y error de derecho[53] - Hospital Centro Oriente

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PEDRO LUIS URIBE SANCHEZ
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1
TEORIA DE LAS OBLIGACIONES.
CODIGO CIVIL COLOMBIANO,
LIBRO CUARTO. ART. 1494 Y SS.
En general, la norma jurídica esta conformada por un
presupuesto: que es la norma o supuesto hipotético,
llamado hecho y que conlleva una consecuencia.
PRESUPUESTO
CONSECUENCIA
NORMA
SUPUESTO HIPOTETICO
LLAMADO HECHO
La función del derecho es regular las
humanas en interferencia ínter subjetiva.
conductas
En materia civil hay una serie de
situaciones
jurídicas,1 o acontecimientos capaces de producir
efectos jurídicos a partir de la realización de unos
hechos o hipótesis que suponen la existencia de unas
normas.
Son situaciones jurídicas los actos humanos y, estos
son los acontecimientos (actos) de una persona2 con
intención3 o sin intención de producirlos4.
Se categorizar dentro de las situaciones jurídicas el
negocio jurídico, el acto jurídico y el hecho
jurídico.
En el negocio jurídico se tiene
generar consecuencias jurídicas,
voluntades. Como en el contrato
la intención de
con una o más
El acto jurídico esta dado por la realización de
acontecimientos que realiza una persona con la
intención o no de generar consecuencias jurídicas.
Proviene del hombre y participa su voluntad.
En el hecho jurídico tenemos una serie de situaciones
que se realizan sin la participación de la voluntad
del hombre y que provienen básicamente de la
naturaleza pero generan consecuencias jurídicas, tal
es el caso de la muerte o el nacimiento, como
fenómenos naturales.
Toda situación jurídica es un acontecimiento capaz de producir
consecuencias jurídicas
2 la persona, la personalidad es una concesión que el derecho
hace al ser humano para convertirlo en sujeto de derecho, todos
los seres humanos son personas, no todas las personas son seres
humanos, pues existe la personalidad jurídica o del ente
ficticio.
3 La intención es la voluntad dirigida a obtener un fin. la
conducta del hombre es teleologica y por eso el derecho como
regulador de conductas humanas, también lo es. el hombre en su
actuar puede hacerlo con intención o sea con voluntad y querer
o hacerlo sin esta y por lo tanto en este segundo evento, actúa
en ausencia de contenido psicológico, pero esto, en principio,
no lo separa de la responsabilidad del acto.
4Solo los actos externos del hombre son jurídicos.
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2
Una situación jurídica es simple cuando
las
consecuencias jurídicas surgen de la realización de
una sola situación, acontecimiento o acto. Y, es
compleja cuando requiere de la realización de varios
actos,
unos
simultáneos
y
otros
anteriores
o
posteriores para que se den las consecuencias
jurídicas
El derecho civil, con algunas excepciones,
se
desenvuelve desde el punto de vista de la autonomía
de la voluntad5 del ser humano. Esto hace que la
persona pueda desarrollarse en lo que le es
permitido, lo que le conviene, que se autodetermine
por si mismo y decida en franco libre albedrío6.
CLASIFICACION DE LOS ACTOS JURIDICOS.
ACTOS JURIDICOS UNILATERALES. Manifestación de una de
las
partes
tendientes
a
crear
consecuencias
jurídicas.
ACTOS JURIDICOS BILATERALES. Surge de la declaración
de voluntad de dos o más personas.
ACTOS JURIDICOS FORMALES. Aquellos que por virtud y
exigencia de la ley requieren del cumplimiento de
solemnidades y requisitos para surgir a la vida
jurídica.
ACTOS JURIDICOS GRATUITOS. Son gratuitos o de
beneficencia (contratos) cuando solo tiene por objeto
la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra
el gravamen.
ACTOS JURIDICOS ONEROSOS. Son aquellos que tiene por
objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose
cada uno a beneficio del otro.
AUTONOMIA
DE
LA
VOLUNTAD
PRIVADA
es
el
poder
de
autodeterminación de la persona: es aquel poder complejo
reconocido a la persona para el ejercicio de sus facultades,
sea dentro del ámbito de libertad que le pertenece como sujeto
de derechos, sea para crear reglas de conducta para si y en
relación con los demás, con la consiguiente responsabilidad en
cuanto
actuación
en
la
vida
social.
del
principio
de
personalidad que el derecho civil contempla, se derivan el
derecho subjetivo y la autonomía privada. dentro de la
autonomía privada se pueden entender dos aspectos: 1- ) el
poder atribuido a la voluntad respecto a la creación,
modificación y extinción de relaciones jurídicas, o autonomía
privada en sentido estricto, referida al ámbito del negocio
jurídico. 2-) el de poderes, facultades y derechos subjetivos,
esto es, concretada en la autonomía dominical o ámbito del
ejercicio de los derechos subjetivos. La autonomía privada de
la voluntad es fuente del derecho en sentido material, mas no
en sentido formal; pero su mayor o menor aplicación tiene
relación con el reconocimiento, mayor o menor, del principio de
libertad civil, que se manifiesta en el código civil: libertad
de contraer matrimonio, libertad de configuración de derechos
reales, libertad de testar, libertad de pactos, libertad de
otorgar capitulaciones matrimoniales, etc., como ejemplos. sin
embargo la autonomía
de la libertad carece de carácter
absoluto, esta limitada tanto por los limitantes inherentes a
la persona, como por la protección social contra la anarquía
general y estos limites se denotan a través de las leyes
imperativas, de la moral (buenas costumbres) y el orden
publico.
6
El estado siempre ha tenido una franca y progresiva
intervención en el campo de la autonomía de la voluntad
privada. esta intervención es constitucional y es garante de
seguridad jurídica, orden publico. en ocasiones la intervención
es lesiva de derechos individuales.
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ACTOS JURIDICOS ALEATORIOS. En este esta de por medio
la incertidumbre, cuando no se sabe con certeza si lo
pretendido resultara y de que modo. No se conoce el
monto de la prestación. Los derechos se tienen
fundados en expectativas en cuanto al monto, (aleas,
suerte, azar...).
ACTOS JURIDICOS NO ALEATORIOS.
Cuando desde el
principio se pueden calcular, más o menor, con cierto
grado de aproximación y certeza, los resultados
económicos que esta llamado a producir el acto desde
el mismo momento de su perfeccionamiento.
ACTOS JURIDICOS DE DISPOSICION. Son los que realizan
las personas jurídicamente capacitadas a tales fines,
para enajenar un bien de cualquier clase o para
gravarlo con un derecho real. Son aquellos, que a
diferencia del
de administración provocan una
modificación sustancial del patrimonio: la venta, la
donación,
la
permuta,
y
la
constitución
de
servidumbre o la hipoteca.
ACTOS JURIDICOS DE ADMINISTRACION. Se llaman así en
contraposición a los actos jurídicos de disposición.
Tiene por objeto conservar, mejorar o hacer que
rindan unos bienes.
También lo son el cobro e
inversión de las rentas o dividendos que tales bienes
produzcan.
ACTOS JURIDICOS PRINCIPALES. Son los que subsisten
por sin mismos sin necesidad de otra convención.
ACTOS JURIDICOS ACCESORIOS.
Tienen por objeto
asegurar el cumplimiento de una obligación principal,
de manera que no puede subsistir sin ella.
ACTOS JURIDICOS POR CAUSA DE MUERTE. Cuando por el
hecho de la muerte de una persona
se produce la
transmisión de la totalidad del patrimonio que le
pertenecía, o de una cuota parte de este o de uno o
más bienes u obligaciones determinadas
a otra u
otras personas (por regla general en razón de su
parentesco) y que le sobreviven. El testamento es
claro ejemplo.
ACTOS JURIDICOS ENTRE
todos los demás actos.
VIVOS.
Salvo
el
testamento,
ACTO JURIDICO TIPICO. Cuando ha sido particularmente
reglamentado por la ley, como el testamento, la
compraventa, el arrendamiento, la sociedad, etc.
ACTO JURIDICO ATIPICO. Cuando las estipulaciones no
encajan
en
ninguno
de
los
actos
legalmente
reglamentados: Como los principios generales, la
analogía, el arbitrio judicial.
ACTO JURIDICO DE COMERCIO.
Son actos comerciales
todos los que estén regidos por el código de comercio
y leyes complementarias, sean a no comerciantes los
que las realizan.
ACTOS JURIDICOS INTUITO PERSONAE.
Son los que
hacen en relación a una persona como tal, a
calidades, a sus circunstancias. Los que exigen
consecuencias jurídicas del acto como tal. Sin
persona el acto no existe; Como el contrato
se
sus
las
esa
de
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trabajo, si el trabajador
contrato de trabajo.
4
muere
se
extingue
el
ACTOS JURIDICOS EXPRESOS. Cuando por virtud de la ley
o de las partes se generan situaciones o cláusulas o
actuaciones que sin lugar a dudas manifiestan
intenciones o voluntades
que generan consecuencias
jurídicas; vender una casa por escritura publica.
Reconocer el hijo extramatrimonial ante el notario o
por escritura publica.
ACTOS JURIDICOS TACITOS. No se expresa claramente ni
por voluntad de las partes o por la ley, pero por
diferentes manifestaciones se da a entender “algo”
que se deduce de los hechos o de los actos de las
partes.
ACTOS JURIDICOS SIMPLES Y COMPLEJOS. (1) - Según la
conformación de los sujetos (unilaterales); Simples:
cuando el objetote derecho es una única personalidad,
ejemplo,
cuando
Juan
vende
a
José
una
casa
(compraventa).
Compleja
cuando
la
personalidad
jurídica del sujeto de derecho es plural, es
colectivo, como en la sociedad, Banco Conavi vende a
Juan una casa.
(2) - Ahora, esta clasificación varía según sea la
cantidad
de
actos
o
actuaciones
que
generan
consecuencias jurídicas, veamos: es simple si de un
solo acto surgen la consecuencias jurídicas: como en
la permuta, comodato o la compraventa. y es compleja
cuando requiere de varias situaciones para que
alcance las situaciones jurídicas que se requieren;
ejemplo, el heredero por vocación, la aceptación de
la herencia.
ACTOS JURIDICOS CIVILES. Cuando se realiza por NO
comerciantes no regulados en el código de comercio
art.20. Compro una casa, acepto un hijo, me caso.
etc.
CRITERIOS PARA RESOLVER LOS ACTOS ATIPICOS.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. “En caso de haber
conflictos y si la relación jurídica no encaja en
ninguno de los tipos reglamentados de contrato, se
apreciara por analogía teniendo como base unos
contratos semejantes. También podar ayudarse de los
principios generales de las obligaciones y los
contratos y en última instancia por el arbitrio
judicial respetando la autonomía
de la voluntad de
las partes en el acto, siempre que se haga respetando
las barreras conocidas”
OSPINA FERNANDEZ. Aplicamos las leyes imperativas, si
las hay, para el caso
a estudiar o resolver.
Se
analizan las cláusulas que libremente redactaron las
partes
y
que
hayan
respetado
las
barreras
establecidas. Finalmente, se tendrán en cuenta las
reglas generales de las obligaciones y los contratos
y los actos jurídicos. Si aun así el juez no puede
resolver el caso, utiliza la analogía y toma la
normatividad del acto más próximo para resolver y
puede acudir a la jurisprudencia, la doctrina
constitucional
y
los
principios
generales
del
derecho.
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LOS CONTRATOS7.
Nuestro código civil hace referencia de manera
indistinta a contrato y a convención, lo que es un
error, pues son diferentes.
Contrato es la manifestación de dos o más voluntades
que por mutuo acuerdo o expresado su consentimiento
se
comprometen
en
el
cumplimiento
de
unas
obligaciones que implican Dar, Hacer, o no Hacer como
prestación y cuya característica básica es que crea
las obligaciones.
La convención8, no solo crea sino que modifica
extingue las obligaciones, aquí, la diferencia.
o
CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS.
ART. 1495
A 1500 Código Civil.
Desde el punto de vista legal, se clasifican:
CONTRATOS UNILATERALES. Cuando las obligaciones son
solo a cargo de una de las partes.
Ejemplo: el
Comodato.
CONTRATOS BILATERALES9. Las obligaciones surgen para
ambas partes, como en el contrato de trabajo, en el
de permuta, etc.
CONTRATOS GRATUITOS (imprecisión del legislador en el
código civil) Cuando representa el interés de una de
las partes cuando la contraprestación se hace sin
intereses.
CONTRATOS ONEROSOS. El costo en contra y a favor de
una de las dos partes.
CONTRATOS CONMUTATIVOS. Cuando unas prestaciones u
obligaciones suponen una contraprestación de una de
las partes y son proporcionales.
CONTRATOS ALEATORIOS. Cuando la (s) obligación (nes)
supone (n) para las partes del contrato una
incertidumbre en cuanto al monto, no en cuanto a la
obligación. Ejemplo, la compra de una cosecha futura,
le doy dos millones por su próxima cosecha.
CONTRATOS PRINCIPALES Y ACCESORIOS. No existen
contratos principales y contratos accesorios, lo que
hay son obligaciones principales y obligaciones
accesorias que subyacen a unos contratos, que
dependen de unos contratos.
Existe contrato cuando varia personas se ponen de acuerdo
cobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar
derechos. erróneamente se tiene por sinónimo de convención. la
voluntad, el consentimiento y la capacidad son elementos
subjetivos infaltables del contrato.
8 como el contrato, pero además de crear, modifica y extingue
obligaciones.
9 en este contrato ambas partes quedan obligadas a efectuar
alguna prestación. la BILATERALIDAD es uno de los caracteres
del derecho.”enseña Del Vechio que lo que un sujeto puede
jurídicamente, lo puede frente a los demás; la facultad
jurídica significa facultad de exigir alguna cosa de otro. las
valoraciones morales son unilaterales, las jurídicas son
bilaterales.
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CONTRATOS REALES, CONSENSUALES Y SOLEMNES.
Cuando
esta sujeto a la observancia de ciertas ritualidades
prescritas por la ley, es un contrato solemne. Cuando
en la manifestación y acuerdo de voluntad
se
derive la necesidad de solemnidad, se hace necesario
que se cumpla con los requisitos establecidos por la
ley
para
el
perfeccionamiento
del
acto,
caso
contrario no produciría ningún afecto civil, se dice
que sin solemnidades el acto no existe. El contrato
de matrimonio es solemne. Ahora, si para su
perfeccionamiento solo se requiere
del acuerdo de
voluntades de las partes, es un contrato consensual,
como en el contrato de trabajo.
Si además del
acuerdo se requiere la entrega de la cosa a la que se
refiere el acto, es un contrato real, tal es el caso
del contrato de deposito, prenda, mutuo, comodato.
La entrega10 no supone la tradición11, la entrega no
supone la transferencia del derecho real de dominio,
supone una mera tenencia.12
La Doctrina13 ha elaborado otra clasificación de los
contratos, en razón de que la clasificación legal e
insuficiente.
Se fundan en que las relaciones
comerciales modernas son muy diferentes a las
establecidas en una época en que se hizo la
clasificación legal. Es como sigue:
CONTRATOS
DE
LIBRE
DISCUSION
Y
CONTRATOS
POR
ADHESION.
En
estos
se
tiene
en
cuenta
la
participación y la voluntad de las partes en la
elaboración del mismo. Un contrato es de libre
discusión cuando las partes tienen la posibilidad de
intervenir en la realización del mismo y pueden
discutir sus cláusulas, su autonomía de la voluntad
se
da
ampliamente
observando
los
límites
establecidos. Tiene como ventaja que las partes saben
a que se atiene, pues todas las partes anticiparon en
su realización. Tal es el caso del mutuo, donde todas
las partes discuten su contenido y elaboran las
cláusulas. En los contratos por adhesión se supone
que la voluntad de una de las partes se ajusta a la
de la otra o a las condiciones que la otra parte
impone, por ello algunos civilistas los consideran
contratos unilaterales. Es característico que una
parte acepte las condiciones que la otra impone, tal
es el caso del contrato de transporte, de servicios
la entrega es un mero acto en el que un sujeto da a otro una
cosa en sentido material pero ese dar o entregar no conlleva en
si una entrega jurídica, es un acto meramente material
desprovisto de animo de transmitir la disposición y con ella el
derecho.
11 art. 740 y SS Código Civil. uno de los modos de adquirir el
dominio y los demás derechos reales. la tradición, compuesta
por el titulo y el modo. hay contratos en los que no basta la
simple entrega para que se opere la tradición, se hace
necesario que se opere un valor de modo o entrega de la cosa
mediante inscripción registral.
12 Es la propiedad desprovista de uso y goce.
Se dice de los
atributos del derecho de propiedad que conserva el propietario
de un bien cuyo usufructo, uso o habitación ha sido concedido a
otra persona. la persona que conserva la nuda propiedad se
denomina nudo propietario.
13
la doctrina es el hacer jurídico de los estudiosos y
científicos del derecho. doctrina legal es jurisprudencia o
hacer de las cortes: magistrados y jueces.
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públicos, de espectáculos
estos son los comunes hoy.
7
públicos,
de
seguros...
CONTRATOS TIPICOS Y ATIPICOS. Típico si esta regulado
y reglamentado
por la ley, tal es el caso del
contrato de compraventa. Es un contrato Atípico aquel
en que las condiciones planteadas por las partes no
encajan en ninguno de los esquemas de contratos que
la,
ley
trae.
Generalmente
son
producto
de
combinaciones entre contratos o son innovaciones de
resultados
de
aperturas
económicas
e
internacionalizaciones de derecho, es el caso del
Leasing, Factory...
CONTRATOS COLECTIVOS.
Un contrato es de este tipo,
cuando de la relación jurídica pactada entre las
partes se crean derechos y obligaciones frente a
terceras personas que no intervinieron en la relación
jurídica, tal es el caso de aquel contrato mediante
el cual en luna negociación colectiva se conceden
derechos y obligaciones en favor de unas empresas que
pueden afectar a otras del gremio.
CONTRATOS DE EJECUCION INSTANTANEA Y DE TRACTO
SUCESIVO. Cuando las prestaciones que surgen de las
obligaciones se ejecutan en un solo acto, decimos que
es un contrato de ejecución instantánea. Ahora, si
las obligaciones surgen y se ejecutan de manera
periódica en el tiempo o sucesivamente a medida que
se van causando, es un contrato de tracto sucesivo,
como el contrato de arrendamiento.
CONTRATOS DE PAGOS ESCALONADOS. Estos parecen que
reúnen
características del contrato de ejecución
instantánea como del contrato de tracto sucesivo
porque los pagos de las obligaciones se ejecutan
periódicamente en el tiempo aunque desde el principio
se fija toda la prestación. Ejemplo el que compra una
casa para pagar en cuotas mes a mes.
-
si el contrato es de ejecución instantánea la
prescripción empieza a contar en el momento
mismo en que se realiza el acto que supone la
obligación y esta es una prestación.
TEORIA DE LA IMPREVISION14.
Código de comercio art. 822.
Debemos suponer que así como los principios que rigen
los actos y obligaciones en derecho civil, son
aplicables al campo mercantil también los asuntos que
en civil requieren de normatividad que este en el
campo mercantil y perfectamente será aplicable.
Si
tenemos en cuanta que el artículo 864 del Código de
Comercio, podemos decir que es una definición mas
completa que la del código civil. El art. 865 del
