1era Unidad: Bases de la Institucionalidad Partes de la Constitución: - Preámbulo : se instalan los principios inspiradores. Orgánica : medios u órganos que desarrollan funciones constitucionales. Dogmática : son los principios básicos desarrollados y consagrados. Capítulo I de las Bases de la Institucionalidad Art. 1° Libertad, igualdad, dignidad, servicialidad y promoción del bien común. Art. 2° Emblemas nacionales. Art. 3° Forma de gobierno y descentralización del país. Art. 4° Chile es una república democrática. Art. 5° Soberanía y sus limitantes. Art. 6° Principio de juricidad. Art. 7° Principio de investidura previa regular, de competencia, y de respeto a la formalidad. Art. 8° Obligación del principio de probidad en la función administrativa. Art. 9° Ley Antiterrorista N° 18.314 1.2 Principios Constitucionales (en particular) {El Estado no tiene un carácter de deber respecto de los principios, sólo debe propenderles en la medida de lo posible} 1. DIGNIDAD de la persona humana El art. 1° establece “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, donde se entiende la palabra Dignidad como la aseveración de la dignidad divina, originada en éste. La Biblia señala que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, por lo tanto, esta característica estaría dada por la semejanza con Dios. Otra concepción es la que señala que esta característica estaría dada por la naturaleza misma de la humanidad: por el razonamiento, el libre albedrío y por la posibilidad de constituirse en sociedad. La Ley Fundamental de Bonn de 1949, posterior a la 2° Guerra Mundial, establece que la dignidad de la persona humana es inviolable y es una cláusula pétrea. Sin embargo, la dignidad va más por el trato que se le da a la persona. 2. IGUALDAD Como derecho fundamental, la igualdad puede ser absoluta o relativa. Además, se encuentra la igualdad ante la ley y la igualdad en la ley. En este último sentido, la ley debe dar igual tratamiento a todos, con las mismas condiciones. Sin embargo, esto no se da en nuestra Constitución. Aún con esto, la ley puede establecer diferencias, pero éstas no pueden ser arbitrarias (que carezcan de todo razonamiento o fundamento). En Chile debe haber igual tratamiento a las personas, pero con iguales condiciones. Existen, sin embargo, una serie de discriminaciones: Discriminaciones positivas: se establecen para proteger a determinados grupos dentro de la sociedad, que por su condición étnica o discapacidades, deben ser privilegiadas. Ej: derecho de las minorías. Discriminaciones negativas: Afectan el patrimonio de las personas que no reciben igual tratamiento. Esta afectación debe ser sólo de contenido patrimonial, jamás de derechos fundamentales (éstos no son disponibles). Discriminaciones implícitas: Al beneficiar a un grupo, se discrimina a otros, de modo implícito. O al discriminar positivamente, puede discriminarse al mismo grupo si los integrantes no se cumplen con una serie de requisitos. 3. Principio de LIBERTAD “Las personas nacen libres…” Este principio está dado por la razón: es el poder de decisión. El principio fundó la Constitución francesa y la norteamericana, a propósito del proceso de la Ilustración. Es el poder de decisión sobre quién quiero que me gobierne. Y tal como se entendía en el periodo de la monarquía, este poder viene de Dios y se radica en el pueblo. Como aspecto externo, es el principal derecho fundamental: en él se fundan los demás derechos. Es una manifestación externa. Si perdiéramos la libertad, perderíamos también otros derechos, incluso la vida. En la Constitución de 1980 se reconoce en diversos aspectos, tales como la libertad de circulación, de residencia, de culto, de consciencia, de asociación, de sindicalización, de trabajo y de adquisición de bienes. “La vida en sociedad tiene como límite la libertad del otro (Contrato Social – J.J. Rousseau); para otros, el límite es la propiedad” Desde el punto de vista formal, la libertad se limita por una ley. 4. Principio de SERVICIALIDAD “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común” El Estado, con sus servicios públicos (ss. pp.) creados por ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, tiene que brindar las prestaciones necesarias para que todos los habitantes de Chile vean cubiertas sus necesidades básicas. Esto proviene del año 2008, con el gobierno de Bachelet, y el programa “Chile crece contigo”. 5. PROMOCIÓN DEL BIEN COMÚN “...y su finalidad el promover el bien común” El concepto aristotélico-tomista de bien común es el bien de todos y cada uno de los integrantes de una comunidad organizada. La finalidad del Estado es la promoción de este bien común, es decir, propender a que todos logren su desarrollo. Sin embargo, la Constitución no garantiza un estado social ni liberal de derecho. 6. Principio de SUBSIDIARIEDAD Se consagra en el art. 1°, señalando que “El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se estructura y organiza la sociedad”. Ser grupo intermedio sólo implica aunar voluntades, no necesariamente se requiere tener una personalidad jurídica, tanto de derecho público como de privado. En todos los aspectos debe actuar la sociedad primero. Si la comunidad no lo logra, es el Estado quien debe ampararlos y actuar en su nombre. Por ejemplo, cuando las prestaciones no son buenas o no se entregan, el Estado actúa subsidiando. En definitiva, el Estado actúa cuando los privados no lo hacen o cuando lo hacen de mala manera. # La Familia para la Constitución de 1980 # Constituida bajo el matrimonio, se configura como el núcleo fundamental de la sociedad. Sin embargo, desde el año 1995, se entiende que una familia no necesariamente es la que se construye sobre la base del matrimonio, sino que aquellas que se ligan por lazos de parentesco, de afectividad y de protección (uniones de hecho, convivencias, varios hogares bajo un mismo techo, etc.) En definitiva, hoy se considera muchas formas de hacer familia. Nuestro Código Civil asume como familia incluso a quienes viven en la casa y no tienen lazo consanguíneo alguno, como los dependientes y allegados. La familia como núcleo fundamental dice relación con la obligación estatal de propender al grupo familiar: la familia es un grupo intermedio. En el caso de la privación de libertad de alguno de sus integrantes, no se propende a la familia, sino que en tal caso se protege la persona humana, como ente más relevante de protección: los hijos de delincuentes deben crecer y desarrollarse en ambientes sanos, intentando evitar el contagio criminal. En definitiva, la sociedad se constituye sobre la base de la familia y es el Estado quien debe fortalecerla. Esta es una idea que sigue del Gobierno Militar Autoritario, sin embargo, se produce una contradicción con los principios militares de familia y de protección del Estado. El Estado no tiene derecho ni facultades para intervenir este grupo intermedio, a excepción de dos causales: los delitos y la violencia intrafamiliar. Si el Estado interviene por cualquier otro motivo, se estaría violando el derecho a la privacidad. Sin embargo, esta intervención podría producir una colisión de derechos, entre la integridad humana y la dignidad de la persona: la serie de emociones y la relación afectiva que tienen agresor y víctimas se estaría coartando por esta intervención. # Seguridad Nacional # Como concepto jurídico constitucional indeterminado y como concepto geopolítico (militar), se considera como tal, una serie de conductas y acciones que buscan proteger la integridad del Estado de Chile. Este concepto fue la cortina de humo y la excusa perfecta para que, bajo el Gobierno Militar se cometieran muchos ilícitos, respecto de la seguridad nacional: detenciones, disoluciones de grupos organizados, exilios, etc. No es lo mismo Seguridad Nacional que “seguridad de la nación”, concepto relacionado con la protección de la población y de la familia. 7. Principio de la INTEGRACION DEMOCRATICA DE LA SOBERANIA Art. 5° “La soberanía reside esencialmente en la Nación”. El concepto de soberanía se debe entender como el poder: no se reconoce otro poder como máximo. Quien ejercer este poder soberano es elegido popular y democráticamente por el pueblo (ciudadanos) y extranjeros con derecho a voto. 8. Respeto a los DERECHOS FUNDAMENTALES “La soberanía reconoce como limitación el respecto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” Art. 5° inciso 2° Hay que aclarar que no todos los derechos son fundamentales, ya que por el sólo hecho de ser personas, tenemos tales derechos. Los derechos fundamentales jamás pueden ser patrimoniales, porque éstos son disponibles. Los derechos fundamentales son inherentes a las personas, por lo tanto son inalienables. La limitación del poder son los derechos fundamentales. Este respecto es el límite de la acción estatal, pero también limita la acción de los privados. Y aunque ciertos derechos fundamentales no estén garantizados o no se expongan como tales en ciertas constituciones, no por esto dejan de tener la categoría de fundamentales. Teoría de los derechos fundamentales. Distintas generaciones: 1° Generación: Libertad, Igualdad, Propiedad y Vida. 2° Generación: Derechos civiles y políticos (Constitución 2° Rep. Francesa incluye el derecho a sufragio y el derecho a adquirir bienes) 3° Generación: Derechos sociales, económicos y culturales (Salud, Vivienda, Trabajo, Educación) 4° Generación: Derechos del medio ambiente (Constitución 1980, art. 19 N° 8) 5° Generación de los derechos colectivos. 9. Principio de JURICIDAD De los artículos 6 y 7, se extrae el principio de juricidad, evolución del principio de legalidad, respecto de los cuales “Los órganos del Estado deben someter su actuar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”. A pesar del poder y pesa que tiene nuestra Carta Fundamental, la norma más fuerte no es sino la Sentencia Judicial firme y ejecutoriada, respecto de la cual no cabe recurso alguno. En cambio, la jurisprudencia administrativa está constantemente cambiando o se deroga. El principio de juricidad viene de la Constitución de 1925 para subsanar la inexistencia de los tribunales contenciosos administrativos, cuando nunca se dictó la norma que los crearía. Se establece, además, que la creación y organización de todos los órganos del Estado deben ajustarse a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es decir, en su orgánica y en su funcionamiento no pueden sino apegarse estrictamente lo que la Carta señala. 