Derecho Fiscal Internacional Elmira Parikyan Deuda VS capital La finalidad de presente trabajo es arrojar un poco de luz sobre las relaciones transfronterizas de financiación, entre empresas pertenecientes a un mismo grupo. Asímismo, pretende estudiar la reacción normativa fiscal Internacional frente al comportamiento de éstas en lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones tributarias. La mayor parte de la literatura económica actual persiste en que la minimalizacióin del impuesto es el objetivo principal de los grupos empresariales, quienes básicamente se aprovechan de su estructura organizacional para crear flujos de rentas transfronterizos. Mientras que cada gobierno pretende maximizar su recaudación, el sector privado intenta minimizar su costo financiero elaborando las planificaciones fiscales correspondientes con tal de reducir la base imponible del impuesto de Sociedades. Un mismo grupo normalmente alude a una estructura compleja de entidades que, aunque sean parte de un conjunto común, fiscalmente actuan como empresas independientes capaces de llevar a cabo todo tipo de transaccioens entre los diferentes miembros un mismo conjunto. Es obvio que cada empresa o entidad tiene su propia organización yhistorial fiscal, pero ultimamente las más grandes y las más influyentes, han empezado a compartir caracteristicas similares en lo que se refiere a su comportamiento fiscal. Lo relevante de dicho comportamiento es que se inicia con una planificación fiscal previa que uniéndose a la compleja y dispersa estructura organizacional consigue no sólo reducir la base imponible del impuesto de sociedades mediante estrategias de debt shifting, sino también consigue crear beneficios extraordinarios que una empresa domestica independiente no será capaz de generar nunca. Al parecer de Edward Kleinbard, especialista en derecho fiscal, dichos beneficios extraordinarios son la consecuencia del fenómeno de la renta sin estado, que en palabras del mismo autor representa el mayor peligro para el impuesto de Sociedades. A pesar de que a veces peuda parecr que las entidades multinacionales para invertir en el extranjero, prefieran las bajas jurisdiccines a las altas, en realidad no es así. Las multinacionales prefieren invertir en las jurisdicciones de alta imposición porqué por algún motivo es como obtienen los mayores beneficios. Las multinacionales reducen o eliminan los así aparentes impuestos altos, usándo intrumentos financieros simples, mundialmente ya usados, para después llevar sus beneficios a las jurisdicciones de baja o nula imposición. Así según la definición de Kleinbard, la renta sin estado significa beneficios obtenidos en un estado diferente al de headquarter que quedan sometidos solamente a la imosición de un terecr estado que aplica una tasación muy baja o nula. Las opiniones de Kleinbard son sumamente importantes ya que se puede decir que estuvo en los dos bandos. Por una parte durante más de tres decadas, prestó sus servicios como diseñador de intrsumentos de evasión fiscal para las grandes multinacionales americanas. Durante los años que trabajó como asesor fiscal, escribió varios artículos con críticas a los lapsos y fallos que presentaban los actuales sistemas de Impuestos de sociedades, para a la vez aprovecharse de ellos. Por otra parte, en el año 2007, se convirtió en el jefe del equipo del comité fiscal Senatorial. La finalidad de los trabajos actuales de Kleinbard es abrir las mentes a los factos económicos y a la lógica yllevar el debate del impuesto de soceidades a la realidad ecoómica, contable y legal. Un ejemplo que refleja la esencia de stateless income es el de una empresa Americana que vende software en Alemanía. Esta última adquiere renta sin estado cuando el valor añadido de las ventas producidas en Alemania a los consumidores alemanes es tasado en Irlanda en vez de Alemania . El mismo análisis se podría aplicar a una empresa alemana cuyos beneficios obtenidos por la venta de productos a consumidorres estadounidenses o españoles acaban por instalarse en Luxemburgo. Las multinacionales pueden obtener una quinta parte más de ganancias: Kleinbard lo define como “tax rents “, es decir beneficios que derivan no del valor añadido de la actividad económica de la empresa sinó del aprovechamiento de