Contrato de compraventa mercantil

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EL CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL.
EL CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL.
Es el contrato mercantil más frecuentemente utilizado en el tráfico, con la disciplina más completa y aplicable
al resto de las modalidades mercantiles contractuales.
Además es el contrato en que conviven, de un modo más dramático, la regulación civil y la mercantil.
Regulan con pormenor el ordenamiento jurídico de la compraventa.
Debemos saber que la compraventa es el contrato básico. Esto es el intercambio de una cosa por precio dinero
o signo que lo represente. Es el modelo general de intercambio y la permuta (que es el intercambio de cosa
por cosa) era la excepción.
Hay unas dificultades:
Doble regulación del contrato recogido en el C.C y en el C.Com.
Los artículos que delimitan la compraventa mercantil han sido hechos
por nuestra doctrina con tal escaso rigor, con más dudas de las que
inicialmente existían. Es un asunto enredado.
CONCEPTO LEGAL.
El Código no incluye una definición de compraventa y hay que partir de una descripción completada en el
art.1445 C.C.
La doctrina, con fundamento en este art.1445 C.C, ha determinado cuales son los caracteres del contrato de
compraventa. Diciendo que es un contrato consensual, bilateral, oneroso, de efectos puramente obligacionales
y no reales, en el que una parte se obliga a transmitir a otra a cambio de una precio la propiedad de la cosa
vendida.
Art.1445 C.C: "Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa
determinada y el otro a pagar por ella un precio, en dinero o signo que lo represente".
Sobre esta base hay que entender las especialidades mercantiles de la compraventa, recogidos en el art.325 y
art.326 C.Com.
Art.326 C.Com: " No se reputarán mercantiles:
1.º Las compras de efectos destinados al consumo del comprador o de las personas por cuyo encargo se
adquieren.
2.º Las ventas que hicieren los propietarios y los labradores o ganaderos de los frutos o productos de sus
cosechas o ganado, o de las especies en que se paguen las rentas.
3.º Las ventas que de los objetos construidos o fabricados por los artesanos hicieren éstos en sus talleres.
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4.º La reventa que haga cualquier persona no comerciante del resto de acopios que hizo para su consumo".
El art.325 C.Com señala la diferencia de la compraventa en los términos siguientes: una compraventa en la
que no intervenga ningún empresario puede ser mercantil. Cuando el empresario no compra para revenderla
sino para integrarla dentro de sus cosas (de su patrimonio).
Art.325 C.Com: " Será mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma
forma que se compraron o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa".
No coincide con el concepto usual procedente del sentido común, quiere decir que si preguntas a un no letrado
que es una compraventa mercantil señalaría que es la venta entre empresarios o comerciantes. En otra
dirección puede que en la compraventa intervengan dos empresarios y no sea mercantil. El concepto legal se
aleja del concepto habitual o procedente del sentido común.
Una segunda impresión se desprende de la lectura del art.325 C.Com para determinar si la compraventa es
mercantil el legislador no se fija sólo en la operación que tiene que caracterizar, sino en la operación siguiente
(es decir, en la reventa), nos referimos en la intención de realizar una segunda operación. La condición del
empresario por tanto pasa a ser irrelevante; lo importante es que la operación sea especulativa es decir, que el
comprador no persiga la satisfacción de sus propias necesidades de consumo o dicho de otra manera que el
comprador sea un mediador entre quien le vende (ya sea el productor o el distribuidor) y la persona que le
compra (en la operación de la reventa) que es el consumidor final de la cosa. La venta es mercantil si produce
una intromisión especulativa si se introduce en la cadena que permite la distribución de los bienes o servicios.
El art.326 C.Com tiene cuatro apartados siendo dos de ellos simples aclaraciones en relación con el art.325
C.Com y los otros dos los podemos considerar excepciones.
Las ACLARACIONES son:
No se consideran mercantiles las compras de efectos destinados al consumo del comprador o a la persona por
cuyo encargo se adquieran, cuando la compraventa tiene por finalidad el consumo del comprador (es el
consumidor final) entonces la compraventa es CIVIL, no es MERCANTIL.
La operación es civil para el comprador, sin embargo para el vendedor (que será el anterior comprador en la
compraventa) es una operación de lucro que se contempla por esta segunda venta, para éste es una operación
mercantil. Si es mercantil la compraventa hecha para vender también será mercantil esa reventa.
Si el que compro para su consumo revende, el resto de los acopios que hizo para su consumo "tal reventa no
será mercantil" (como si el resto de las reventas si fueran mercantiles). Porque no compró con ánimo de
revender, sino que revendió posteriormente porque las circunstancias le llevaron a esto.
Las EXCEPCIONES son:
Debemos remitirnos al párrafo 2º art.326 donde nos dice que no son mercantiles las ventas que hicieran los
ganaderos de sus productos... Esto es así por razones históricas, por la exclusión de los ganaderos y
agricultores del ámbito mercantil y porque se piensa que estos sectores no tienen mentalidad de intromisión
especulativa en la venta de bienes; pero esto es falso porque el ganadero hace cálculos económicos de sus
elementos de producción.
En el párrafo 3º dice que tampoco serán mercantiles las ventas de los objetos que hicieren los artesanos en sus
talleres. Es para proteger a los artesanos aplicando la legislación civil (que es más benévola para sus intereses)
dejándoles fuera de la mercantil. Lo que vende el artesano, se entiende que hay aplicación de habilidad que de
actividad lucrativa.
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LA TESIS DE LA MERCANTILIDAD DE LA REVENTA.
Esta ha sido la doctrina mayoritaria en la interpretación del art.325 y art.326 C.Com, apoyándose en:
• La compraventa y la reventa constituyen en realidad una sola
operación económica especulativa, que se inicia con la segunda y se consuma con la misma. Como facetas de
la misma argumentación se sustentan en una interpretación a sensu contrario del art.326; si el legislador
niega en el art.326.4 carácter mercantil a la reventa que haga una persona no comerciante del resto de los
acopios que hizo para su consumo, es porque estima que la reventa de un comerciante es mercantil. Sin
embargo, considerar que la reventa hecha por un comerciante es mercantil es contrario a lo dispuesto en el
art.326.1 C.Com, ya que nos encontramos ante la situación de considerar mercantil la operación para una
parte y civil para la otra. Como esto no puede ser, se debe aplicar un sólo ordenamiento. Los seguidores de
esta tesis dicen que se debe aplicar entonces el C.Com por las siguientes razones:
• Substantividad del Derecho mercantil como derecho especial. Esta substantividad sólo se preserva si se
considera que los actos mixtos están sujetos al Derecho mercantil, porque si no fuera así el Derecho
mercantil sería un derecho sólo aplicable a las operaciones de los empresarios; subjetivamente determinado,
un derecho de una clase social, de privilegios de un estamento (como lo era en la Edad Media).
• En los arts.85, 86, 87 C.Com se contienen algunas normas sobre compraventa hecha en almacenes abiertos
al público, ferias,... es decir, compraventa en las que típicamente el comprador es un consumidor. Si se
considera que todo acto incluido en el Código con todo lo dispuesto en el art.2 C.Com es un acto de
comercio, es evidente que tales compraventas tendrán carácter mercantil con independencia del dato de que
el comprador no este comprando para revender.
Art.87 C.Com: "Las compras y ventas verificadas en el establecimiento se presumirán siempre hechas al
contado, salvo la prueba en contrario".
Art.86 C.Com: " La moneda en que se verifique el pago de las mercaderías compradas al contado en las
tiendas o establecimientos públicos no será reivindicables".
Para algunos autores (como F. Vicent Chulia)esta doctrina es el origen de todas las oscuridades en torno a este
asunto, porque la reventa para uso o consumo del comprador es una operación civil. Si se respeta el precepto
contenido en el art.326.1 y si se pone de manifiesto las debilidades de la tesis de la mercantilidad de la
reventa. A esta tesis se opone la tesis de la civilidad de la reventa.
LA TESIS DE LA CIVILIDAD DE LA REVENTA.
Es un contra−argumento a la anterior tesis, que sostiene que debe respetarse el tenor literal del art.326.1
C.Com y que son susceptibles de ser criticados los argumentos de la mercantilidad de la reventa:
1.− En primer lugar se dice que no es un problema desdoblar el contrato de compraventa o la operación de
reventa protagonizada por un empresario respecto de la operación de compra anterior, sino que el
ordenamiento siempre ha contemplado actos mixtos (en los que una parte es comerciante y la otra no), en
relación con estos actos mixtos y siempre que falte una norma específica que determine el carácter
preeminente del acto mixto; dicho acto debe someterse a las reglas de Derecho común (o sea del civil). Así lo
establecía el C.Com de 1829 de Sanz de Andino, aunque no lo haya hecho expresamente en el C.Com vigente
debe entenderse vigente dicha regla.