10. Principio de INVESTIDURA REGULAR PREVIA (art. 7°), principio de COMPETENCIA y principio de RESPETO POR LA FORMALIDAD. “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley” a) De investidura regular previa (“Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes…”): Es la manifestación concreta de la asignación de función a una persona, el cual debe ser previo y regular, es decir, conforme a las normas. b) De competencia (“…dentro de su competencia…”): Es el ámbito válido de acción dado por la ley a un órgano administrativo. Existen diversos factores de competencia en el derecho público, tales como el territorio (ss.pp. desconcentrados), la materia (dado por la Constitución y las leyes), el plazo (cargos transitorios, como designaciones) o los grados (la administración de ss.pp. se estructura de forma piramidal). Ninguna persona o grupo de personas puede atribuirse otra autoridad o poderes que los que les confiere la Constitución o las leyes. Lo anterior como principio y factor de competencia. Históricamente se establece este precepto en el art. 7° inciso 2° para dar legitimidad al poder establecido, evitando el caudillismo y el abuso de poder. c) De respeto a la formalidad (“…y en la forma que prescribe la ley”): Se refiere básicamente que las cosas y tareas encomendadas deben realizarse tal como la ley y la Constitución las establece, siendo nulos todos los actos que incumplan este principio. Inciso 3° “Todo acto en contravención a este artículo (art. 7°) es nulo y originará responsabilidades y sanciones que la ley señale”. 1.5 Conductas Terroristas – Ley Antiterrorista (N° 18.413) La norma que regula estas conductas es una ley de quórum calificado, que no se dictó por el Congreso, pero la dictó la Junta de Gobierno, la ley 18314, que determina las conductas terroristas y es la que hace de tipificación, fijando su penalidad. Esta norma hace que el artículo 9° de la CPR no sea una ley penal en blanco. En la CPR no está tipificada la pena, sólo se encuentran las penas accesorias. Se busca que quienes tengan conductas no influyan a otras personas, prohibiéndoseles que sean líderes de opinión para que propaguen conductas terroristas, según lo que establece el artículo 9° de la CPR. El artículo 2° de la ley 18314 establece qué conductas son considerados actos terroristas. Internacionalmente se busca establecer, respecto de los delitos terroristas, no sólo en la víctima sino también en la sociedad un temor justificado de ser víctimas de delitos de la misma especie. El terrorismo exige que haya premeditación y un concierto para atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, existiendo entre estos entes no sólo características físicas comunes, sino que compartan una etnia, una religión, pensamiento político, etc. Se relaciona con el hecho de infundir temor, creyéndose que otros grupos de personas pueden ser también victimas. Otra forma: son los actos que causan alto daño (bomba en aeropuerto) o alto impacto (bomba en una iglesia vacía). No va por los resultados, sino más bien por el impacto político que buscan causar, como para evitar acciones o buscar exigencias. Delitos terroristas en Chile. Tipos penales comunes de homicidio, lesiones, secuestro y sustracción de menores, líos de cartas o encomiendas explosivas, los de incendio y estrago, las infracciones contra la salud pública (envenenamiento de las aguas, amenaza de expansión de epidemia, descarrilamiento de trenes). Se consideran terroristas cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella un justo temor de ser víctima de delitos entidad. Constituyen conductas terroristas cuando buscan infundir el mismo temor, el apoderamiento o atentado contra una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte de servicio público, o realizar actos al interior de éstos que pongan en peligro la vida, la integridad corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes. Tras los atentados del 11 de Septiembre en EE.UU, también son las amenazas o las declaraciones atentatorias contra la seguridad de un vuelo (un hombre armado dice que el avión porta un arma). Conductas terroristas de lesa majestad: Atentado contra la vida o integridad física de un Jefe de Estado o de otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente protegidas, cuando el atentado se realiza en razón de sus cargos. También constituyen conductas terroristas, el colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas, o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo; armas o artificios de gran poder destructivo o tóxico, corrosivo o infeccioso: (Estos son actos y delitos objetivos, es decir, el sólo hecho que la bomba exista y esté puesta, no importando la intencionalidad o los resultados). Son asociaciones ilícitas las que son constituidas para llevar a cabo delitos terroristas, y por este sólo hecho se transforman en ilícitas. Especialidad de la sanción de conductas terroristas. Los grados o sanciones asignados a los delitos comunes se aumentan en 1, 2 ó 3 grados; y cuando existe resultado de muerte, en el caso de los medios de transporte, la pena no se sube en estos grados, sino que se sube a presidio mayor en su grado máximo o al presidio perpetuo calificado. Si existe algún miembro de la asociación ilícita destinado al terrorismo que llevare acciones encaminadas directamente a evitar o a aminorar las consecuencias del delito, o que diere información para prevenirlo o impedirlo, o detener o individualizar a los responsables, se beneficia con la disminución de la pena que le corresponde hasta en 2 grados. Las personas que financien con fondos propios o recaudados conductas terroristas, son castigadas por este sólo hecho, se consumen o no dichos delitos, con la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, pena que se incrementa si se comprueba que es miembro de la asociación ilícita (hasta presidio perpetuo calificado). La tentativa de delitos es sancionado, y va con la pena del delito, y puede ser rebajado en 1 ó 2 grados para efectos de diferenciarla del delito de peligro. De todos modos, hay que diferenciarla, además, de los delitos de lesiones. La conspiración y la amenaza de cometerlos también son conductas sancionadas, sobre todo la amenaza, que es considerada como tentativa. En Chile, el mandar cartas y amenazar es un delito con penas bajas. En cambio la amenaza de conductas terroristas es tentativa, porque busca que la gente se asuste. Estos delitos se consideran comunes y no dan lugar a asilo político. Conoce e investiga el Ministerio Público, y se considera un plazo de ampliación para la formalización. Respecto de las personas formalizadas, puede decretarse la prisión preventiva en lugares públicos especialmente destinados a mantener a terroristas (Penitenciaria de Alta Seguridad). Se pueden establecer restricciones de visitas (sólo pueden visitarlo su cónyuge e hijos); interceptar, abrir o registrar sus comunicaciones telefónicas, informáticas, epistolares y telegráficas, lo único que no se puede interceptar es la comunicación del imputado con su abogado. En el caso que los imputados de casos terroristas fueren Ministros de Estado, Subsecretarios, Parlamentarios, Jueces, miembros del Tribunal Constitucional o del TRICEL, el Contralor General de la República, y Generales o Almirantes, no podrán tener lugar las medidas agravantes de la prisión preventiva. (Se debe entender que como autoridades, no se les debe incomunicar, para poder entender por qué lo hicieron). *Cada vez que se ponga en peligro derechos fundamentales masivos, existe actos terroristas. No tan sólo va contra la vida, sino contra otros bienes, como la propiedad, libertad de opinión, etc. 1.6 Emblemas Nacionales Suprimir o agregar: reforma constitucional. Cambiar la forma: reforma de ley. Para determinar qué estrofa del himno nacional, es materia de Decreto. El uso de los emblemas nacionales es materia de decreto (cuando se iza la bandera, qué estrofa, uso de los emblemas, etc.) Es atribución propia de los gobernadores provinciales autorizar el izamiento del pabellón patrio en días distintos de los autorizados por regla general o autorizar el izamiento de pabellones de otros países en lugares que no estén autorizados por el Derecho Internacional (se autoriza éstos en sus embajadas, consulados, naves o aeronaves) En los casos de duelo nacional, éste se decreta por el Presidente de la República. La bandera de iza en un asta blanca, y se iza acompañada de otros emblemas patrios, debe estar al mismo nivel que el otro pabellón. La estrella siempre debe quedar a la izquierda de quien la observa. Sus colores son reglamentados y termina su uso cuando se pierden sus colores originales. Lo único que se le puede hacer en materia de reparos es coserla. Se dobla en forma rectangular y luego triangular. Las faltas a la bandera, ya sean colores desteñidos, izarlas en días que no están decretados, tienen multas que van desde 1 a 5 UTM. Los emblemas nacionales son prueba de soberanía de un país y lo representan. Son símbolos de la unidad nacional, sin perjuicio que puedan izarse otros pabellones. La importancia de que estos emblemas estén en la Constitución va por la soberanía, representación y unidad de la nación. La bandera con el escudo al centro es el Emblema Presidencial, y se iza tal sólo cuando está en el Palacio Presidencial, pero cuando no está se iza la bandera sin el escudo. Esto data de una tradición británica. 2da Unidad: Nacionalidad y Ciudadanía 1.* Forma de Gobierno Art. 4° “Chile es una República democrática”. Características de la república: En Chile se llega al poder por elección y no por linaje. Los cargos en Chile son temporales, tiempo que está dado con anterioridad a la fecha que asumen. División de los poderes en funciones, frente a la concentración de poderes en la Monarquía. Establecimiento de controles al ejercicio del Poder. Características de la democracia: Participación de la ciudadanía en la elección de los cargos públicos, de modo periódico y los plebiscitos en los casos que establece la ley. 1.1 Nacionalidad “La soberanía reside en la nación”. Quiénes son nacionales: art. 10° señala que son chileno, los nacidos en territorios de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en territorio chileno al servicio de su gobierno, y los hijos de extranjeros transeúntes, todos los cuales pueden optar por la nacionalidad chilena (Principio del ius solis). La reforma del 2005 rebajó los requisitos para ser chileno tratándose de hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero, porque antes se daba la posibilidad de que fueran chilenos, siempre que se avecindaran por un tiempo en Chile. Tras la reforma, sólo requiere que alguno de sus ascendientes en línea recta del primer o segundo grado (padre o abuelos) sea chileno por nacimiento, por carta de nacionalización o por especial gracia de la ley, siendo las dos últimas las otras fuentes de nacionalidad. La nacionalidad es un derecho fundamental. Causales de pérdida de la nacionalidad. a. Renuncia por la parte ante la autoridad competente. Se exige, por la reforma del 2005, que previamente la persona haya adquirido otra nacionalidad. b. Privación de la nacionalidad en caso de prestación de servicios, durante una guerra exterior, a los enemigos de Chile o a sus aliados, privación que se hace por decreto supremo. c. Por cancelación de carta de nacionalidad. d. Por ley que revoque la nacionalidad conferida por gracia cuando el beneficiado cometa atentados contra la dignidad del Estado de