la diversidad de la normativa fiscal nacional e internacional. Por tanto la planificación de la renta sin estado, permite a las multinacionales la oportunidad de ganar más beneficios pre impuestos, pero no porqué sean mas eficientes sino porque tienen una habilidad única que les permite mover las ganancias pre impuestos a através de las fronteras nacionales. Así el stateless income viene a ser el desplazamiento de la base imponible entre los varios componentes de un grupo multinacional, atravesándo las jurisdicciones de alta imposicion para acabar asentándose en las de muy baja imposición, sin realizar cambios en la localización del capital aportado por los terceros y sin producir cambios en las relaciones con éstos.. Por lo que se refiere a las retenciones en la fuente, éstas quedan practicamente anuladas por medio de los tratados internacionales, firmados por los estados con el objetivo de evitar la doble imposición Probablemente, a nivel histórico, fue un detalle que se les escapó a los originarios promotores de los tratados internacionales, que en los años 1940, se pusieron a analizar los drafts de convenios fiscales anteriores al 1930 para evitar la doble tasación de las ganacias. Estos drafts fueron propuestos a revisión ante el Comité Fiscal de los Estados Unidos. El propulsor de estos drafts, Mitchell Carroll, dueño de un role considerable en el Comité Fiscal Estadounidense, realizó un estudio sobre la doble tasación llamado; “revisión del 1928, la doble tasación a la luz de las provisiones del tratado”-. Mediante su estudio demostró que los tratados eran lo mejor para prevenir la doble tasación de las rentas y conseguir reducir la evasión fiscal. Otro de los elementos que favorece a la renta sin estado es el reconocimiento del principio de Arms Length, ya que indirectamente inhabilita la aplicación de las normas de earnings stripping (la extracción de las ganancias pre impuestos) del estdao fuente, a través de pagos fiscalmente deducibles a afiliados offshore) Un ejemplo seria capitalizando con equity una afiliada establecida en una jurisdicción de baja imposición, para luego hacer que ésta preste su capital a otra entidad del grupo pero situada en una jurisdicción de alta imposición. El principio de Arms Length sigue la doctrina de considerar a los miembros de los grupos de entidades como entidades separadas y no parte separable de una única empresa. Al apoyar el tratamiento de entidad separada y no parte inseparable de una única empresa conjunta, la atención se centra en la naturaleza de las transacciones, que acorde a dicho principio deberán de ser comparads con las transacciones entre empresas completamente independientes y sin control alguno. La alarma saltará cuando dichas transaccoines difieran de las transacciones de terceros independientes al grupo. Su reconocimiento interacional se lo debe a lo establecido en el capitulo 1 de las guías de la OCDE, donde la doctrina internacional se muestra a favor de considerar a los miembros de las grandes corporacioens como entidades separadas y no partes inseparables de una unica empresa. Segun esta visión el hecho de que la empresa del grupo se considere independiente, le obliga a encontrar los mejores precios para comprar y vender, lo cual indirectamente le lleva a la obtención de una utilidad similar a las que generan las empresas independientes que se basan en las fuerzas del mercado y no en la organización estructural del grupo multinacional. Por tanto para que se llame al principio de plena competencia se requiere realizar un analisis de comparabilidad que consiste en demostrar que las operaciones entre las compañías son similares a las efectuadas con partes independientes. La OCDE considera como puntos básicos de comparabilidad los siguientes: 1. Las características de los bienes o servicios 2. El análisis funcional 3. Los términos contractuales 4. Las circunstancias económicas 5. Las estrategias de negocios Sin embargo, estos requisitos chocan con la realidad de que junto a la selección de empresas comparables se debe disponer de información financiera de dominio público a la que se pueda acceder sin restricciones para poder realizar el analisis de comparabilidad. - los beneficios atribuibles a un establecimiento permanente son los beneficios que el mismo hubiera