2.− La segunda razón es que no es verdad que el sometimiento del acto mixto al ordenamiento civil provoque
una perdida de Substantividad o de legitimidad del Derecho mercantil, sino que lo único que hace es mostrar
que es imposible acotar el Derecho mercantil objetivamente como pretendía el art.2 C.Com. El Derecho
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mercantil según estos autores es un derecho de los empresarios (que afecta sólo a las relaciones de los
empresarios).
3.− El tercer fundamento dice que el C.Com incluye normas de protección del comprador (como la de los
arts.85, 86, 87 C.Com), normas que se añaden a las generales del C.C pero que no son normas reguladoras
propiamente de la compraventa mercantil como se deduce de su colocación sistemática en el Código.
Esto ha llevado a la doctrina a una suerte de embotamiento que provoca que no podamos determinar con
claridad si la reventa es una operación o no mercantil. Ante esta situación debemos acudir a la jurisprudencia.
En este sentido la jurisprudencia es vacilante, pero la mayoría estima que la compraventa hacha por una
empresario es civil.
Hay una serie de sentencias que tratan sobre este tema y son: Sentencia de 27 de enero de 1945, Aranzadi
núm. 120 (ver en el anexo de jurisprudencia Sentencia núm. 14)Talleres Gernika S.A., estos talleres compran
de un fabricante de tornos uno para introducirlo en el taller ¿esta operación es civil o mercantil? El Tribunal
Supremo dice que se trata de una operación civil. Sentencia de 14 de mayo de 1979, Aranzadi núm. 1828
(ver en el anexo de jurisprudencia Sentencia núm. 15) venta de una excavadora a una constructora. Sentencia
de 12 de diciembre de 1983, Aranzadi núm. 6929 (ver en el anexo de jurisprudencia Sentencia núm. 16)
venta de un horno a un panadero.
El Tribunal Supremo da el mismo tratamiento a la compraventa hecha para uso o consumo empresarial que a
las compraventas hechas para uso y consumo de los particulares (ya sea privado o personal).
Por ejemplo: ¿Debe tener la misma regulación la compraventa de cámaras para un productor de cine que para
el uso doméstico de éstas? No puede ser que el C.C sea la norma reguladora de estas dos clases tan diferentes
de operaciones, por eso la doctrina más reciente considera que lo determinante para calificar una compraventa
no es (art.325) el ánimo de revender con lucro sino exclusivamente el ánimo de lucro. El ánimo de lucro
puede manifestarse como ánimo de revender, pero puede hacerse de otra forma. Si el comprador tiene ánimo
lucrativo la compraventa debe calificarse como mercantil.
Si el comprador busca la adquisición de un valor de reproducción, si para el comprador el objeto comprado
forma parte del capital para su negocio (busca insertarlo en su negocio como parte de su capital de
explotación) entonces el contrato es mercantil. Esta orientación doctrinal ha sido finalmente recogida por el
Tribunal Supremo a partir de la Sentencia de 3 de mayo de 1985, Aranzadi núm. 2257 (ver en el anexo de
jurisprudencia Sentencia núm. 17), anteriormente el Tribunal Supremo ya había detectado la diferencia entre
venta para uso personal y para uso empresarial, pero no había logrado desembarazarse del tenor de los
arts.325, 326 C.Com.
Hay dos sentencias más también importantes, que son: Sentencia de 9 de marzo de 1984, Aranzadi núm.
1208 (ver en el anexo de jurisprudencia Sentencia núm. 18) y Sentencia de 20 de noviembre de 1984,
Aranzadi núm. 5617 (ver en el anexo de jurisprudencia Sentencia núm. 19). En la Sentencia de 20 de
noviembre de 1984 el Tribunal Supremo considera que la venta de pienso que adquiere un ganadero sin
cumple los requisitos del art.325 y por lo tanto es mercantil; lo revende con lucro pero transformado en
ganado.
Para evitar este tipo de argumentaciones forzadas a partir de la Sentencia de 3 de mayo de 1985 el Tribunal
Supremo distingue en función de compraventa para uso o consumo empresarial o para uso particular (
doméstico).
Sin embargo, ni la orientación doctrinal ni la posición jurisprudencial han sido unánimemente aceptadas en
España y hay dos autores de mucho peso que niegan la bondad de esta orientación: Rodrigo Bercovitz y F.
Vicent Chulia que consideran que toda compraventa que no se haga con ánimo de revender es civil y esas
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sentencias son un disparate. Fundamentan esta posición porque el C.C incluye normas más adecuadas para la
regulación de la compraventa, aunque intervengan empresarios, sobre todo en dos puntos:
La prescripción del derecho al pago: si la compraventa se considera civil resulta de aplicación el art.1967.4
C.C que establece un plazo prescriptivo de 3 años para el derecho del vendedor a exigir el precio de la
compra. Si por el contrario la compraventa se considerase mercantil se aplicaría el art.943 C.Com que remite
al art.1964 C.C que sería un plazo de 15 años.
Art.1967. 4º C.C: " ... La de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el precio de
los géneros vendidos a otros que no los sean, o que siéndolo se dediquen a distinto tráfico.
El tiempo para la prescripción de las acciones a que se refieren los tres párrafos anteriores se contará desde
que dejaron de prestarse los respectivos servicios".
La acción de saneamiento por vicios ocultos: con respecto a las condiciones y plazos para ejercitar la acción
de saneamiento por vicios ocultos, si la compraventa es civil se aplica el art.1490 C.C, donde se establece un
plazo de 6 meses.
Art.1490 C.C: "Las acciones que emanen de lo dispuesto en los cinco artículos precedentes se extinguirán a
los seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida".
Si la compraventa se considera mercantil el comprador sólo contaría con 30 días para encontrar los vicios de
la mercancía (art.342 C.Com). Es más conveniente que el plazo sea de 6 meses y no de 30 días debido a la
complejidad del tráfico económico mercantil.
Art.342 C.Com: "El comprador que no hay hecho reclamación alguna fundada en los vicios internos de la
cosa vendida, dentro de los treinta días siguientes a su entrega, perderá toda acción y derecho a repetir por
esta causa contra el vendedor".
A partir del año 85 algunas sentencias han acogido esta posición. la posición que debe sostenerse en la
Sentencia de 3 de mayo de 1985 porque la nueva formulación de la tesis de la civilidad de la reventa es
susceptible de importantes criticas como:
En primer lugar pueda hacérsele una critica de orden metodológico,
no se debe argumentar por el resultado.
La segunda de las criticas que podemos hacer se refiere a la
calificación de una compraventa como civil no es únicamente
relevante a efectos de aplicación de las normas sobre prescripción
del derecho al pago y saneamiento por vicios, sino que tiene otras
muchas consecuencias normativas:
Transmisión del riesgo en la compraventa (art.331 y 333
C.Com).
La norma sobre constitución y efecto de la mora.
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Art.331 C.Com: "La pérdida o deterioro de los efectos antes de su entrega, por accidente imprevisto o sin
culpa del vendedor, dará derecho al comprador para rescindir el contrato, a no ser que el vendedor se
hubiese constituido en depositario de las mercaderías con arreglo al artículo 339, en cuyo caso se limitará su
obligación a la que nazca del depósito".
Las normas sobre la perfección del contrato entre
ausentes.
Art.333 C.Com: "Los daños y menoscabos que sobrevinieren a las mercaderías, perfecto el contrato y
teniendo el vendedor los efectos a disposición del comprador en el lugar y tiempo convenidos, serán de
cuenta del comprador, excepto en los casos de dolo o negligencia del vendedor".
No es verdad que la calificación de la compraventa como civil
conlleve necesariamente la aplicación del plazo corto de 3 años
(art.1967.4 C.C) para la prescripción del derecho al precio. Este
precepto sólo se aplica a las compraventas de consumidores, pero a
aquellos en los que un comprador es empresario.
Para que pueda aplicarse a los empresarios es necesario que la
expresión: "a distinto tráfico" (utilizado por el art.1967.4 C.C) se
entiende en el sentido de que comprador y vendedor, ambos
empresarios, se dedican a una actividad profesional distinta.
El hecho de considerar inadecuados los plazos establecidos en el
C.Com es también una opinión discutible porque puede entenderse
que la seguridad del tráfico jurídico aún con merma de la seguridad
del tráfico está mejor salvaguardado si aplicamos los plazos del
C.Com.
Es forzoso distinguir entre compraventa para uso empresarial (operación que debe calificarse como mercantil)
o compraventa para uso o consumo privado (a la cual se aplicarán las normas del C.C).
EL OBJETO DE LA COMPRAVENTA MERCANTIL.
Es mercantil la compraventa de cosas muebles (art.325 C.Com). Significa ¿qué una compra de un inmueble
no va a ser mercantil? según el C.Com de 1829 era excluida expresamente, aunque el Código vigente la
excluye implícitamente. La razón de su exclusión era porque el Código decimonónico todavía no tenía
carácter mercantil.