Chile o atentados contra el Estado. Para optar a la nacionalidad chilena, el interesado debe presentar una solicitud ante el Intendente regional o Gobernador provincial de su domicilio. En Santiago la solicitud se presenta directamente en el Ministerio del Interior, y sólo puede ser efectuada por personas mayores de 18 años que acrediten haber residido en Chile continuamente por más de 5 años, en conformidad con las normas de extranjería (de modo legal), esto se acredita con un certificado de permanencia definitiva que otorga el Ministerio del Interior a aquellos extranjeros que cuenten con domicilio conocido y con una actividad económica demostrable. Previo a este certificado, la persona ha obtenido certificados de permanencia temporal, y este último habilita para obtener la cedula de identidad para extranjeros. Recurso de Reclamación de nacionalidad. La cancelación de una carta de nacionalización se realiza por un acto administrativo emanado del Presidente de la República y firmada por el Ministro del Interior, fundado en antecedentes suficientes que permitan establecer que la persona afectada ya no es digna de ser chilena. Como se trata de un acto administrativo que en principio puede ser discrecional y arbitrario, es la propia Constitución la que establece un recurso de reclamación, en virtud del cual, cualquier persona afectada por este acto administrativo u otra persona en su nombre, podrá recurrir ante la Corte Suprema dentro del plazo de 30 días para que revise la legalidad, procedencia y justificación del término de la carta de nacionalidad. Desde la interposición de este recurso, se suspenden los efectos del acto administrativo. Dada la amplitud de la redacción en el texto constitucional, el recurso no sólo se ejerce respecto del DS que priva la nacionalidad, sino también de cualquier otro acto administrativo que la desconozca. Hasta antes de la reforma del 2005, se perdía también la nacionalidad por sentencia judicial condenatoria pronunciada por delitos cometidos en contra de la dignidad de la patria o los intereses esenciales y permanentes del Estado. Esta causal se introdujo por la Constitución de 1980, decía relación con las perspectivas que tenía la Junta con quienes debían ser chilenos. Rehabilitación de la nacionalidad. Se realiza por ley simple de carácter particular, que son estudiadas en principio por la comisión de Nacionalidad, Ciudadanía y Derecho Fundamentales del Senado y Cámara de Diputados, donde se analizan antecedentes para ver si resulta apropiado volver a otorgar nacionalidad chilena a quien alguna vez la tuvo. 1.2 Ciudadanía Sólo son ciudadanos los chilenos. La ciudadanía en el derecho privado tiene relación con la plena capacidad de ejercicio, obtenida en Chile a los 18 años. Se requiere ser chileno, mayor de 18 años (plena capacidad de ejercicio), y no haber sido condenado a pena aflictiva. Sin embargo, nuestro sistema electoral actual establece una carga a los ciudadanos, que es estar debidamente inscrito en los registros electoral. Para ejercer los derechos políticos que emana de la ciudadanía es necesario este requisito. En Chile es pueblo incluso los extranjeros avecindados en Chile e inscritos, pero no son ciudadanos. La pena aflictiva es la que está dada por 3 años efectivos. No hay documento que pruebe la ciudadanía, sólo se prueba la nacionalidad, la edad y no haber estado condenado a pena aflictiva, por medio un certificado de antecedentes penales. La ciudadanía no se verá afectada con la reforma del sistema electoral, sin embargo, lo que está en discusión es el sistema electoral público. 3era Unidad: El Sistema Electoral Público Sistema Electoral Público Integrado por órganos ciudadanos, por la Junta Inscriptora, Junta Electoral y por el Servicio Electoral. Junta Inscriptora: (órgano ciudadano) ciudadanos inscritos en los registros electorales que reciben una dieta por ejercer su labor, la que consta en inscribir en los registros electorales (registros públicos) a quienes, cumpliendo requisitos legales, requieran la inscripción. Esta dieta tiene un piso mínimo de 170 mil aproximadamente, más 0,2 UTM por cada inscrito. Junta Electoral: Órgano integrado por auxiliares de la administración de justicia (conservadores, notarios, archiveros) encargados de la custodia de un ejemplar de los registros electorales, de designar los vocales de mesa de los inscritos en cada registro, de designar al encargado electoral a cargo del local de votación. Integrar la Junta Electoral es una carga pública, porque no reciben remuneración ni dieta. El encargado electoral lo paga la Junta Electoral, al igual que el resguardo de los registros, etc. Este es un ejemplo de carga pública, en Santiago es el Conservador de Bienes Raíces, en regiones es por sorteo entre los Conservadores de Minas. Mesa receptora de sufragios: también integra el sistema electoral público, son los vocales de mesa. Reciben una dieta para que les sirva de alimentación, porque también es un ejemplo de carga pública. Sólo puede excusarse el titular, no el suplente. Si no asiste, se arriesga a una multa de entre 60 y 300 mil pesos. La mesa tiene que funcionar al menos 8 horas, esperando a que vote el último inscrito. El vocal tiene que llamar a que se abra y que se cierra. El presidente, electo de entre los vocales de la mesa, luego integra el Colegio Escrutador. Colegio Escrutador. Electoralmente Chile se divide en Circunscripciones Senatoriales, para elección de Senadores, y en algunas regiones son 2 por región, y en las pequeñas, sólo 1 por región. Además, se divide en Distritos Parlamentarios, se utilizan para la elección de Diputados, pero para efectos de inscripción electoral, el país se divide en circunscripciones electorales, siendo más que las “circunscripciones civiles”. Las circunscripciones electorales dividen la comuna en sectores pequeños para acercar los registros a la gente y así facilitarles este proceso. Cada registro electoral equivale a una mesa receptora de sufragios, y cada registro tiene 350 inscritos. Por lo tanto, cada mesa espera que voten 350 personas. Como en Chile primero tuvo derecho a voto el hombre, hay locales diferenciados por sexo. Problemas constitucionales: ¿qué pasa con los transexuales? El sistema electoral público basa toda la confianza en la ciudadanía. El escrutinio es el conteo de los votos, realizado por el Presidente y el Secretario, quienes deben firmar los votos, deben contarlos bien, siendo este proceso público. Los partidos políticos pueden asignar apoderados de mesa, con derecho a voz, quienes pelean voto a voto. Estos votos dubitados, son los que se discuten al lunes siguiente a las 2 de la tarde por el Colegio Escrutador. Al hacerse el recuento en la mesa, se traspasa a una planilla en triplicado y se transcriben los resultados, los votos blancos, nulos y válidamente emitidos. Una de estas planillas se va al Servicio de Gobierno Interior (funcionarios que trabajan al interior de las Gobernaciones Provinciales que pertenecen a la planta del Ministerios del Interior, que retiran las planillas de las mesas y luego aparezca el Subsecretario del Interior, a cada hora, nos informe a la ciudadanía cómo van las elecciones, pero no es un órgano integrante del sistema electoral público y no es vinculante), en este sentido el escrutinio puede ser adulterado por el gobierno. El otro triplicado se va al Colegio Escrutador, quienes revisan los votos que hayan sido disputados, siendo los presidentes de mesa quienes discuten y deciden para quién va el voto discutido. Luego el acta que levanta el Colegio Escrutador es la base con la que opera la Justicia Electoral, porque en Chile se es candidato electo desde que dicta la sentencia proclamatoria. La última copia va al Servicio Electoral. Servicio Electoral: órgano autónomo, de carácter técnico, encargado de la elaboración y actualización del padrón electoral, de la organización de las elecciones, de la custodia de un ejemplar del registro electoral, de la custodia de las urnas con votos ya emitidos, de la constitución de los partidos políticos, de la revisión de la contabilidad de los partidos políticos, y de la aplicación de la ley sobre financiamiento electoral. Hasta hoy su director es designado por el Presidente con acuerdo de 3/5 del Senado, y es inamovible. Funciones: - Elaboración y actualización del padrón electoral: la actualización se realiza sobre la base de la información que proporciona el registro civil, basada en las muertes (reales o presuntas), y en las condenas a pena aflictiva. - Organización de las Elecciones: diseña los votos y los manda a confeccionar, y envía y elabora los materiales de votación. - Constitución de los partidos políticos: verifica que los constituyentes de los partidos políticos sean ciudadanos inscritos en los registros electorales y no pertenezcan a otro partido. Reforma al Sistema Electoral Público Reforma constitucional del 2005, que creó un nuevo quórum, el “quórum agravado”, que intenta cambiar el sistema electoral público por un “Sistema Político”. En este nuevo sistema no habrá juntas inscriptoras, porque la inscripción será automática, cuando el chileno cumpla los 18 años al momento de la elección. Actualmente se actualiza el padrón por las muertes y las condenas, y ahora como será automática, el órgano encargado de hacer esta tarea lo hará el Servicio de Registro Civil, prescindiendo del Servicio Electoral. Actualmente se ve por la zona donde se vive, con la reforma será de modo nacional. Sin embargo, se adscribirá a los tramites que se realizan en la zona donde se vive, ya por inscripción de hijos, autos, etc. en el Registro Civil. La votación será voluntaria, y para los chilenos en el extranjero se les está imponiendo la carga de haber venido durante los últimos 5 años previos a las elecciones. Esto constituye un problema constitucional. La organización de las elecciones ahora lo hace el Servicio Electoral, como los votos, cajas, urnas, etc. y pese a ser un órgano público, es autónomo. Con la reforma se terminan las juntas electoras y se crea un Consejo Electoral de los distintos partidos públicos, quienes ahora organizarán las elecciones: esto es un problema porque no todos los partidos políticos tienen una plena participación en las elecciones, por cantidad y oportunidad. Otro problema con esta reforma puede darse por el voto voluntario: el tema pasa por la legitimidad, respecto del porcentaje que irá a votar. Hoy votan casi 7,5 millones de chilenos. Si se aprueba la reforma, se estima que el padrón subirá a 10 millones de personas, pero no está comprobado cuánta gente votará. 4ta Unidad: ANÁLISIS ARTÍCULO 19 Y NUMERALES 1. Teoría de los Derechos Fundamentales Son: Universales Indisponibles Transversales 2. Exigibilidad, reconocimiento y normatividad. La normatividad está dada por el reconocimiento y la tutela o garantía. El reconocimiento está en la Constitución y en los Tratados internacionales vigentes de DD.HH. La tutela o garantía encontramos: -Tratados Internacionales. - Constitución: -Reclamación de nacionalidad -Acción de protección -Acción de amparo - Amparo económico -Leyes: - Protección Código Procedimiento Penal - Amparo económico - Recurso nulidad juicio oral y de la sentencia - Tutela de derechos fundamentales en materia laboral - Autoacordado: - Protección de amparo. 