obtenido si fuera una empresa distinta y separada, en idénticas o similares condiciones, tratándose con absoluta independencia respecto de la empresa a la que pertenece. Esta redacción, con antece- dentes anteriores a la propia aparición del Modelo del Convenio, es lo que se reconoce como la expresión del principio de libre competencia en el contexto de los establecimientos permanentes. -El establecimiento de este criterio como el preferido por la OCDE, simplemente sirve para determinar cuáles son los gastos que resultan imputables al establecimiento permanente, sin prejuzgar la deducibilidad de los mismos. Cuestión que, como se aclara en el Informe, deberá ser determinada por la legislación del país donde se encuentra ubicado el establecimiento. La interpretación de los apartados 4 y 5 del artículo 7 a la luz del principio de la «em- presa funcionalmente separada», conduce a la conclusión de que ambos no resultan ne- cesarios, no estando justificado su mantenimiento en una futura versión del artículo, que reflejase, en aplicación del principio de plena competencia, el enfoque predilecto de la OCDE. -El apartado 4 del artículo 7 reconoce que, en la medida que sea usual en un Estado contratante determinar los beneficios imputables a un establecimiento permanente so- bre la base de un reparto de utilidades totales de la empresa, lo establecido en el párra- fo 2, donde, como ya hemos apuntado, se recoge el principio de «entidad funcionalmente separada», no impedirá la realización de dicho reparto, en la medida, eso sí, que el re- sultado alcanzado sea conforme con los restantes principios del artículo 7. Bajo el enfo- que predilecto de la OCDE, este apartado en nada puede alterar el resultado de la apli- cación del principio de plena competencia, por lo que el párrafo 4 del artículo 7 sería simplemente innecesario y debería desaparecer en la próxima versión del artículo. -En relación con el apartado 5 del artículo 7 del Modelo del Convenio, según el cual no se atribuirá beneficios a un establecimiento permanente por la simple compra de bienes y mercancías para la empresa, según la opinión reflejada en el Informe, dicho apartado es contrario al principio de plena competencia. El criterio preferido por la OCDE no requiere disponer de una norma específica que limite o excluya la atribución de beneficios para actividades que consistan en la «simple compra» de bienes y mercancías para la empresa. En definitiva, no debería haber ningún límite a la atribución de beneficios dis- tinto al resultado de aplicar el principio de libre competencia, por lo que el párrafo 5 del artículo 7 debería desaparecer como consecuencia de la próxima revisión del artículo 7. a transposición de este comportamiento racional al ámbito de las relaciones entre un establecimiento permanente y las restantes partes de la empresa a la que pertenece, plantea una serie de cuestiones preliminares, que deben ser resueltas antes de formular lo que la OCDE ha venido a denominar como su «enfoque autorizado» (26) para la atribución de beneficios a establecimientos permanentes: a) Enprimerlugar,entreelestablecimientopermanenteyelrestodelaempresaala que pertenece (ya sea la propia casa central u otro establecimiento permanente de la empresa) no existen relaciones contractuales que establezcan obligaciones y de- rechos entre las mismas. b) Como consecuencia de lo anterior, la consideración del establecimiento como una entidad funcionalmente separada de las restantes partes de empresa requiere una construcción teórica que permita atribuir los riesgos, la propiedad económica de los activos y una porción de capital (27) al establecimiento permanente. Por lo que se refiere a la esfera fiscal, el reconocimeinto del principio de arms length dificulta la labor tributaria y produce una desventaja para la eficiencia del Impuesto de sociedades, en relación con la habilidad empresarial de eludir la sujecion a la normativa fiscal. Esto deviene así, porque se considera irrevelante el hecho de que las empresas relacionadas compartan el mismo propietario. Otro de los inconvenientes del Arms length principle es que deja sin eficacia las reglas elaboradas para luchar contra la deducibilidad del exceso de intereses, generad por las entidades con la intención de deducir el pago de ellos en