En la exposición de motivos del C.Com vigente se dice que la compraventa de inmuebles es civil, pero puede
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ser mercantil si va unido a una especulación de cosas muebles incorporadas al inmueble.
Según el sentido común la compraventa de inmuebles también puede ser mercantil siempre que el comprador:
− Integre el inmueble en su explotación empresarial.
− Compre para revender con lucro.
Sin embargo muchos sostienen lo contrario, hay razones que sustentan una posición completamente contraria:
1.− Respeto al tenor literal del art.325 C.Com.
2.− La normativa del C.Com es inadecuada para la compraventa de
inmuebles porque impone demasiados cargos al comprador
(art.336 y art.342 C.Com). Son normas que sólo tienen sentido
si los objetos comprados son mercancías (carecen de sentido si
el objeto de la compraventa es un inmueble). Por estas razones
hay todavía sentencia que consideran que la compraventa de
inmuebles es civil. También lo considera así la Dirección
General de los Registros y del Notariado.
Art.336 C.Com: "El comprador que al tiempo de recibir las mercancías la examine a su contento, no tendrá
acción para repetir contra el vendedor alegando vicio o defecto de cantidad o calidad en las mercaderías.
El comprador tendrá el derecho de repetir contra el vendedor por defecto en la cantidad o calidad de las
mercaderías recibidas enfardadas o embaladas, siempre que ejercite su acción dentro de los cuatro días
siguientes al de su recibo y no proceda la avería de caso fortuito, vicio de la cosa o fraude.
En estos casos, podrá el comprador optar por la rescisión del contrato o por su cumplimiento con arreglo a
lo convenido, pero siempre con la indemnización de los perjuicios que se le hubieren causado por los
defectos o faltas.
El vendedor podrá evitar esta reclamación exigiendo en el acto de la entrega que se haga el reconocimiento,
en cuanto a cantidad y calidad, a contento del comprador".
Por estas razones, también la jurisprudencia mayoritaria considera que es civil la compraventa de una
empresa; la compraventa del buque o aeronave es civil; la compraventa de derechos de crédito es civil así
como el supuesto de compraventa de energía eléctrica (siempre y cuando no se considere cosa muebles),
aunque todas éstas sean protagonizadas por empresarios. Entonces ¿Quid iuris? la posición jurídica a adoptar
es la que interese a nuestro cliente. En la interpretación judicial diríamos que el art.325 C.Com no es de
aplicación en las situaciones jurídicas actuales.
CONTENIDO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA MERCANTIL.
Se resuelve con la enumeración de los derechos y obligaciones de las partes.
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1.− Obligaciones del vendedor:
a) Conservar la cosa vendida antes de proceder a su entrega (igual que en el art.1094 C.C). Es decir, el
riesgo de pérdida de la cosa vendida recae en el vendedor hasta la entrega con un canon de diligencia diversa
del ordenamiento mercantil la diligencia de un ordenado mercantil.
Art.1094 C.C: "El obligado a dar alguna cosa lo está también a conservarla con la diligencia propia de un
buen padre de familia".
b) Entregar la cosa vendida en el tiempo y lugar pactado, poniéndola en poder y posesión del comprador.
Esta entrega puede ser: real o material, simbólica o fingida. Todos los supuestos de tradición ficticia
(art.1961−1964 C.C) son aplicables en el ámbito mercantil. Sin embargo las normas generales exigen en la
traditio ficta una colaboración del comprador. Aplicando estas reglas en el ámbito mercantil el concepto de
entrega debe sustituirse por el de puesta a disposición, desde ese momento cesan las obligaciones del
vendedor y se transmiten los riesgos al comprador. Nace así la obligación de pago del precio por parte del
comprador.
En el ámbito mercantil la obligación se desmaterializa en el sentido de que no es necesario entregar sino sólo
poner a disposición del comprador la cosa objeto del contrato. La puesta a disposición es el momento final de
la obligación asumida por el vendedor. Por eso el art.339 C.Com dice que a partir del momento de puesta a
disposición nace en el vendedor la obligación del pago del precio.
Art.339 C.Com: "Puestas las mercaderías vendidas a disposición del comprador, y dándose éste por
satisfecho, o depositándose aquéllas judicialmente en el caso previsto en el artículo 332, empezará para el
comprador la obligación de pagar el precio al contado o en los plazos convenidos con el vendedor.
Éste se constituirá depositario de los efectos vendidos, y quedará obligado a su custodia y conservación
según las leyes del depósito".
En el caso de que la entrega deba realizarse en un lugar distinto del que radica el establecimiento del
vendedor, el cumplimiento de la obligación de puesta a disposición exige el envío de las cosas vendidas al
punto o lugar concreto establecido en el contrato; pudiendo ser el domicilio del comprador, el puerto
correspondiente al domicilio, el vagón de ferrocarril, el camión... (o sea una serie de lugares diversos).
Si el lugar de entrega o puesta a disposición fijado en el contrato es el propio establecimiento del vendedor
entonces se entiende que dicho vendedor cumple teniendo las mercancías vendidas depositadas en sus propios
almacenes y a disposición del comprador en el día señalado. El comprador esta obligado a retirar la mercancía
del establecimiento.
En cuento al PLAZO para la entrega, dicho plazo será el que el contrato prevea; si no contiene previsión
debemos ir al art.337 C.Com donde se nos dice que deberá tener la mercancía a disposición a las 24 horas
siguientes del perfeccionamiento del contrato.
Art.337 C.Com: "Si no hubiere estipulado el plazo para la entrega de las mercaderías vendidas deberá
tenerlas a disposición del comprador dentro de las veinticuatro horas siguientes al contrato".
Si el vendedor no cumple con su obligación de entrega, no es necesaria previa reclamación al vendedor
conforme al art.329 C.Com el comprador puede pedir rescindir el contrato o exigir el cumplimiento con
indemnización en los dos casos. No cabe discutir si el plazo era esencial o si el retraso fue o no culpable, sino
que falta el hecho objetivo del incumplimiento. Basta el hecho objetivo del incumplimiento, si no se ha hecho
la entrega en el plazo pactado entran en juego las facultades del comprador de rescindir o exigir.
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Art.329 C.Com: "Si el vendedor no entregare en el plazo estipulado los efectos vendidos, podrá el
comprador pedir el cumplimiento o la rescisión del contrato, con indemnización, en uno y otro caso, de los
perjuicios que se le hayan irrogado por la tardanza".
Hay dos supuestos excepcionales en los que el vendedor no está obligado:
a) Obligaciones sinalagmáticas: si el comprador no le paga el precio, a
no ser que se haya pactado un aplazamiento (art.1446 C.C), el
vendedor deja de estar obligado.
Art.1446 C.C: "Si el precio de la venta parte en dinero y parte en otra cosa, se calificará el contrato por la
intención manifiesta de los contratantes. No constando ésta, se tendrá por permuta, si el valor de la cosa
dada en parte del precio excede al dinero o su equivalente; y por venta en el caso contrario".
b) Si en el caso de haberse pactado aplazamiento en el pago del
precio y se discute después de celebrado el contrato el comprador
es insolvente (art.1467 C.C) el vendedor deja de tener obligación
de entrega de la cosa en el plazo establecido.
Art.1467 C.C: "Tampoco tendrá obligación el vendedor de entregar la cosa vendida cuando se haya
convenido en un aplazamiento o término para el pago, si después de la venta se descubre que el comprador es
insolvente, de tal suerte que el vendedor corre inminente riesgo de perder el precio.
Se exceptúa de esta regla el caso en que el comprador afiance pagar en el plazo convenido".
ESPECIALIDADES con respecto al C.Com:
− Art.330 C.Com: la obligación de entrega debe ser completa, el
vendedor no puede entregar una parte de la mercancía prevista en el
contrato ni siquiera, si en el acto de entrega parcial hace promesa de
entrega inmediatamente después el resto. El comprador no esta
obligado a aceptar la entrega parcial.
La justificación de esta norma es: una determinación objetiva por
parte del legislador de lo que es adecuado para la seguridad del
tráfico, prescindiendo de indagar cuál será la situación justa en el
caso concreto.
El comprador no está obligado a aceptar la entrega parcial, una vez
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aceptado podrá pedir el resto de la entrega o rescindir la parte que
queda y en ambos casos pedir indemnización por daños y perjuicios.
Art.330 C.Com: "En los contratos en que se pacte la entrega de una cantidad determinada de mercaderías
en un plazo fijo, no estará obligado el comprador a recibir una parte ni aun bajo promesa de entregar el
resto; pero si aceptare le entrega parcial, quedará consumada la venta en cuanto a los géneros recibidos,
salvo el derecho del comprador a pedir por el resto el cumplimiento del contrato o su rescisión, con arreglo
al artículo anterior".
c) La tercera obligación del vendedor es responder del saneamiento de la cosa vendida (art.345 C.Com)
que tiene el mismo alcance que los art.1475 y ss C.C. Se aprecia un defecto terminológico en el art.345
C.Com, no es correcto distinguir o contraponer evicción a saneamiento, es decir saneamiento por evicción y
saneamiento por vicios.