3. Conflicto o colisión de derechos. Test de daño, para prevenir choque de derechos. Examen que se hace a un caso concreto valorando si se adopta una u otra decisión en el sentido de dar primacía a un derecho fundamental en desventaja de otros, pero no por la importancia del derecho, sino que por lo efectos colaterales que trae el dar primacía a uno u otro en el caso concreto. Se comienza a aplicar a propósito del "privacy" versus el principio de publicidad. Es una serie de preguntas que nos tenemos que hacer cada vez que haya un conflicto de derechos no disponibles versus otros que tienen cierto margen de disponibilidad. Cuando Chile no respeta los Tratados Internacionales a propósito del derecho de autor, estaría incumpliéndolo, dañando un derecho patrimonial del autor, sin embargo podría intervenir en cada hogar para detener o sancionar a quienes violen este derecho, violando otro, el derecho a la privacidad. En este sentido, la violación del derecho de propiedad y privacidad es más caro y violento que proteger la propiedad del autor. En otro caso, Chile aportó a nivel internacional respecto de temas medioambientales, cuando una abogado presentó en la Corte Internacional una demanda, en el caso "Claude Reyes" contra Chile. Fue un aporte porque su cumplimiento significó aumentar los estándares de transparencia en la región. El abogado argumentó el derecho de respuesta por parte del Estado, basado en el Pacto de San José de Costa Rica, a propósito del derecho de información. El art. 19 N°8 establece el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. A Chile lo condenaron por el test de daño, porque para saber si algo dañará el medio ambiente, se necesita la información. Aquí la pugna fue entre el derecho de información y el no dar respuesta. El Fallo de la CIJ no fue uno ambientalista, sino que el Estado entregue la información para confrontar los derechos del numeral 21 y del numeral 8. Con este fallo se reformó la Constitución diciendo que son públicos todos los actos administrativos del Estado, bajo el alero de la ley de quórum calificado 20.285. 4.2 El derecho a la vida. Art. 19 n° 1 DERECHO A LA VIDA "La Constitución asegura a todas las personas" Falso: "asegura", el Estado de Chile sólo promueve. En el numeral 20 nos damos cuenta que no todos los derechos están tutelados, a pesar de tener una acción de reclamación. El Estado sólo promueve los derechos que no puede garantizar. Verdad: "personas". Desde el origen de la Constitución, no tuvo modificación que tuvo el art. 1 que hablaba del hombre, entonces se entiende que también lo hace en relación a las personas jurídicas. Además, se habla de todo individuo de la especie humana, sin distinción de raza o sexo, sin embargo, en el caso de un reo no puede ejercer acción de amparo por el hecho de estar privado de la libertad. Desde la bioética. Se reconoce la protección desde la concepción jurídica del ser humano, siguiendo las reglas del CC. Para que sea, por lo tanto, debe ser la separación completa y debe haber vivido a lo menos un instante. Si el ser naciera muerto, se entiende que jamás existió. Desde allí se protege la vida, hasta que muere (muerte real). El Estado reconoce el derecho a la vida, pero no le pone el calificativo "digno". Se saca el rol del Estado en nuestras vidas del art.1° del rol de servicialidad del Estado, donde éste debe brindar de manera subsidiaria todo aquello que requerimos para nuestra vida. En el art. 19 n° 1 se excluye normativamente el establecimiento lícito de atentados contra la vida, porque sólo el Estado puede privar de la vida a una persona cuando la pena de muerte se establece como sanción en virtud de una ley de quórum calificado, pero la pena de muerte en Chile se deroga en los noventa para los delitos ordinarios, no pudiendo restablecerse para estos delitos en virtud de la Convención Interamericana de los Derechos del Hombre, el Pacto San José de Costa Rica. En Chile sigue vigente la pena de muerte, pero respecto de Código Penal y ciertos delitos de carácter militar. Constitucionalmente en Chile el embarazo no es vida legal, pero se mandata por el legislador a "proteger la vida del que está por nacer". Se protege penalizando el aborto, respecto de la mujer que se somete voluntariamente a este proceso, y de la persona que causa el aborto. Con la ley del 2006 "Chile crece contigo", se establece una protección social de la mujer embarazada (controles médicos, asistencia sicológica), desde una perspectiva de calidad de vida, no de protección del que está por nacer. Penalmente no hay ningún agravante de la mujer embarazada, por violación o abuso sexual. La ley no se pronuncia de nada al respecto, sólo lo hace la jurisprudencia de la Corte y del Tribunal Constitucional. Lo que se entiende que hay vida lo ha dicho peritos con mayor precisión. Se entiende que hay aborto siempre que se atenta contra la anidación, sea que se impide, sea que una vez anidado se destruya (desde una perspectiva médica), porque desde que está anidado tendría viabilidad. La discusión de los métodos anticonceptivos, ha sido si son o no son abortivos. En chile los métodos anticonceptivos está permitido, los que impiden la unión de los gametos. El TC al pronunciarse de los Aa de los sectores de salud, siempre ha resuelto en favor de la vida, no tomando en cuenta los informes médicos de uno u otro lado, sino que se van a la teoría de la viabilidad. Si no está acreditado 100% que esto no impide la anidación, por lo tanto, en beneficio de la vida, ellos no impedirán la vida. Entonces, ¿es más importante la vida de la mujer o del que está por nacer? En EE.UU. el conflicto de derechos es más importante que el marco teórico de los DD.FF., donde se establecen como principios fundamentales, entre otros, la libertad, siendo la intervención del Estado la menor, por lo tanto, no invaden la esfera de la libertad de la mujer, siendo ella la que decide. Como Estado Federal, tienen parlamentos propios y tribunales propias, con leyes diferentes, quienes permitan el aborto y otros que no. Por lo tanto, se cita la Constitución Norteamericana para decir que nada es inconstitucional sino lo dice tal carta. Categoría sospechoso en el derecho norteamericano: todo lo que eventualmente vulnere derechos fundamentales. -> "Integridad física y síquica" ambos conceptos hace que se sancionen las eventuales sanciones físicas o síquicas que pueda ilegítimamente sufrir una personas (golpes, amenazas). El CP hace la determinación de lesiones, pero no sólo respecto de las personas que trabajan, sino que también debiera determinarse de aquellos que no trabajan, como los niños y ancianos. En virtud de esta norma no se penaliza el suicidio, sino que la ayuda al suicidio. Respecto de quien atenta contra su vida, se le debe proveer ayuda sicológica. -> El derecho a la vida como limitación al ejercicio de otros derechos. El derecho a la vida colisiona con la libertad de profesar cualquier culto, porque esta libertad se basa en el respeto a la diversidad de las creencias, pero las creencias están basadas sólo en fe. En el caso del rito de la circuncisión de los judíos es médicamente más sano, y esto propendería a la vida. En el caso de los mormones, la transfusión de sangre no está permitida, pudiendo dejar morir a una persona porque no se permite este método médico. En este sentido, podría estar primero las creencias y libertad de creencias, por sobre la vida. Este choque de derechos está determinado en el caso a caso. Eutanasia y muerte digna: no está legislado en Chile. En la eutanasia la decisión de morir la adopta la persona afectada, por los medios legales y médicos, y en las legislaciones que la permiten, se puede dejar declarado desde antes. La indisponibilidad de los derechos es el fundamento de la prohibición de la eutanasia. En la muerte digna, la propia persona pone fin a su vida, poniendo a su disposición los medios para la muerte, tal como un suicidio. La eutanasia debe estar permitida por ley, pero no es obligatoria para los centros médicos, porque para ellos un deber médico es hacer todo lo posible para salvar la vida, por el juramento de Hipócrates: no se puede imponer por ley el derecho a la eutanasia, sólo se puede permitir. En la muerte digna sólo se exculpa a quien auxilia a quien se suicida. Como requisito se debe acreditar tanto la estabilidad mental de quien busca la eutanasia como que ella, en su sano juicio, lo pidió. Sin embargo, esto atenta contra la indisponibilidad de los derechos fundamentales, aún cuando choca con la libertad. ART 19 N° 4 RESPETO Y PROTECCIÓN A LA VIDA PRIVADA Y A LA HONRA. ¿Qué es la vida privada? Mientras más pública, menos vida privada tiene. Para hablar de vida privada tenemos que tener con consideración a la persona y al lugar (donde se ejerce la vida privada). Sin embargo, la esfera de la vida privada atiende a la circunstancia, y en este sentido tiene que ver la honra. El honor es el crédito que una persona ha construido a su favor o en su desmedro. Colisión de derechos: 1. La vida privada colisiona con el derecho al acceso a la información pública. En Chile se dicta la ley 19.628 de protección a la vida privada, estableciéndose el derecho a saber qué información manejan los servicios públicos (ss. pp.), el derecho a saber a quiénes comunican esa información, el derecho a saber cómo tratan esta información, estableciéndose el procedimiento "habeas data". Esta norme establece el concepto de "dato sensible", uniéndose a la garantía del art. 19 N°2, como la discapacidad, pertenencia a una etnia, etc., porque todos esos datos pueden usarse en contra de las personas. Esta norma sólo da el derecho a saber y a consentir. 