STS/IV de 15 de enero de 2014 (rcud. 1238/2013), resuelve sobre un despido objetivo ex art. 52.d) ET, en el sentido de que no procede aplicar la regulación del RDL 3/2012 de faltas al trabajo justificadas pero intermitentes que se produjeron con anterioridad a la entrada en vigor de dicha norma, reiterando doctrina SSTS/IV 16-octubre-2013 (rcud 446/2013) y 3-diciembre-2013 (rcud 737/13) y las recaídas en esta misma fecha 10-diciembre-2013 en los rcud 1041/2013, 790/2013 y 802/2013. 88 Decíamos allí que: “La cuestión planteada consiste en determinar si es aplicable esta última redacción del precepto a las ausencias de la actora, anteriores a la entrada en vigor de la nueva redacción de la norma, lo que justificaría la extinción del contrato por causas objetivas, o ha de aplicarse la redacción vigente cuando se produjeron las ausencias, en cuyo caso no procedería el despido objetivo ya que no se ha acreditado que el absentismo de la plantilla en igual periodo alcanzara el 2’5%. Núm. 175 · Setembre - Octubre 2014 La Sala entiende que esta última solución es la adecuada a derecho por lo que no habría justa causa para proceder a la extinción del contrato de la actora. Las razones son las siguientes: 1º.- El RD Ley 3/2012, de 10 de febrero contiene una disposición final decimosexta en la que se limita a consignar que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que se efectuó el 11 de febrero de 2013, y si bien contiene doce disposiciones transitorias, que abordan problemas de entrada en vigor de la norma respecto a distintas cuestiones, actuación de ETT como agencias de colocación, bonificaciones en contratos vigentes, reposición de las prestaciones de desempleo, etc..., no contiene disposición alguna que establezca un régimen transitorio aplicable a la extinción de contratos de trabajo realizados al amparo del artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores. En consecuencia, la entrada en vigor de la nueva redacción del precepto para las extinciones por dicha causa se produce a partir del 12 de febrero de 2012, ya que en el RD Ley no está previsto efecto retroactivo para el artículo 52 d) ET. 2º.-El artículo 9.3 de la Constitución proclama con total rotundidad que la Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales y, aplicar la nueva redacción del artículo 52 d) ET a situaciones acaecidas con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, supone no respetar la irretroactividad de las normas que, en este supuesto, son restrictivas del derecho de la actora, pues eliminan un requisito –el absentismo del 2’5% de la plantilla– para que el contrato pueda extinguirse a instancia del empresario por justa causa. 3º.- El artículo 2.3 del Código Civil dispone que las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario y, tal como ha quedado consignado en el ordinal primero, el RD Ley, salvo para las concretas materias expresamente relacionadas en el mismo, no dispone que sus normas tengan carácter retroactivo, por lo que ha de predicarse la irretroactividad de la regulación que contiene el RD Ley 3/2012, de 10 de febrero.” Por ello se concluye que no procede la aplicación al supuesto examinado de la redacción dada al artículo 52 d) ET por el RD Ley de 3/2012, de 10 de febrero, desestimando el recurso formulado. La STS/IV de 20 de febrero de 2014 (rcud. 944/2013) reitera la doctrina expuesta. Y la STS/IV de 23 de junio de 2014 (rcud. 1360/2013) aprecia la existencia de falta de contradicción. Les cales del Bosc de la Marquesa L es cales que hi ha dins el bosc de la Marquesa són el darrer espai realment natural i verge del litoral tarragoní. Estan integrades dins un immens bosc de pi blanc, propietat d’una marquesa que mai no va voler vendre la propietat, fet que preservà aquest paratge únic, tal i com està, per les futures generacions. Està situat poc després de la Platja Llarga de Tarragona, un indret familiar molt recomanable, on s’hi pot accedir des de Tarragona per la N-340 direcció Barcelona des de la desviació que trobareu a poc més d’un km cap a la Platja Llarga. Després de fer una bona passejada per la platja d’uns 2 km, al final us endinsareu a la finca de la Marquesa pel camí que transcorre per l’anomena’t Bosc de la Marquesa. Si voleu arrodonir el dia, podeu continuar pel mateix camí del bosc i més