Art.345 C.Com: " En toda venta mercantil el vendedor quedará obligado a la evicción y saneamiento en
favor del comprador, salvo pacto en contrario".
La EVICCIÓN se produce en los casos en que un tercero perturba el uso pacífico y útil de la cosa por parte
del comprador, si ese tercero tiene la titularidad de la cosa o algún derecho real sobre ella, el vendedor tiene
que indemnizar al comprador de los perjuicios que la perturbación la ha provocado.
Al lado del saneamiento por evicción está el saneamiento por vicios donde hay un deber del vendedor de
indemnizar al comprador en el caso de que la cosa vendida tuviese vicios o defectos (el supuesto de evicción
es raro en el ámbito de la compraventa mercantil). El art.85 C.Com dice que si llegase a darse la evicción las
consecuencias serían las establecidas en el C.C (art.1478 C.C).
Art.1478 C.C: "Cuando se haya estipulado el saneamiento o cuando nada se haya pactado sobre este punto,
si la evicción se ha realizado, tendrá el comprador derecho a exigir del vendedor:
1.º La restitución del precio que tuviere la cosa vendida al tiempo de la evicción, ya sea mayor o menor que
el de la venta.
2.º Los frutos o rendimientos, si se le hubiere condenado a entregarlos al que le haya vencido en juicio.
3.º Las costas del pleito que haya motivado la evicción, y, en su caso, las del seguido con el vendedor para el
saneamiento.
4.º Los gastos del contrato, si los hubiese pagado el comprador.
5.º Loas daños e intereses y los gastos voluntarios o de puro recreo u ornato, si se vendió de mala fe".
En cuanto al saneamiento hay que distinguir entre:
a) Vicios aparentes: en el ámbito mercantil, el vendedor no responde de
los vicios aparentes que sean manifestados o estén a la vista (art.336
C.Com) ni tampoco de los vicios que no estén a la vista pero el
comprador debía advertirlos fácilmente teniendo en cuenta su
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condición de profesional dedicado a ese tráfico.
b) Vicios ocultos o internos (art.342 C.Com): saneamiento por vicios
internos u ocultos concede al comprador un plazo de 30 días
siguientes a la entrega para dirigirse contra el vendedor por tales
vicios. Se trata según quiere la jurisprudencia de un caso de
caducidad. El comprador debe verificar la mercancía recibida y si no
lo hace pierde la posibilidad de reclamar. En caso de vicios el
comprador puede:
Resolver el contrato con devolución de la que el comprador
hubiese pagado (acción redhibitoria). Art.1468 C.C.
Art.1468 C.C: "El vendedor deberá entregar la cosa vendida en el estado en que se hallaba al
perfeccionarse el contrato.
Todos los frutos pertenecerán al comprador desde el día en que se perfeccionó el contrato.
Conseguir una rebaja proporcional del precio consiguiente
al valor de los vicios detectados (acción estimatoria o
"quanti minoris").
Además el comprador podrá reclamar indemnización de daños y
perjuicios en el caso de que el vendedor conociere los vicios de la
cosa vendida y siempre que el comprador optase por la resolución
del contrato.
El vendedor responde de los vicios ocultos siempre (los ignorase o
los conociese), actuase de mala fe o de buena, pero sólo está
obligado a indemnizar si conocía los vicios y no los manifestó en el
contrato.
c) Vicios o defectos de la calidad o cantidad: para reclamar por estos
defectos las mercancías no son de la calidad pactada por el
comprador; los establecidos en el art.336 C.Com. El plazo depende:
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Si la mercancía se recibiese enfardada o embalada el
comprador tendrá un plazo de 4 días para formular su
reclamación.
Si no estuviese así, la reclamación deberá ser hecha en el
mismo momento en el que el comprador recibe la cosa.
En relación con este vicio la doctrina se plantea el problema del
"DEJE EN CUENTA". La jurisprudencia ha exigido que las
reclamaciones del comprador relativas a vicios de cantidad o calidad
(y también a veces en las reclamaciones relativas a vicios ocultos),
que tales reclamaciones se preparen haciendo constar el estado, la
cantidad o calidad de los géneros vendidos mediante el
reconocimiento pericial o judicial previsto en el art.2127 LEC (Ley
de Enjuiciamiento Civil).
Si no ha habido "deje de cuenta" no cabe reclamación posterior.
Art.2127 LEC: "Cuando proceda hacer constar el estado, calidad o cantidad de los géneros recibidos, o de
los bultos que los contengan, conforma a lo dispuesto en los artículos 219, 362 y párrafo segundo del 370 del
Código, y demás casos análogos, el interesado acudirá al Juez en solicitud de que ordene se extienda
diligencia expresiva de aquellas circunstancias, y si fuera necesario nombre perito que reconozca los géneros
o bultos.
Si los interesados en nombrar cada uno un perito, la solicitarán así, sorteándose, caso de discordia, un perito
tercero.
El art.2127 LEC señala lo siguiente cuando proceda hacer constar
el estado, calidad o cantidad de los géneros recibidos, el interesado
acudirá al juez en solicitud de que se extienda diligencia expresiva
de esas circunstancias. El requerimiento previo o "deje en cuenta"
supone un obstáculo grave a la posibilidad de reclamar del
comprador y además es contrario a las exigencias del tráfico
mercantil, así lo ha denunciado la doctrina mercantil, pero la
jurisprudencia sigue exigiendo el "deje en cuenta" como requisito
12
ineludible de las reclamaciones.
El comprador entonces tendría que acudir dos veces al juez: al de
Primera Instancia y a la Audiencia Provincial.
A partir de los años 50 se permitía que el reconocimiento del
art.2127 LEC fuese sustituido por un reconocimiento notarial. Para
evitar el obstáculo los autores han discurrido encontrando la
siguiente solución:
No exige que el comprador acuda previamente a un juez o
notario para la determinación del estado en que llegó la
mercancía porque dicho precepto no se refiere al comprador
sino al interesado.
El interesado no es el comprador sino el vendedor, de
manera que únicamente cuando el comprador muestre su
descontento acerca de la mercancía recibida el vendedor
pasará a estar interesado en hacer constar que la mercancía
fue entregada correctamente y siguiendo lo dispuesto en el
contrato (que cumplió con las obligaciones derivadas del
contrato de compraventa).
Se impone al comprador una exigente carga de diligencia,
porque si no manifiesta su descontento por la mercancía
recibida, pierde la posibilidad de reclamar; pero sin
embargo el comprador no está obligado a realizar ninguna
preparación judicial previa de su acción de saneamiento
contra el vendedor. La pretensión del comprador por
saneamiento tendría las mismas condiciones que cualquier
otra prestación: reclamación extrajudicial, acto de
13
conciliación, interposición de la demanda.
Esta doctrina fue impulsada por Ramos Méndez y ha sido
acogida por el resto de la doctrina y jurisprudencia menor.
El procedimiento de "deje en cuenta" queda como opcional
para el comprador.
2.− Obligaciones del comprador:
a) Pagar el precio en el tiempo y lugar fijado en el contrato y si nada se pacto en el contrato en el tiempo y
en el lugar en el que se haga la entrega de la cosa (art.1500 C.C).
Art.1500 C.C: "El comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijado
en el contrato.
Si no se hubieren fijado, deberá hacerse el pago en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa
vendida".
El vendedor ha finalizado su prestación y pone a disposición la cosa al comprador. Y nace también cuando el
vendedor ha depositado judicialmente la cosa y es que el comprador ha rehusado sin justa causa la cosa,
entonces el comprador incurre en mora (art.341 C.Com).
Art. 341 C.Com: "La demora en el pago del precio de la cosa comprada constituirá al comprador en la
obligación de pagar el interés legal de la cantidad que adeude el vendedor".
Es posible que el comprador haya adelantado parcialmente el pago, deberemos ir a lo dispuesto en al art.343
C.C y se toma como dado a cuenta del precio salvo pacto en contrario.
Art. 343 C.Com: "Las cantidades que, por vía de señal se entreguen en las ventas mercantiles se reputarán
siempre dadas a cuenta del precio y en prueba de la ratificación del contrato, salvo pacto en contrario".
b) El comprador debe recibir la cosa comprada (art.332 C.Com). El vendedor puede depositar judicialmente
la mercancía.
Art.332 C.Com: "Si el comprador rehusare sin justa causa el recibo de los efectos comprados, podrá el
vendedor pedir el cumplimiento o rescisión del contrato, depositando judicialmente en el primer caso las
mercaderías.