2. La protección a la vida privada con la libertad de información: esta última también es un derecho constitucional, y este prima por sobre la vida privada porque es de interés público (de la jurisprudencia norteamericana). En Chile tenemos libertad de información, pero no hay derecho a obtener información veraz, sin embargo se prohíbe el monopolio, etc., pero esto no es tan cierto. Nuestra libertad de información sólo se basa en la ética y responsabilidad de los periodistas, pero para el resto de la ciudadanía no hay derecho a una información veraz, produciéndose un problema. La libertad de información tienen como límites 2 tipos penales: la injuria y la calumnia, ambos son de acción penal privada. Y el otro derecho que se establece es el derecho a descargo y desmentido en igual forma y tamaño como se dio la noticia que no fue veraz, y aunque hay un procedimiento para reclamar, en la práctica nadie lo hace. La privacidad también se vincula con la inviolabilidad del hogar y con cualquier otra forma de comunicación. Jurisprudencialmente el término hogar no comprende sólo el domicilio de una persona, sino "todo lugar donde se ejerza actividad privada" y para entrar a éstos se requiere autorización del dueño u orden emanada del juez competente. La acción de inviolabilidad está protegida por la acción constitucional. La inviolabilidad excluye la autotutela. La inviolabilidad de las comunicaciones, por ejemplo, los servidores son de los dueños, pero las comunicaciones que envío desde o por tales sólo puede ser vista por una orden de quienes las envía o alguna orden de juez competente. Otra esfera lo es también los correos escritos: las cartas. Si se requisan, abren o interceptan es delito. En cuanto a las comunicaciones telefónicas se requiere autorización previa del juez de garantía, en los casos prejudiciales (de investigación) y judiciales. Esto podría modificarse, porque debe ir acorde con el hecho de que no se debe presumir de derecho la culpabilidad de una persona, y la reforma va en ese sentido, para determinar cuándo, cómo y durante cuánto tiempo se pueden hacer escuchas telefónicas. 4.3 De las Igualdades ART.19 N° 2 IGUALDAD ANTE LA LEY Declaración de principios de carácter etérea. El antecedente de este art.es la abolición de la esclavitud, siendo la libertad de la persona e incluso también su estatuto jurídico. Se establece la igualdad "ante" la ley, no la igualdad "de la" ley, pudiendo esta distinguir, excluyendo la arbitrariedad (sin justificación concreta): La discriminación debe ser fundada concretamente en normas constitucionales. Problema de la discrecionalidad: quiere decir actuar inspirado por motivaciones propias, estableciendo arbitrariamente parámetros de decisión y justificación. La ley en teoría no podría ser discrecional porque se funda en un órgano democrático con entes de diversos puntos de vista políticos, económicos, etc. En los actos administrativos, cuya fuente es la potestad reglamentaria del PR Tenemos la autónoma, con mayor discrecionalidad, ya que la ley no establece límites. Y tenemos la de ejecución, siendo: -Reglada: la ley se ha preocupado de casi todo, en un ámbito de acción mínima. "En Chile no hay personas ni grupos privilegiados". Es mandato del constituyente que no existan estos grupos privilegiados (mayorazgos, mayorengos, títulos nobiliarios). "En Chile no hay esclavitud" "Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad podrán establecer diferencias arbitrarias". La arbitrariedad no está en el hecho de llenarse de argumentos, sino que pronunciarse sobre el caso particular. "Igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos". Se fundamenta en el derecho a la debida defensa, como las bases del debido proceso. Se establece como obligación legal la prestación de defensa, además de la institución de la Defensoría Penal Pública. En caso de militares, la forma de defensa se rige por los estatutos de sus instituciones armadas. Estos estatutos son lo más inconstitucionales, llegando a condenarse a Chile en materia de la Corte Interamericana de DDHH. Militares y Carabineros deben defenderse solos, pero la Constitución establece que todo proceso debe hacerse en presencia de un abogado defensor. N° 3 art. 19 IGUALDAD EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Sólo hay lugar a acción de protección por infringir la norma de no ser juzgado por comisiones especiales, razón por la cual no existe esta acción cautelar respecto de otras infracciones al debido proceso, excluyendo por tanto la interposición del recurso de protección respecto de decisiones del poder judicial o de otras autoridades administrativas que infrinjan los principios constitucionales del debido proceso, el que sólo se resguarda por los recursos ordinarios y extraordinarios que prevé el ordenamiento jurídico general, por ejemplo la apelación, la casación, la nulidad, en materia jurisdiccional; la reposición, y el recurso jerárquico en materia administrativa. El eventual problema de vulneración de derechos fundamentales se suscita cuando el Estado de Chile no provee de una doble instancia, vulnerando con ello la Convención Americana de DD.HH., Pacto de San José de Costa Rica, que obliga a los estados partes a considerar en todos sus procedimientos una segunda revisión o doble instancia. Desde una perspectiva material, la vulneración a las normas constitucionales del debido proceso también tiene lugar en los procedimientos administrativos donde las decisiones son adoptadas por un mismo servicio sin que exista revisión independiente de ellas. Por ejemplo, en un proceso disciplinario, en un sumario administrativo, puede faltarse al debido proceso al no considerar las alegaciones que efectué el funcionario en su defensa y proponer el fiscal instructor la aplicación de una medida disciplinaria desmedida o desproporcionada, y esta ser acogida por la autoridad que deba aplicarla y ratificada por el superior jerárquico en caso de proceder, siendo inamovible esa decisión y no susceptible de revisión por instancia alguna excluyéndose asimismo la interposición de acción constitucional de protección, lo que constituye en ese caso particular, la inexistencia en la práctica de las normas del debido proceso, aseguradas por el constituyente. Al no contemplar el art. 20 de la Constitución una completa tutela del derecho a la igualdad en la defensa del ejercicio de los derechos, se está vulnerando el definitiva tal derecho quedando a salvo la posibilidad de recurrir a instancias internacionales. Esto se produce porque en un principio se pensó que estas garantías se referían al ámbito jurisdiccional y luego, con la reforma procesal penal, al ámbito de acción del Ministerio Público, instancias que contemplan, por lo general, recursos que permitan revisar o volver a ponderar decisiones. En cambio, existen diversos procesos administrativos que no contemplan recursos o que, contemplándolos no son materialmente idóneos para la defensa de los derechos ciudadanos porque son adoptados por el mismo órgano o servicio que es beneficiado con la eventual sanción. Este es el más grave incumplimiento del Estado chileno. No hay protección por infracción a las normas del debido proceso, sólo para los casos en que se juzga por tribunales especiales o creados con posterioridad a la perpetración del hecho. IGUAL REPARTICION DE LAS CARGAS Y TRIBUTOS El Estado para financiarse requiere del aporte de todos aquellos que ejerciendo una actividad productiva, tengan ganancias y, además, por todas las transacciones que una ley determine gravar con impuestos. En materia constitucional existe el principio de legalidad de tributos: en Chile no hay tributos ni impuestos si no hay una ley que defina el hecho gravado. Una de las primeras preocupaciones del derecho constitucional fue garantizar esto, que los tributos se establecieran por ley, y que no fueran expropiatorios. Por eso, el primer principio de la Revolución Francesa fue la propiedad. Los impuestos se consideran expropiatorios, dependiendo de cada régimen político de cada país. Son cargas públicas los gravámenes no pecuniarios (el servicio militar, ser vocal de mesa, ser miembro de una junta electoral), aquí se aplica el principio de la igualdad. Los tributos son gravámenes pecuniarios y el constituyente ocupa el vocablo "tributo" y no "impuesto", en relación de género y especie. Si hubiera dicho impuestos, deja fuera las tasas y las multas. Aquí no se establece la igualdad, sino que la proporcionalidad y el de progresión. Por ejemplo, el IVA es proporcional (19% de lo que se cobra), el IVA grava la compra y venta de bienes. El impuesto a los servicios también es proporcional, constituyendo un 10% de lo que se cobre por ellos. La igualdad se da por él %, ya que es igual para todos. En cambio, la progresión (impuestos progresivos) son aquellos que van subiendo en la medida que el hecho gravado sea mayor. Por ejemplo, el impuesto a la renta, el impuesto global complementario (como aporte adicional). Donde está la igualdad, en que todos los que ganen igual cantidad de dinero pagan lo mismo. En Chile, tributariamente hay un claro beneficio para las personas jurídicas. La norma tributaria establece impuestos más altos para las actividades económicas que realicen personas naturales, sin que se otorguen beneficios importantes para descontar tributos. En cambio, las personas jurídicas sí tienen beneficios tributarios. IGUALDAD EN EL INGRESO A LOS CARGOS PUBLICOS Los cargos públicos son de tres clases: de elección popular, de designación (bi o tripartita) y cargos pertenecientes a la administración del Estado. De elección popular: Presidente, senador, diputado, concejal y alcalde. Se establecen una serie de requisitos que no atentan contra el principio de igualdad porque se aplican a todos en las mismas condiciones. Pero existe una discriminación para todos estos cargos, deben ser chilenos. Se mejoró la norma porque ahora es más fácil ser Presidente, porque no se requiere el ius solis, sino sólo ser chileno. De designación: Son también públicos de designación, como el Fiscal Nacional, los Consejeros del Banco Central. Aquí hay más discriminación, porque se requieren títulos profesionales, determinados años de profesión, etc. No se vulnera propiamente tal el principio de igualdad, sino que se requiere un apoyo político que no todos los tienen. Cargos públicos de la administración del Estado: Se les garantiza en la igualdad en el acceso, pero hay que ser ciudadano chileno, no haber sido condenado por crimen o simple delito, ni haber sido condenado a pena aflictiva, además tener salud compatible con el cargo al que se postula (discriminación implícita). El ingreso a la administración se debe dar por concurso público y sólo se entiende que se ingresó a la administración cuando se ingresa a "planta". Se debe ligar al art. 38 inc. 1° que establece que una ley orgánica constitucional establecerá las bases de administración del estado, regulara el ingreso a la carrera funcionaria bajo principios de igualdad en la capacitación y en la promoción. Esto tiene importancia porque el constituyente garantiza la igualdad en el ingreso, pero una vez adentro, se supone que el mejor puede ir ascendiendo, pero esto cambió el año 2002 porque antes la igualdad constituía grado, y ahora para los profesionales, técnicos y fiscalizadores, ya el ascenso no es por antigüedad sino por meritos, por perfeccionamiento. El art. citado garantiza el perfeccionamiento, y el funcionario debe ir optando por el perfeccionamiento para ascender por concursabilidad. Si no hay igualdad en la capacitación no hay igualdad tampoco para ascender. DERECHO DE PETICION (art. 19 N° 14) Permite a todas las personas a realizar presentaciones o peticiones de manera respetuosa a las autoridades del Estado, y en términos convenientes. Sin embargo, no existe obligación de respuesta. Pero hay que distinguir entre cada autoridad del Estado. Si se le pide al juez, está obligado a fallar de un asunto que ha