sus declaraciones. Las earnings stripping rules, originariamente estadounidenses, se crearon para luchar contra el desnudo de la base imponible del impuesto de IS que hoy es percibido fiscalmente por la administración americana como la erosión de la base imponible. Por tanto se trata de reglas que pretenden poner freno al exceso de la cantidad deducible por las entidades como consecuencia de la realización de préstamos intragrupales y establecer límites para controlar la capitalización insuficiente (Thin capitalization). Reglas de subcapitalización Las normas de subcapitalizacion entran en acción si la estructura del capital del deudor se encuentra demasiado endeudada. Para ello las reglas establecen que cuando el endeudamiento directo o indirecto de una sociedad con otra persona o entidad no residente y relacionada con ella exceda del resultado de aplicar el coeficinete que se determine en el reglamento del impuesto sobre sociedades a la cifra del capital fiscal, los intereses satisfechos que correspondan al exceso tendrán la consideración fisclal de dividendos. Uno de los intentos de limitación de la deducibilidad del pago de los intereses por parte de la normativa trtibutaria era el establecimiento de una ratio capital /deuda, previamente fijada por ley. En el caso de España, mediante las normas de subcapitalización, se aplicaba una ratio establecida por el legislador de 3:1,es decir, a cada tres elementos de deuda le correspondía uno de capital propio. El establecimiento del mencionado coeficiente se basaba en una presuncion de iuris tantum. Esto significaba que si la entidad perteneciente a un grupo que sufrría del exceso de la ratio, podía demostrar que su situación de endeudamiento era análoga a la de una no perteneciente ni relacionada al grupo, entonces podría incrementar la ratio establecida por el legislador. Generalmente, a nivel europeo, las reglas de subcapitalización negaban la deducibilidad del exceso de la deuda interna proveniente de accionsitas que tuvieran directa o indirectamente una influencia considerable en la adminsitración de la empresa. La particularidad de las reglas de subcapitalización era que hasta 2004 su ambito de aplicación lo constituía la inversion extranjera, sin tener en consideración la financiación interna hecha por los inversores domésticos. Sin embargo en el 2002, el Tribunal Europeo de Justicia, decidió en el caso de LankhorstHorst, que las leyes de subcapitalización alemanas, violaban el principio de la libertad de establecimiento, dado que sólo iban dirigidas a los inversores extanjeros y no incluían a los inversores alemanes, lo cual resultaba en una discriminación contra las empresas alemanas y sus acuerdos de préstamos con las entidades relacionadas no residentes . Dicha resolución del Tribunal Europeo obligó casi a todas la jurisdicciones europeas a realizar grandes cambios en sus reglas de subcapitalización. Una manera de cumplir con lo requerido por la corte europea era excluir a las entidades residentes fuera de la UE del ámbito de aplicación de la norma. Esta estrategía se adoptó por España y por Portugal, mientras que Alemania decidió aplicar la normativa tanto a las sociedades residentes como a las no residentes. Un pasó muy radical lo tomó el Reyno Unido que dejó de aplicar las normas de subcapitalización cambiándolas por las del principio de Arm’s Lenght. Por su parte La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2.011, determinaba que las reglas de subcapitalización no resultarían de aplicación cuando la entidad vinculada prestamista fuese residente fiscal de un país con el que España tuviese suscrito convenio para evitar la doble imposición con cláusula de no discriminación. En este aspecto, el Tribunal Supremo se pronunció acerca de un supuesto de una matriz suiza y una filial española, determinando que la cláusula de no discriminación del convenio para evitar la doble imposición suscrito entre España y Suiza constituye norma especial respecto de la norma general que supone la regla de subcapitalización y que, en aplicación de la misma, no cabe dar un trato discriminatorio a la entidad suiza. Con la citada sentencia se circunscribe el ámbito de aplicación de la regla de subcapitalización a aquellos supuestos en que la entidad vinculada prestamista es residente