mismo estatuto aplica el artículo 1602 del código
civil.
El artículo 868 del código de comercio, establece que
el contrato se podrá revisar:
Denominada también doctrina del riesgo imprevisible o REBUS
SIT STANTIBUS, según la cual seria posible la revisión de los
contratos a largo plazo, motivada en las transformaciones del
hecho que se producen, de tal suerte que la prestación deviene
agobiadora para una de las partes.
14
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8
Cuando circunstancias extraordinarias sobrevengan. Lo
que no es común o habitual o,
Cuando circunstancias imprevistas o imprevisibles
aparezcan, y que no se pudieron prever, que no
estaban en los estimativos corrientes. o,
Cuando esas circunstancias sean posteriores
a la
celebración de un contrato de ejecución sucesiva y
que
esas
circunstancias
alteren
o
agraven
la
prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de
las partes, es decir que afecten gravemente la
prestación de las obligaciones en grado tal que
resulte
excesivamente
oneroso,
es
decir
esas
circunstancias tiene que acarrear un alto costo para
el cumplimiento por una de las partes.
Se podrá, entonces,
pedir al juez su revisión para
que este examinando las alegadas circunstancias
visualice si han alterado las bases del contrato y
pueda examinar los requisitos que la equidad indique
y según su análisis y probado lo alegado podrá
terminar el contrato. Esta regla no se aplicara a los
contratos de ejecución instantánea
La teoría de la imprevisión atenta contra la buena fe
en el tráfico jurídico porque supone una salida en el
cumplimiento de las obligaciones. De todas maneras en
caso de incumplimiento la otra parte puede pedir
resolución
del
contrato
con
indemnización
de
perjuicios. Art. 1546. C. civil.
La resolución
implica o supone la facultad de mirar el contrato
desde
el
momento
en
que
fue
creado,
con
retroactividad.
LA RESILIACION15 (RESILIATION). Figura de la doctrina
francesa y que fue adoptada por la doctrina chilena
con innumerables aplicaciones en la legislación
colombiana.
Es la terminación del contrato pero teniendo en
cuenta los efectos a futuro. Art. 1496. Código civil.
La
resiliacion
no
es
retroactividad
es
solo
terminación del contrato.
En el contrato de ejecución instantánea se da la
resolución del contrato, mirándolo con retroactividad
y se da la indemnización de perjuicios.
Forma de EXTINCION DE LOS CONTRATOS. Se dice que hay cuatro
modos de extinguirse los contratos; La Nulidad, La Rescisión,
La Revocación y la Resolución.
LA NULIDAD consiste en la
comprobación judicial de la inexistencia jurídica del contrato.
la RESCISION
es la disolución del vínculo por mutuo
consentimiento de las partes, o aun por una de las partes en
contratos de tracto sucesivo o de ejecución continuada sin
plazo fijo. La REVOCASION
consiste en la anulación del acto
por quien se había obligado en formas unilateral: en la
donación, en el testamento, por ejemplo. la RESOLUCION es la
extinción del vínculo por voluntad de la parte que, habiendo
sido perjudicada por la falta de cumplimiento de la obligación
a cargo de la otra parte, pudo exigir su cumplimiento o bien
extinguir la relación. LA NULIDAD Y LA RESOLUCION producen
efectos retroactivos, de tal manera que el contrato se tiene
como si nunca hubiese existido. LA RESCISION Y LA REVOCACION
no tienen efecto retroactivo. existe sin embargo una forma de
resolución que podría tener efectos retroactivos; la de los
contratos continuados, cuya ejecución ya ha comenzado. A esta
forma de resolución se le designa por la doctrina francesa
RESILIATION,
como
institución
diversa
de
la
resolución
(resolution) y de la rescisión.
15
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9
En el contrato de trato sucesivo no se puede mirar
con retroactividad, se da la teoría de la resiliacion
que es dar por extinguido o por terminado el vínculo
jurídico, se mira a futuro. No se puede mirar este
contrato desde el principio se mira desde cada uno de
los pagos de las prestaciones.
INTERPRETACION DE LOS ACTOS O NEGOCIOS JURIDICOS.
ART. 1618 CC. El juez mira el verdadero pretender de
las partes; debe prevalecer la esencia sobre lo
formal. Ejemplo, cuando nuestra intención es hacer un
contrato de compraventa y se formaliza uno de
arrendamiento,
el
juez
debe
anularlo
y
hacer
prevalecer la intención de las partes. Es un
principio fundamental que la intención sea de buena
fe. Art. 1603.
ART. 1620 CC. Dice que habiendo dos cláusulas de las
cuales una produce efectos y la otra no, se debe
preferir la primera.
ART. 1621 CC. No es necesario que este expresado en
el contrato porque esta es la naturaleza de este, es
de deducción lógica, es lo común.
ART. 1622 CC. Las cláusulas se miran todas juntas.
Para hacerle otra interpretación se debe hacer uso de
la analogía de otros contratos. el contrato es
dinámico por eso en la aplicación practica pueden
cambiar las condiciones de este.
ART. 1624 CC. Cuando no se pueden aplicar las reglas
anteriores, se interpretaran las cláusulas a favor
del deudor.
ELEMENTOS DEL ACTO O NEGOCIO JURIDICO
CRITICAS AL ARTÍCULO 1502 DEL C. CIVIL.
En el acto o contrato se obligan recíprocamente las
partes. Son requisitos para la valides del acto
jurídico los contenidos en la norma, pero deja por
fuera otros requisitos importantes: las solemnidades
y la lesión enorme.
REQUISITOS DE EXISTENCIA.
1 – DECLARACION DE VOLUNTAD. Sin esta el acto no nace
a la vida jurídica, no hay nulidad simplemente no
existe.
Voluntad16, es el querer para la existencia de algo y
la exteriorización de esa voluntad es lo que llamamos
consentimiento.
“Según expone HANS KELSEN, aquello que los juristas denominan
voluntad en derecho, no coincide con el concepto de voluntad en
el reino de la psicología, esto es, la voluntad a que se
refiere el derecho no es la voluntad sicológica sino un caso u
objeto especial de una operación mental llamada IMPUTACION
NROMATIVA. Jurídicamente, voluntad es, pues, una construcción
normativa
que
representa
un
punto
final
o
termino
de
imputación. así pues lo que se llama “voluntad del estado” no
es para Kelsen, mas que un caso particular de la regla general
de imputación normativa”. ahora la voluntad de una persona para
hacer o no hacer algo, si esta llena de un contenido
psicológico determinado jurídicamente por las implicaciones que
tenga en el mundo del derecho. por lo tanto la voluntad de una
16
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10
2 – OBJETO JURIDICO17. Debe ser un objeto viable.
3 – SOLEMNIDADES.
cc.)
Solo si la ley las exige. (1501
La falta de uno de ellos da lugar a la inexistencia.
REQUISITOS DE VALIDEZ
1 – CONSENTIMIENTO18 EXCENTO DE VICIOS (error, fuerza,
dolo, temor reverencial).
2 – CAPACIDAD19 LEGAL (contrario
incapacidad, absoluta o relativa)
sensu,
es
la
3 – OBJETO LÍCITO
4 – CAUSA LÍCITA
5 -
LESION ENORME20
6
- SOLEMNIDADES. Algunas particularidades que la
ley exige. Su inobservancia se sanciona con nulidad,
absoluta o relativa.
Veamos cada uno de los requisitos:
DECLARACION DE VOLUNTAD: Es la forma como una de las
partes manifiesta o exterioriza o da a entender que
es su deseo realizar un acto jurídico. Esta expresión
es señal de que esta dispuesto a enfrentar las
consecuencias jurídicas de derechos y obligaciones
que de ellos se deriven.
Tal declaración debe ser
clara, precisa, que no genere ni admita dudas y que
sea libre y voluntaria, esto es que no admite
presiones, de ser así, la declaración de voluntad o
consentimiento estaría viciado y los vicios afectan
persona pude ser trascendente jurídicamente si se inmiscuye en
ese mundo a través de una norma que lo prohíba o lo permita o
puede ser irrelevante para el derecho, según sea el caso. La
estructura lógica de KELSEN denominada IMPUTACION NORMATIVA es
el modo de enlace típico de dos hechos en la norma jurídica,
que deriva de la estructura lógica de la norma misma, desde que
los elementos que esta contiene no se relacionan entre si por
el principio de la causalidad, sino por el vinculo del deber
ser. Así, la pena es imputada al delito y este a la persona
culpable (que actuó con voluntad e inteligencia) simplemente
porque ello esta establecido en la norma.
17 Aaquel sobre el cual recae le derecho.
Asunto de que trata
el derecho. Cosa reglada por el derecho, objeto de transacción,
de negociación, debe ser licito, la cosa sobre la cual
se
negocia.
18 Manifestación de voluntad por medio de la cual una persona se
pone de acuerdo con otra u otras en vista de ligarse por un
contrato. puede ser expreso o tácito.
19 Aptitud para gozar de un derecho, o para ejercerlo. “las
personas
pueden
adquirir
los
derechos
y
contraer
las
obligaciones que la ley en los códigos regla” en los casos, por
el modo y en la forma que ella determina. La capacidad o
incapacidad nace de esa facultad que en los casos dados, les
conceden o niegan las leyes. Así, por razón de edad, la plena
capacidad se adquiere el día que la persona cumple los 18 años.
20 Lesión es el daño que se causa en los contratos, en virtud de
ser injusto el precio convenido. LA TEORIA DE LA LESION es la
que admite que la lesión enorme o enormísima, vicia los actos
jurídicos, debido a las
condiciones en que
pacta una de las
partes contratantes (estado de necesidad, error, inexperiencia,
imprudencia...).
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11
la validez. Los únicos actos validos en el mundo del
derecho, son los actos validamente expresados.
OBJETO JURIDICO VIABLE. Todo acto o negocio jurídico
supone la existencia de unas expectativas o intereses
entre las partes. Son La creación, modificación o
extinción de derechos y obligaciones en una relación
de derecho. Ellas constituyen el fin último buscado
por las partes, el objeto que persiguen. “es el fin
practico” como lo han llamado algunos doctrinantes,
lo cual nos pone en riesgo de que se confunda con los
móviles o motivos determinantes, esto nos lleva a
pensar en el problema de la valides, la causa. “el
objeto21 no es la cosa22 como tal, es la abstracción”
SOLEMNIDADES. Son las ritualidades, formalidades o
formalismos necesarios y obligatorios que deben
seguirse en la elaboración y ejecución del acto o
negocio
jurídico.
Basados
en
los
requisitos
anteriores (objeto jurídico, declaración de voluntad)
es posible predicar que el acto o negocio jurídico
existe, pero con base en el articulo 1501 del código
civil, que establece cuales son los elementos
característicos del contrato; “los de su esencia y
los de su naturaleza y los puramente accidentales” y
agrega; son de la esencia del contrato aquellas cosas
sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera
en otro contrato. Si en un acto o negocio jurídico se
omiten estos elementos de la esencia el acto no
existe, no nace a la vida jurídica y no produce
ningún efecto o en el mejor de los casos aparece un
contrato diferente. El legislador no prescribe
requisitos de la esencia o solemnidades especiales,
también llamados AD SUSTANCIAN ACTUS23 (para todos los
actos). Solo algunos actos o negocios requieren estos
requisitos o solemnidades, tal el caso del CONTRATO
DE COMPRAVENTA de bienes inmuebles o el de naves y
aeronaves24, que deben ser por escritura publica. La
promesa de compraventa, debe ser por escrito e
indicar fecha, hora y notaria donde se concretara la
escritura. Exigencias similares se hacen para la
elaboración de títulos valores (letras y pagares...)
la constitución y registro de sociedades comerciales,
el acto del matrimonio religioso
o civil, el
testamento, entre otros actos.
REQUISITOS
JURIDICO.
DE
VALIDEZ
PARA
EL
ACTO
O
NEGOCIO
QUE QUIEN SE OBLIGA SEA LEGALEMNTE CAPAZ. Art. 1502.
c. civil. Para que una persona se obligue debe ser
legalmente capaz. Requisito para que el acto sea
valido. La capacidad legal de una persona consiste en
poderse obligar por si misma sin el ministerio o
autorización de otra. La capacidad es un atributo de
21En
derecho el objeto es tanto jurídico como material. El jurídico es el bien protegido, la
finalidad perseguida con el acto o negocio y el objeto material es la cosa con sustrato
material sobre la cual recae el acto o negocio jurídico.
22Cosa (bien): objeto, todo lo que es susceptible de apropiación. También lo es todo
derecho (cosa intangible) que forme parte de un patrimonio. Las cosas inmateriales
susceptibles de valor, son derechos.
23 De la sustancia del acto. AD SOLEMNITATEM: expresión latina que se emplea para
significar que una formalidad señalada por la ley, es exigida para la validez misma del
cacto, y no solamente para su prueba
24 Por su alto valor patrimonial, la exclusividad que entrañan y las calidades particulares
del objeto, son tratados jurídicamente como si fueran bienes inmuebles y requieren de ser
solemnizados, como ellos.
PEDRO LUIS URIBE SANCHEZ
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12
la personalidad25 jurídica que le brinda al sujeto la
aptitud para convertirse en titular de derechos y
obligaciones
(así
se
convertirá
en
sujeto
de
derecho). Las personas naturales, individuos de la
especie humana, adquieren esa condición por el simple
hecho de existir y la ley les reconoce unos derechos
y les permite contraer obligaciones para determinados
actos.
Las
personas
jurídicas
adquieren
esa
capacidad, no como requisito de existencia, sino como
requisito
de
validez.
Las
entidades
como
las
corporaciones
las
fundaciones
las
sociedades...generalmente
se
constituyen
por
escritura pública y se registran en cámara de
comercio como actos de publicidad.
El artículo 1503 del código civil: en Colombia, se
considera que toda persona es legalmente capaz,
excepto aquellas que la ley declare como incapaces.
La norma general es que se presume la capacidad a
todas las personas. La capacidad no se demuestra ni
se prueba, porque es una presunción de derecho. La
incapacidad es la regla de excepción, se debe
demostrar26 y probar.
LOS INCAPACES, según el art. 1504 del código civil,
son absolutos y relativos.
Son
ABSOLUTAMENTE
INCAPACES
los
dementes,
los
impúberes y los sordomudos que no pueden hacerse
entender “por ningún medio” (la norma decía que “por
escrito”
y este termino fue declarado inexequible
por la corte).
Son dementes: el imbecil, el Idiota, El loco furioso,
el privado de razón que le impide tener un sano
juicio para realizar un acto. Demente es aquella
persona que no tiene la capacidad (insano mental)
para realizar actos jurídicos. La demencia es
originada en una enfermedad de la mente, puede ser
permanente o transitoria. La incapacidad legal del
demente se presume de hecho y debe ser probada y
declarada y por tanto se le solicita al juez que como
medida cautelar, los actos que este realice, sean
declarados nulos desde la misma manifestación de
voluntad.
LA NULIDAD COMO sanción para los actos del demente.
El Art. 1504 inciso 2 del código civil establece que
“sus actos no producen ni aun obligaciones naturales
y no admiten caución. El art. 1740 del mismo estatuto
reza que el acto es nulo porque falta un requisito de
los exigidos por la ley: la capacidad. El articulo
1741 C. civil27 establece cuando hay nulidad absoluta
y relativa. Es absoluta porque falta un requisito
prescrito por la ley en actos y contratos hechos por
Art. 75, 90, 633, 1502, 1503, 1504. C. civil Col
Ante la incapacidad, no basta la notoriedad, es necesaria la intervención del experto
medico legal.
27 1741 C. Civil “la nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida
por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de
ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o
estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.
Hay asimismo nulidad absoluta en los actos o contratos de personas absolutamente
incapaces.
Cualquiera otra especia de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del
acto o contrato”.
25
26
PEDRO LUIS URIBE SANCHEZ
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un
incapaz
absoluto,
absolutamente nulo.
13
el
acto
o
contrato
es
La Nulidad Absoluta SE PUEDE REVOCAR; Por el juez que
la declara d e oficio aunque nadie la solicite, O, la
puede solicitar cualquier persona que tenga interés,
o la puede solicitar el ministerio publico, el
personero, el defensor de familia, el defensor del
pueblo, como garantes constitucionales de legalidad
en un caso determinado.
La Nulidad Absoluta PUEDE SER SANEADA por la
ratificación de las partes y en todo caso por la
prescripción extraordinaria y aun en los de causa y
objeto ilícitos.
En lo que atañe a la ratificación del demente debemos
considerar tres eventos: 1 - si lo realiza un
incapaz, no se puede ratificar por el mimo, lo puede
hacer su curador en su nombre. 2 – el juez puede
darle la capacidad y el mismo puede ratificarle el
negocio. 3 – por la prescripción extraordinaria28
La nulidad produce unos efectos así: al invocarse al
nulidad y dándose la sentencia en firme29 por el juez,
se debe volver todo a su estado como si el acto no
hubiese existido, pierde todos sus efectos y los que
se iniciaron deben desaparecer, debe darse la
restitución de lo pagado o dado
El articulo 1744 del código civil “si de parte del
incapaz ha habido dolo para inducir al acto o
contrato, ni el ni sus herederos o cesionarios podrá
alegar nulidad. Sin embargo, la aserción de mayor
edad, o de no existir interdicción, u otra causa de
incapacidad, no habilitara al incapaz para obtener el
pronunciamiento de nulidad.
El articulo 1746 C. Civil. Dirigido a personas
capaces que realizan negocios, los cuales versan
sobre requisitos de objeto y causa ilícita.
Los bienes pasados a un tercero de buena fe pueden
reclamarse por el incapaz invocando la acción
reivindicatoria sin importar la buena fe del tercero.
1747 C. Civil.
Los pagos hechos a un incapaz, no pueden pedirse por
el que pago ni restituirse por el incapaz a menos que
este se haya hecho más rico con el pago que se hizo
en virtud del contrato. 1747. C. Civil.
Sordomudos que no pueden hacerse entender son
considerados
incapaces
absolutos.
No
están
en
condiciones
de
expresar
su
voluntad
en
forma
suficientemente explicita e inteligente. 1504C.Civil.
En este caso el legislador trata de proteger a una
persona que carece de capacidad de discernimiento o
adecuado uso de la razón o que teniéndolos no los
tiene con la claridad suficiente para hacerse
entender
de
ninguna
manera.
Estas
personas
generalmente frente al mundo están en desventaja dada
Medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del
tiempo.
29 Los actos de decisión de autoridad quedan en firme cuando sobre ellos no se puede ya
recurrir (reponer o apelar, interponer recursos de ley)
28
PEDRO LUIS URIBE SANCHEZ
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14
su particular inexperiencia en todos los aspectos y
en especial en el trafico jurídico de forma tal que
su declaración de voluntad sea suficiente para luego
reclamarle al mismo unas consecuencias jurídicas, de
las
que
seguramente
no
era
(suficientemente)
conciente al momento de realizar el acto. En estos
seres se presume su incapacidad dada la naturaleza de
su discapacidad y por eso es necesario que el sujeto
demuestre su capacidad para ejecutar actos. La
experticia medico legal es definitiva a la hora de la
verdad probatoria.