El mismo depósito judicial podrá constituir el vendedor siempre que el comprador demore hacerse cargo de
las mercaderías.
Los gastos que origine el depósito serán de cuenta de quien hubiere dado motivo para constituirlo".
TRANSMISIÓN DEL RIESGO EN LA COMPRAVENTA.
En nuestro ordenamiento la venta no es por si sola traslativa de dominio (exige traditio, que es el titulo más el
modo), no basta con el mero contrato de compraventa (art.609 relación con el art.1095 C.C).
Art.609 C.C: "La propiedad se adquiere por la ocupación.
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La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por
sucesión testada e intestada, y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición.
Pueden también adquirirse por medio de la prescripción".
Art.1095 C.C: "El acreedor tiene derecho a los frutos de la cosa desde que nace la obligación de entregarle.
Sin embargo, no adquirirá derecho real sobre ella hasta que le hay sido entregada".
Con la propiedad se trasmiten también los riesgos de la cosa ya sea por caso fortuito o fuerza mayor.
El caso de los riesgos en la compraventa se plantea con mayor frecuencia porque transmiten de plazo a plazo,
el objeto vendido no se transmite directamente del vendedor al comprador, sino que se realiza a través de uno
o varios porteadores (o transportistas). El problema esta en determinar quien soporta el riesgo, si tendrá que
entregar al comprador otra mercancía que sustituyó a la perdida. Si lo soporta el comprador tendrá que pagar
el precio sin recibir la cosa. Si partimos de lo dispuesto en el C.C la cosa vendida ha de entregarse en el lugar
(a falta de pacto) en el que estuviese en el momento de constituirse la obligación.
En el ámbito mercantil esto no es siempre así, porque por una parte hay normas especiales, en cuanto a las
normas por riesgos, y por otra parte los contratantes establecen cláusulas estándar que determinan momentos
distintos al de la entrega de la cosa como significativos del paso de la transmisión del riesgo entre el
comprador y el vendedor. Además en las compraventas mercantiles se ha generalizado el contrato de seguro
para responder en caso de riesgo. Pero aunque este vigente el contrato de seguro sigue planteándose la
doctrina del riesgo porque ¿quién debe pagar la prima por riesgo a la compañía de seguros? Si el riesgo lo
soporta el vendedor lo pagará éste, si lo soporta el comprador será de éste.
En nuestro ordenamiento hay dos sistemas:
a) El sistema del C.C: desde el momento de la perfección del contrato el riesgo lo asume el comprador
(art.1452 en relación con los art.1096 y art.1182 C.C).
Art. 1182 C.C: "Quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada cuando
ésta se perdiere o destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora".
Art.1452 C.C: "El daño o provecho de la cosa vendida, después de perfeccionado el contrato, se regulará
por lo dispuesto en los artículos 1096 y 1182.
Esta regla se aplicará a la venta de cosas fungibles hecha aisladamente y por un solo precio, o sin
consideración a su peso, número o medida.
Si las cosa fungibles se vendieren por un precio fijado con relación al precio, número o medida, no se
imputará el riesgo al comprador hasta que se hayan pesado, contado o medido, a no ser que éste haya
constituido en mora.
Art.1096 C.C: "Cuando lo que deba entregarse sea una cosa determinada, el acreedor, independiente del
derecho que le otorga el artículo 1101, puede compeler al deudor a que realice la entrega.
Si la cosa fuere indeterminada o genérica, podrá pedir que se cumpla la obligación a expensas del deudor.
Si el obligado se constituye en mora, o se halla comprometido a entregar una misma cosa a dos o más
personas diversas, serán de su cuenta los casos fortuitos hasta que se realice la entrega".
b) El sistema del C.Com: no se inspira en las reglas de Derecho romano sino en las del Derecho germánico,
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estableciendo en el art.333 C.Com que el riesgo no se transmite con la perfección del contrato sino con la
puesta a disposición, que equivale a la entrega. El principio establecido en el art.333 se desarrolla en los
arts.331, 334 y 335 C.Com.
Conclusiones de estos artículos:
1.− Antes de la entrega es el vendedor quien soporta el riesgo porque
el art.331 (de los efectos antes de la entrega) establece la
facultad del comprador de rescindir el contrato y entonces el
vendedor tendrá que devolver la parte del precio recibido
Art.335 C.Com: "Si los efectos vendidos perecieren o se deteriorasen a cargo del vendedor, devolverá al
comprador la parte del precio que hubiere recibido".
(art.335 C.Com).
2.− Después de la entrega o puesta a disposición el riesgo lo soporta
el comprador (como regla general), sin embargo, se contemplan
en el C.Com supuestos en los que ha tenido lugar la entrega, el
riesgo sigue siendo del vendedor (art.334 C.Com). Supuestos:
Si la venta se hubiere hecho por número, peso o medida.
Si la cosa vendida no fuese cierta o determinada, la falta
de determinación implica la imposibilidad de decidir si
la cosa dañada era la misma cosa vendida.
Si por pacto expreso o por uso de comercio tuviera el
comprador la facultad de reconocerla y examinarla
previamente.
Si el contrato tuviera la condición de no hacer la entrega
hasta que la cosa vendida adquiera las condiciones
estipuladas.
Todas estas normas no tienen aplicación práctica, porque la cuestión de la transmisión de la propiedad y de los
riesgos, es cuestión convenida por las partes mediante la utilización de las cláusulas llamadas INCOTERMS,
son elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional (con sede en París) que acuña estos términos desde
el año 1936 hasta ahora.
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Estos términos no tienen valor de derecho objetivo porque proceden de una institución privada, pero su
utilización esta tan generalizada que se le da el valor; en muchos ordenamientos, como usos de comercio
(aplicables en los contratos de compraventa)
Son trece cláusulas:
1.− La 1ª de las cláusulas se la conoce como EXW (Ex works), que se traduce en español como EN
FÁBRICA. Va acompañada de la indicación convenida para la entrega de la mercancía cuando la pone a
disposición del comprador en su propio establecimiento o en otro lugar convenido en el contrato, que puede
ser: su fábrica, su almacén, su taller u otra dependencia empresarial. El vendedor no tiene ni que realizar los
trámites administrativos para el despacho de la mercancía ni tampoco tiene la obligación de cargar la
mercancía en el vehículo receptor. Con este término se designa la modalidad contractual en la que se impone
menores deberes para el vendedor, asumiendo al comprador todos los costes y riesgos de la perdida o
deterioro de la mercancía desde que la recibe en los propios locales del vendedor.
2.− La 2ª de las cláusulas es FCA (Free carrier), cuya traducción es FRANCO TRANSPORTISTA (el
término franco se corresponde con libre). Significa que el vendedor entrega la mercancía despachada para la
exportación al transportista, nombrado por el comprador en el lugar convenido.
El lugar de entrega elegido en el contrato influye en la delimitación de las obligaciones de carga y descarga. Si
la entrega tiene lugar en la misma localidad (donde esta domiciliado el vendedor), el vendedor será el
responsable de la carga; pero si la entrega tiene lugar en un sitio diferente, el vendedor (que es el responsable
de la carga) no lo es de la descarga. Este medio se utiliza en cualquier medio de transporte, incluyendo el
transporte multimodal (el realizado de varios modos o combinado).
En el caso en que el comprador haya designado a una persona distinta del transportista, para recibir la
mercancía, las responsabilidades del vendedor finalizan en el momento de entrega a esa persona.
3.− La 3ª cláusula es llamada FAS (Free alongside ship) que en español es FRANCO AL COSTADO DEL
BUQUE. Significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es colocada al costado del buque
en el puerto de embarque convenido e indicado a continuación de la cláusula. A partir del momento en que el
vendedor por si mismo o mediante un transportista, nombrado por él, coloca la mercancía al costado del
buque y desde ese momento los riesgos son para el comprador. Todas las operaciones de carga y de descarga
en el buque realizadas, con posterioridad, son responsabilidad del comprador. El vendedor estaba obligado a
despachar la mercancía en lo relativo a su exportación.
Si los contratantes quieren que esto no sea así, entonces deberán indicarlo expresamente en el contrato.
El término FAS se utiliza exclusivamente para el transporte por mar o por vías de navegación fluvial.
4.− La 4ª cláusula es FOB (Free on board) y significa FRANCO A BORDO. Significa que el vendedor
realiza la entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido e
indicado a continuación de la cláusula. A partir del momento en que sobrepasa la borda los riesgos son para el
comprador.
El vendedor está también obligado a realizar los trámites de despacho de exportación y el término FOB
también es exclusivo del transporte marítimo y por las rías navegables (río o ría).
La cláusula FOB tiene dos variedades (que no vienen ya en la redacción de INCOTERMS) se siguen
utilizando, éstas son:
FOR (Free on rail) se refiere a que la mercancía va por ferrocarril
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(sobre vagón).