en un país que no pertenece a la Unión Europea y que no tiene convenio suscrito con España o no contiene cláusula de no discriminación. Solamente cabe la aplicación de la regla de subcapitalización por existir endeudamiento indirecto cuando, por la ejecución de la garantía otorgada o su previsible ejecución, se produzca la elusión fiscal mediante la erosión de las bases tributarias españolas a favor de una entidad del mismo grupo no residente en España. Esto sucede cuando la institución que otorga la carta de conformidad va a hacer frente a la deuda por ejecución de garantía y se convierte en acreedor de la entidad española. Reglas de Earnings stripping Actualmente, la legislación española cuenta con la reciente incorporación de las nueveas reglas de Earnings stripping que se aplicaron ya antes en Alemania y más tarde en Italia( 2008) Las nuevas reglas, nacidas en Los estados Unidos, niegan la deducibilidad del exceso de los intereses que sobrepasenen un porcentaje determinado de los benefiicos empresariales pre aplicación de impuestos, intereses, amortizaciones, es decir, EBITDA y por último fijan una cantidad máxima de deducción de intereses. La entrada en vigor del real Decret Ley 12/2012, de 30 de Marzo, introduce diversas medidas tributarias y adminsitrativas dirigidas a la reducción del déficit público. La gran novedad es que las medidas tienen caracter permanente y básicamente se agrupan en dos grandes bloques: La limitación a los gastos financieros generados en el seno del grupo mercantil (art. 14.1 h de TRLIS). La norma considera no deducibles, los gastos derivados de deudas con entidades del grupo, independientemente de su residencia y de la obligación o no de formular cuentas anulaes consolidadas, destinadas a la adquisición a otras entidades del grupo, de participaciones en el capitalo fondos propios de cualquier tipo de entidades, o la relaización de aportaciones en el capital o fondos propios de otras entidades del grupo. Tpodo ello, salvo que se acrediten motivos económicos válidos para la realización de dichas operaciones. La exposición del Real Decreto ley, señala dos supuestos en que se entiende que pueden ser razonables desde un punto de vista económico estas financiaciones; (i) la de restructuración dentrpo del grupo, com consecuencia de una adquisición a terceros y (ii) y aquellos supuestos en que se produce una autentica gestión de las entidades participadas adquiridas desde territorio español. Quedan por tanto fuera de la norma y de la exclusión; la soperacioens de adquisición de sociedades fuera del grupo, ya sea con financiación del grupo o externa, y las operaciones de adquisición de sociedades del grupo con financiación externa de terceros. la limitación general en la deducción de gastos financieros (art. 20 TRLIS) Esata norma, de imputación temporal, limita la deducibilidad de los gastos financieros netos ( es decir, tras minorar os ingresos financieros) al 30% del beneficio operativo del ejercicio (EBITDA contable). Son deducibles, en todo caso, los gastos financieros netos hasta 1 millón de euros. En el supuesto de entidades en régimen de consolidación fiscal, el limite se aplica al grupo fiscal. Los gastos que no hubieran podido deducirse por aplicación del limite, s epodrán deducir en los periodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos, cojuntamente con los del periodo coprrespondiente y con elcitado limite del 30%. Caso de que los gastos no alcancen el referido límite, la diferencia entre el citado limite y los gastos financieros netos se se añadirán al limite de los períodos que conluyan en los 5 añs inmediatos y sicesivos, hasta su total deducción. La limitación se aplica a la entidades que formen parte de un grupo mercantil, sociedades co socios significativos o participaciones en otras socidades (al menos 20%) y de los que reciban fiananciaciones cuyos gastos supongan al menos el 10% de lso gatsos financieros netos totales. La limitación no se aplica por tanto, a sociedades que no formen parte de un grupo (sociedades independientes, si bien con laexcepción señalada), y a las entidades de crédito, que se ven obligadas a excluir las entidades no financieras de su grupo de consolidad fiscal a estos efectos. Esta norma, cuyo objetivo es sustituir a la ya obsoleta regulación