Es Impúber todo varón menor de 14 años y toda mujer
menor de 1230. son incapaces en razón de la edad y es
una incapacidad absoluta según lo disciplina el
articulo 1504 C. Civil, el articulo 1741 del mismo
estatuto establece la nulidad absoluta de sus actos.
El impúber dada las condiciones de inmadures, carece
de capacidad suficiente de discernimiento jurídico,
carece de capacidad de razonamientos de los efectos
de sus actos
dada su total inexperiencia en el
tráfico jurídico. Es incapaz de medir el alcance de
sus
actos. Sus actos están afectados de nulidad
absoluta.
Son INCAPACES RELATIVOS según el artículo 1504 inciso
3 del C. Civil, los menores adultos que no han
obtenido habilitación31 de edad y los disipadores que
se hallen en estado de interdicción y cuyos actos
puedan tener valor en ciertas circunstancias y bajo
ciertos respectos determinados por las leyes. Según
el art. 1741 C. Civil, sus actos generan Nulidad
Relativa y ello da lugar a la rescisión del acto o
contrato.
Pueden los incapaces relativos realizar unos muy
pocos actos dentro del tráfico jurídico, aquellos que
se
consideren
por
normas
de
orden
público
convenientes para la sociedad o aquellos a los que el
legislador les permita actuación sin necesidad de
representación; se reconoce pues alguna capacidad
para realizarlos
resultando validos. Ejemplo: Art.
140 Numeral 2, Art. 1061, C. Civil.
El disipador interdicto, a diferencia del demente, es
un individuo que goza de plenas facultades mentales,
no tienen afecciones patológicas o sicológicas para
administrar sus bienes, sin embargo se les considera
personas débiles de carácter y voluntad, que se dejan
fácilmente arrastrar por pasiones negativas como son
el juego, los vicios y otras que lesionan la
personalidad y buen juicio y pierden el sentido de la
economía y la mesura en el gasto y manejo del
patrimonio y asumen gastos desproporcionados que
inefablemente conducen a la ruina económica y a la
miseria personal y familiar convirtiéndose en cargas
sociales.
El
decreto
de
interdicción,
los
convierte
en
incapaces relativos a partir del momento de tal
Véase artículo 34 del código civil.
Otorgar autorización a ciertas personas apara realizar actos jurídicos determinados: así;
el menor de edad que es autorizado para actuar o para ejercer el comercio aun sin tener
ladead que se establece como mayoría limite de edad.
30
31
PEDRO LUIS URIBE SANCHEZ
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15
declaración judicial. Sus actos son atacables por la
rescisión. Art. 1504. Inciso 3. C. Civil.
Continuando entonces con el tema de la DECLARACION DE
VOLUNTAD32 hemos de observar en ella dos componentes,
así: LA VOLUNTAD33 Y SU DECLARACION
Voluntad. Elemento volitivo de la conciencia. Es
resolución de la interioridad del sujeto. Es un
querer que corresponda al fuero interno en el que se
desea realizar un acto o negocio jurídico y además
que de la realización de tal acto se generen unas
consecuencias jurídicas. En el momento en
que
esa
voluntad es manifiesta, en el momento en que se
expresa, se produce una DECLARACION DE VOLUNTAD. Es
pues la exteriorización del querer. Hay entonces dos
formas de la voluntad: la voluntad interna, la
querida, la asentida y una voluntad manifiesta,
expresada, exteriorizada, la realizada.
Varias son las TEORIAS
Voluntad. Veamos:
sobre
la
declaración
de
-Prevalencia de la voluntad interna.
-Manifestación o declaración de la voluntad.
-Responsabilidad sobre la declaración de la voluntad.
-Buena fe en la declaración de la voluntad.
para que los actos produzcan efectos jurídicos es necesaria la manifestación de la
voluntad del agente mediante signos que se puedan considerar expresivos. La declaración
de voluntad es uno de los elementos esenciales de todo negocio juridico; es, piedra
angular del negocio juridico, aunque puede existir negocio juridico formado por varias
declaraciones de voluntad. Puede también existir declaraciones de voluntad que no llegan
a constituir negocios jurídicos. Así, son declaraciones de voluntad, pero no negocios, como
requerir un pago, exigir un derecho, ejercer una facultad de optar, etc.
El silencio como declaración de voluntad negocial. Frente a posiciones extremas, positiva o
negativa, cabe señalar que hay supuestos en los que el silencio puede considerarse como
una declaración de voluntad: cuando dada una determinada relación entre dos personas,
el modo corriente de proceder implica el deber de hablar, ya que si el que puede y debe
hablar no lo hace, se ha reputado que conciente en aras de la buena fe. Se requiere: uno,
que el que calle pueda contradecir, lo cual presupone que haya tenido conocimiento de los
hechos (elemento subjetivo); otro, que el que calle tuviera la obligación de contestar o
disentir, (elemento objetivo). Lo cierto es que hay que estudiar cada caso en concreto, la
valoración de sus circunstancias concurrentes de acuerdo con las exigencias de la buena
fe, para poder conceptuar.
En caso de discordancia entre lo querido y lo declarado, se presenta una discordancia
entre la voluntad y la declaración. ¿ que debe prevalecer? Según la teoría clásica de la
voluntad, prevalece lo querido, la voluntad es lo primordial, y la declaración tiene un mero
valor instrumental. Ahora según la teoría declaracionista, la primacía la tiene la declaración
en aras de la seguridad del tráfico jurídico.
Se dice además que cuando la divergencia entre declaración de voluntad se deba a dolo o
culpa lata del declarante este deberá responder por lo declarado como si verdaderamente
lo hubiera también querido (teoría de la responsabilidad). Modernamente se sigue una
línea intermedia.
La divergencia entre lo querido y lo manifestado puede ser: inconsciente, cuando hay error
obstativo (error en el nombre, apellido o cualidades no vicia cuando de otra manera pueda
saberse de quien se trata), o error en la declaración que no es lo mismo que error en la
voluntad. Conciente: en casos de divergencia conciente se citan A) declaraciones iocandi
causa o por broma, emitidas sin seriedad, pero si el destinatario no advierte la falta de
seriedad, puede exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios que haya experimentado.
B) reserva mental. Que existe cuando el declarante oculta (se reserva) una voluntad
contraria a lo declarado, no quiere en realidad los efectos que, sin embargo, indica como
queridos. En ese caso hay que admitir la declaración emitida por lo cual el acto es valido, a
menos que la otra parte conozca la reserva mental (difícil de probar), en tal caso se
impone la voluntad real, y siendo por consiguiente nulo el acto. C) la simulación, tratada en
el texto de estudio. Ver allí lo pertinente.
33 Ver pie de pagina 16.
32
PEDRO LUIS URIBE SANCHEZ
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16
TEORIA DE LA PREVALENCIA DE LA VOLUNTAD REAL INTERNA.
Una amplia tradición en el derecho latino tiene en
cuenta al ser humano desde su doble dimensión de lo
externo con lo interno. Lo considera un ser
espiritual que siente deseos, que tiene intenciones y
que sus aspiraciones corresponden al fuero interno,
que su deseo interno no tiene porque estar sometido a
las rigurosidades o severidades de lo externo, así
las cosas, en esta teoría prima mas la esencia que la
forma. Ante las dudas se prefiere lo deseado que lo
expresado, lo sustancial prima ante la solemnidad
formal, lo importante aquí es lo realmente querido
por las partes que lo expresado.
TEORIA DE LA PREVENCION DE LA DECLARACION. Sus
principales
defensores
son
los
pandectistas34
alemanes. Para que el acto o negocio jurídico
comience a surtir efectos es importante mirar siempre
lo declarado. Predomina lo exterior, lo que se conoce
que
surgió
del
fuero
interno
y
llego
a
exteriorizarse, a manifestarse de alguna manera. Se
privilegia más la forma que la esencia de lo querido.
Aquí, lo solemne que es lo expresado, termina por ser
lo más importante. No importa tanto lo querido por
las partes, sino lo expresado.
TEORIA DE LA RESPONSABILIDAD. Según esta teoría, en
el proceso de voluntad y declaración de la misma,
resulta muy importante tener en cuenta que al esto
llegar al campo de la exteriorización, asume la
categoría de acto jurídico y por consiguiente debe
generar consecuencias. Así las cosas, y no siendo una
declaración de voluntad, un acto vació, sin sentido o
sin propósitos, entonces de la misma se deducen
responsabilidades. Dicha responsabilidad que termina
por ser precontractual, de donde se formulo la teoría
de “la culpa in contrayendo”.
TEORIA DE LA BUENA FE. Sostiene que si se daba o se
privilegiaba la voluntad sentida o real en el acto o
al contrario se daba primacía a la voluntad
declarada, entonces resultaba muy importante, a la
hora
de
deducir
responsabilidades,
por
esas
declaraciones de voluntad, las que sin duda debían
someterse a la buena fe y a la confianza de los
destinatarios y de los expedicionarios de las mismas,
pues
faltando
una
y
otra
se
podían
deducir
responsabilidades de tales declaraciones, mas aun, se
podría argumentar en el momento dado una discordancia
culposo o dolosa entre lo querido y lo expresado.
EN COLOMBIA, la declaración de voluntad, esta
referida a la teoría de la prevalencia de la voluntad
real o querida. Es cierto que existen muchos casos o
situaciones en que a la hora de resolver una
situación contractual se atiende a lo literalmente
expresado en el.
Tico es el caso de los contratos de adhesión, mutuo,
mutuo con bancos, contratos de arrendamientos, pero
también es cierto que se da gran preponderancia a lo
querido por las partes, a la voluntad real. En la
elaboración de los contratos atípicos o nominados, en
donde las partes pueden dar rienda suelta a sus
PANDECTA. Recopilación de las obras del derecho civil romano puestas en el digesto de
Justiniano. Conjunto del digesto y del código. Código de Justiniano con las novelas y demás
constituciones imperiales.
34
PEDRO LUIS URIBE SANCHEZ
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17
intenciones y ante confusiones para su interpretación
y resolución de conflictos. El articulo 1618 c.
civil, trae una formula que indica que conocida
claramente la intención de las partes, debe acogerse
mas esta que lo literal, se privilegia entonces la
voluntad real. El articuelo 1502 del C. Civil indica
los
requisitos
de
validez:
Consentimiento
o
declaración de voluntad libre de vicios.
SIMULACION35. Es una manifestación encontrada o no
concordada en un acto jurídico que se supone
bilateral, en la que una voluntad querida por las
partes y otra, expresadas y hechas publicas, pero a
la cual se le ha colocado una mascara que aparenta un
negocio pero que en el fondo tiene otro querer, que
esta velado, escondido, y la voluntad expresada lo
que hace es encubrir otra que es la verdadera
querida.
Supone estas características:
Una cosa es el negocio expresado y otra son los
efectos queridos.
Hay un acto visible y aparente y otro oculto o
inaparente.
Puede ser verbal o escrito.
Implica un acuerdo simula torio o simulado
Supone un engaño en cuanto aparente frente a los
otros, aunque no siempre supone fraude.
Se refiere siempre a negocios o actos bilaterales o
plurilaterales.
La simulación puede ser absoluta o relativa.
Simulación Absoluta. Se da cuando los contrayentes
acuerdan un negocio que no han querido de ninguna
manera. Ej. Una compraventa fingida donde no se
transfiere el dominio, ni posesión del bien y se
emplea para engañar a terceros.
Simulación relativa. En este tipo de simulación, los
contratantes si desean un negocio pero lo ocultan con
otra apariencia, veamos como puede ser:
En cuanto a la naturaleza del acto. Como quien
quiere hacer una donación y para evitar las
insinuaciones
y demás requisitos legales finge una
compraventa. Lo gratuito se disimula con lo oneroso.
O el padre que en vida dona sus bienes a sus hijos y
lo hace aparecer como una compraventa.
En cuanto a las personas. Se simulan las personas
entre quienes se realiza el acto, como cuando la
mujer no era capaz y se le pasaban los bienes a un
tercero y este al cónyuge que los debía tener.
En cuanto al contenidote las condiciones. Aquí no se
encubre la naturaleza del negocio, ni las personas,
sino las condiciones propias del negocio; vender una
casa por un 50 millones y hacer escritura por 20
millones, para evitar el pago de impuestos, registro
y en general timar al estado.
EFECTOS DE LA SIMULACION ENTRE PARTES Y CON RESPECTO
A TERCEROS.
SIMULACION, es dar a una cosa la apariencia de otra. Tiene lugar cuando se encubre el
carácter juridico de un acto bajo la apariencia de otro o cuando el acto contiene cláusulas
que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por el se constituyen o
transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en
realidad se constituyen o transmiten
35
PEDRO LUIS URIBE SANCHEZ
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18
Entre partes. Prevalece el negocio realmente querido
y carece de efectos el negocio simulado dependiendo
de las intención de las partes y de las pruebas, 1618
–
1766
c.
civil.
El
1766
indica
que
la
contraescritura no es valida ante terceros por lo que
se deduce que si lo es entre las partes.
Entre terceros. Una vez el negocio es simulado,
adquiere todo el valor ante terceros que no tienen
porque conocer la simulación, ni los pactos ocultos y
secretos, adema porque actúan de buena fe.
Contra los actos simulados se propone la acción de
simulación36 que pretende descubrir o mostrar al juez
el autentico querer de las partes. Al juez también se
le puede pedir que ordene la reparación de perjuicios
que se hallan podido causar a las partes o terceros.
Además es necesario pedir que el juez declare que el
negocio
simulado
nunca
ocurrió
y
que
se
de
prevalencia al pacto secreto u oscuro, el simulado.
El juez declarara inexistente el acto pues la
voluntad de las partes era que este jamás surgiera a
la vida jurídica.
TITULARIDAD DE LA ACCION. La pueden invocar las
partes que participaron en la simulación y que ahora
están inconformes. Pueden invocarla también. Los terceros
que demuestren un interés serio; los herederos, los cónyuges, los acreedores.
PRUEBAS EN LA SIMULACION. Entre las partes: la contra
escritura que debe contener los datos básicos de la
escritura matriz y adema sindicar que el acto fingido
o aparente no es valido, que lo valioso es la
voluntad expresada en este documento publico o
privado, también sirven como prueba los terceros con
indicios o los testigos. No haber posito de dinero en
cuentas del vendedor, no conocer el bien frente al
que se simulo, citar testigos que conozcan de la
simulación, los vínculos o relaciones que puedan
existir entre los simulantes, también pueden orientar
aprobatoriamente el hecho de no cumplimiento de
obligaciones que surgirán del contrato o acto
simulado.
FRAUDE PAULIANO. No es otra cosa sino el concierto o
confabulación entre el deudor y un tercero a quien
llama a celebrar un acto o negocio con el fin de que
se produzca la insolvencia del deudor frente a uno o
varios acreedores. El fraude pauliano a diferencia de
la simulación supone y exige la existencia de un dolo
que la legislación colombiana consagra en el art. 63
y lo refiere como la Intención positiva de inferir
injuria a la persona o propiedad de otro pues quien
traspasa con la intención de quedarse insolvente
tiene sin duda mala fe en contra de sus acreedores.
Resulta obvio que el patrimonio a perseguir del
deudor no solo es el pasado y además el presente y el
futuro; art. 2488 c. civil. Y con mayor razón se
funda en el 2490 c. civil cuando dice que son nulos
todos los actos ejecutados por el deudor relativos a
los bienes de que se ha hecho cesión o de que se ha
abierto concurso a los acreedores, criterio que
Es la que se acuerda a las partes que han otorgado un acto simulado para hacer
declarar la simulación, ya para establecer que no existía entre ellas un acto serio, o para
establecer cual es la verdadera naturaleza del acto realizado. No procede para quien
quiere alegar su propio fraude, quien lo ha hecho con el animo de violar las leyes, solo lo
es para los terceros a quienes el acto perjudica. Se busca con esta acción la declaratoria
de nulidad del acto simulado.
36
PEDRO LUIS URIBE SANCHEZ
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19
amplia el articulo 2491 numeral 1, al indicar que se
podrán rescindir todos los contratos onerosos,
hipotecas, prendas y anticresis que el deudor haya
otorgado en perjuicio de los acreedores y el
adquirente. Mala fe que se presume si ambos conocen
el mal estado de los negocios, condición que se
extiende según el citado artículo para las remisiones
y pactos de liberación a titulo gratuito.
Concordado con el articulo 2488, esta el articulo
1677 del c. civil, sobre bienes inembargables y no
objeto de cesión.
Para ejercer la acción pauliana37 el otorgante y
adquirente deben conocer ambos el mal estado de los
negocios.
El titular para ejercer la acción pauliana es
acreedor. La acción prescribe en un año.
el
LA OFERTA. Es indiscutiblemente otra declaración de
voluntad, también se le reconoce como propuesta para
negociar y que es un acto precontractual de la que se
deducen responsabilidades o culpa AQUILIANA.
En
la
formación
de
los
actos
bilaterales
o
plurilaterales
el consentimiento de las partes
comenzara por la propuesta u oferta que una hace a
otra para realizar un acto o negocio juridico
esperando el oferente que el aceptante o destinatario
acepte o rechace la propuesta inicial o genere una
nueva propuesta o contraoferta y así de manera
sucesiva hasta llegar a formarse el consentimiento
definitivo.
El
código
civil
colombiano
guarda
silencio sobre esta etapa precontractual u oferta,
pero el código de comercio trata el tema en los
articulo 845 a 864 y por el principio de analogía
debe aplicarse al negocio civil en ramón de ambos son
parte del derecho privado.
La oferta es una propuesta o invitación que una o más
personas hacen a otra u otras para celebrar una
convención que cree, modifiquen o extinga relaciones
jurídicas y que según la doctrina podemos considerar
como:
- Oferta - la invitación a negociar a una
persona o grupo de personas determinado y / o
especifico.
-
Licitación – invitación o propuesta a negociar a
grupos amplios (probablemente indeterminados o
con cierto grado de indeterminación), o al
publico en general. Figura Ampliamente regulada
en el código de comercio.
La acción paulina es la que se acuerda al acreedor para demandar la revocación de los
actos celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. Lleva este nombre
por haber sido instituida en roma por un pretor de nombre Paulus. Esta acción es una
medida de conservación del patrimonio del deudor y por tanto, protectora de créditos. “el
acreedor puede impugnar los actos del deudor que haya realizado en fraude de su
derecho”. Esta acción es el poder juridico que el derecho da a los acreedores para
impugnar los actos que el deudor realice en fraude de sus derechos. Esta es una accion
personal, ya que no persigue un bien, sino que prete4nde remediar las consecuencias
objetivas de una conducta ilicita, acto personal del deudor
37
PEDRO LUIS URIBE SANCHEZ
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20