FOT (Free on truck) se refiere a que va por carretera (sobre
camión).
Son modalidades diferentes.
5.− La 5ª cláusula es CFR (Cost and fleight) y en español es COSTE Y FLETE (entendemos por flete es el
precio por el contrato de transporte marítimo). El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía sobrepasa
la borda en el puerto de embarque, pero además el vendedor debe pagar los costes y el flete necesario para
pagar llevar la mercancía al puerto de destino convenido. Aunque el vendedor soporta los costes del
desplazamiento de la mercancía (estando incluidos los de despacho de aduanas), la mercancía viaja a riesgo
del comprador.
6.− La 6ª cláusula es CIF (Cost, insurance and fleight), en español es COSTE, SEGURO Y FLETE. El
vendedor realiza la entrega cuando sobrepasa la borda en el puerto de embarque convenido, debe pagar los
costes (incluidos el de despacho de aduanas) y el flete para llevar la mercancía al puerto convenido, que
aparece al final de la cláusula. Además el vendedor esta obligado a procurar un seguro marítimo para cubrir
los riesgos del comprador durante el trayecto. El vendedor contrata el seguro y paga la prima, aunque el riesgo
sea del comprador. Este seguro ha de ser de cobertura mínima, por eso si el comprador quiere una cobertura
mayor será éste el que tenga que contratar un seguro adicional.
Da lugar a la llamada venta CIF, es el instrumento preferido del comercio internacional.
La venta CIF no aparece en el tráfico aislado, sido asociada a otro negocio jurídico que se llama CRÉDITO
DOCUMENTARIO, la razón de ser de esta segunda operación es la desconfianza de quienes participan en el
tráfico internacional. La desconfianza se resume en que el vendedor no está dispuesto a entregar la mercancía
hasta que reciba el precio y el comprador no está dispuesto a enviar el dinero hasta que reciba la mercancía.
¿Qué hacer? Lo resolveremos mediante una intervención de un Banco, que abre mi crédito con el comprador
cuyo beneficiario es el vendedor y éste sólo puede cobrar cuando entregue al banco los documentos
representativos de la cosa (que son por ejemplo: la póliza de seguros y el contrato de embarque de la cosa),
sólo entregará por esos documentos cuando el comprador le devuelva el crédito (si no se le devuelve el crédito
el banco se quedará con las cosas o mercancías).
7.− La 7ª cláusula es CPT (Carriage paid to), que en español se traduce como TRANSPORTE PAGADO
HASTA. Significa que el vendedor realiza la entrega cuando pone la mercancía a disposición del transportista
designado por el mismo y debe pagar los costes del transporte hasta el destino pagado. A partir del momento
en que la mercancía ha sido dada al transportista el comprador asume todos los riesgos.
El vendedor tiene la obligación de despachar la mercancía en la aduana para la exportación, dicho término
puede ser utilizado en cualquier tipo de transporte (también vale el multimodal) entendido que el comprador
cumple con su obligación en el momento que lo entrega al primer transportista en los transportes sucesivos o
al porteador.
Hemos de tener en cuenta que en los casos en los que hay un transporte de las mercancías habrá un
incremento del precio por esto.
8.− La 8ª cláusula es CIP (Carriage, insurance to), significa TRANSPORTES POR SEGURO PAGADO
HASTA EL LUGAR CONVENIDO. El vendedor debe realizar la entrega de la mercancía poniéndola a
disposición del primer transportista, que él designe. Cuando se pone a disposición el comprador corre con
todos los riesgos. Además debe contratar, el vendedor, un seguro que cubra los riesgos asumidos, siendo
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imputado al comprador el riesgo de perecimiento o perdida de la mercancía.
Pero este seguro es de cobertura mínima, así que si el comprador quiere más deberá ser él el que contrate un
seguro adicional. Además el vendedor esta obligado al despacho de aduana.
9.− La 9ª cláusula es DAF (Delivered at frontier) que significa ENTREGADA EN LA FRONTERA con
indicación del lugar convenido. Esto nos lleva a ver que el vendedor realiza la entrega en el punto o lugar de
la frontera convenido y situadas las mercancías en el interior del medio de transporte elegido. En
consecuencia, la mercancía viaja hasta la frontera a riesgo del vendedor, pero la operación de descarga (si
hubiera que hacerse ésta) en la frontera se hace a riesgo del comprador. También aquí el vendedor está
obligado al despacho de aduanas para exportación y no así en cuanto a la importación se refiere.
Si en la cláusula DAF las partes quieren que sea el vendedor el que se responsabilice de las operaciones de
carga y descarga en la frontera deberán hacerlo de forma clara en el contrato de compraventa. Si no rige el
criterio general. Puede utilizarse con relación a cualquier medio de transporte: aéreo, marino, terrestre,...
(incluido el multimodal).
10.− La 10ª cláusula es DES que se refiere a la ENTREGADA SOBRE EL BUQUE con indicación del
puerto de destino convenido. El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es puesta a disposición del
comprador a bordo del buque en el puerto del destino convenido. La operación de carga constituye un riesgo
para el vendedor, pero la de descarga es un riesgo asumido para el comprador sólo se utiliza en el transporte
marítimo, el vendedor pagará el coste de aduanas para la exportación.
11.− La cláusula 11ª es DEQ y esto significa ENTREGADA EN EL MUELLE con indicación del puerto de
destino. En este caso el vendedor realiza la entrega poniendo a disposición en el muelle. Hasta ese momento
los riesgos de transporte son para el vendedor, imputándole también los riesgos de la operación de descarga.
El vendedor corre con el cargo del despacho de aduanas para la exportación y el despacho de aduanas para la
importación corresponde al comprador. Es posible que utilizando la cláusula DEQ se impute al vendedor los
gastos de importación, pero para que así sea debe expresarse de forma explícita en el contrato de
compraventa.
12.− La 12ª cláusula es DDU (Delivered duty unpaid) y es ENTREGA DE DERECHOS NO PAGADOS
con indicación del lugar convenido. Significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía al llegar el
medio de transporte al lugar de destino convenido, el vendedor asume todos los riesgos hasta que la mercancía
llegue a dicho lugar y pagar los costes de aduana de exportación. Pero la operación de descarga del medio de
transporte es a riesgo del comprador.
Utilizando esta cláusula se puede establecer que el vendedor se haga cargo del despacho de aduanas para la
importación, haciéndolo constar explícitamente en el contrato.
13.− La 13ª cláusula es DDP (Delivered duty paid) y en español es ENTREGA DE DERECHOS
PAGADOS con indicación del destino. El vendedor realiza la entrega a su llegada al lugar de destino pero
tiene además la obligación de asumir el coste de trámite de aduana para importación. Sin embargo, la
operación de descarga de la mercancía continua siendo de cuanta y riesgo del comprador.
Estas son las cláusulas INCOTERMS en su formulación de 1 de enero del 2000. La totalidad de la
compraventa de contratos mercantiles se sujetan a estas cláusulas y constituyen un elemento común, por tanto,
del contrato de compraventa con elementos extranjeros.
Las reglas INCOTERMS no representan el único esfuerzo realizado para la unificación internacional del
régimen de la compraventa. Por vía del instituto internacional para la unificación del Derecho privado de
Roma, y por vía de las Conferencias de la Haya, se han acordado legislaciones uniformes para la venta
19
internacional de bienes muebles. Primero fue la Ley uniforme para la compraventa internacional ( del año
1964, que entró en vigor el año 1972). Estos mismos esfuerzos han culminado en el Convenio de Viena de
1980. Este Convenio se aplica a las ventas internacionales para la determinación de los derechos y deberes de
los contratos de compraventa que no vienen establecidos en las cláusulas incortems, siempre que las partes no
lo excluyan expresamente.
CONVENIO DE VIENA PARA LA VENTA INTERNACIONAL.
La Convención de Viena se aplica a algunas compraventas, no se aplica a las subastas, a las ventas judiciales,
a la venta de valores mobiliarios, a la venta de efectos de comercio (por ejemplo: facturas, títulos valores,...), a
la venta de moneda ni a las ventas de buques, aeronaves; ni a las ventas o suministro de energía eléctrica.
Las normas más destacadas en relación con el Derecho español son:
1.º La perfección del contrato de compraventa puede probarse por todos
los medios.
2.º La venta tiene en la Convención significado traslativo, la venta por si
sola implica la transmisión de la propiedad.
3.º El riesgo se transmite en el momento que el vendedor entrega la cosa
al primer transportista.
4.º Prevé la situación en la que la mercancía ya está en tránsito o en el
poder del transportista con anterioridad a la perfección del contrato.
En este caso el momento de perfección del contrato coincide con el
momento de perfección del contrato.
5.º En la Convención de Viena el precio no se considera elemento
esencial del contrato y es posible que en el momento de la perfección
el precio no este especificado, eso no determina la nulidad del
contrato de compraventa.