de ratio de subcapitalización vinculada, afecta a todo tipo de gastos financieros ya sean con entidades externas o con entidades del grupo, y abandona la recalificación del exceso sobre el limite como dividendos, como se planteaba en la anterior regulación. La medida administrativa dirigida a la reducción del déficit público, se toma mediante la creación de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) cuyo objetivo es controlar los precios de transferencia, que son muchas veces utilizados por las empresas multinacionales con el fin de desviar beneficios a países de baja tributación, minimizando así la carga tributaria del grupo multinacional en España. La creación de la ONFI se engloba dentro de los nuevos instrumentos con que se está dotando la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude fiscal en vista de la finalización el 30 de noviembre del plazo de la amnistía fiscal concedida por el Gobierno. La nueva oficina contra el fraude internacional esá en funcionamiento desde enero de 2013, A efectos prácticos, la creación de la ONFI se traducirá en un crecimiento exponencial del número de inspecciones en materia de precios de transferencia, siguiendo la tendencia ya marcada en 2012. Esto pone en evidencia para las empresas multinacionales la importancia del cumplimiento estricto de la obligación de documentación relativa a los precios de transferencia para evitar, como mínimo, las sanciones formales de documentación. En este sentido, cabe recordar que las sanciones por incumplimiento de documentación formal son de 1.500 euros por cada dato y 15.000 euros por conjunto de dato omitido, inexacto o falso. En consecuencia, la sanción por falta de documentación puede ascender a más de 140.000 euros Como es sabido por todos, Estados Unidos es el país con más multinacinales en el mundo ya que cuena con más de 60. Por tanto la mayor parte de la evasión fiscal se produce en perjuicio de la adminsitración fiscal estadounidense. Después de la crisis del verano del 2008 el gobierno estadounidense se dió cuenta de que los frutos de la planificación fiscal habían conseguido que las filiales extranjeras estadounidenses almacenaran más de un trillón de dólares como beneficios retenidos en jurisdicciones de baja tributación. Este hecho se ha convertido en uno de los problemas más graves de la administración fiscal y amenaza con dejar millones de dolares fuera de su alcance que las empresas evitan la repatriación de las ganancias obtenidas en el etranjero. Un ejemplo lo constituye el ejercicio final del año 2010 de Microsoft Corporation, quien tenía 29.5 billones de dolares en beneficios reinvertidos de manera permanente y anivel global tenía 41 billones en inversiones a corto plazo. Aun así, en febrero de 2011, Microsoft pidió un préstamo de 2,25 billones de dollares al mercado de capitales estadounidense. Según los varios informes de la prensa financiera Microsoft, adquirió dicha deuda para abastecer los pagos de los dividendos y recompra de acciones , con tal de evitar la tasación por repatriación de los beneficios, ya que el 80 % de su capital estaba retenido en modo de inversión a corto plazo, fuera del territorio de Estados Unidos. Dicha actitud sigue estando de oda entre las compañias del sector tecnologico estadounidense, algunos expertos financieros lo definen como la destilería fiscal de lso benefciios. La sofisticada estructura y organización de la compañía consigue esquivar el gravamen a aplicar en los beneficios mediante la siguiente aproximación. El directivo fiscal de la multinacional actua como un maestro en destilería, con cientos de barriles de rentas extranjeras. Un barril, por cada tipo de renta obtenida,por uan filial exrtanjera. Cada barril queda en espera a ser etiquetado por el maestro en destilería. Cada parte de la renta extranjera extraída del barril, se trae consigo diferente cuantía de creditos fiscales extranjeros. El maestro destilador toma las instruccioens de parte del director financiero de la empresa, quien le concreta la cantidad de renta que debe ser repatriada de manera anual a Estados Unidos, para después, crear una combianción de ingresos y créditos de manera que sobre el liquor resultante de la mezcla de dichos elementos, recaiga el mínimo impuesto posible, correspondiente al impuesto