CONTENIDO DE LA OFERTA. Toda oferta debe reunir las
condiciones esenciales para que un acto o negocio
juridico surja a la vida jurídica.
Requisitos
de
existencia
y
validez:
debe
ser
igualmente clara, concreta, seria.
-Clara o sea que no genera ambigüedades y malos
entendidos;
-Concreta, que se entienda con precisión cual es el
negocio ofertado y requerido;
-Seria, que aleje la posibilidad de la retractación o
del desconocimiento de la propuesta hecha y que
suponga para el destinatario o aceptante la idea de
expresar si acepta o rechaza o genera una nueva
oferta o contrapropuesta, y así, hasta formar el
consentimiento.
La oferta puede ser tacita o expresa.
-
-
-
-
-
Oferta Tacita. Cuando la propuesta de negociar
se da a entender por medio de actitudes o hechos
considerados inequívocos, inconfundibles, como
invitación a negociar.
Oferta expresa. Formulada por medios verbales o
escritos o mediante la utilización de medios
publicitarios, o de difusión, prensa, radio, TV,
folletos, cine, carteles, etc.
También puede ser:
Oferta Presunta. Que resulta, por precepto
legal, de hechos no concluyentes, como cuando se
entiende aceptada la herencia cuando no se
repudia, o aceptado el albaceazgo si el albacea
no se excusa en el término legal, la revocación
presunta del testamento cerrado, la condonacion
de la deuda.
Oferta Recepticia. Emitidas para que lleguen a
otro,
no
produciéndose
el
efecto
de
la
declaración, por tanto sin notificación. Como en
la
oferta
de
contrato,
en
la
aceptación
contractual.
Oferta no recepticia. Que no van dirigidas a
nadie en particular y producen sus efectos sin
necesidad de notificación. como en la aceptación
de la herencia.
El legislador exige que al oferta se comunique por
cualquier medio al destinatario
DURACION. No puede ser indefinida en el tiempo. Esa
indefinición no brinda seguridad jurídica práctica.
Queda en este evento la oferta al arbitrio del
destinatario o del oferente. La oferta es valida en
tanto este limitada en el tiempo por el oferente y es
valida solo por ese periodo de tiempo en que este
vigente. De faltar el limite de tiempo, lo fijara el
legislador: art. 845 c. comercio. “oferta que no sea
comunicada no cumple con los requisitos de la oferta
– Substancian actus38 -. Art. 846 c. comercio:
irrevocabilidad, la oferta es irrevocable siempre y
cuando haya sido comunicada y aceptada.
Denunciada la oferta se da la indemnización de
perjuicios.
La oferta no se extingue por la muerte del oferente.
38
Requisito de la sustancia del acto, sin el cual el acto es inexistente.
PEDRO LUIS URIBE SANCHEZ
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21
Mientras la oferta se mantenga, las obligaciones se
mantienen.
No se entiende por oferta aquella que no se expresa.
Art. 850 C. Comercio.
Oferta verbal o telefónica. La oferta hecha a través
de medios de comunicación, se entenderá como hecha
entre las partes. (Teléfonos, beeper, Internet etc.)
Art. 851 C. Comercio. Oferta por escrito. Cuando
hecha la oferta dentro de la misma ciudad o
domicilio, se tienen seis días para aceptar o
rechazar. (Leerlo)
Art. 852
(Leerlo).
C.
Comercio.
Termino
de
la
distancia.
Art.
847
C.
Comercio.
Oferta
para
persona
indeterminada, si es para personas determinadas se
obliga. (Leerlo).
Art. 842 C. Comercio. Representación aparente.
Obligatoria mientras estén expuestas al público la
oferta. (Leerlo)
Art. 857 C. Comercio. Revocación. (Leerlo).
Art.
853
(Leerlo).
C.
Comercio.
Plazos
convencionales.
Art. 854 C. Comercio. Aceptación tacita. (Leerlo).
TEORIAS SOBRE LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA OFERTA O
FORMACION DE LA CONVENCION.
Se trata de analizar a partir de que momento frente a
la
oferta
pueden
deducirse
responsabilidades
jurídicas.
Respecto a los efectos jurídicos que pueden surgir a
partir de la oferta con sus respectivas consecuencias
jurídicas y de la manera como surge la convención a
partir de ella, existen varias teorías39:
TEORIA DE LA MANIFESTACION DE LA VOLUNTAD
(aceptación) EN LA OFERTA. O también teoría de la
A estos sistemas o teorías expuestas se hacen las siguientes criticas: 1 – del sistema de
la declaración; “solo se requiere la aceptación de la oferta para que exista acuerdo de
voluntades”. Se critica porque hay incertidumbre acerca del momento en que las
convenciones se perfeccionan y se presenta el inconveniente, muchas veces insalvable, de
establecer judicialmente tal momento. Recibida la oferta escrita por su destinatario, este
puede realizar durante el término de ella actos ambiguos que pueden ser interpretados
equívocamente como manifestaciones de la aceptación. 2 – de la Teoría de la expedición;
“este sistema no se contenta con la manifestación cualquiera del destinatario de la oferta
escrita, sino que exige que una respuesta sea expedida precisamente al oferente”. Es en
ese momento de la expedición de la respuesta que se confirma la aceptación. Se dice en
la crítica: este sistema de la expedición salva la imprecisión de que adolece el sistema de
la declaración. Pero se dice que si la oferta es aceptada en el mismo instante que se pone
por correo o telex o se remite las mercancías pedidas, debe haber una prueba de tal acto.
Pero es sabido que el remitente puede retirar el correo enviado, el telex propuesto o la
mercancía enviada antes de la entrega al destinatario. Por demás los correos, los telex
pueden fallar y ocasionar la perdida de la respuesta lo que haría difícil o imposible
demostrar el requisito de que la respuesta enviada contenía la aceptación de la oferta. 3 –
del sistema o teoría de la recepción; en razón de los inconvenientes de los otros sistemas
este facilita por igual la prueba de recibo de la respuesta del destinatario de la oferta y el
contenido aprobatorio de tal respuesta. 4 – del sistema de información, no hay aun
análisis serios.
39
PEDRO LUIS URIBE SANCHEZ
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22
declaración o aprobación. (O teoría francesa). “la
convención y los efectos jurídicos de la oferta
surgen una vez que el aceptante o destinatario
acepta, asiente, dice sí a la oferta”: sí le compro
el animal, acepto su propuesta de sociedad, acepto su
propuesta de empleo, si me caso contigo... art. 854
del C. Comercio. Esta aceptación puede ser tacita o
expresa,
lo
cual
para
efectos
jurídicos
es
irrelevante.
TEORIA DE LA EXPEDICION. Exige que el destinatario no
solo manifieste su aceptación, sino que además impone
la obligación de enviar una respuesta al proponente,
y es este acto de expedición de la respuesta el que
señala el momento de la formación del consentimiento.
Art. 845 del C. Comercio.
TEORIA DE LA RECEPCION. Exige que la contestación de
la oferta llegue al domicilio del proponente, aunque
este, por cualquier causa, no se imponga
de su
contenido. Se perfecciona cuando el oferente recibe
la aceptación del destinatario o aceptante. Art. 850,
851 C. Comercio.
No significa lo expuesto que el tipo de oferta que se
haga al destinatario no genere responsabilidades.
Existe una responsabilidad precontractual.
Si con la oferta se generan perjuicios a alguien,
deberá responderse por tales, más aun si se actúa de
mala fe. Ver art. 2341 del C. Civil. 863 y 846 del
C. Comercio.
TEORIA DE LA INFORMACION. El proponente debe tener un
conocimiento de la aceptación de su oferta. Mientras
esta
información
no
se
realice,
no
hay
consentimiento.
En COLOMBIA no hay una teoría o sistema indicado, hay
una mixtura de todos en el código de comercio y son
los intérpretes de la ley los que resuelven cada caso
en concreto, según aparezca. Art. 854 C. Comercio.
Sistema de declaración por actos inequívocos del
contrato
propuesto,
hay
aceptación
tacita.
Desafortunadamente en el mismo artículo, se determina
la aceptación por el sistema de información al
subordinar la eficacia de la aceptación tácita al
conocimiento que de ella tenga el oferente dentro del
término de vigencia a su propuesta. El articulo 845
del C. Comercio, consagra el sistema de expedición
respecto de le oferta o propuesta, al decir quieta
debe ser comunicada al destinatario. No exige el
sistema de información efectiva del destinatario,
sino el empleo por el oferente de un medio de
comunicación adecuado, que es lo que caracteriza el
sistema de la expedición: “se entenderá que la
propuesta ha sido comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla reconocer del
destinatario”. El artículo 864 establece el sistema o
teoría
de
la
expedición,
de
la
expedición,
aleatoriamente. Leerlo.
Este artículo también
establece el lugar donde se entiende formada la
convención: “la convención se entiende celebrada para
todos sus efectos legales en el lugar de la
residencia del oferente”. Si el contrato se ha
celebrado en el extranjero art. 869 del C. Comercio.,
“la ejecución de los contratos celebrados en el
PEDRO LUIS URIBE SANCHEZ
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23
exterior que deban cumplirse en el país se regirán
por la ley colombiana”
Articulado: leer;
Responsabilidad
civil
extracontractual.
2341
C.
Civil.
Buena fe precontractual. Art 863, 846 C. Comercio.
Culpa Contraendo.
Responsabilidad precontractual.
Responsabilidad aquiliana.
El art. 2341 indica las etapas
TEORIAS SOBRE LOS EFECTOS
FORMACION DE LA CONVENCION.
JURIDICOS
DE
LA
OFERTA
O
Se trata de analizar a partir de que momento frente a la
oferta pueden deducirse responsabilidades jurídicas.
Respecto a los efectos jurídicos que pueden surgir a
partir de la oferta con sus respectivas consecuencias
jurídicas y de la manera como surge la convención a partir
de ella, existen varias teorías:
TEORIA DE LA MANIFESTACION DE LA VOLUNTAD.
Nacida en la doctrina francesa dice que nadie adquiere ni
pierde un derecho sin su voluntad, niega la eficacia
juridica de todos los actos unipersonales o unilaterales
y, especialmente, los excluye de la lista de las fuentes
de las obligaciones.
La convención y los efectos
juridicos de la oferta surgen una vez que el aceptante o
destinatario recibe la oferta.
Articulo 844 C.Comercio.
La aceptación40 puede ser tácita o expresa, los efectos
juridicos de una y otra son los mismos.
Como toda
obligación supone un derecho crediticio corelativo a favor
de persona distinta de la obligada, derecho cuya
adquisición, requeriría, según el citado principio, la
aceptación voluntaria del adquirente, el acto unipersonal
o unilateral por si solo no puede ser obligatorio ni para
su propio agente. La doctrina francesa41 ha declarado la
caducidad de la oferta por la muerte o la incapacidad del
proponente o porque este se arrepienta siempre y cuando
esto ocurra antes de la aceptación de la oferta.
La
aceptación produce el perfeccionamiento de la convención
lo que equivale a una ley entre las partes.
TEORIA DE LA EXPEDICIÓN.
La declaración pura y simple por la que una persona se obliga por virtud de ella el aceptante se
convierte en un deudor principoal y directo. A él habra de reclamarse en principio el pago y respecto
de él no se produce perjuicio o decadencia. En el caso del librado cambiario (Letra de cambio) la
aceptación habrá de figurar en la letra, sin ninguna forma especial es suficiente la firma autógrafa en
el anverso.
Admisión por el destinatario la proposición que se le hace o del encargo que se le confiere. Aceptar
equivale a convenir.
Se preguntan los civilistas si el mero silencio puede llegar a constituir aceptación tácita de una
Oferta, se concluye que sin duda alguna que en ciertos casos el silencio es fuente de efectos
jurídicos, por ejemplo: La prescripción de las acciones y La Usucapión se fundan en la inacción del
acreedor o del dueño de la cosa, respectivamente. La gran mayoría de los doctrinantes resuelve
negativamente este asunto, argumentan el simple silencio del destinatario de una Oferta no puede
constituir aceptación tácita de esta porque para la manifestación del consentimiento necesario en
los contratos no basta con no decir No; es preciso decir si, y el solo hecho de la inacción no puede
ser prueba de adhesión a una propuesta, no acepta la doctrina moderna el adagio popular del que
calla otorga. El Código de Comercio Colombiano solo admite la aceptación expresa: Art. 850; verbal
si la Oferta es verbal; escrita si la Oferta asi lo es pues es necesario que el destinatario de la Oferta
expida su aceptación dentro de los seis días siguientes a la fecha que tenga la propuesta, y le
sumamos el término de la distancia si el destinatario reside en lugar distinto al proponente (Art.851
C. Comercio)
41 Pothier, obligaciones tomo II Paris, 1862
40
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24
Esta exige que el destinatario además de manifestar o
declarar su voluntad lo exprese mediante comunicación
escrita que envía al oferente. Artículo 845 C. Comercio.
TEORIA DE LA RECEPCION.
Pretende que la contestación de la oferta llegue al
domicilio del oferente y se perfecciona cuando el oferente
recibe la aceptación del destinatario o aceptante.
Artículos 850 y 851 C. Comercio. Esta es la teoria que se
sigue en Colombia. La oferta que se haga al destinatario
genera responsabilidades.
De la oferta se deriva una
responsabilidad precontractual.
Art. 234142 C. Civil.
Art. 846 y 863 C. Comercio. Si con la oferta se generan
perjuicios quien los genera debe responder por ellos más
sí actua de mala fé.
Leer. Art. 855 C. Comercio. La acetacion condicional o
extemporanea sera conciderada una nueva propuesta.
Excepcion a la aceptcion tacita o expresa art. 1288
(verificar este articulo en C. Comercio. Posible error).
Art. 858 C. Comercio cumplimiento de la condicion por
varias personas.
El Código de Comercio Colombiano consagra el sistema de la
obligatoriedad de la Oferta a pesar lo contradictorio y
ambiguo del Ar. 846 sus dos consecuencias ineludibles son:
a.
b.
La irrevocabilidad de la Oferta durante el termino
señalado por el proponente o, en su defecto, dentro
de los terminos legales supletivos; y
La vigencia de la obligación de la Oferta no
osbtante la muerte o incapacidad del proponente
ocurridas dentro de tales términos.
LA REPRESENTACION43.
Artículo 2341 C. C. Responsabilidad Extracontractual, Responsabilidad Común por los Delitos y las
Culpas. El que ha cometido un delito o culpa, que a inferido daño a otro es obligado a la
indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido.
Todo daño es resarcible, aun el no patrimonial en la medida que sea resultado de un ataque
antijurídico a un interés que ante el Derecho deba juzgarse digno de protección. Todo daño derivado
de un acto generador de responsabilidad civil extracontractual es de suyo indemnizable. Frente al
daño causado debe buscarse una reparación pecuniaria que de alguna manera busque remplazar el
bien perdido o el dolor sufrido, haciendo la pena menos sensible. Se busca la razonable
compensación para quien ha sido injustamente lesionado en sus intereses no patrimoniales. La
responsabilidad implica la obligación de reparar el daño y perjuicio que se causa a una persona por
culpa o negligencia, o con ocasión de un delito o el daño causado por los animales (Domésticos) o
por el hecho de los que están a nuestra dependencia o de las cosas de las que nos servimos o, en
ciertos casos que la ley prevé, por el riesgo resultante de una actividad. En Derecho Penal la
responsabilidad se traduce en culpabilidad e implica el cumplimiento de una pena. Se habla de la
culpa en-contrahendo, de la responsabilidad precontractual y de la responsabilidad aquiliana (culpa
extracontractual). Ahora bien, esa culpa o delito puede ser precontractual y en las ofertas puede
hacer buena o mala fé por parte del oferente de la que se deduce según el Art. 863 C. Comercio,
indemnización de perjuicios. Entendiéndose que la oferta es irrevocable y que en caso de
retractación injustificada se deberán indemnizar los perjuicios según Art. 846 C. Comercio.
43 La doctrina ha venido situando La Representación dentro del marco de la Teoría General del
Negocio Jurídico, como emisión de una declaración de voluntad o conclusión de un negocio jurídico
por medio de otra persona, pero es necesario decir que La Representación es una figura que
comprende toda clase de actos jurídicos incluso los no negociales y se situa como un supraconcepto
en la Teoría General del Derecho por ello es aplicable en todos los campos jurídicos su utilidad
descansa en el hecho de facilitar o, posibilitar la actuación jurídica de una persona (gestión de sus
asuntos en relación con terceros) por medio de otra. Clases. Atendiendo su origen tenemos: La
Representación Legal, fundada en la ley. Representación Voluntaria, que se origina en la autonomía
privada, en un acto de voluntad del representado. Atendiendo la forma de actuación del
representante y por el modo de producir efectos jurídicos se distinguen la Representación Directa e
Indirecta, algunos autores hablan de Representación Activa y Pasiva según que opere en la emisión o
en la recepción de la declaración de voluntad. Ambito de validez: La Representación en el Derecho
patrimonial es la regla general, tanto respecto de los contratos como de los actos de la naturaleza no
contractuales (incluido los derechos reales) y, tambien en la posesión. Se da también La
Representación en el Derecho de Familia y en el Derecho Sucesorio no se puede dar La
Representación en lo referente a los derechos de la personalidad dado su carácter personalisimo
que en Derecho es estricto. Algun sector de la doctrina dice que La Representación Orgánica es una
mixtura entre la Representación Legal y La Representación Voluntaria, que engloba los supuestos de
conclusión de todos los negocios jurídicos celebrados por personas jurídicas.
42
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25
Art. 1505 C. Civil. Lo que una persona ejecuta a nombre
de otra estando facultada por ella o por la ley para
representarla produce respecto del representado iguales
efectos que si hubiese contratado el mismo. Si por regla
general las partes contratantes no quedan obligadas más
que por sus propias voluntades, este principio se salva en
el caso de La Representación.
Empero para que al acto
realizado por el representante vincule a sus efectos al
representado, es menester que aquel tenga poder de
representación, o sea facultad de actuar a su nombre. Y
esa facultad puede emanar:
De la propia voluntad del
representado, en los casos en que es capaz de expresar su
consentimiento; en la voluntad de la ley, la cual en los
eventos de su incapacidad, confiere al representante
atribución para que actúe a nombre del primero
Art. 832 C. Comercio.
En el Art. 833 C. Comercio se establecen los efectos
jurídicos de esta institución el poder se otorga por medio
de escritura publica si la ley asi lo exige o por escrito
privado debidamente autenticado.
Hay representación
cuando un sujeto actúa en nombre de otro Art. 834 y 836
C. Comercio
(Leerlos)
se donomina poderdante a quien
otorga poder, apoderado a quien recibe poder y ejerce la
representación.
El poder por escritura pública es un
requisito AD SUSTANCIAN ACTUS sin este requisito el acto
sera inexistente.
Art. 838 C. Comercio
El Contrato o negocio se podrá
resindir si se prueba la mala fé del apoderado y el
tercero tenedor.
Si el tercero actua de buena fé