6.º La Convención establece la posibilidad de resolver el contrato
siempre que concurra un incumplimiento de carácter esencial, tanto si
es total como si es parcial; para que el incumplimiento sea esencial
deber producir un perjuicio tal que prive a la otra parte
sustancialmente de aquello que podía esperar del contrato.
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COMPRAVENTAS ESPECIALES.
Se puede hablar de varios tipos de ventas especiales:
1.− En razón de las distintas modalidades del consentimiento.
2.− En consideración a su objeto.
3.− Por la incorporación a ellas de pactos complementarios que condicionan todo su régimen como la
venta con pacto de exclusiva.
1.− En razón de las distintas modalidades de consentimiento: el C.Com identifica la VENTA SOBRE
MUESTRAS (art.327 C.Com), como determinando la calidad elegida (por ejemplo: el jamón de jabugo).
¿Qué es una muestra? Es una porción material de la misma mercancía contratada y que ha de ser entregada;
por su parte calidad conocida en el comercio es una representación no material sino intelectual del objeto
comprado; lo que se consigue es delimitar el objeto de la compraventa dentro del género al que pertenece.
Esta venta tiene dos funciones fundamentales:
a) El contrato de compraventa se estipula en firme y no bajo condición, no
es una venta salvo aprobación.
b) La muestra o mención de calidad conocida en el comercio preconstituye
la prueba del incumplimiento contractual, porque el comprador que
retiene la muestra antes de que llegue la mercancía. Le basta con el
cotejo de la muestra con la mercancía.
La muestra es una prueba preconstituida. La labor constituida a los peritos (art.327 C.Com) consigue que
esto se simplifique mucho.
Art. 327 C.Com: "Si la venta se hiciere sobre muestras o determinando calidad conocida en el comercio, el
comprador no podrá rehusar el recibo de los géneros contratados si fueren conformes a las muestras o a la
calidad prefijada en el contrato.
En el caso de que el comprador se negare a recibirlos, se nombrarán Peritos por ambas partes, que decidirán
si los géneros son o no de recibo.
Si los peritos declarasen ser de recibo, se estimará consumada la venta, y en caso contrario, se rescindirá el
contrato sin perjuicio de la indemnización a que tenga derecho el comprador".
Es muy importante la venta sobre muestra a las que se refiere el art.327 de otros supuestos muy parecidos
pero a la vez distintos; por eso están:
1.º No hay venta sobre muestra una vez perfeccionado el contrato. El vendedor remite al comprador una parte
de la mercancía vendida, para que analizando esa parte indique si tiene alguna objeción. No es venta sobre
muestras porque el consentimiento no ha recaído sobre las muestras, sino que ha tenido lugar con
posterioridad.
21
2.º No hay tampoco venta sobre muestra cuando los comerciantes utilizan porciones materiales como
instrumento de captación de clientela o publicidad.
3.º Tampoco cuando la venta se hace sobre catálogo que eventualmente incluye muestras. No vale el cotejo
entre la muestra del catálogo y la mercancía recibida.
4.º Tampoco lo es la llamada venta sobre tipo de muestra, en la cual las partes toman en consideración la
muestra no como porción de la mercancía que debe ser entregada sino como aproximación a ella. Mediante
esa aproximación determinan sus características o cualidades. Esto ocurre cuando el vendedor exhibe un
objeto análogo pero no idéntico.
5.º Ni la venta llamada sobre género limitado (por ejemplo: las naranjas del huerto del tío Paco), aunque a
veces puede ser considerada venta sobre calidad conocida en el mercado.
El art.327 C.Com plantea algunas dudas interpretativas:
1.º) El último párrafo parece reducir las posibilidades del comprador y
aparece no otorgarle la posibilidad de exigir el cumplimiento del
contrato, sólo habla de rescisión. Sin embargo, la doctrina y
jurisprudencia consideran que el art.327 no deroga el art.1424 C.C,
por el cual el comprador podrá optar por la exigencia del
cumplimiento.
Art.1424 C.C: "La misma regla se aplicará respecto de los actos realizados por uno de los cónyuges en
fraude de los derechos del otro".
2.º) No contempla una posibilidad cierta: con independencia de que la
mercancía recibida se corresponda o no con la muestra, pueden existir
varios vicios ocultos.
Significa el art.327 C.Com ¿qué no se puede contemplar las
acciones por vicios? No, la jurisprudencia dice que son compatibles.
También hemos de mencionar la VENTA A PRUEBA O ENSAYO: recogida el párrafo 2º del art.328
C.Com. Se da cuando el comprador tiene derecho a comprobar la calidad y eficacia de la mercancía
comprada. Pero la prueba o ensayo ha de valorarse con arreglo a criterios estrictamente objetivos. En caso de
discordancia se nombrará un perito que es el que determinará si la cosa se ajusta o no a las previsiones
establecidas en el contrato. En este tipo de venta no hay margen para el arbitrio del comprador.
Art. 328 párrafo 2º del C.Com: "También tendrá el comprador el derecho de rescisión si por pacto expreso
se hubiere reservado ensayar el género contratado".
La VENTA SALVO APROBACIÓN está reconocida en el párrafo 1º del art.328 C.Com. Cuando no se tiene
a la vista, ni haya una invitación, el comprador se reserva la facultad de examinar los géneros y rescindir el
22
contrato cuando quiera. El comprador es libre de resolver el contrato, esta a su entero arbitrio decidir el
rechazo de la mercancía una vez entregada.
Art.328 párrafo 1º del C.Com: "En las compras de géneros que no se tengan a la vista ni puedan
clasificarse por una calidad determinada y conocida en el comercio, se entenderá que el comprador se
reserva la facultad de examinarlos y de rescindir libremente el contrato si los géneros no le convinieren".
Conforme al art.1453 C.C estas ventas se consideran hechas bajo condición suspensiva (o sea meramente
potestativas), sin tener que sujetarse a criterios subjetivos de disconformidad.
Art.1453 C.C: "La venta hecha a calidad de ensayo o prueba de la cosa vendida, y la venta de las cosas que
es costumbre gustar o probar antes de recibirlas, se presumirán hechas siempre bajo condición suspensiva".
Pero este es una condición suspensiva un poco rara porque se deja a la exclusiva voluntad del comprador el
cumplimiento de la obligación (art.1115 C.C). Por una parte nos parece que la obligación es nula y por otra
parte parece válida según el art.328.1º C.Com. La única forma de resolver el problema es considerar que las
ventas salvo aprobación no son ventas perfectas, sino que son contratos en formación; en los cuales el
consentimiento del vendedor ya ha sido prestado, pero el del comprador queda aplazado hasta que se produce
el examen de la cosa. Esta interpretación se ha impuesto doctrinalmente.
Art.1115 C.C: "Cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad del deudor, la
obligación condicional será nula. Si dependiere de la suerte o de la voluntad de un tercero, la obligación
surtirá efectos con arreglo a las disposiciones de este Código".
El art.1453 C.C estipulada que en estos casos la venta se tiene hecha bajo condición suspensiva. La venta no
es definitivamente interpretación es discutible porque va en contra del art.328 C.Com que parece referirse a
una venta definitivamente perfeccionada.
Conviene aclarar algunos puntos sobre esta venta salvo aprobación, hay unas notas comunes a las
compraventas especiales recogidas en el C.Com:
a) ¿Cómo ha de manifestarse la aprobación en estas ventas? ¿Es necesario
que la aprobación conste por escrito formalmente o cabe que la
aprobación resulte tácitamente del comportamiento de los actos
concluyentes del comprador? Esta duda se resuelve con cualquier
forma de aprobación del comprador, expresa o tácita.
b) ¿Cuál es el plazo para realizar la aprobación, el ensayo y la prueba? No
puede ser un plazo indefinido, el plazo será el establecido en el
contrato. Si no se establece en el contrato habrá que estar a los usos de
comercio.
c) ¿A quién corresponde los gastos necesarios para la aprobación?
Corresponderán en primer término al contratante que los haya asumido
23
en el contrato, pero la doctrina considera que corresponden al
comprador (porque es el que goza de la facultad de admitir o rechazar
la mercancía).
d) ¿En estas operaciones hay una renuncia implícita a las operaciones de
saneamiento? Cuando el comprador ha manifestado su consentimiento,
¿no puede ejercitar el saneamiento si detecta al vicio? La opinión común
observa que nos serán incompatibles, refiriéndose a los vicios ocultos;
impidiendo las acciones de saneamiento sobre vicios aparentes.
Hay otras formas no reguladas en el C.Com pero tenemos que tenerlas en cuenta como modalidades de la
compraventa y es VENTA SALVO CONFIRMACIÓN. En esta modalidad el contratante que se reserva la
última palabra, respecto de la ejecución de las prestaciones que configuran el contrato, es el comprador. Tiene
vigencia en los supuestos en que el vendedor no actúa directamente frente al comprador, sino mediante
colaboradores que no tienen poder para contratar en firme.