de Sociedades. Las declaraciones tributarias de las grandes multinacionales americanas son confidenciales pero afortunadamente, la unidad de estadisticas de información del servicio tributario estadounidense, publica los datos fiscales de las entidades extranjeras controladas. El informe incluye los ingresos y ganacias de todas las entidades controlads en el extranjero, así como el pago de las obligaciones tributarias extranjeras con respecto al año en cuestión. Las declaraciones financieras de Microsoft en su informe anual del 2012, indicaban que la compañía almacenaba un total de 29.5 billones de dólares en inversiones permanentes fuera de la jurisdicción estadounidense (esto es después, de la imposición del gravámen extranjero en territorio de baja tributación) Se calcula que el coste de la repatriación de los beneficios asciende a 9.2 billonesde dólares. De las 30 mayores empresas pertenecientes al índice Promedio Industrial de Dow Jones, que mide el desempeño económico de las empresas más importantes transadas en la bolsa Estadounidense, sólo tres hicieron pública la estimación de los costes de reptraición de los beneficios permanentemente colocados en inversiones directas y de cartera. Otros dos diseños del Corporate Income tax (impeusto de soceidades) que anhelan el equilibrio entre deuda y capital, ofrecen soluciones para eliminar la distorsion entre deuda y capital, tratando a las dos fuentes de financiamiento de manera igual. Por una parte está el principio de Allowance for Corporate Equity, ACE y por la otra el comprehensive Business Income tax CBIT. La ACE garantiza una reduccion de la imposición en el capital nuevo o en los beneficios obtenidos a través del pago de los intereses. Por otra parte la CBIT conseguiria el mismo resultado, es decir corregiría el desequilibrio fiscal entre capital y deuda, eliminado por completo la deduccion de los intereses. La CBIT incrementaria la base imponible y permitiría bajar la tasa del impuesto. Una parte de la doctrina se ha mostrado a favor de esta política ampliadora de la base imponible. Uno de los inconvenientes es que la deducibilidad de los intereses puede impactar a la cobertura y garantía del préstamo,incrementando el coste del capital y a la vez disminuyendo el valor de las empresas. Reduciendo el endeudamiento se reduce la probabilidad de la bancarrota pero por otra parte el aumento del capital también incrementaria la probabilidad de la bancarrota. De mooj cree en un sistema impositivo Bajo el CBIT ya que como se ha dcho antes bajo este sistema no s e permite la deduccion de los intereses pero como compensación se deja de gravar el interés recibido, creando a si una simetría entre las dos variantes . El principio de la ACE alcanzaría el resultado opuesto al de CBIT ya que reduciria aun mas la base imponible que a su vez se tendria que compensar con la subida de la tasa del IS. El sistema de la ACE básicamente consiste en deducir también los dividendos de base imponible para eliminar la prevalencia de lso elementos de deuda en las estructuras empresariales. Kleinbard, propone su proprio sistema el cual amplia la base imponible, para imponer un impuesto a nivel de todas las entidades y para todas las empresas comerciales, independientemente de su estructura organizacional. por otra parte presupone la eliminacion de la diferencia entre deuda y capital, con la combinación de un impuesto uniforme sobre el retorno ordinario del inversor (así ka ssociedades civiles pasarían a ser entidades gravables) El Business Enterprise IncoemTx BEIT propoen adoptar un cojunto de normas tributarias para cada estapa del ciclo empresarial . El sistma ofrece elegir entre las formas de las soceidades y establece que todas las empresas sean gravadas como entidades, sin prmitir los partnerships. Por lo que se refiere a la capitalización de una entidad, las mismas reglas se aplicarán tanto a los bienes como deudas y derivativos. Todas la ventas o adquisiciones de activos empresariales o entidades empresariales quedan sometidas a tasación. Se emplea un nuevo concepto que es el denominado COCA, que se entiende como el sistema del coste del capital el cual determina la tasación de los rendimeintos del capital. El componente del sistema de COCA es el corazón del BEIT, porque el COCA es el