sido sometido a su competencia. Hasta que el año 2003 se publica la ley 19880 de bases generales de procedimiento. Es una ley supletoria en todos los procedimientos, incluidos este derecho de petición. Esta ley creo el silencio positivo y el silencio negativo. Este último es si no contestan en 6 meses, se entiende que dijeron que no. Esto sirve para iniciar una acción judicial en contra de esa presunta negativa. En el derecho de petición pueden darse diversas situaciones: cuando un derecho, puede correr la prescripción; cuando hay un interés y no hay derechos, la Constitución nada dice (pueden, eventualmente, constituir derechos fundamentales porque son la expresión de la voluntad civil); que no exista derecho ni interés, sólo preguntar por preguntar. DERECHO A LA PROPIEDAD N° 23 Este sería el verdadero derecho fundamental. Aquí está la expectativa del patrimonio, un receptáculo de derechos y obligaciones avaluables en dinero. Limites del derecho a la propiedad: se pueden adquirir toda clase de bienes, menos los que son comunes a los hombres (aire, atmosfera). El constituyente habla de la "nación toda" (adverbio: como concepto indeterminado) y no toda la nación (adjetivo: todos debieran están de acuerdo). Bienes comunes a la nación toda: los bienes nacionales de uso público. Sin embargo, no todas las plazas y calles son bienes de uso público. No son susceptibles de apropiación, ya que son de la nación y son administrados por el Estado. Pero se pueden usar y gozar, por lo tanto el Estado los puede entregar en concesión (autopistas, carreteras, etc.) Inc. 2° señala que se pueden limitar la adquisición de bienes, a favor del interés nacional (Ej. Limitación de adquirir ciertas vacunas para evitar el desabastecimiento en caso de alguna epidemia) 4.4 De las Libertades N° 12 art. 19 LIBERTAD DE INFORMACIÓN y el DERECHO EMITIR OPINIONES Se plantea desde la perspectiva de los medios de comunicación social, no como derecho a la información. La información se entrega sobre la base de algo que existe. La libertad de información es una lucha que se gana contra regímenes autoritarios, pero esta libertad se confunde con el oficio de periodismo. Existe una ley de libertad de información y de informar, estableciéndose la institución del descargo (art. 19 n° 12 inc. 3) cuando lo que se informa resulta no ser efectivo. Se critica que se excluya el monopolio, pero no la colusión, ni tampoco se consagra el derecho a informar, pero no se preocupa de entregar el derecho de ser informados y solicitar información. En este sentido es muy importante la reforma y el derecho a información. En otras constituciones se regula el derecho de acceso veraz, sin embargo en Chile la actividad económica se regula por la libertad, siendo el periodismo una actividad económica libre de publicar lo que quiera, no siendo para la ciudadanía un derecho a reclamar, sino la persona afectada. El que opina es el periodista, y quien informa es el medio de comunicación. No hay derecho de información, no se puede exigir información veraz, porque este derecho es la libertad de información. La emisión de opinión la hace el periodista, no el medio de comunicación, excluyéndose de responsabilidad de delitos (injurias y calumnias). La sanción penal va a las personas naturales que hayan emitido la opinión. En este sentido la emisión de opinión está más regulada, protegido por la acción penal privada. Además, el juez de garantía primero cita a una audiencia de arreglo y reparación entre las partes. Consejo Nacional de TV es un consejo político, que busca sanciones ex post, ya que no hay censura previa en Chile (desde el falle de La Pasión de Cristo). Durante el Gobierno Militar existió la DINACO, que establecían censura previa, solicitando información a los medios sobre qué iban a emitir. Actualmente no hay censura previa, pero si hay "recomendaciones" para ver cuál sería una buena información. Para tener canales de información online hay que tener director, editor y representante legal, para tener responsables por posibles delitos cometidos en el ejercicio de la entrega de información, sin embargo, como en estos medios puede obviarse la identidad, nadie se hace responsable por delitos cometidos, aunque lo único que pueda rastrearse es la IP de donde se emana la información. No es un órgano que integre la administración del Estado, en el art.1 y 21 de la Ley de base de administración del Estado. Se crea porque la TV fue el medio de comunicación social que estaba de moda y podía ser controlado a través de este Consejo, que no censuraba, sino que sancionaba, basado en hechos contra la moral, las buenas costumbres y la edad de los televidentes. Actualmente existe la Sub. de Telecomunicaciones que establece los horarios de emisión de programas, por lo que se cuestiona la existencia del Consejo. La doctrina sostiene que es un ente político innecesario ya que existen los Tribunales ordinarios cuando se pudieran vulnerar derechos de las personas, quienes podrían acudir directamente a la judicatura. N° 21 art. 19 LIBERTAD DE EMPRENDIMIENTO El derecho a desarrollar cualquier actividad económica, como libertad de emprendimiento. En Chile los privados son los primeros en actuar y el Estado actúa de modo subsidiario. Los límites a este ejercicio de emprender, es el hecho que no vaya contra la moral, la seguridad nacional y el orden público. El mercado hace que la economía se lleve adelante, imponiendo estos límites. Que una actividad no sea moralmente reprochable tiene que ver con la privacidad de dónde se ejerza esta actividad. Son lícitas las actividades de prostitución y cafés, sin embargo atentan contra la moral cuando se realizan actividades constitutivas de delito. Otra actividad que atentan contra la moral es el trabajo infantil, siendo lícitas sólo actividades artísticas con consentimiento de sus padres. El segundo límite es la seguridad nacional, como concepto indeterminado, que atente contra la soberanía nacional. Las actividades económicas no tienen que dañar la seguridad nacional. Las actividades económicas pueden ser con fines de lucro o sin fines, como las corporaciones y fundaciones: ambas están protegidas por esta garantía constitucional. Orden público económico, como tercer limitante: está constituido por una serie de principios y valores que regulan el mercado en Chile y que sustentan la actividad económica. - Libre Competencia: el mercado bajo la oferta y demanda es la que regula los precios. - Se reconocen actividades sensibles, el Estado entra a regular el mercado, a través de las Superintendencias (de Bancos, de Valores y Seguros, etc.), de modo que se excluya y sancione el abuso de la posición monopólica, esto es, la exclusión de la libre competencia. El Estado puede emprender actividades económicas y las empresas que resulten se deben regir por las mismas normas que las demás empresas. El inc. 2do establece que debe comenzar actividades económicas sólo a veces, porque mientras los privados funcionen bien, el Estado no tiene por qué intervenir. El art. 19 N° 21 establece la ACCIÓN DE AMPARO, pero no las regula. La CS toma un Autoacordado y lo hace seguir rigiendo para regular el amparo, siendo inconstitucional esto. Cada vez que se limite una actividad económica por parte del Estado, arguyendo que está contra la moral, la seguridad nacional o el orden público, o cuando el Estado emprenda actividades económicas sin una ley de quórum calificado que se lo permita, se puede interponer una acción de amparo económica en su contra. N°13 art. 19 DERECHO DE REUNIÓN Es el derecho de reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas (como concepto amplio, los elementos que potencialmente puedan ser usados como armas). Las reuniones en plazas, calles o espacios públicos, están regidas por leyes y entidades a las que debe informárseles, quienes entregan una hora de inicio y término. El derecho constitucional es el reunirse en espacio que sean privados. El marchar no es derecho constitucional, esto está sujeto a reglamentación legal de policía, las que establecen que para reunirse deben dar aviso. N° 15 art. 19 LIBERTAD DE ASOCIACIÓN La asociación está presente el ánimo de constituir una persona jurídica, de modo más permanente que una reunión. No se requiere permiso previo para asociarse. Este art. se une con el art.1° de la Constitución, por el hecho del amparo con los grupos intermedios. Se consagra la libertad de asociación, en el sentido de ser una opción la asociación, como elemento positivo. El elemento negativo está dado por la prohibición de obligar a alguien a asociaciarse o a disociarse. La libertad de asociación se ve reafirmada con la Reforma, reconociendo la tuición ética de sus asociados. Pero como no es obligación de un profesional asociarse, respecto de ellos la tuición ética la tienen los tribunales ordinarios. En relación con el artículo 1°, debe señalarse que esto se produce en virtud del "respeto y protección que el Estado debe a los grupos intermedios" sea que cuenten o no con personalidad jurídica. Para tener personalidad jurídica se deben cumplir las leyes que la regulan: Las corporaciones y fundaciones, se constituyen al alero del Ministerio de Justicia, la personalidad jurídica la da el Pdte. en la medida que carezcan de fines de lucro; Las sociedades civiles se regulan en el CC. y las sociedad comerciales, en leyes especiales que regulan la constitución y disolución de las sociedades en comanditas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, y empresas individuales de responsabilidad limitada. Existen otras personalidades jurídicas creadas al alero de las Municipalidades que son las juntas de vecinos y las asociaciones comunitarias funcionales: Centros de Padres, Clubes deportivos, Centros de Alumnos, etc. La única limitación que el constituyente establece a estas instituciones con y sin personalidad jurídica, es que no pueden ser contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado, estableciéndose incluso por la ley un tipo penal que sanciona asociaciones ilícitas, las que se constituyen para cometer un delito e incluso para blanquear los productos o créditos que de ellas provengan. Así también lo establece la misma ley anti terrorista. Aspecto político de la libertad de asociación. Los partidos políticos. El constituyente del '80 no gusta de los partidos políticos, que son una fuerza política, que son asociaciones que buscan difundir una forma o visión de resolver los problemas del país con una propuesta de conducción de éste. Están regulados en una ley orgánica constitucional que establece las finalidades específicas de los partidos políticos: tener una visión de solución de país y proponer una conducción del mismo, a través de presentación de candidatos a puestos de elección pública. El constituyente limita sólo a los fines que el legislador establece, impidiéndoles que intervengan en actividades ajenas y supeditando su constitución a normas de derecho público estrictas cuyo cumplimiento es