endavant trobareu la platja anomenada “La Roca Plana” i encara creureu més que sou a l’illa sense haver agafat cap avió ni vaixell!. Evidentment la ruta es pot fer al revés. A les cales del Bosc de la Marquesa no hi ha cap mena de servei, per tant, heu de ser curosos, tant pel que fa a la previsió de l’aigua que haureu de menester com de tornar amb les deixalles de tot el que porteu. Tot i que és tracta d’unes cales molt familiars heu de tenir present que també són nudistes; està clar, que hi ha lloc per tots!. Banyar-se, és el millor que podeu fer en les aigües increiblement belles, nítides i blavíssimes d’aquest lloc, però això no exclou que pugueu anar-hi en altres èpoques de l’any, senzillament, a passejar i veure’n la magnífica excepcionalitat. Tot això, a pocs kms. de Tarragona ciutat. Inverosímil, oi?. El bosc de la Marquesa, és un d’aquells paisatges que cal retindre als ulls, preservar i defensar. Si preferiu dinar al restaurant o heu de menester serveis de socorristes o dutxes, haureu de tornar a la Platja llarga o bé fer l’excursió a l’inversa des de la Platja de la Mora, que trobareu entrant per la mateixa N-340 des d’Altafulla direcció Tarragona. Per altres necessitats, com ara hotels o càmpings, la referència pot ser Tarragona, Altafulla o Torredembarra. Núm. 175 · Setembre - Octubre 2014 elbutlletí La primera cala que trobareu a menys d’un km a peu anant xino-xano, és la Cala Fonda, anomenada també Wai-Kiki. L’indret, i el camí us recordaran Menorca per la seva vegetació, llum i olors. És un lloc impressionant; es tracta d’una platja envoltada de penya-segats de color ocre-daurat i bosc, que quan hi arribeu, després d’haver baixat per un caminet força costerut i d’un merescut bany, sentireu que sou a l’illa. Sobretot, aneu ben calçats!. 99 SENTENCIA FISCAL L a regulación del TRLIS no condiciona la aplicación del régimen de incentivos fiscales de pequeñas empresas a la concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 27 LIRPF. La entidad interesada, dedicada al arrendamiento de inmuebles, carece de un local destinado exclusivamente a su gestión, así como de personal asalariado a jornada completa. Dichos requisitos no son ya necesarios para que sea de aplicación el régimen especial de las empresas de reducida dimensión. Anula la Resolución impugnada y condena a la Administración a devolver lo ingresado a causa de la citada Resolución, con los intereses legales correspondientes, ya que: 1º) La resolución del TEARC se basa, exclusivamente, en que la recurrente, una sociedad de responsabilidad limitada dedicada al arrendamiento de inmuebles, no puede aplicar el tipo de gravamen del art. 114 del TRLIS, pues: -La norma solo es aplicable a las entidades que reúnan la “condición de empresa” y -La recurrente no es una “empresa”, ya que no reúne los requisitos exigidos por el art. 27.2 de la LIRPF , 2º) El art. 27.2 de la LIRPF no resulta aplicable a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y 3º) No cabe negar la condición legal de “empresa” (técnica del levantamiento del velo) a una sociedad mercantil cuando el propio legislador deroga la normativa antielusión (Ley 35/2006), por entender que, actualmente, carece de objeto. Voto particular. STA TSJ Cantabria 11-03-2014. SENTENCIA MERCANTIL elbutlletí A 10 10 cta notarial de Junta general: Es válido el requerimiento hecho por los liquidadores con el cargo caducado. Interpretación del plazo por el que fueron nombrados los liquidadores. Del documento presentado a inscripción resulta, por un lado, que el presidente de la junta declara aprobado el acuerdo de nombrar tres liquidadores mancomunados y, por otro, el señalamiento del plazo de un año para el ejercicio de todas las operaciones de liquidación. Como hemos visto, de la previsión legal resulta que el señalamiento de un plazo para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo de liquidador no implica la modificación de la previsión legal de duración indefinida del cargo de liquidador. Los socios se han limitado, en el caso que nos ocupa, a señalar un plazo de cumplimiento sensiblemente más corto que el previsto legalmente pero sin que de ello se infiera una voluntad clara y precisa de alterar la previsión legal sobre la duración del cargo de liquidador. RSL DGRN 19-07-2012. Núm. 175 · Setembre - Octubre 