dificilmente se puede resindir el negocio.
La
Representación
será
general
cuando
una
persona
representa a otra en todos sus negocios, sera especifica
cuando solo se ejerce en un negocio determinado.
Los negocios que realiza el apoderado o representante a
nombre del poderdante o representado producen plenos
efectos jurídicos y le generan derechos y obligaciones
como si el acto lo hubiera realizado él mismo, y se
requiere que el acto se realice en su nombre, que este
acto se realice fundado en las facultades que el poder
conlleva o dentro de los límites alli establecidos.
El
Art. 840 C. Comercio establece las facultades del
representante.
El poder otorgado al repesentante debera limitarse a lo
concerniente a los negocios del representado, para
realizar un negocio por fuera del marco de sus facultades
el representante necesitará un poder especifico. El poder
general habilita para representar en todo, el poder
especifico para representar en un acto concreto. El Art.
841 C. Comercio establece la extralimitación en razón con
el poder. Cuando se contrate a nombre de otro sin poder o
excediendo el limite, el representante será responsable de
los perjuicios ante el tercero de buena fé y se hara
responsable de las prestaciones.
Deberá indemnizar
perjuicios que ocasione al poderdante o representado si el
tercero actua de mala fé no tendrá ningún derecho.
El
Art.
842
C.
Comercio
establece
el
mandato
o
representación aparente no consta en escritura pública se
deduce de hechos tácitos.
Los actos que el apoderado o
representante aparente haga en nombre del representado son
plenamente válidos es necesario que el representado de
motivos para que el otro se sienta representante de no
darse estos motivos no se configuraría La Representación
Aparente. Si la revocación no se hace pública seguirá el
representante respondiendo por los actos del representado.
Leer Art. 843 C. Comercio.
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26
La modificación y renovación del poder deberan ser puestos
en conocimiento de terceros por medios idoneos.
Leer Art. 844 C. Comercio.
Si el apoderado realiza un negocio que estuviera por fuera
de los límites y el poderdante ratifica ese negocio se da
el principio de la Ratificación del Acto.
VALIDEZ DEL ACTO
1. Capacidad: Art. 1502, 1503 y 1504 C. Civil
2. Consentimiento: Art. 1502 C. Civil.
Este surge de la
manifestación o declaración de voluntad, debe ser serio,
sincero y como lo regula el Art. 1508 C. Civil estar
exento de vicios: Tales como El error, la fuerza y el
dolo, que de presentarse sancionan el acto con nulidad
relativa.
Dicen
algunos
doctrinantes
que
el
consentimiento existe en presencia de los vicios, pero
esta enfermo porque esta viciado.
Art. 1508 C. Civil. LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD44 SON EL
ERROR LA FUERZA Y EL DOLO45.
“Uno de los principales aspectos de la voluntad, es la
libertad
contractual,
que
es
la
que
tienen
los
particulares para celebrar los contratos que les plazca y
determinar su contenido efectos y duración.
En general, en materia contractual la ley reglamenta las
relaciones jurídicas, como lo habrían hecho las mismas
partes. Por consiguiente las normas legales solo se
aplican en el silencio de estas, que pueden sujetarse a
ellas y sustituirlas por otras reglas de su elección, con
el único limite de respetar el orden publico y las buenas
costumbres.
Dentro del derecho, el consentimiento no se define como el
acuerdo de dos o mas voluntades sobre un mismo objeto
jurídico. Integrase por dos actos sucesivos
copulativos: la oferta y la aceptación”46.
y
siempre
Son los vicios del consentimiento:
Error47-48: es una representación falsa o inexacta de la
realidad, es la disconformidad entre la inteligencia y la
Respecto de los actos jurídicos, la Voluntad, tanto en su formación como en su
exteriorización, debe ser seria, conciente y libremente emitida. En sentido lato, existe un
vicio de la voluntad negocial cuando esta se ha formado defectuosamente. En sentido
estricto, se entiende por vicios de la voluntad aquellos defectos que hacen anulable la
declaración de voluntad, excluyéndose las anormalidades afectantes a la voluntad que
hacen que no exista. Estos vicios pueden estar causados por la falta de conocimiento,
espontánea o provocada (error, dolo), o por la falta de libertad, física o moral (violencia,
intimidación).
45 Las causas por las cuales, según la ley, los hechos y actos juridicos pierden su eficacia
juridica, ellas son: LA IGNORANCIA O ERROR, EL DOLO, LA FUERZA Y EL TEMOR, (tambien
se habla de la simulacion y el fraude)
46 Corte Suprema de Justicia, sentencia de junio 25 de 1951, Gaceta judicial, t. LXX, Pág.
24.
47 Ver Artículos 1509 a 1512 del Código Civil.
44
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27
verdad, debe, para ser error, originarse de una falsa
creencia. Es lo que se cree que es sabiendo que no es
cierto.
La Ignorancia
es
y
debe
ser
equiparada
al
error
especialmente cuando se trata de proteger la autonomía de
la voluntad privada. En la mayoría de los casos el error
proviene de la ignorancia, en el desconocimiento de la
realidad; yerra quien cree que un vidrio es un diamante, e
ignora quien no sabe que es un diamante49.
El error puede ser:
Error obstáculo, obstativo, esencial50 o dirimente: se
considera que un error es dirimente cuando es muy grave su
participación o su importancia en la celebración del acto
o negocio jurídico. Hay un muy grave malentendido en la
percepción frente al acto, es una discordancia severa
entre la realidad y la idea que se tiene de ella, de
presentarse genera nulidad realidad de conformidad con el
Art. 1741 Código Civil.
Error
indiferente51
o
incidencia:
también
es
una
discordancia entre la realidad y la idea que se tiene de
ella, pero no es muy grave no tiene suficiente peso para
afectar el negocio jurídico por decir algo, si es
indiferente frente a la persona no es el motivo
determinante por el cual se celebró el acto, como quien
compra un vehiculo a Rosa pensando que era Maria. También
puede ser un error en cuanto a los motivos que me llevan a
celebrar cierto acto o contrato como el que se dedica a
comprar diferentes objetos porque cree que se va a ganar
la lotería. También puede ser un error en cuanto a la
sustancia, pero el asunto no es determinante como
comerciante
que
compra
unos
rollos
de
tela
el
en
En su sentido más general, el error consiste en el conocimiento equivocado de una cosa
o de un hecho, basado sobre la ignorancia o incompleto conocimientote la realidad de esa
cosa o de ese hecho, o de la regla jurídica que lo disciplina.
También se entiende por error una equivocada o inexacta creencia o representación
mental que sirve de presupuesto para la realización de un acto jurídico.
No todo tipo de error produce la anulabilidad del negocio; ha de ser el error relevante o
esencial; el problema radica en determinar cuándo tiene tal carácter.
El Error puede ser excusable e inexcusable; esencial y accidental; propio y obstativo; Error
de hecho y error de derecho (error facti, error iuris). El error de hecho puede ser: error in
negotio, error in re, error in persona, error sobre los motivos.
El error sobre el objeto del negocio (in re) puede ser: error sobre la identidad de la cosa
(error in corpore), error sobre la esencia o cualidades sustanciales de la cosa (error in
substantia), error en las cualidades determinantes de la cosa y en las cualidades
secundarias (error in qualitate), error sobre la cantidad (error in quantitate).
49 Ospina F / Ospina A. Teoría general de los actos o negocios jurídicos. Pag. 187.
50 Error esencial es cuando recae sobre la naturaleza del acto jurídico, sobre la persona
con la cual se forma la relación de derecho, sobre la causa principal del acto, sobre la
cualidad de la cosa que se ha tenido en mira o respecto del objeto que versare. El error
invalida el acto.
51 El error no esencial es aquel que recae sobre lo accidental o accesorio.
48
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28
consideración a su precio, textura, colores; pero tiene
una dimensión diferente.
Error incorporado o en cuanto a la cosa: es un error en el
que se tiene una falsa apreciación a la cosa sobre la que
recae el acto o contrato siempre y cuando sea motivo
determinante, como quién compra el Apto 101 porque teme a
las alturas, quiere estar a ras del piso y le venden el
Apto. 1101; quien compra una llama en consideración a tal
y lo confunde con un caballo, ese es dirimente, es el
motivo determinante por el cual compra el apto. Art. 1510
Código Civil.
Error en cuanto a la naturaleza:
se presenta cuando
frente al contrato a acto a celebrar se da una apreciación
equivocada, como cuando una persona recibe un dinero y
cree que se le está donado mientras que el otro lo
considera un mutuo (eso es dirimente). Art. 1510 Código
Civil.
Error en cuanto a la sustancia: lo plantea el Art. 1511
Código Civil. Enferma o vicia el consentimiento cuando hay
una apreciación equivocada de ciertas calidades esenciales
de la cosa y que son el motivo básico para contratar y
además sostiene la norma que sea conocido por la otra
parte, solo así será dirimente, obstáculo, obstativo, de
lo contrario será incidental o indiferente.
Frente a esto existen dos teorías:
1. Teoría objetiva: ésta teoría nace en el derecho romano
y considera que hay error en la sustancia cuando lo que se
cree de la cosa es diferente a lo que en realidad es, y
además se requiere que la otra parte conozca de ese
motivo. Art. 1511 Código Civil 2º Inciso. Ejemplo: el que
compra un objeto de bronce creyendo que es de oro.
2. Teoría subjetiva: es la más acogida por la doctrina y
jurisprudencia moderna, pues amplía el concepto del error
sustancial indicando que no sólo hay error cuando recae
sobre la sustancia de la cosa o de la que está hecha, sino
que también puede presentarse el error cuando se presenta
sobre las cualidades o calidades especiales de la cosa
misma como por ejemplo la originalidad, la antigüedad o la
importancia que el momento dado pueda una de las partes
atribuirle a la cosa y que sin esa cualidad no se hubiera
contratado. Acogiendo un
Código Civil. 2º Inciso.
criterio
subjetivo.
Art.
1511
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29
Error en cuanto a la persona: Art. 1512 Código Civil
sostiene el artículo que hay error en la persona con quien
se quiera contratar y ello vicia el consentimiento cuando
la consideración de esa persona o de esas calidades es el
motivo principal del contrato o del acto, como quién se
casa con la persona equivocada; o quien adopta el bebé que
no es. Aquí es muy importante la consideración de los
actos o contratos “intuito persona”, frente a la persona
se puede tener error en cuanto su identidad física, como
quien contrata con Martín la compra de un vehículo y en
realidad el vendedor se llama Ramón, también puede ser
sobre sus cualidades como quien contrata con alguien en
consideración a su talento, a sus cualidades, como cuando
la Universidad Luís Amigó contrata a Carlos Vives para un
concierto en razón con su capacidad artística. También
puede haber error en cuanto a la persona en cuanto a su
identidad civil o sea, como cuando alguien desea contratar
con Marllantas y termina negociando con Solollantas. El
error se vuelve dirimente solo cuando la calidad de las
personas se vuelve el motivo determinante en
el
contrato.
Motivo determinante
tal.
Consideración
a
la
persona
como
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30
DIFERENCIA ENTRE ERROR DE HECHO52 Y ERROR DE DERECHO53
El error de derecho es considerado por el Art. 1509 Código
Civil y establece la norma con la claridad que él no vicia
el consentimiento, pues de serlo así estaríamos en una
permanente inseguridad jurídica, en este error se tiene un
desconocimiento de las normas y de sus efectos jurídicos,
mientras que en el error de hecho, lo que se tiene no es
una ignorancia sino una apreciación equivocada de la
realidad con la idea de la mente. Ejemplo: si se contrata
con alguien que es menor de edad creyendo que es mayor de
edad, es un error de hecho, pero si sabe que es menor de
edad y omite algunas leyes y formalidades que protegen al
menor, entonces incurre en un error de derecho.
El error de derecho según la doctrina y la jurisprudencia
moderna si puede viciar el consentimiento en algunos casos
y conllevar a una nulidad relativa cuando tiene la
capacidad de incidir profundamente en la celebración del
acto o contrato como quien desconoce que los hijos
matrimoniales y extramatrimoniales tienen los mismos
derechos hereditarios y considerando que su derecho es de
menor valor, lo vende por una cantidad mínima de dinero,
pues desconoce que ya existen normas que lo igualan en
dinero.
Art. 2315 Código Civil “Repetición por error en el pago”
excepción al Art. 1509 Código Civil, además el Art. 2483
Código Civil, otra excepción al 1509.
Art. 2483 C.Civil “Efectos de la transacción”. Cuando nos
hable de rescisión quiere decir que es nulidad relativa.
Este
tipo
de
error
contrariamente
a
viciar
el
consentimiento lo valida plenamente, se conoce este error
en el que cae no solo una sino la generalidad. El común de
las personas, la totalidad o casi totalidad de las mismas
y que como considera la doctrina y la jurisprudencia
termina por validar el consentimiento. Pues el error es de
todos como sería el caso de los matrimonios celebrados y
de todos los demás actos durante mucho tiempo por quien no
siendo sacerdote se hizo
concepto doctrinario.
pasar
como
tal.
Este
es
un
El error común tiene aplicación en Colombia. Art. 845 C.
Comercio “Mandato Aparente”.
De hecho es el error que versa sobre alguna cosa que ha sido susceptible de caer
materialmente bajo nuestros sentidos.
53 De derecho es el error que se refiere a un concepto falso respecto de lo que establece la
norma jurídica.
52
PEDRO LUIS URIBE SANCHEZ
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31
FUERZA (Violencia)54
Es otro vicio del consentimiento que se consagra a partir
del Art. 1513-1514 C. Civil y dice que no vicia el
consentimiento sino solo cuando es capaz de producir una
impresión muy fuerte en una persona de sano juicio y de
acuerdo a su edad, sexo o condición. La norma no lo
especifica pero la fuerza podrá ser física o moral, el
poder de esa fuerza o amenaza genera en uno de los
contratantes un temor tan grave que lo lleva a contratar
para evitarse un mal mayor aquí el problema no es de
intelecto o conocimiento sino de libertad o integridad
física o moral, según los romanos la llamada fuerza física
generaba una VIS absoluta que era una ausencia de
consentimiento generando con ello una inexistencia o
nulidad relativa. La fuerza moral llamada por los romanos
VIS
compulsiva
o
amenaza
injusta
producía
un
consentimiento viciado, son ejemplos de amenaza física. La
amenaza, la presión, cualquier acto que atente contra la
integridad física de la persona y moral el desprestigio,
el chantaje.
CONDICIONES DE LA FUERZA
Para que la fuerza vicie el consentimiento debe reunir
condiciones como:
Ser grave: aquí se tienen básicamente dos criterios: el
primero, es el criterio objetivo, viene desde los romanos
y es una apreciación en abstracto que supone que es vicio
del consentimiento cuando alcanzaría la capacidad de
impresión, aún en los hombres más valientes y un criterio
subjetivo, más seguido en Colombia que indica que esa
impresión
es
grave
cuando
afecta
contratante, consorte, ascendientes o
fuertemente
al
descendientes o
incluso
sobre
sus
propiedades.
Ambos
criterios
se
consagran en el Art. 1513 y ese Juez es considerado a
resolver la situación de acuerdo a la amenaza.
El Art. 1513 C. Civil en el 2° Inciso “Temor reverencial”
El termino VIOLENCIA, en sentido amplio, sinónimo de coacción, comprendería tanto la
fuerza o violencia física como el miedo o violencia moral (Intimidación). El código civil
utiliza erróneamente el termino FUERZA en el articulo 1513 (y 1514), para referirse a
aquella coacción física o material y moral. La jurisprudencia y la doctrina equiparan los
términos fuerza y violencia. Una de las causas de nulidad de los actos juridicos es la
fuerza o violencia. Consiste en utilizar la fuerza para obligar a alguien, a proceder contra
su voluntad
54
PEDRO LUIS URIBE SANCHEZ
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32
El temor reverencial es aquello que es respeto exagerado,
este no vicia el consentimiento, sin embargo, cuando ese
temor es tan exagerado y causa una impresión tal,
podríamos decir que si vicia el consentimiento, pues, el
temor es tal excesivo que se puede volver en fuerza moral.
“si la presión es tan fuerte puede llegar a viciar el
consentimiento”, aunque la norma diga que no el hecho es
saberle argumentar al juez.
Art. 1514 C. Civil “Empleo de la fuerza”
La violación o fuerza generalizada:
la doctrina la ha
referido en diferentes oportunidades y la jurisprudencia
igualmente y bajo ella se considera que es posible que se
presenten situaciones de violencia generalizada para
grupos poblacionales muy grandes o regiones muy extensas y
bajo las cuales se amparaba en la C.P.C. de 1886 en el
antiguo estado de sitio en la C.N. de 1991, se llama
conmoción interior y en la Ley 201 de 1959, según la cual
el consentimiento puede estar viciado cuando se aprovechan
las circunstancias de anormalidad en que se haya una
región o grupo poblacional en general y que se traduzca en
unas condiciones desfavorables para el contratante.
Sanciones a la fuerza: según muchos doctrinantes la fuerza
física
implica
una
ausencia
de
consentimiento
del
contratante y bajo esa perspectiva es una inexistencia,
otros consideran que genera una nulidad absoluta, no
obstante, el Art. 1741 C. Civil, dice que los demás vicios
del consentimiento generan nulidad relativa, el término
para ejercer la nulidad es de 4 años Art. 1750 C. Civil y
el plazo comienza a correr desde el momento en que cesó o
acabó la fuerza o la menaza. Si se trata de violencia
generalizada se contará desde el día que ella termine en
la respectiva zona.
Otro vicio del consentimiento es el Dolo (se asimila a la
mala fe) que según el Art. 63 C. Civil es la intención
positiva de inferir injuria a una persona o propiedad
desde los romanos se entendía como astucia, mentira,
maquinación exagerada, maniobras fraudulentas, todo ello
utilizado en contra de una persona para con ello o para
así obtener. El consentimiento genera como vicio la
nulidad, siempre que ese Dolo sea dirimente, obstantivo,
obstáculo. El Art. 1515 C. Civil, el Dolo vicia el
consentimiento cuando es obra de las partes, es decir,
cuando es el motivo determinante.
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33
REQUISITOS DEL DOLO
 Que el Dolo haya sido empleado por una de las partes,
sabiendo que con eso se engañaba al otro, esa es la
intención, como quien hace creer a otro que le vende un
caballo de determinada raza y el otro lo compra por ese
motivo, quien vende una pintura diciendo que es de Botero
y el otro lo compra creyendo que es verdad, ese fue el
motivo determinante.
 Que sea reprensible, es decir, debe ser contrario al
orden social, inmoral y contrario a las buenas costumbres
(se excluye “Dolos Bonus”).