encomendado al Servicio Electoral. Asimismo, el constituyente excluye la posibilidad de monopolio de un partido político, lo que va de la mano de esto que existe Libertad de Asociación, lo que busca evitar que se manipule la participación ciudadana y evitar el totalitarismo. El constituyente se preocupa de garantizar la plena autonomía de las asociaciones gremiales respecto de los partidos políticos para evitar que se afecte indirectamente a la libertad de asociación: se busca evitar la politización de estas asociaciones. Para constituir partidos políticos se requiere suscribir u otorgar una escritura pública firmada por al menos 100 constituyentes que deben tener la calidad de ciudadanos inscritos en registros electorales (pueden tener militancia en otros partidos, porque son sólo constituyentes, no afiliados). Una vez presentada la escritura, el Servicio Electoral la analiza y se inicia el proceso de recolección de firmas de afiliados, porque el partido político tiene una existencia provisional y tiene que reunir un número de firmas necesarias para existir. Hay que distinguir si el partido quiere tener existencia nacional o regional. Si quiere tener existencia regional, debe tener vida en 3 regiones; para tener vida nacional, debe tener afiliadas más de 5 regiones, al menos el 5% del padrón electoral. Estos afiliados no tienen que haber pertenecido a otros partidos políticos, porque no cesa una militancia por inscribirse en otro: las afiliaciones son sólo de independientes. Concertación y la Alianza son asociaciones sin personalidad jurídica, como bloques políticas. Otra limitación a los partidos políticos es el hecho de que su financiamiento no puede tener origen extranjero: corresponde al Servicio Electoral aprobar la contabilidad de los partidos políticos. Para regular esto se dictó la Ley de Financiamiento de Gasto Electoral, de modo de aminorar la inequidad de gastos entre partidos políticos, operando en proporción a los votos válidamente emitidos que haya obtenido un candidato respecto del gasto. Otra limitante, también, es la obligación de que los estatutos garanticen una efectiva democracia interna. No habla de democracia directa, en el caso de las elecciones de cúpulas directivas (es el caso de la UDI, por democracia representativa). Se establece, para proteger a los militantes de los partidos políticos de eventuales discriminaciones, la reserva de la identidad de los militantes de los partidos políticos y la nómina de estos afiliados está en el Servicio Electoral y sólo pueden acceder a ellas los propios militantes de los partidos políticos. ¿Cómo se relaciona con el derecho a la información pública? Si no se es limitante, no se entrega. Este es el único caso de reserva constitucional que establece la Carta Fundamental. El constituyente establece la posibilidad de efectuar elecciones primarias para determinar los candidatos que por partidos políticos van a postular a un cargo de elección popular. Con la reforma del Servicio Electoral, los costos de las primarias serán del Estado, porque se busca dar transparencia a esta elección de candidatos. La importancia de reconocer las primarias, es que por Constitución, el candidato que pierde estas primarias no puede presentarse, ni aun como independiente, a elección popular, garantizándose la voluntad de quienes votaron en las primarias. La crítica es que aquí no sólo votan los afiliados del partido político, sino también los independientes y de otros partidos. La ley constitucional mandata al legislador orgánico constitucional a regular los partidos políticos y sus causales de disolución, siendo ésta la medida más grave respecto de una colectividad política, determinando a dónde deben destinarse los bienes de la colectividad disuelta si sus estatutos nada dicen. Sólo los partidos políticos pueden realizar actividades propias de las establecidas de la ley orgánica de partidos políticos. Toda asociación que no sea partido político que busque o persiga obtener representación o difundir ideas político-partidistas, se estima ilícita y no podrá constituirse como partido político. Otra causal de disolución es no respetar el principio democrático o atentar contra el pluralismo político, o procurar un sistema totalitario (donde sólo exista un partido político). También es inconstitucional que los partidos políticos hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella, y corresponde al Tribunal Constitucional proclamar esta inconstitucional. Como los partidos políticos son personas jurídicas y como tales son ficticias, pero estos actos no lo hacen ellas, sino las personas naturales. Por esto, el constituyente ha entendido que no sólo se debe sancionar al partido político, sino a las personas que efectivamente hayan cometido estos hechos. Estas sanciones van desde la prohibición de formas otros partidos políticos y participar en movimientos o participaciones políticas (como los bloques políticos). También se le inhabilita para desempeñar o postular a cargos de elección popular, o para desempeñar cargos estatales números 1 al 6 del artículo 57, por el plazo de 5 años, y en el caso que fueren ya titulares de estos cargos, cesan en ellos por el sólo ministerio de la ley. Y para tener derecho a participación política, deben ser rehabilitados por el Senado. Libertad de enseñanza. Es la concreción de la libertad de emprendimiento (N° 21) orientada al ámbito educacional e incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales sin otra limitación que no contravenir la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional, estableciendo adicionalmente para la educación formal, reconocida oficialmente, la imposibilidad de propagar tendencia político-partidista alguna. Las personas dueñas o sostenedoras que propugnen estas ideas, son sancionados con la inhabilidad de continuar con su función docente. En este sentido, esta norma es criticable: es un odio contra los partidos políticos que no se logra entender. Lo ideal es que hubiera redactado de modo tal que excluyera la enseñanza de sólo un partido político, ya que el constituyente busca evitar el totalitarismo. Libertad sindical. Los trabajadores en Chile tienen derecho a asociarse para proteger colectivamente los derechos que emanan de la relación laboral. Esta es una forma de la libertad de asociación, conocida como la Libertad de Sindicación, que contempla también un sentido positivo y negativo. Puedo asociarme o no, como también puedo desasociarme o no. Sin embargo, los sindicatos no pueden ejercer actividades político-partidistas, bajo apercibimiento de considerarse inconstitucional. Lo mismo acontece con las asociaciones gremiales y colegios profesionales: esto no excluye a que sus integrantes y dirigentes puedan tener militancia política. Los sindicatos sólo pueden luchar por reivindicaciones laborales de sus afiliados respecto de su sindicato. Existen prácticas antisindicales por parte de los empleadores que buscan la desafiliación de sus trabajadores, aunque de modo indirecto, siendo inconstitucional. N° 7 Art. 19 LIBERTAD PERSONAL Y SEGURIDAD INDIVIDUAL La libertad está dada por residir y permanecer en cualquier lugar de la República. Excepciones: los jueces deben residir en el lugar donde ejerce la jurisdicción del tribunal; los fiscales. Este derecho tiene límites: si se infringe el delito de violencia intrafamiliar, concurriendo la medida de no acercarse a menos de tantos metros. Otra limitación está dado por el tema de las concesionarias: la libertad de recorrer el país sin pagar peajes. N° 6 Art. 19 LIBERTAD DE CONSCIENCIA Viene de la Constitución de 1980 y es la consagración total de la libertad de culto. El Reglamento Constitucional de 1812 estableció la religión en la Católica Apostólica, excluyendo la Romana para no supeditarse al Vaticano. También se estableció la libertad de imprenta, con la limitante de no dañar el ámbito religioso. El Reglamento Constitucional de 1818 no trata la religión como elemento importante, pero al tratar la Libertad de Expresión, establece como límite la conservación de la religión cristiana, la pureza de su moral y de sus sagrados dogmas. La Constitución de 1822 vuelve a hablar de la religión, un retroceso porque se consagra como religión oficial la Católica Apostólica Romana, con exclusión de cualquier otro culto, entonces de libertad de consciencia, cero. Además, se establece la obligación del Presidente de la República de cuidar de la Iglesia, volviéndose al Patronato. En este sentido, la profesión de cualquier otro culto es considerado delito. La Constitución de 1823 mantuvo como oficial la religión Católica Apostólica Romana, pero despenalizó la profesión de otra religión, tanto pública como privadamente. La de 1828 no tiene un gran avance respecto de la religión, pero sí el art. 4° se puede interpretar como tal, ya que establece que nadie puede ser molestado en la profesión de otro culto: no se persigue el culto privado. La Constitución del 1833 sigue declarando la religión oficial la Católica Apostólica Romana, excluyendo los cultos públicos de otros credos, pero se permite el culto privado. La de 1925 no dice nada al respecto, ya que en esta época se separa la Iglesia del Estado y se termina con el Patronato. En el art. 10° de esta Constitución, se le da la titularidad de dominio sobre sus bienes. Como en alguna época se entendió como delito la profesión de otros cultos, se les confiscaba sus bienes. Este fue el avance de la Constitución de 1925, además de eximirles de contribuciones. El art. 19 N° 6 establece la libertad de conciencia, distinta de la manifestación de creencia. Esto hace que no pase lo que pasó hasta el año 1924 o que sigue pasando en México, declarándose religión oficial o declarando que otras creencias no existen. Cuando un Estado se declara confeso, excluye la posibilidad de ejercer las otras religiones. Pero cuando un Estado se declara ateo, no tiene libertad de conciencia, excluyendo las otras libertades. En su texto originario se estableció la libertad de conciencia y el ejercicio de cultos que no fueran contra moral y orden público. La Iglesia Católica fue un Estado previo al Estado de Chile, estaba dotada de una existencia anterior (Chile jamás podía derogarla). Entonces, la Iglesia tenía personalidad jurídica de derecho público, pero ¿cuál? Sólo la Católica Apostólica Romana. Con el tiempo la consiguió la Anglicana y la Ortodoxa. A través del tiempo, el Estado les fue concediendo personalidad jurídica de derecho privado por el Ministerio de Justicia: ¿la fe puede estar supeditada a un Decreto? En el año 1999 se dictó la Ley N° 19.638 bajo el Gobierno de Eduardo Frei que cambió la forma de constitución y organización de los credos religiosos y los elevó a todos al rango de persona jurídica de derecho público, siempre que cumplan con los requisitos que establece la ley. Sólo se han acogido a esta norma las Iglesias "importantes e indubitadas", es decir, los cultos protestantes como mormones, hindúes, etc. Los que son "credos" aún piden Decreto de personalidad jurídica de derecho privado al Ministerio de Justicia. En carácter de indubitado es porque hay ritos, creencias, dogmas de fe que son aceptados como verdaderos, pero no que han sido comprobados. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Ley N° 20.285 Principios Ley de Transparencia. Art. 11 Ley 20.285 a) Principio de Relevancia: Se presume relevante toda información que se encuentre en poder de la administración, en cualquier formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. b) Libertad de Información: Toda persona tiene derecho al acceso a la información pública, con excepción de leyes de quórum calificado. c) Apertura o transparencia: Toda información se presume pública, a excepción de las amparadas por causales constitucionales de reserva o secreto. d) Principio de máxima divulgación: La información proporcionada debe ser en los más amplios términos posibles, excepto las excepciones constitucionales. e) Principio de divisibilidad: Se debe entregar la información solicitada que puede ser entregada y se reserva la información secreta. f) Principio de Facilitación: Se debe excluir todas las trabas que obstruyan el acceso a la información, haciendo expedito este derecho. g) Principio de no discriminación: Se debe proporcionar la información a todo quien la solicite, en igualdad de condiciones, sin distinciones arbitrarias. No se debe exigir exposición de causa o motivo de la solicitud. h) Principio de oportunidad: La solicitud debe entregarse dentro de los plazos legales. i) Principio de control: La supervisión de cumplimiento de este derecho la realiza un órgano autónomo denominado Consejo para la Transparencia. j) Responsabilidad: El incumplimiento de las normas de esta ley trae responsabilidad administrativa, además de las eventuales responsabilidades civiles y penales. La norma establece sanciones sin procedimiento previo. k) Principio de gratuidad: Sólo se cobra por aquellos documentos o informaciones que una ley así señale. Si no hay costos legales, sólo se pueden cobrar los costos de reproducción, publicados por una resolución del jefe de servicio en el Diario Oficial. Requisitos de Solicitud. - Nombre y apellido del solicitante o de su apoderado; - Dirección del solicitante o de su apoderado; - Información clara de la información solicitada; - Órgano administrativo a quien se dirige el emplazamiento; - Firma del solicitante, estampada por cualquier medio habilitado. No se solicita: - Fotocopia de carné - Ni rut Solicitud sin todos o algunos de los requisitos: Se le indica al solicitante que subsane en el plazo de 5 días a contar de la notificación. Si no lo hace dentro del plazo, se entiende que desistió del emplazamiento. Sin embargo, si el órgano requerido no es competente, de oficio hace el traslado al servicio competente, sólo si puede ser determinado. Plazo de entrega de la información: 20 días hábiles, ampliable 10 días hábiles más, cuando sea complejo reunir la información. Negativa de entrega: Sólo puede negarse la entrega de la información requerida bajo fundamentación de causales constitucionales de reserva de información, como la vulneración de derechos de terceros. Sin embargo, el órgano debe consultar al tercero afectado, en el plazo de 3 días, si la entrega de la información solicitada le afecta. Anteriormente, el jefe de servicio consultaba directamente al tercero; si éste nada decía, se entendía que no se negaba. La Ley 20.285 de Acceso a la Información hace primar el principio de acceso por sobre el derecho a la vida privada. Oposición de terceros a la entrega de la información: Se presenta por escrito dentro del tercer día y se requiere expresión de causa. Si no se fundamenta, el servicio público emplazado debe entregar dicha información. La fundamentación debe hacerse respecto de una eventual vulneración de ciertos derechos fundamentales: debe existir algún choque de normas, por lo tanto, de derechos. Causales de Reserva: Causales de reserva o secreto, para denegar total o parcialmente la información. 1. Que afecten el funcionamiento del órgano requerido. a) Las que afecten a investigación de delitos (contra la Defensoría Penal Pública, Ministerio Público y Poder Judicial). b) Antecedentes previos al decreto de una política. c) Cuando los requerimientos sean muchos actos administrativos, entorpeciendo el normal funcionamiento de los servicios, en capital humano. 2. Que afecten los derechos de la personas: seguridad, salud, vida privada y aspectos comerciales. 3. Que afecten la seguridad de la nación, defensa nacional y orden público. 4. Que afecten a los intereses nacionales, como salud, relaciones internacionales e intereses económicos. 5. Cuando se trate de documentos, datos o información que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8 de la Constitución Política. *Las disposiciones transitorias de la misma ley establece, en su artículo 1°, que además son de reserva o secretos, todos los documentos de preceptos legales vigentes y dictados con anterioridad a la publicación de la ley 20.285 CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA (ART. 31 LEY 20.285) Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio público. Promueve la transparencia de la función púbica, fiscalizando el cumplimiento de las normas sobre transparencia. Todos sus actos y resoluciones son públicos, excepto aquellos incluidos en las causales constitucionales de reserva. Es dirigido por un Consejo directivo, formado por 4 consejeros designados por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado. Duran 6 años en su cargo, pudiendo ser reelegidos sólo para un período más, renovándose por parcialidades cada tres años. El Consejo elegirá a su Presidente, pero si no hay acuerdo, se elegirá por sorteo. Esta presidencia será rotativa, ya que el dirigente durará 18 meses en su cargo, sin poder ser reelecto. -Conocen del amparo (ART. 24 LEY 20.285) -Recurso de ilegalidad (ART. 28 LEY 20.285), ante la Corte de Apelaciones respectiva. Puede reclamar quien pide la información y fue rechazada tanto por el órgano requerido como por el Consejo; el tercero afectado por haberse admitido la difusión de la información. Y en el plazo de 10 días desde la notificación a las partes, éstos presenten sus descargos, abriendo el término probatorio de 7 días, y luego resuelve. Organización de Chile Art. 3° “Chile es un Estado unitario”. En Chile hay un solo centro de de poder que extienden sus competencias a lo largo del territorio de la República. Este Estado unitario comprende todo el territorio que va en sus límites trazados en los tratados internacionales. Los límites de Chile encuentran su origen en las capitulaciones para las capitanías generales y por la guerra, esto a modo de título. El límite marítimo está dado por el tratado de 1954, que son el mar territorial de 12 millas, luego la zona marítima de 12 millas más, y la zona económica exclusiva de 200 millas donde Chile tiene pleno desarrollo de exploración y explotaciones. La Administración del Estado será descentralizada o desconcentrada en su caso, lo que tiene 3 implicancias: 1. La imposibilidad de crear servicios públicos centralizados. 2. Con la reforma constitucional en la ley 20.050 se elimina el número de las regiones, apropósito de la elección de Senadores. Entonces, para crear regiones ya no se necesita reformar la Constitución. Las regiones son unidades territoriales artificiales. Las provincias también son unidades territoriales pero que tienen como características geográficas comunes, como ríos, cuencas, etc. que hace que las personas tengan una clara identificación. La división de Chile antes del proceso de regionalización de 1977 y 1978 se establecía a propósito de las provincias con estas características. 3. Descentralización*: es un sistema administrativo que se efectúa a través de una ley que dota de personalidad jurídica y patrimonio propio a servicios públicos, asignándoles atribuciones propias que puede ejercer o a nivel nacional o en una parte de él, por eso existe la descentralización territorial o descentralización funcional. En la primera, el ámbito válido de acción está dado por el territorio, ejemplo: las municipalidades. En la descentralización funcional, en cambio, tiene como ámbito válido de acción las materias que la ley les asigna de modo exclusivo y excluyente. En la descentralización los servicios públicos siguen siendo parte de la parte que constituyen la administración, pero no existe respecto del Presidente de la República relación de jerarquía, esto es, no reciben órdenes directas suyas, pero sí existe un orden de tutela que se ejercita a través de los Ministerios con los cuales se relacionan para tener contacto con el Presidente. Y en virtud del principio de unidad y coordinación administrativa, deben implementar los planes y programas que dichos ministerios establezcan, toda vez que la súper vigilancia que realiza el Presidente se manifiesta en: a) El nombramiento de los jefes superiores de estos servicios compete al Presidente de la República, y siguen siendo funcionarios de su confianza, pese a que su designación se realice previo concurso público efectuado por la Dirección Nacional del Servicio Civil que proporcione a la máxima autoridad una nómina de al menos tres candidatos idóneos. b) Tienen el receptáculo donde recibirán los fondos propios, requieren del financiamiento anual de la Ley de Presupuesto. Ellos no están preocupados de generar lucro, sino de satisfacer necesidades de modo uniforme y continuo. La eficiencia en el sector público se da por gastar todo el dinero que se le entrega al servicio. Gobierno Regional Inc. 3 art. 3° provocó una clara adversa de las regiones, porque el texto originario señalaba que la administración del Estado sería territorial o funcionalmente descentralizada, como orden perentoria, en cambio al incorporarse con la reforma que dice que “los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario de las regiones, provincias y comunas del territorio nacional” no hizo sino rebajar la obligación del Estado del “deber” a la “promoción”. Los gobiernos regionales están a cargo de la administración del territorio, pero sólo eso, ya que no gobierna. Está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, por eso es un ente descentralizado. La región no tiene personalidad jurídica, porque si la tuviera no seriamos un Estado unitario. El Gobierno Regional está integrado por el Intendente, que es el Poder Ejecutivo de la región, y el Consejo Regional, órgano colegiado, consultivo, pero a la vez normativo, resolutivo y fiscalizador de la labor del Intendente, elegido por los concejales que integran las comunas de la provincia. Tiene por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región. El Intendente es, a su vez, un funcionario de la confianza política exclusiva del Presidente de la República, además es el Presidente del Consejo Regional, quien debe citar a reuniones de este consejo.