2014 SENTENCIAS LABORALES E l TC avala algunas de las medidas de la reforma laboral. Resolución del recurso interpuesto por el Parlamento de Navarra contra determinados preceptos de la Ley 3/2012. Rechaza la pretendida inconstitucionalidad del art.4.3 de la norma que establece un periodo de prueba de un año en los contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores para empresas de menos de 50 trabajadores. No se aprecia inconstitucionalidad en la posibilidad de que la CCNCC o los órganos correspondientes de las CC.AA. puedan acordar la inaplicación de lo pactado en convenio colectivo. También se pronuncia sobre prioridad aplicativa de los convenios de empresa. STA TC 16-07-2014. Responsabilidad patrimonial del Estado legislador por los daños y perjuicios causados por cantidad ingresada por la recurrente por cuotas a la Seguridad Social, por la aplicación con carácter retroactivo de norma declarada inconstitucional. Procede estimar el recurso porque, con carácter general, concurren los presupuestos exigidos para la responsabilidad del Estado legislador, y, específicamente, respecto de las funciones de los administradores, en relación con las cuotas de cotización, porque se encuentran en el supuesto de hecho del art.34 de la expresada Ley 50/1988, al realizar las indicadas funciones de dirección y gerencia. La traducción económica es que deberá abonarse por la AGE, a la recurrente los ingresos realizados en el año 2.000 en concepto de cuotas a la S.Social, como consecuencia de los efectos establecidos con carácter retroactivo, en el repetido artículo, declarado inconstitucional. STA TS 29-112013. Suspensión o extinción del subsidio por desempleo por superar el límite de rentas establecido. En definitiva, que tras la reforma de la Ley 45/2002, para la distinción entre el efecto suspensivo o extintivo, la norma legal no atiende a las cuantías, sino a la reiteración en el tiempo de la superación de las rentas por lo que, como se ha indicado, la obtención de rentas superiores al mínimo legal por un tiempo que no alcance los doce meses, provoca la suspensión del subsidio, que podrá reanudarse en el momento que se acredite de nuevo la carencia. STA TS 25-03-2014 unificación doctrina. 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Fins el 5 de novembre novembre 2014 Calendari del contribuent models • Ingrès del segon termini de la declaració anual de 2013. Si es va fraccionar el pagament................ 102 Fins el 20 de novembre models • Octubre 2014. Grans empreses..................... .......... 111,115,117,123,124,126,128, 230 IVA • Octubre 2014. Autoliquidació................... 303 • Octubre 2014. Grup d’entitats, model individual................ 322 • Octubre 2014. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions........................... 340 • Octubre 2014. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.................. 349 • Octubre 2014. Grup d’entitats, model agregat.................. 353 • Octubre 2014. Operacions assimilades a les importacions................................... 380 IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES • Octubre 2014 ....................................... 430 IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ • Agost 2014. Grans empreses (*) .....................553, 554, 555, 556, 557, 558 • Agost 2014. Grans empreses........................561,562,563 • Octubre 2014. Grans empreses................560 • Octubre 2014..................................566,581 • Octubre 2014 (*).............................570,580 • Tercer trimestre 2014. Excepte grans empreses (*).......553,554,555,556,557,558 • Tercer trimestre 2014. Excepte grans empreses.............561,562,563 (*)Els destinataris registrats, destinataris registrats ocasionals, representants fiscals i receptors autoritzats (grans empreses) utilitzaran per a tots els impostos el model.............. 510 IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS • Tercer trimestre 2014. Pagament fraccionat .............................. 583 Núm. 175 · Setembre - Octubre 2014 elbutlletí RENDA I SOCIETATS Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos a compte. 11 11 Edita: Agència Serra Assessorament i Servei • Disseny i maquetació: Inèdit Serveis Gràfics • Imprimeix: Grafiscamp • Dipòsit legal L-617-1997