Que tenga un carácter determinante en el negocio en el
que el Dolo fue la causa del negocio.

Debe ser probado.

Debe provenir de la contraparte.
Establece el Art. 1516 que el Dolo no se presume sino que
debe ser probado y que solo se presume la mala fe o Dolo
en los casos en que la Ley así lo indica y que luego
citaremos.
“El Dolo hay que probarlo”
Dolo reticente:
según la doctrina y la jurisprudencia
existe un Dolo reticente que consiste en guardar silencio
sobre aspectos que una de las partes debía informar a la
otra y que se consideran muy importantes, pues, de la otra
haberlos conocido o no hubiera contratado o lo habría
hecho en condiciones diferentes, puede alcanzar la
categoría de dirimente como sería el caso en el contrato
de seguro donde una parte asegura una casa y no dice que
en ella se guardan pipetas de gas o quien asegura a otra
persona y no menciona que la asegurada padece una
enfermedad patológica gravo o quien alquila una casa y
sabe que tiene serios problemas de alcantarillado, pero
omite comentarios, aquí lo que se sanciona es la mala
intención de ese silencio.
Cuando uno omite algo, está en silencio de verdad, y algo
de lo que se guardó decir sería el motivo determinante en
el contrato.
Dolus
Bonus
jurisprudencia
(Dolo
bueno):
existe
un
dolo
según
la
doctrina
fundamentado
en
y
la
aquellas
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34
pequeñas mentirillas, en esas ligeras exageraciones y
ponderaciones propias de la actividad comercial de las
costumbres y del tráfico jurídico, como el urbanizador que
para vender sus recién construidos apartamentos dice que
allí están comprando personas de una gran condición
personal, que a su precio son los mejores ubicados de la
ciudad, que la zona es muy tranquila, etc., o quien vende
un caballo y dice que es muy manso, que sirve
para la
carga, que sirve para la silla y además come poco, este
Dolo no alcanza la categoría de dirimente y en casos
extremos
solo
perjuicios.
podría
generar
una
indemnización
de
Dollus Malus (Dolo Malo): este es el dolo reprehensible,
éste se sancione porque contra viene la moral, la buena
fe, las buenas costumbres y si se convierte en el motivo
determinante por el cual yo negocié y si de haberlo
conocido no hubiera negociado entonces, alcanza la
categoría de dirimente.
CASOS EN LOS QUE SE PRESUME LA EXISTENCIA DEL DOLO