vehiculo para medir y gravar los rendimeintos del capital. El mecanismo del COCA permite deducir anualmente un coste uniforme del capital allowance que corresponde al porcentaje establecido por la tesoreria del estado. La principal motivación de la BEIT es reducir lo más posible la importancia de las consideraciones fiscales en los planes empresariales de las entidades, incluyendo las decisiones respecto a las elecciones de la forma legal de las empresas, la manera mediante la cual se fiancian las empresas y las adquisiciones y desinversiones de éstas. Como el BEIT es un tipo de impuesto de sociedades, debe ir dirigido a los emisores y accionistas del capital financiero invertido en las entidades emrpesariales. La propuesta lo consigue mediante el ya mencionado COCA coste de desgravación del capital, el cual elimina la relevancia de las dos formas de financiación . Por último De Mooj, cree en una combinación entre los sistemas de ACE y CBIT, la cual también eliminaría la discriminacióne entre deuda y capital. Según ésta doctrina se peude hacer un pack con partes de uno y el otro sistema, elimando y sustituyendo sus deficiencias uno por el otro. En primer lugar, ayudaría a preservar la neutralidad fiscal y en el segundo lugar, reduciría los posibles efectos negativos de cada uno de los sistemas puros de ACE o CBIT. La investigación de las distorsiones de los impuestos que se dan en las inversiones financieras y las posibles medidas contra dichas distorsiones fueron analizadas en un modelo de simulación. De mooij presentó las simulaciones con las varias opciones posibles, es decir, se compararon las implementaciones del ACE y CBIT como sistemas puros o como combinación de los dos Las dos versiones del Corporate Income tax, mediante la simulación, se aplicaron a los varios estados de la UE, y demostraron que la combinación de los dos sistemas hecha a medida para los diferentes estados podía llevar a la misma neutralidad en las inversiones financieras que una reforma singular. A pesar de las ventajas de la neutralidad financiera, las reformas de ACE o CBIT solamente se peuden encontrar en pocos estados miembros de la UE. El análisis económico demuestra que cambiando hacia dichos sistemas se podría conseguir reducir el apalancamiento, el riesgo sistemático y el profit shifting. Como se puede ver la mayor parte del dilema fiscal reside en la generación de la deuda, su evolución y la aspectativa que crea esa evolucion en los demás sujetos del mercado. Esa aspectativa a parte de reflejar una imagen incierta de la economía, puede llegar a ser la responsable de que el porcentaje de la deuda sufra variaciones repentinas. Se puede considerar como una de las causas del fallo de los mercados la demasiada estrecha relación entre la politica y la economia. De todos los fallos de los mercados, aquellos que acaban favoreciendo a la concentración masiva de la riqueza son los más preocupantes, ya que al final pueden ser usados para perjudicar el mercado y la realidad de la democracia. A pesar de que la crisis financiera de 2008 puede ser vista como un fallo gigantesco de los mercados, también se puede alegar que ocurrió precisamente porqué algunos elementos del mercado se hacían más y más perfectos de la manera que perjudicaban a los demás. Ante dicha perfección contínua de los elemntos del mercado, que son capaces de perjudicar a los demás particpantes en el, uno de los mayores problemas con los que se enfrentan las empresas y la sociedad es la es la incertidumbre, el peligro de que algo imprevisto pueda irrumpir los planes de los negocios y acabar causando daños dificiles de reparar. Pero según la literatura ecónomica, el mercado mismo puede ofrecer la respuesta. La respuesta consiste en hacer un cálculo de todas las incertidumbres que puedan abastecer el peor de los casos. Una vez se haga la aproximación, se puede hace un cómputo de probabilidades, asociadas en relación con la incertidubre, convirtiéndola en riesgo calculable. A partir de esta fase, se hará posible definir a cuanto puede ascender la asimilacion del riesgo . Bibliografía utilizada para la realización del trabajo Principios Globales de Fiscalidad Internacional, Tulio Rosenbuj The Stateless Income, Edward Kleinbard The Strange non-death of Neoliberaism, Colin Crouch OCDE guidelines