En estos casos la persona que actúa como comprador (el representante) llega a un acuerdo con el comprador
que no es definitivo hasta la confirmación del vendedor.
Aquí no hay venta perfecta sometida a condición resolutoria o suspensiva, sino mero contrato a formación en
el que se ha prestado el consentimiento del comprador pero no el del vendedor.
El comprador realiza la oferta objeto del contrato y el vendedor lo acepta después.
La última modalidad especial es la VENTA SALVO CASO DE VENTA. Lo que ocurre es que el oferente (es
decir, el vendedor) no queda obligado por su oferta de venta sino que queda libre de su obligación
demostrando que ha vendido a otro la mercancía a la que se refería su oferta. Si bien se observa esta venta que
choca con lo establecido en el art.54 C.Com. En estas ventas queda derogado el principio de la emisión, de
modo que la aceptación del comprador no es entiende hecha en el momento en que emite su declaración de
voluntad sino en el momento en que la declaración llega al conocimiento del vendedor; hasta ese momento el
vendedor es libre de vender la mercancía a otra persona.
Podríamos pensar que la perfección del contrato queda al arbitrio del vendedor (sería como una condición
suspensiva). Sin embargo, no es una impresión cierta porque la jurisprudencia española exige que la
perfección del contrato quede sometida a circunstancias objetivas. Lo que ocurre en realidad es que el
vendedor queda comprometido a vender a quienes emitió su oferta en tanto queden existencias (que queden o
no existencias es una circunstancia objetiva).
3.− Compraventa especial por consecuencia de los pactos anejos a los contratos: vamos a ver varias
clases:
COMPRAVENTA EN PACTO DE EXCLUSIVA: se debe partir de la definición de pacto de exclusiva
ofrecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo dice que "el pacto de exclusiva es el pacto en virtud del
cual se contrae la obligación, bien de no recibir de terceros una determinada prestación, bien de no realizarla
en favor de terceros". El tenor de esta definición determina la distinción de dos tipos de pactos de exclusiva:
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Exclusiva en favor del vendedor: supone la obligación de un comprador
de comprar sólo a ese determinado vendedor. Es un instrumento de
penetración económica generalizada, asegura la colocación de los
elementos del vendedor en un determinado mercado.
Exclusiva en favor del comprador: el vendedor se obliga a no vender a
ninguna otra persona que no sea ese determinado comprador (el
beneficiario de la exclusiva).
En esta perspectiva es forzoso que el pacto delimite la zona de actuación
en la que tiene vigencia la exclusiva.
El vendedor se compromete a tener sólo un canal de distribución de
productos y por tanto de acceso a un determinado mercado.
Hablamos de compraventa porque el comprador adquiere
definitivamente las cosas compradas. El riesgo esta en que el comprador
no encuentre recompradores.
Se plantea que la diferencia de esta compraventa en exclusiva y el contrato de concesión mercantil. Hay este
contrato cuando el comprador beneficiario del contrato pacte en exclusiva y asuma la obligación de tipo
exclusivo frente al vendedor (por ejemplo: la obligación de no vender otras mercancías, o la obligación de
promover la contratación realizando publicidad, o someterse al estilo, forma de presentación de los productos,
o de los locales u otras formas impuestas por el vendedor. Otra obligación sería adquirir las mercancías en
plazos determinados. cuando el pacto en exclusiva comporta estas otras condiciones hablemos de contrato de
concesión.
El problema fundamental de pacto en exclusiva es su eficacia frente a terceros, supuesto de violación por parte
de un tercero de la exclusiva concedida a un determinado comprador.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo entiende que es obligación del vendedor constar en el resto del pacto
en exclusiva la existencia de otras zonas de actuación que se concede a otros, y la obligación de respetar las
zonas de exclusiva de los demás. Si el vendedor no hace esto entonces si cabe acción del comprador contra el
vendedor. Pero si el vendedor ha cumplido con esta exigencia es posible que el comprador llegue a perjudicar
a otro beneficiario, ante esto el Tribunal Supremo considera que hay que respetar el principio de relatividad de
los contratos del art.1257 C.C y el comprador perjudicado no tiene acción contra el concedente de la
exclusiva.
Art.1257 C.C: "Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo,
en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean
transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley.
Si el contrato contuviere alguna en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que
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hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada".
Los contratos vinculan a quienes le suscriben, pero no a otras personas (principio de relatividad).
COMPRAVENTA DE PACTO DE RESERVA DE DOMINIO: este pacto es el antídoto contra la
desconfianza total acerca de la insolvencia del comprador en los casos en que el vendedor ha permitido un
aplazamiento del pago del precio.
La naturaleza jurídica de este contrato es: la mayoría de las sentencias del Tribunal Supremo consideran que
se trata de una condición suspensiva pero limitada porque se refiere a algunos de los efectos del contrato, por
ejemplo el concerniente a la transmisión de la propiedad. El resto de las obligaciones son incondicionales. Si
se produce el incumplimiento de las obligaciones de pago del precio el vendedor puede resolver el contrato
según el art.1124 C.C, puede ejercitar una acción real reivindicatoria.
Lo que ocurre es que el comprador aparece como propietario de la cosa ante el tráfico y está protegido por las
normas que amparan la posesión, por lo que puede realizar actos de disposición (puede vender la cosa a un
tercero). Para romper la apariencia posesoria es necesario que el pacto de reserva de dominio conste en un
registro, sólo en ese caso tendrá virtualidad frente a terceros.
El pacto de reserva de dominio plantea algunos problemas de disciplina:
a) Cuando se produce la demora en el pago de las plazas en habitual que el
contrato disponga cláusulas que determinan, por una parte, la pérdida
del beneficio al plazo y, además, la pérdida de las cantidades ya
pagadas.
¿Es válida la pérdida de las cantidades ya pagadas? En el contrato
entre empresarios no sometidos a las condiciones generales.
Determina desventajas para el comprador que pueden minimizarse a
través del art.1124 C.C.
b) El pacto de reserva de dominio plantea un problema acerca de la
transmisión del riesgo. En el ámbito mercantil la transmisión del riesgo
no acompaña la transmisión de la propiedad (en Derecho civil) sino a la
puesta a disposición.
Los riesgos son para el comprador. El vendedor esta especialmente
interesado en la conservación de la cosa, porque representa para el
vendedor la garantía de su crédito. Por eso este pacto va acompañado
de otros pactos en los que se permite al vendedor inspeccionar la cosa
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que se encuentra en las manos del comprador. Puede concertar un
seguro y pagarlo, el beneficiario será el propio vendedor.
El pacto de reserva de dominio plantea diversas cuestiones en relación con la eficacia frente a terceros:
La convención contractual sólo vincula a las partes que hayan firmado el contrato. Si esto es así, quien compra
del comprador adquiere legítimamente la titularidad de la cosa. Las partes pretenderán que el pacto de reserva
de dominio tenga efectividad frente a terceros. Hay tres sistemas para conseguirlo:
1) El comprador se compromete a reiterar en el segundo contrato la
reserva de dominio contenida en el primero. El segundo comprador
se subroga en la posición del primero y queda sujeto al pacto de
reserva del dominio.
2) Se pacta que el vendedor autorice al comprador para revender las
mercancías con la condición de que sustituya las cosas vendidas
por otras de la misma especie y calidad.
3) Se incluye pacto por el que el cual el comprador cede al vendedor
el crédito que adquiere frente al segundo comprador. El primer
vendedor tiene los derechos del vendedor frente al segundo
comprador.
En el supuesto de la QUIEBRA del comprador vinculado por el pacto de reserva de dominio caben dos
posibilidades:
a) Que los síndicos (que son los representantes de la quiebra
nombrados por los acreedores) asuman la deuda, se hacen cargo del
pacto de reserva de dominio.
b) Si los síndicos no asumen la deuda, la regla general es considerar
que el vendedor con pacto de reserva de dominio es un acreedor
privilegiado que queda fuera del procedimiento de quiebra,
porque puede ejercitar una acción de separación "separatio ex iure
domini" cuyo resultado es que el bien al que está sujeto el pacto de
reserva de dominio se separa de la masa de la quiebra y es
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reintegrado al vendedor (art.908 C.Com).
Art.908 C.Com: "Las mercaderías, efectos y cualquiera otra especie de bienes que existan en la masa de la
quiebra, cuya propiedad no se hubiere transferido al quebrado por un título legal e irrevocable, se
considerarán de dominio ajeno y se pondrán a disposición de sus legítimos dueños, previo el reconocimiento
de su derecho en Junta de acreedores o en sentencia firme; reteniendo la masa los derechos que en dichos
bienes pudieren corresponder al quebrado, en cuyo lugar quedará sustituida aquélla, siempre que cumpliere
las obligaciones anejas a los mismos".
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