Art. 768 C. Civil Inciso Final “Buena Fe”
 Se presume el Dolo del heredero o legatario por ocultar
el testamento. Art. 1025 C. Civil Num. 5 “Causales de
indignidad sucesoral”
 Se presume el Dolo de la albacea por llevar a cabo una
disposición testamenta
contraria a la ley Art. 1538 C.
Civil.
 Se presume también Dolo en el apostador en el Art. 2284
C. Civil.
 También el Art. 964 C.Civil 3º Inciso. La ley prohíbe
condonar o perdonar el dolo futuro. Art. 1522 C.Civil por
razones de moral y de buenas costumbres. Art. 15 C. Civil.
SANCIONES AL DOLO
La sanción es la nulidad relativa o rescisión del contrato
y el tiempo para interponerla es de 4 años. El dolo pasado
puede ser condonado o negociado de conformidad con el Art.
15 y también puede ser ratificado o saneado de conformidad
o la prescripción de acuerdo a las reglas de la nulidad
relativa.
El objeto: Art. 1517 C. Civil. Aquí el legislador le da
varios
tratamientos:
la
cosa
prestación (varios sentidos).
misma,
la
obligación
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35
Objeto: sentido de la prestación. Art. 1517 otro
tratamiento Art. 1518 C. Civil, la cosa misma que puede
ser determinada o que llegara a existir
Inc. 3º: segundo tratamiento de obligaciones posibles o
imposibles.
Art. 1741 C. Civil.
Art. 1742 C. Civil “La nulidad absoluta se puede sanear
por prescripción extraordinaria”. Lo que se sanea es el
acto y las obligaciones que se generaron entre las partes,
el efecto es intuitivo persona.
Art.
1519
específica)
C.
Civil
“Objeto
ilícito”
(Prohibición
Art. 1520 C. Civil: la herencia sobreviene solo por la
causa de muerte. Contradicción con el Art. 1518 el
contrato de herencia futura genera nulidad en el contrato
y existe objeto ilícito. Es nulo aunque intervenga el
consentimiento de la persona. Art. 1521 C. Civil. Aquí es
la cosa misma.
Los bienes embargados se pueden vender solo si el juez lo
acepta, y quien lo compre acepte comprarlo aún teniendo el
gravamen.
Art. 1852 C. Civil, Art.878 C. Civil.
Art. 1636 C.Civil. Inc. 2º. Art. 1720 C.Civil “Esto es
nulo” y así sucesivamente todo lo que prohíba la ley es
nulo, todo lo que atente contra la ley, la moral y las
buenas costumbres.
Art. 1523 C.Civil “Objeto ilícito en contratos prohibidos”
Art. 1777 C.Civil “Capitulaciones del menor adulto”
Leer los artículos que hablen del contrato nulo. El 1772:
no se puede pactar una sociedad conyugal sin casarse, una
vez contraído el matrimonio surge la sociedad conyugal de
lo contrario es nulo.
El uso, tendencia y porte de armas solo compete al Estado
Constitución
Nacional,
es
concebido
el
permiso
a
particulares por determinadas características legales por
medio del salvoconducto, no se pueden transferir según el
Art. 1521 C.Civil.
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36
La causa:
causa ilícita es igual a nulidad absoluta,
genera mucha discusión esto de la causa, Art. 1524 C.Civil
“Causa real y lícita de las obligaciones” se entiende por
causa el motivo que induce al acto o contrato, es decir,
los móviles determinantes (El porqué del acto)
En realidad los móviles
válidos, lícitos...
o
motivos
determinantes
son
La causa de uno se convierte en la causa del otro no puede
haber obligación sin una causa real y lícita. Art. 1524.
Inc. 1º C.Civil.
No puede haber negocio sin causa... Pero la causa no es
necesario expresarla.
¿Para qué existe la causa, sino es necesario expresarla?
Anticausalistas.
La causa ilícita dará una ilicitud del acto.
No hay necesidad de que la causa exista.
Anticausalista.
Según el profe Manuel Salvador dice que la causa es un
problema de validez más no de existencia. Basta que la
causa sea lícita y el acto es lícito.
Hay
quienes
sostienen
sostienen
que
nuestro
código
es
causalista (Ospina Fernández).
Se entiende por causa ilícita lo contrario a la ley,
buenas costumbres y orden público. El motivo determinante
es ilícito.
Art. 1525 C. Civil “Improcedencia de la acción de
repetición pro objeto o causa ilícita”. Aquí se da la
sanción de la causa ilícita.
LESIÓN ENORME
La lesión enorme es otro de los elementos que se tienen en
cuenta a la hora de analizar la validez del acto o negocio
jurídico. Nuestro Código Civil lo remite a partir del Art.
1946 en los casos de la compraventa, pero en el documento
que se dejó y en los análisis que haremos se verá que es
igualmente aplicable a la permuta, a la aceptación de la
herencia, partición, anticresis, intereses, en la cláusula
penal.
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37
ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS
La lesión enorme se sanciona con la rescisión y rescisión
se equipara a nulidad relativa.
Arts. 1946 – 1958
C.Civil.
Art. 1291 aquí lesión grave se equipara a lesión enorme.
Art. 1401 aquí se procede la lesión enorme.
Art. 1405 no dice que hay lesión enorme pero ésta se
entenderá.
Art. 2458 “Definición de la anticresis”
Art. 2466 se aplica la lesión enorme en tratándose de
intereses.
Art. 2231 exceso del interés reducción judicial.
Art. 1601 “Cláusula penal enorme” aquello que pase el
duplo de la obligación principal.
El vendedor sufre lesión enorme cuando vende por menos de
la mitad del valor del bien. El comprador sufre lesión
enorme cuando ha dado más del doble del justo precio de lo
que el bien vale.
Justo
precio:
el
legislador
lo
sanciona
por
la
celebración
del
desproporción jurídica.
Es el justo
contrato.
precio
al
momento
de
la
El justo precio es aquel que se considera como equivalente
teniendo
en
cuenta
el
concepto
de
los
contratos
conmutativos, y el justo precio resulta del valor común,
corriente, el que según los peritos o expertos en la
materia se fije para el bien dependiendo del lugar, de la
ubicación,
comercial.
de
sus
características,
de
la
costumbre
Una vez se ha probado la lesión enorme y se ha presentado
ante el juez
posibilidades:
y
Art. 1948 C.Civil.
éste
la
ha
decretado
existen
dos
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38
EL VALOR DEL SILENCIO EN EL DERECHO.
Mucho se ha discutido respecto del valor
del silencio
de
una o varias partes en la relación contractual que puede
asumir el silencio y frente a ello surgen varias teorías:
1. Algunos dicen que el hecho de recibir una oferta genera
la obligación en el posible aceptante de dar una
respuesta, según ellos el que guarda silencio debe
entenderse como que aceptó. Se basa en el viejo aforismo
de que “quien calla otorga”, esta teoría se considera muy
exagerada y con pocos seguidores en Colombia.
2. Otra teoría indica que el silencio debe entenderse como
un distanciamiento de la aceptación pues con base en todo
lo estudiado sobre la oferta se indicó que la aceptación
debe ser tácita o expresa de tal forma que en derecho
quien calla no dice nada y esto ha de entenderse como la
regla general, pues incluso la aceptación de la oferta
sometida a nuevas condiciones se entenderá como una nueva
oferta.
CASOS EN LOS CUALES EL SILENCIO ASUME UN SIGNIFICADO
El silencio acompañado de ciertas circunstancias puede
significar una aceptación y se da en los siguientes
eventos:
1. Cuando la ley o por virtud de la ley refiere que ante
el silencio de las partes se presume una aceptación o un
rechazo de
Ejemplo:
un
hecho
o
hace
presumir
una
respuesta.
a. Indica la ley en materia de arrendamiento que una vez
llegado el término de vencimiento del contrato si las
partes no dicen nada frente al mismo éste se entenderá
prorrogado por el término inicialmente pactado.
b. En el contrato de trabajo y cuando la ley lo exige así
deberá indicársele al trabajador que dicho contrato no se
prorrogará, pues si se guarda silencio se entenderá que el
contrato se prorroga (contratos a término fijo)
c. El caso del comisionista que guarda silencio frente a
la oferta de encargo, indica la ley que este silencio al
cabo de unos días ha de entenderse como una aceptación.
Art. 1288 C.Co.
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d. En
los
eventos
39
que
indica
el
Código
Contencioso
Administrativo y en los llamados actos presuntos positivos
y/o negativos ha de entenderse que ante un recurso o una
solicitud presentada frente a Estado
silencio se entenderá como aceptada
si éste guarda
o rechazada la
solicitud o el recurso.
2. El silencio puede asumir el significado que las partes
indiquen para ello, pero en estos eventos es necesario que
existan cláusulas con base en las cuales podamos
atribuirle sentido o significado a ese silencio. Ejemplo:
Cuando la cláusula indica que el silencio de las partes
indicara que el contrato se ha prorrogado o también puede
indicar que el silencio constituye una no renovación del
contrato.
3. Existen otros eventos u otras situaciones en los que
por la naturaleza de la relación contractual el silencio
de las partes hace presumir que el vínculo jurídico se
mantendrá o se prorrogará. Ejemplo: El contrato de
suministro quien diariamente
surte de “X” productos un
almacén y el contrato inicial se pactó pro “X” tiempo no
obstante el suministro ha continuado, ello indicará que se
mantiene o se renueva por el tiempo inicialmente pactado.
ALGUNAS
FORMAS
DE
TERMINACIÓN
O
ANIQUILAMIENTO
DEL
CONTRATO.
Lo
usual,
lo
normal
o
como
dice
la
Corte
Suprema
de
Justicia, la más común de las veces es que los contratos
terminen con el cumplimiento de las obligaciones que
inicialmente
fueron
pactadas.
Las
obligaciones
se
extinguen según el Art. 1625 C.Civil por convención,
solución o pago efectivo, novación, transacción, remisión
o condonación, compensación, confusión, por la pérdida de
la cosa que se debe, por la declaración de nulidad o por
la rescisión, por el evento de condición resolutoria, por
la
prescripción,
también
existen
otras
formas
determinación de vínculos jurídicos o de los contratos.
A modo de repaso, la nulidad relativa y absoluta y la
rescisión son causas de destrucción de los contratos y una
vez declarada una y otra se entenderá que el acto volverá
al estado anterior como si las cosas no hubieran existido
y se aniquilan las obligaciones que en un futuro tenían
que cumplirse y retroactivamente implica la destrucción de
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los vínculos jurídicos
prestaciones dadas.
40
creados
y
la
deducción
de
las
TERMINACIÓN DE CONTRATOS.
Este término se utiliza para los contratos de
sucesivo o pagos periódicos que son aquellos
trato
cuyas
obligaciones y prestaciones van surgiendo en el tiempo
como el contrato de suministro, arrendamiento, trabajo...
y técnicamente se dice que cuando se disuelven terminan,
expiran o cesan y sus efectos son mas a futuro que
retroactivos, porque lo ya cumplido no puede deshacerse.
Otra forma de terminación de los contratos es por mutuo
acuerdo, pues existe el principio en derecho de que las
cosas se deshacen como se hacen.
Otra forma de terminación es por revocación y en estos
casos porque la ley lo autoriza así una de las partes
puede dar por terminado el vínculo jurídico por medio de
la revocación como en el caso del mandato que termina por
la revocación del mandante o pro la renuncia del
mandatario. Art. 2189 C. Civil. Los perjuicios que puede
generar la revocación del mismo debe estudiarse en cada
caso en concreto.
RESOLUCIÓN DE CONTRATO
Art. 1546 C. Civil
Esta norma nos dice que la condición resolutoria es solo
para contratos bilaterales.
Es una condición, no tiene que estar pactada, opera por
virtud de la ley.
Debe haber un incumplimiento por una de las partes y el
cumplimiento por la otra parte.
Verificado esto sería una forma anormal de terminar un
contrato.
No se aplica a los contratos de trato sucesivo según la
doctrina técnicamente no se aplica a éstos sino que se
aplica a los de ejecución instantánea.
OPCIONES
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1. En tal
pedir:
caso
a
su
41
arbitrio

O la resolución

O el cumplimiento del contrato
la
parte
cumplida
podrá
Y en ambos casos con indemnización de perjuicios.
Los
contratos
terminan
por
resiliación y mutuo disenso.
mutuo
consentimiento,
La resolución implica que se tienen unos efectos parecidos
a los de la nulidad, se destruyen todos los vínculos
jurídicos pasados, si hubo las partes deben hacerse las
restituciones mutuas, las cosas vuelven al estado anterior
de
la
celebración
del
contrato
y
se
anulan
las
obligaciones pendientes a futuro, aquí el aniquilamiento
del
vínculo
jurídico
no
es
por
vicios
sino
por
incumplimiento de una de las partes y después de aplicar
la condición resolutoria.
Perjuicios: la acción indemnizatoria de perjuicios es una
acción de reparación de daño que pretende repararlos en
aquella parte de la relación jurídica o contratante que ha
resultado
afectada.
La
indemnización
de
perjuicios
comprende: daño emergente y lucro cesante
cobrarse por: Art. 1613 C.Civil

y ambos pueden
El no cumplimiento de la obligación
 Por haberse cumplido imperfectamente
retractado el cumplimiento.
o
por
haberse
Art. 1613 C. Civil “Indemnización de perjuicios”
Daño emergente:
se entiende por este el perjuicio o la
pérdida que proviene del incumplimiento de la obligación o
por cumplirse imperfectamente o por haberse retardado en
el cumplimiento.
Lucro cesante:
se llama así la ganancia o provecho que
deja de reportarse por no haberse cumplido la obligación,
por cumplirse imperfectamente o por el simple retardo en
el cumplimiento de la obligación. Art. 1614 C.Civil
Los perjuicios se deben de conformidad con el art. 1615
C.Civil desde que el deudor se ha constituido en mora o si
la obligación es de no hacer desde el momento de la
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42
contravención, es decir, desde el momento en que hizo lo
que no debía hacer.
El deudor está en mora: Art. 1608 C. Civil
1. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término
estipulado..
2. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino
dentro de cierto tiempo...
3. En
los
demás
casos
cuando
el
deudor
ha
sido
judicialmente reconvenido por el acreedor.
Una excepción al Art. 1608 Num.1 es el Art. 2007 C.Civil
MUTUO DISENSO TÁCITO
Art. 1609 C.Civil
Para haber mora tiene que haber cumplimiento de una de las
dos partes
PACTO COMISORIO
Art. 1935 C.Civil
El deudor no pagando el precio se resolverá el contrato
(la compraventa)
En
el
pacto
comisorio
se
estipula
expresamente
en
oposición al Art. 1546 C.Civil
La norma debería establecer
escrito el incumplimiento.
que
debería
constar
por
Art. 1936 “Opciones para el vendedor”
Art. 1937 “Pacto comisorio calificado”
Art. 1938 “Prescripción del pacto comisorio”
EFECTOS ENTRE LAS PARTES
Sino se paga se resuelve, si la parte deudora o compradora
no paga se resuelve, mediante la declaración judicial
(pacto comisorio simple) si es calificado el comprador
podrá pagar las 24 horas subsiguientes a la notificación
de la demanda y con ello el contrato conserva toda su
vigencia, sin necesidad de tener que restituir la cosa si
ya la tenía, pero sino paga el precio entonces se resuelve
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43
el vínculo jurídico y no se tendrá que pagar obligaciones
futuras en caso de estar pendientes y habrá que restituir
las cosas dadas, es decir, las prestaciones dadas.
Arts. 1933 – 1547 – 1548 C.Civil
OBLIGACIONES
TEORÍA
Se encarga de estudiar el origen de las obligaciones, los
vínculos jurídicos que en ella se dan, la importancia de
las mismas, las clases de obligaciones, los efectos, la
extinción, y la prueba de las obligaciones, es decir, todo
lo relativo al mundo de la obligación como resultado al
vínculo jurídico entre los acreedores y deudores.
IMPORTANCIA DE LAS OBLIGACIONES
Su importancia es extrema, es la parte más práctica del
Derecho, más abstracta y constituye el dominio principal
de la lógica jurídica, no se presta para mutaciones aparte
de
que
asume
papeles
diferentes
dentro
de
la
institucionalización de poderes, gobiernos, siempre son
las mismas.
Tienen
relación
éstas se
Derecho.
con
mezclan
las
con
diferentes
los
campos
ramas
sociales
del
Derecho,
dentro
del
Es la parte más abstracta, compleja y se diría que es la
matemática del Derecho.
DEFINICIÓN DE OBLIGACIÓN
Obligación viene del latín obligare significa ligar, atar,
amarrar.
Vínculo jurídico entre el acreedor con un deudor, entre un
sujeto activo y un sujeto pasivo.
ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN
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44
Una obligación tiene varios componentes, unos personales y
otros materiales y son personales el acreedor y el deudor.
El acreedor o sujeto activo es la persona facultada para
hacer efectivo el cobro o exigencia de la obligación; y el
deudor o sujeto pasivo es la persona que se encuentra en
el puesto de tener que cumplir o pagar la prestación.
Existe también otro elemento llamado vínculo jurídico, que
es el que existe entre dos o más personas y que se
considera como la parte abstracta, es como el lazo, la
cadena que vincula al acreedor con el deudor
abstracto porque no se persigue desde lo material.
y
es
Se dice que existe una parte material y es el que está
constituido por la prestación, y la prestación es el
sentido, es el objetivo, es el objeto de la obligación; y
las prestaciones son cargas que tiene en contra el deudor
a favor del acreedor, las prestaciones pueden ser:
Positivas:
son cargas positivas las de
(prestaciones) Ejem: entregar un caballo.
dar
y
hacer
Negativas:
aquellas que imponen un no hacer. Ejem: no
construir un muro sobre mi patio. No colocar un
restaurante en X sector.
Las obligaciones son de dar cuando en ellas se tiene como
la finalidad como de dar, transmitir, transferir o
entregar el dominio o propiedad de algo. Ejem: quien
entrega un caballo... es positiva porque supone un hacer.
Se dice que la prestación es de hacer cuando tiene por
finalidad la ejecución de un hecho como reparar un
vehículo, cumplir la jornada laboral, ejecutar una obra,
etc.
Las obligaciones de no hacer son las que imponen para el
deudor una prohibición de hacer o de ejecutar algo en
contra del acreedor.
En las prestaciones o frente a ellas el deudor incumple a
partir del momento que no da lo que tenía que dar, que no
hace lo que tenía que hacer o que hace lo que no podía
hacer. Art. 1615 C.Civil.
El deudor se constituye en mora desde la fecha de
incumplimiento y a partir de ahí se podrá pedir resolución
del contrato. Art. 1546 C.Civil o cumplimiento del mismo
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con los
casos.
respectivos
45
perjuicios
indemnizados
en
ambos
REQUISITOS DE LA PRESTACIÓN
Las prestaciones deben ser por lo menos:

Determinadas o determinables.

Lícita o jurídicamente posibles.
CARACTERÍSTICAS DE LA OBLIGACIÓN
Se dice que la obligación es un vínculo jurídico entre dos
o más personas y cuyo objeto es la prestación. Se deduce
de lo anterior que es un vínculo porque amarra, ata al
acreedor y al deudor, es jurídico porque no se pueden
soltar arbitrariamente a no ser que el vínculo desaparezca
por el cumplimiento de la obligación o por los motivos
expuestos en el Art. 1602 C.Civil y 1625.
TEORIA DE LAS OBLIGACIONES
Teoría o concepción subjetiva: en los primero tiempos de
Roma se dio una exagerada importancia a los elementos
personales de la obligación, se pensaba en Roma por
ejemplo que faltando el acreedor o el deudor el vínculo
podía desparecer, por eso figuras como la cesión de
créditos, la estipulación para otro, la representación a
terceros, etc., no se concebía.
Teoría o concepción objetiva: expuesta o defendida por lo
Germanos o Alemanes e indicaba que el vínculo jurídico no
solo amarraba o ataba a las personas sino también a sus
patrimonios, pues en esta teoría se indica que la
obligación siempre supone una prestación dar, hacer o no
hacer y ella es de contenido patrimonial, entonces aunque
la persona no estuviera de todas formas el patrimonio
seguí respondiendo por ella, por eso si se admitieron
figuras como la representación,
estipulación para otro, etc.
cesión
de
créditos
o
TEORÍAS DE LOS VÍNCULOS JURÍDICOS
En Roma se hablaba de la teoría de la sujeción de la
persona deudor frente a la persona acreedor y trataba de
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asimilarse el vínculo jurídico casi con el poder de un
vínculo material (1ª teoría).
Otra teoría del vínculo entre el acreedor y el patrimonio
del deudor, según esta teoría en la obligación lo que
nacía era una obligación entre el acreedor y el patrimonio
del deudor,
tiempos.
La
tercera
conceptos
teoría
que
indicaba
han
que
llegado
el
hasta
deudor
nuestros
frente
al
acreedor comprometía su libertad o incluso su vida.
Desechada por ser vigente en los antiguos estados
esclavistas.
Teoría que vincula al acreedor frente a la libertad del
deudor, pero en cuanto a su capacidad de disposición, de
ella se toma mucho para nuestra época, pues el deudor en
el acto de libertad y soberanía dispone de la posibilidad
de comprometerse en su campo patrimonial, para lo que
indudablemente requiere libertad, la que en la medida de
sus compromisos se puede ir limitando.
Esta teoría de origen Alemán distinguen dos momentos o
actos. Uno denominado debito o deber moral “El Shulo” lo
que se debe, y otro denominado responsabilidad “Haftung”,
del primer momento se dice que el deber moral, es la
sujeción o amarre o atadura entre el deudor y el acreedor
y consideraba las personas como el objeto de la obligación
no como sujeto en ella, por eso el acreedor podía disponer
de la libertad y de la vida del deudor, posteriormente de
gran trascendencia en el Derecho, la Lex Poetelia Papiria
alivió, suavizó, aligeró los rigores de la vieja
concepción e indicó que el deudor respondía era con su
patrimonio y no con su objeto como persona (viceversa
persona como objeto).
Y viene el segundo momento el Haftung y dice que existe
una relación, el acreedor con el patrimonio del deudor y
dentro de esta categoría o análisis se indica que es el
patrimonio el que se compromete frente al acreedor, es una
relación de dos patrimonios (deudor-acreedor).
Esta teoría sostiene y la más aceptada entre nosotros,
indica que el deudor liga o ata su libertad en un punto
concreto o determinado frente al acreedor con una
prestación de dar, hacer o no hacer, pero con relación a
su patrimonio.
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Nota:
cuando se habla de una obligación de dar se
transfiere el domino, en el de entregar no se transfiere
el domino (obligación de hacer).
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE OBLIGACIÓN
En los primeros tiempos del Imperio Romano no se conoció
el concepto de obligación especialmente en el campo civil
y comercial, pues la obligación se percibía como deuda o
carga del sujeto pasivo frente al acreedor. En Roma todo
se pagaba de contado, entonces las obligaciones surgían
como producto del delito o del casidelito con la idea de
reparar los daños o indemnizar perjuicios con o sin
intención. Posteriormente surgen ideas que la obligación
es un vínculo que sobrepasa el concepto de abstracto y se
vuelve un verdadero vínculo material en el sentido de que
el deudor se tomaba como el objeto mismo de la obligación,
es decir, la obligación era casi una cosificación (en
cuanto a la persona). Se aplicaban todos los conceptos de
la Manus Inecto, normatividad jurídica que una vez que el
deudor incumplía se dictaba sentencia en contra de él y
disponía de 30 días para pagar la obligación, sino cumplía
durante 3 días se exhibía en el mercado público y a la
espera que apareciera un fiador que respaldara o pagara la
obligación, vencido éste término, entonces el acreedor
podía solicitar que se vendiera como esclavo fuera de Roma
o podía solicitarlo en esclavitud para él, incluso se
dieron casos en que varios acreedores solicitaban el
descuartizamiento del deudor y se pagaban con partes del
cuerpo en proporción a la deuda.
Estos rigores fueron suavizados por la Lex Poetelia
Papiria, la que indicaba que el deudor tenía un patrimonio
y que podía con él o con su trabajo, lo que supuso un gran
avance en la evolución del vínculo material a un vínculo
con sentido patrimonial (posteriormente apareció la
revolución de los plebeyos y con ellos surge la idea de
que las obligaciones eran verdaderos vínculos del deber
que se debía cumplir sino que se tenía que cumplir, lo que
tampoco dio resultado pues, las obligaciones asumieron el
carácter de moral. Surge entonces la idea de que el
vínculo o amarre o lazo ente el deudor y el acreedor tiene
un carácter no moral, sino jurídico y que supone un
obligatorio cumplimento de las prestaciones que no puede
ser sino roto por la intención de las partes o por las
causas que la ley indique (Art. 1602 C.Civil)
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FUENTES DE LAS OBLIGACIONES
Se entiende por fuentes de las obligaciones los actos,
acontecimientos o hechos, de los cuales surgen vínculos
jurídicos según la ley Art. 1494 C.Civil nacen del acuerdo
de voluntades.
“No todo contrato es convención, pero toda convención es
un contrato”
Las obligaciones nacen:

Contrato

Convención

Cuasicontrato

Delitos

Disposición de la ley
Según esto, está es la única lista de las fuentes de las
obligaciones.
Esta lista no es taxativa, es enunciativa, pues aparte de
ésta existen otras. Art. 2302 C.Civil sub-rogado.
Cuasidelito o culpa:
causar daño a otro.
en el que no se tuvo la intención de
Según las obligaciones entonces surgen:
1. De los contratos que implica un acuerdo real de
voluntades de dos o más personas con la intención de crear
efectos o consecuencias jurídicas.
2. Convenciones es el acuerdo de voluntades de dos o más
personas con la intención de crear, modificar o extinguir
obligaciones, así las cosas todo contrato es convención,
pero no toda convención es contrato. La convención es el
género y el contrato es la especie.
3. Cuasicontrato se deriva de un acto voluntario y lícito
de una persona que se obliga como quien acepta una
herencia, acepta un legado, el pago de lo no debido, la
agencia
oficiosa,
la
gestión
de
la
comunidad,
instituciones
éstas
que
el
código
civil
llama
cuasicontratos.
4. Delito es el resultado de la actuación de una persona
en contra de otra o de sus bienes, pero que requieren como
requisito
que
se
tenga
la
intención
de
causar
daño
o
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perjuicio o injuria, es decir, supone el dolo y ese es el
que consagra el Art. 1493 diferente al que consagra el
Art. 2302 C.Civil.
5. Cuasidelito, es el resultado de la actuación de una
persona en contra de otra o de sus bienes, pero que lo
hizo sin la intención de dañar y son el resultado de la
culpa, también llamada impericia, descuido, negligencia o
falta del deber de cuidado (derecho penal).
Porque en ambos
reparar el daño.
casos
con
o
sin
intención
habrá
que
Según la doctrina, las fuentes de las obligaciones surgen
de:
a. Los contratos vistos como acuerdos de voluntades, es la
principal fuente de las obligaciones y de ellas derivan
las
principales
obligaciones
que
conocemos
siempre
actuando con base en la autonomía de la voluntad y
respetando la moral, la ley y las buenas costumbres.
b. Acto jurídico unipersonal: son los que resultan de la
actuación realizada por una sola persona, son muy
discutidas como fuente de obligación, pero sin duda que si
surgen obligaciones, como en el caso de quien acepta una
herencia, o un legado, o actúa como agente oficioso.
c. El hecho ilícito surgen las consecuencias jurídicas,
aunque el causante no tiene la intención de que surjan
tales efectos y se subdivide en dos:
Delito:
es el resultado del hecho con la intención de
causar perjuicio o daño al otro o a sus bienes.
Cuasidelito:
surge
de
la
actuación
descuidada
o
negligente de una persona en contra de otra o de sus
bienes.
d. El
enriquecimiento
sin
causa:
se
presenta
en
todas
aquellas hipótesis o situaciones en las que se da el
acrecimiento de un patrimonio, el empobrecimiento del otro
patrimonio y no existe una causa real y legal que lo
justifique.
e. Cuasicontratos:
según
la
noción
clásica
de
Derecho,
éstos se dan a partir de figuras como un enriquecimiento
sin causa o de un acto jurídico unipersonal, aunque son
figuras independientes.
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50
CLASIFICACIÓN
1. Desde el cumplimiento, exigibilidad o sanción,
clasifican en obligaciones civiles y naturales.
se
De
obligaciones se supone o se deriva el cumplimiento de las
mismas con las consecuentes prestaciones de dar, hacer o
no hacer y se supone por virtud de la ley, que ante el
eventual incumplimiento en el pago de una obligación, el
acreedor podrá acudir a la fuerza compulsiva o coercitiva
a fin de exigir que se le cumpla con lo pactado, entonces
son obligaciones civiles aquellas que facultan al acreedor
para que invocando el Derecho de acción puedan acudir a la
jurisdicción y exigir su cumplimiento, son por el
contrario obligaciones naturales, aquellas que no dan
derecho o mejor dicho no tiene acción para exigir el
cumplimiento de las mismas.
Las obligaciones suponen siempre una prestación.
DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS
1618.
LOS CONTRATOS DEBEN INTERPRETARSE CUANDO SON OSCUROS, PERO
TAL LABOR DE HERMENÉUTICA DEBE SER ACORDE A LO RACIONAL Y
LOS JUSTO CONFORME A LA INTENCIÓN PRESUNTA DE LAS PARTES.
ESTE
ARTICULO
INTERPRETACIÓN,
ESTABLECE
COMO
DIRECTRICES
DE
PRIMERO QUE CONOCIDA LA INTENCIÓN DE LOS CONTRATANTES,
DEBE EL INTERPRETE APEGARSE A LA INTENCIÓN MAS QUE A LO
CONTRATADO SEGÚN LO LITERAL DE LA PALABRAS. SI LA
INTENCIÓN ES U7NA COMPRAVENTA ASÍ SE ENTENDERÁ AUN QUE LAS
PARTES
HAYAN
HECHO
EQUÍVOCAMENTE
UN
CONTRATO
DE
ARRENDAMIENTO.
EL JUEZ SOLO RECURRIRÁ A LO LITERAL
SOLO CUANDO LE
RESULTE IMPOSIBLE DESCUBRIR LA INTENCIÓN VERDADERA DE LAS
PARTES.
POR LO ANTERIOR ES QUE EL CONTRATO NO DEBE SER EN SUS
CLÁUSULAS AMBIGUO. DE ALLÍ SU IMPORTANCIA DE SER CLARO,
CONCISO Y PRECISO.
AHORA LOS CONTRATOS SOLO SON INTERPRETABLES CUANDO SON
OSCUROS. LA INTERPRETACIÓN LA HARÁ EL JUEZ DE MANERA
RACIONAL Y SIGUIENDO LOS TÉRMINOS QUE SE HAN SEÑALADO PARA
LA MATERIA SOBRE LA QUE SE HA CONTRATADO (1619), Y
TENIENDO EN CUENTA LA CLÁUSULA QUE PUEDE PRODUCIR EFECTOS,
PORQUE SI NO PRODUCE EFECTO ALGUNO, NO IMPORTA SU
INTERPRETACIÓN (1620). AHORA, LA INTERPRETACIÓN QUE SE
HAGA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO SE HARÁ DE ACUERDO A LA
NATURALEZA QUE MEJOR CUADRE CON LA NATURALEZA DEL
CONTRATO, SI EL CONTRATO ES DE ARRENDAMIENTO, LAS
CLÁUSULAS SERÁN DIRIGIDAS A DEMOSTRAR QUE SE TRATA DE UN
ARRENDAMIENTO
Y
NO
DEBERÁN
APRECIARSE
LAS
QUE
EQUÍVOCAMENTE
HAYAN ESTABLECIDO LAS PARTES. ES LA
NATURALEZA DEL CONTRATO LO QUE IMPORTA (1621). AHORA LA
INTERPRETACIÓN SERÁ SISTEMÁTICA (1622) ESTO ES CLÁUSULA
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51
POR CLÁUSULA, NO EN SU CONJUNTO, SINO UNA A UNA, DÁNDOLE A
CADA UNA EL SENTIDO QUE DEBE TENER SEGÚN LA NATURALEZA DEL
CONTRATO EN SU TOTALIDAD. LAS CLÁUSULAS DE USO COMÚN, SE
PRESUPONEN AUNQUE NO SE ESTABLEZCAN, EL JUEZ DESENTRAÑAR
EL SENTIDO DE LAS DECLARACIONES DE VOLUNTAD CONSIGNADAS EN
LA CONVENCIÓN O CONTRATO.
SI EN UN CONTRATO SE HA UTILIZADO UN CASO PARA EXPLICAR LA
OBLIGACIÓN, ESTO SE ENTENDERÁ POR UNA INTERPRETACIÓN
EXTENSIVA Y NO COMO UNA RESTRICCIÓN A LA CONVENCIÓN, SINO
COMO UNA MERA PAUTA DE INTERPRETACIÓN (1623). Toda
interpretación de cláusulas ambiguas se hará en favor de
el deudor. PERO SI LA CLÁUSULA AMBIGUA HA SIDO EXTENDIDA O
DICTADA (HAY UN DOLO) POR UNA DE LAS PARTES, SE
INTERPRETARA EN SU CONTRA.
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